×
Mikraot Gedolot Tutorial
 
דין מכירת שטרות ואונאתן, ובו מ״ב סעיפים
(א) אוֹתִיּוֹת, אֵין נִקְנִין אֶלָּא בִּכְתִיבָה וּמְסִירָה. {הַגָּה: מִיהוּ, יָכוֹל לִתְפֹּס הַנְּיָר עַד שֶׁיַּחֲזִיר לוֹ דָמָיו (רַבֵּנוּ יְרוּחָם נָתִיב י״ד). וְכֵן אִם אֵין לַמּוֹכֵר לְשַׁלֵּם לַלּוֹקֵחַ, מוֹצִיאִין מִן הַלּוֶֹה וְנוֹתְנִין לַקּוֹנֶה, כְּדִלְקַמָּן סִימָן פ״ו, וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא קָנָה הַשְּׁטָר (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ״א). וְכֵן אִם קִבֵּל עָלָיו הַמּוֹכֵר אַחֲרָיוּת אִם לֹא יִגְבֶּה הַלּוֹקֵחַ הַשְּׁטָרוֹת, צָרִיךְ לְקַיֵּם הַמּוֹכֵר מַה שֶּׁקִּבֵּל עָלָיו, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא קָנָה הַלּוֹקֵחַ הַשְּׁטָרוֹת (תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ״א). וּבְמָקוֹם דְּלָא קָנָה הַלּוֹקֵחַ הַשְּׁטָר, וְאוֹמֵר שֶׁהַמּוֹכֵר עֲדַיִן יִכְתֹּב וְיִמְסֹר לוֹ, וְהַמּוֹכֵר חוֹזֵר בַּמְכִירָה, יֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵינוֹ חַיָּב לְקַבֵּל ״מִי שֶׁפָּרַע״ וְיָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ וְאַף עַל פִּי שֶׁקִּבֵּל הַמָּעוֹת (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הַתְּרוּמוֹת).} הִלְכָּךְ, הַאי מַאן דְּמַזְבִּין שְׁטָרָא לְחַבְרֵהּ, צָרִיךְ לְמִכְתַּב לֵהּ: קְנֵי לָךְ אִיהוּ וְכָל שִׁעְבּוּדָא דְאִית בֵּהּ. וְאִם לֹא כָּתַב כֵּן, לֹא קָנָה הַמִּלְוֶה שֶׁבּוֹ, וַאֲפִלּוּ הַנְּיָר לָצוּר עַל פִּי צְלוֹחִיתוֹ לֹא קָנָה, אֶלָּא מִקַּח טָעוּת הוּא, וּמַחֲזִיר הַנְּיָר וְיַחֲזִיר לוֹ הַדָּמִים. {הַגָּה: יֵשׁ אוֹמְרִים דִּשְׁטָר שֶׁכָּתוּב בּוֹ: אֲנִי מְשַׁעְבֵּד לְךָ וּלְכָל מִי שֶׁמּוֹצִיאוֹ, נִקְנֶה בַּחֲלִיפִין אוֹ בִּמְסִירָה בְּלֹא כְתִיבָה (ת״ה סִימָן של״א). אֲבָל אִם לֹא כָּתוּב בּוֹ כָּךְ, רַק שֶׁנִּכְתַּב עַל שֵׁם הַלּוֹקֵחַ מִתְּחִילָּה, צָרִיךְ כְּתִיבָה וּמְסִירָה. וְדַוְקָא שֶׁהָיָה הַשְּׁטָר שֶׁל מוֹכֵר רַק שֶׁהָיָה נִכְתָּב עַל שֵׁם הַלּוֹקֵחַ, אֲבָל אִם אָמַר מִתְּחִילָּה לְעֵדִים: כִּתְבוּ שְׁטָר לַלּוֹקֵחַ וּתְנוּ לוֹ, דְּעִקַּר הַכְּתִיבָה הָיְתָה לַלּוֹקֵחַ, אֵין צָרִיךְ כְּתִיבָה וּמְסִירָה. וְעַיֵּן בְּסָמוּךְ (סְעִיפִים ד׳ ה׳) (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ״א וְהַתְּרוּמָה וְהָרִי״ף).}
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרכי משהדרישהפרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עט״זש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרפתחי תשובהעודהכל
רמב״ם מכירה ו׳:ט׳, רמב״ם מכירה ו׳:י׳
(א) {א} הלכתא אותיות אין נקנין וכו׳ בפרק הספינה (בבא בתרא עו.) אמר אמימר הלכתא אין אותיות נקנות במסירה כך גירסת הרי״ף וכן הרמב״ם פ״ו מהל׳ מכירה וכן דעת התוס׳ והרא״ש והביאו ראיות לדבר לאפוקי ממי שגורס הלכתא אותיות נקנות במסירה וכ״כ עוד הרא״ש בתשובה כתבה רבינו בס״ס רמ״ח:
כתב נ״י בריש הספינה בשם הרשב״א דבעי מסיר׳ הנייר מקמי כתיבת השיעבוד משום דהשיעבוד לבדו אינו נקנה קודם שיזכה בשטר החוב כיון דהשיעבוד לא מהני לגוף הנייר ואע״פ שמוסר לו אח״כ כיון שלא קנה בשעה שמסר לו השטר הכתיבה השתא במה יקנה הילכך צריך שימסור לו ש״ח ואח״כ יכתוב לו שטר השיעבוד עכ״ל:
כתב בעה״ת בשער נ״א יש מן המורים שהורו שהמוכר ש״ח לחבירו צריך לכתוב בשטר המכירה זיל דון ואפיק לנפשך ואי לא לא מצי לאשתעויי דינא בהדיה דמצי א״ל לאו בע״ד דידי את כך דעת הראב״ד ויש תימה דאטו מי גרע לישנא דקני לך הוא וכל שיעבודא דאית ביה מלשון דון וזכי לנפשך ע״כ:
לפיכך האי מאן דמזבין וכו׳ שם מימרא דרב פפא:
ואם לא כ״כ וכו׳ שם אהא דרב פפא אמר רב אשי אמריתא לשמעתיה קמיה דרב כהנא ואמרית ליה וכי לצור ע״פ צלוחיתו הוא צריך אמר לי אין לצור ולצור ופי׳ הרא״ש ומקח טעות הוי והדמים חוזרים וכן פי׳ רשב״ם וסיים זה וזה יחזיר לו ש״ח וע״ל בסימן זה גבי כ׳ בעה״ת אם לא כ׳ המוכר קנה לך וכו׳ שנראה שהוא מפרש בזה פירוש אחר. וז״ל רי״ו בני״ד כתבו הגאונים המוכר שטר חוב לחבירו במסירה לבד אף על פי שלא קנה הלוקח יכול לתפוס הנייר עד שיחזיר לו דמי המקח ואם הגיע זמן המלוה מוציאין מזה ונותנים לזה וכ״כ הרא״ש בתשובה ואמר אם יתן לו דמי המכר יחזיר לו השטר ואינו יכול לומר אע״פ שלא קניתי המלוה קניתי הנייר לצור על על פי צלוחית כ״כ הרמב״ן והרשב״א וכן נראה עיקר עכ״ל:
כתב בנמק״י בר״פ הספינה אין עיקר קניית השטר אלא משום השיעבוד הילכך נקנה אפי׳ במסירה וכ״ש במשיכה והגבהה וזו היא סברת הרמב״ן וכתבו האחרונים שהיא סברא נכונה עכ״ל:
כתב הרשב״א בתשובה המוכר ש״ח לחבירו וקבל ממנו מעות ולא כתב לו קני לך הוא וכל שיעבודא דאית ביה דקיי״ל דלא קנו ה״מ לענין שאין הלוה חייב ליתן לו ודוקא בשיש לו למוכר שישלם לו דמי המכר שנתן לו הא לאו הכי מוציאין מן הלוה הזה ונותנין לו מדרבי נתן:
(א) נוסח מכירת שטר חוב. החינוך במצוה תקעט, כתב דנוסחו כך: אני פלוני מוכר לך פלוני שטר חוב פלוני שחייב לי פלוני שהוא מחזיק כן וכן ותזכה בו ובכל שעבודו בכח שטר זה ובמסירת השטר, ע״כ, וכתב החינוך דאם אין השטר בידם מזכה לו אותו אגב ארבע אמות קרקע. עי׳ במה שאכתוב בסמוך גבי אם צריך לכתוב זיל דון וכו׳.
האם צריך לכתוב בשטר המכר זיל דון וזכי לעצמך. הראב״ד בתמים דעים סי׳ סד, כתב דצריך לכתוב כן ואם לא כתב יכול הלוה לומר לאו בעל דברים דידי את, ושם בסי׳ סה, כתב הראב״ד דאם כתב הלוה למלוה הריני משועבד לך ולכל דאתי מחמתך אין צריך בשעת המכר לכתוב זיל דון וכו׳, ע״כ, אמנם הפוסקים לא הזכירו דבר זה, ואף בטופס המכירה שהבאתי לעיל מהחינוך ליתא דבר זה.
האם שטר נקנה במסירה בלא כתיבה. הטוש״ע בריש הסימן כתבו דאינו נקנה אלא בכתיבה ומסירה ולא במסירה גרידא, והב״י הביא כמה ראשונים דסברי הכי כיון דגרסי בדברי אמימר דאותיות אין נקנות במסירה, וכתב הב״י ולאפוקי ממי שחולק וגורס דנקנות במסירה, ויש להעיר דהחולקים הם רשב״ם בב״ב עז., דס״ל דנקנה במסירה גרידא והכי גריס בדברי אמימר, וכן ס״ל לבה״ג בב״ב בעמוד תקיט, ואע״פ דגריס בה״ג אין נקנות במסירה מ״מ ס״ל דלא קי״ל כאמימר בהא, אבל כתב בה״ג שם ובעמוד תקנג, דבעי מסירה בפני עדים, ורבינו ישעיה בספר המכריע סי׳ כא, הביא דבה״ג והלכות קצובות פסקו דנקנות במסירה, והביא עוד דר״ח כתב דקיבל מרבותיו דאין נקנות אבל לולי קבלתו היה פוסק לפי דעתו דנקנות במסירה, וכן פסק רבינו ישעיה שם, ומאידך הביא דרב האי בספר המקח שער יג, כתב דאין נקנות במסירה, וכן פסק ר״י בן מיגש וכן רבי שמואל בן חפני בספר המתנה שחיבר, ע״כ מרבינו ישעיה, וכ״כ ראב״ן דאין נקנה במסירה, והפירוש המיוחס לרבינו גרשום בב״ב עז. ד״ה אמר אמימר, גריס נקנות במסירה, ואפי׳ הכי ס״ל דלא קני במסירה גרידא, ופירש דאמימר איירי בכתב לו שטר ומסר, ע״כ, ונמצא דאין ההלכה תלויה בגירסאות כלל, ומ״מ רוב הראשונים סברי דאין נקנה במסירה גרידא כמבואר בטור ובב״י בכל סימן זה, וכ״כ סמ״ג בעשה פב, וכ״כ החינוך במצוה שלו, וכן מבואר מלשון הראב״ד בתמים דעים סי׳ סא, וכ״כ ראב״ן בסי׳ מח אות ט, ובסי׳ ק, ובסי׳ תסו, וכ״כ ריב״א בתשובתו לראב״ן, בספר הראב״ן סי׳ קא.
המוכר שטר ולא כתב קנה לך כל שעבודא. הטוש״ע בסעיף א, כתבו דלא קנה אף את הקלף של השטר דהוי מקח טעות, והב״י הביא עוד ראשונים דסברי הכי, והש״ך בס״ק ט, כתב דבעל התרומות חולק, ויש להעיר דהנמוק״י בב״ב קד ד״ה אמר המחבר, כתב כהטוש״ע דלא קנה השטר, והביא כן בשם הריטב״א בשם כל רבותיו ומקצת הראשונים, ע״כ, ובריטב״א בב״ב עו: ד״ה א״ל אין, הגירסא ואומרים רבותי י״א דלא קנה, ע״כ, ונראה דהאי י״א הוא ר״ת ישמרם אל, ולא ר״ת יש אומרים.
בין אם כתב לו שטר אחר ובין אם כתב על השטר עצמו שמוכר לו את השטר מהני. כן הביא להלכה סמ״ג בעשה פב, בשם ר״י.
האם מסירה המוזכרת גבי קניית שטר היינו מסירה ממש או היינו דוקא כשיש הגבהה או משיכה. הב״י בסעיף ט, הביא בזה מחלוקת, ויש להעיר דסמ״ג בעשה עד, הביא להלכה מר״י דהיינו דוקא כשיש שם קנין אחר כגון הגבהה או משיכה.
מכר חוב באחריות חייב באחריות דוקא בנזקים הבאים מחמת המוכר כגון שלא שילם הלוה מחמת טענות שיש לו על המלוה אבל אם לא שילם כי הוא אנס אין המלוה חייב באחריות. כ״כ ריב״א בתשובתו לראב״ן בספר ראב״ן סי׳ קא.
ראובן שהלוה לגוי אנס ומכר ראובן את הלואתו לשמעון בקנין סודר האם יכולים לחזור בהם. ריב״א בתשובתו לראב״ן בספר ראב״ן סי׳ קא, כתב דכיון דהממון אבוד כיון שהגיע ליד הגוי נעשה שהמכירה אינה על החוב עצמו אלא רק על הזכות שיוכל שמעון לילך ולהוציא ממון מהגוי אע״פ שזה מפסיד את ראובן כי על ידי זה הגוי לא יתן לו את חובו ואנו רואים כאילו אין הממון שנותן הגוי כפירעון כי החוב כבר אבוד אלא הוא כממון אחר שעל ידי לקיחתו מפסיד ראובן את חובו וראובן יכול למכור לשמעון וליתן לו זכות להפסידו ועל כן חל הקנין אבל אילו היתה המכירה על עיקר החוב לא היתה מהניא, ע״כ.
האם שטר חוב נקנה באגב. הטור והב״י והרמ״א והש״ך בסעיף י, הביאו בזה מחלוקת, ויש להעיר דהריטב״א בב״ב עז. ד״ה ופרקינן אגב, כתב בשם כל המפרשים דאגב לחודיה קני, ע״כ, וכן נראה מדברי רשב״ם בב״ב עז: ד״ה ומשני מאי דקני שטר, וכ״כ סמ״ג בעשה פב, כתב דנקנה.
מכר שטר חוב אגב קרקע האם המוכר יכול למחול. הרמב״ם בהל׳ מכירה ו,יד, כתב דיכול למחול, וסמ״ג בעשה פב, הביא את דבריו להלכה.
המוכר חוב או פיקדון לחבירו והלוה לא שמע שמכר והחזיר למוכר אין הלוה חייב לטרוח להוציא מהמוכר וליתן לקונה אלא הקונה ילך וידון עם המוכר. כ״כ ראב״ן בסי׳ מח אות לג.
המוכר קרקע לחבירו ואמר לו שיחזיק בקרקע ויקנה אגב הקרקע את שטר המכירה בכל מקום שהוא מהני. כן הביא הטור בסעיף י-יא באות יא, ואכתוב דבר זה בסי׳ רב.
הקונה שטר מחבירו האם צריך להביא ראיה למוכר על הקניה. הטור והב״י בסעיף יא אות יב, וכן בסי׳ סב בסוף הסימן, הביאו בזה מחלוקת, ויש להוסיף דהנמוק״י בב״ב ריד ד״ה אמר המחבר ולענין, הביאו הב״י במקצת, כתב דצריך להביא ראיה, והביא כן בשם הרמב״ן והריטב״א ורבותיו, דהיינו הרא״ה והרשב״א, ושכן הסכימו גדולי המפרשים, ע״כ, ומסתמא הנמוק״י איירי כלפי מוכר ולגבי הקנין ולא לגבי הלוה, דבהכי איירי הסוגיא שם בב״ב קעג., אבל המאור שם ד״ה ואין צריך, כתב דאין צריך להביא ראיה, והראב״ד בב״ב רטו ד״ה וכתבתי במקום אחר, כתב דגבי מוכר אין צריך להביא ראיה, אבל גבי לווה צריך להביא ראיה, ע״כ, וזה כדברי הרמב״ם, וכבר הביא הב״י בסוף סי׳ סב, מהמ״מ שכתב כן בשם הראב״ד.
המוכר שטר חוב לחבירו וטען הלוה שפרע למוכר האם צריך המוכר לישבע שלא פרעו. הטוש״ע והב״י בסעיף טו אות טו, הביאו דצריך, ויש להעיר דכ״כ ראב״ן בסי׳ מז, ומאידך בסי׳ מח אות ד, מבואר דחתנו רשב״ט וקרובו רבי אליעזר ב״ר שמשון ס״ל דאינו נשבע, וראב״ן שם באות ז, כתב דמ״מ המכנסת שטר חוב לבעלה וטוען הלוה שפרע לאשה אין האשה צריכה להישבע וגובה בלא שבועתה, ובאות כג, כתב ראב״ן דאפשר דצריך הבעל להישבע שהיא לא אמרה לו שהשטר פרוע ושלא מצא שטר זה בין שטרותיה הקרועים.
האם מכירת שטרות היא דאורייתא או דרבנן ומה הטעם דהמוכר יכול למחול. הב״י בסעיף כג באות כג בד״ה המוכר, הביא בזה מחלוקת, ויש להעיר דסמ״ג בעשה פב, כתב דהוי דרבנן, אלא א״כ מצא שטרות לאחר יאוש ומכרם לבעליהם שאז המכירה דאורייתא, וראב״ן בסי׳ מח אות יב, הביא דחתנו רשב״ט ס״ל דהויא דרבנן, ובאות כא, מבואר דרשב״ט ס״ל דאי הקנו בחליפין נקנה מדאורייתא ולא מצי מחיל, ומאידך ראב״ן ס״ל דבכל גוונא הוי דאורייתא, ע״כ, והראשונים שאמרו דמכירת שטרות דרבנן הוצרכו לומר כן כדי לבאר למה המוכר יכול למחול לאחר המכירה, אמנם ראב״ן בסי׳ מז, כתב דהטעם דכיון דאילו יטען הלוה פרעתי למוכר יצטרך המוכר להישבע ואם לא ישבע לא ישלם הלוה, נמצא דהחוב עדיין בשליטתו ומכח זה יכול למחול, ומחמת כן כתב ראב״ן דאם הלוה הודה בפני המוכר והלוקח שעדיין לא פרע, דיותר אין הלוה יכול להשביע את המוכר, אין המוכר יכול למחול יותר, ע״כ, ואמנם השבועה עצמה היא רק מדרבנן דמדאורייתא נאמן מחזיק השטר, וכ״כ ראב״ן גופיה בסי׳ מח אות ז, מ״מ אפשר דמאחר דתיקנו רבנן שבועה ממילא יש לו כח למחול אף מדאורייתא, ומאידך שם באות ד, חלק עליו רשב״ט וכתב דהטעם דמהני מחילה הוא כדברי הגאונים דאמרו דמהני דהוי כאומר עיינתי בחשבוני ולא פש גבך ולא מידי והויא כהודאת בעל דין, ושם באות י, הביא ראב״ן דריב״א ס״ל דהטעם דיכול למחול כי מכר לו רק את השטר ולא את גוף הממון.
לסוברים דהלואה בלא שטר נקנית באגב, אם הקנה לו האם יכול המוכר למחול. הב״י והרמ״א בסעיף כו אות כג, הביאו בזה מחלוקת, ויש להעיר דראב״ן בסי׳ מח אות יב, כתב דיכול למחול. לגבי אם מלוה עצמו נקנה באגב, עי׳ במה שכתבו בזה הטוש״ע והב״י בסי׳ רג,ט, ובמה שאכתוב שם.
המוכר שטר שכתוב משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך, האם יכול למחול. הטוש״ע והב״י והש״ך בסעיף כו אות כה, הביאו בזה מחלוקת, ויש להעיר דהריטב״א בב״ב קמז: ד״ה וכבר כתבנו, כתב דמהני דאינו יכול למחול.
המוכר שטר במעמד שלשתם האם יכול למחול. הב״י בסעיף כט, הביא בזה מחלוקת, ועי׳ במה שכתבו בזה הטוש״ע והב״י בסי׳ קכו,א אות י, ובמה שאכתוב שם.
המוכר שטר חוב לחבירו ומחלו האם משלם ללוקח כמה ששילם או שמשלם את כל החוב. הטור והב״י בסעיף לב אות לא, הביאו בזה מחלוקת, ויש להעיר דסמ״ג בעשה ע, כתב דמשלם כמו ששילם הלוקח בלבד, ומאידך ראב״ן בסי׳ מז, ובסי׳ מח אות יא, ובסי׳ תקלח ד״ה ומלוה, כתב דאת מה ששילם צריך לשלם אף למאן דלא דאין דינא דגרמי, ולמאן דדאין דינא דגרמי משלם הכל.
המוכר או נותן פיקדון שביד חבירו לאדם אחר האם יכול למחול לנפקד ונפטר הנפקד מלהביא את החפץ למקבל. ראב״ן בסי׳ מח אות ח, כתב דיכול למחול, ומאידך מבואר שם דחתנו רשב״ט ס״ל דאינו יכול למחול, ע״כ, ומחלוקתם זו תלויה במחלוקתם מה הטעם דהמוכר שטר חוב יכול לחזור ולמוחלו, והבאתי מחלוקתם בסעיף כג אות כג, ושם הביא הב״י מחלוקת מה הטעם דיכול מוכר שטר חוב למחול, ולפי מה שאביא שם בשם ריב״א, יסבור ריב״א דבנותן פיקדון והקנה לו את גוף הפיקדון אין יכול למחול.
המוכר שטר חוב לחבירו ונתן לו משכונא שהיה לו על החוב. כתב הנמוק״י בב״ב קפה ד״ה אמר המחבר, בשם הריטב״א דאינו יכול למחול ואפי׳ באתרא דמסלקי, ויש חולקין בדבר, ע״כ בשם הריטב״א.
(א) וכן הסכמת הפוסקים ועיין בהר״ן פרק הכותב דף תקי״ו ע״א וברמב״ם פ״ו מהלכות מכירה אי מכירת שטרות דאורייתא או דרבנן וגם בנ״י פרק מי שמת דף קכ״ח ע״ד האריך בזה:
(ב) וכן כתב המ״מ פ״ו מהלכות מכירה ופי״ו מהלכות מלוה שכן עיקר וכ״כ הר״ן פרק הכותב דף תקי״ד והכי מסקנת הרא״ש כמ״ש הטור למטה וכן מסקנת נ״י סוף ב״ב בשמו והכי נקטינן לדעתי ולא כדברי ב״י:
(ג) כתב מהרי״ו סקס״ב על מי שמכר שטר במסירה בלא כתיבה וקבל המעות הואיל ואין המקח קיים אינו על המעות רק ש״ש אע״ג דנתן לקונה שטר על המעות ונאמן לומר פרעתי במיגו דנאנסו וע״ש:
(ד) ולזה הסכים נ״י פרק המוכר את הספינה דף קצ״ה ע״א וכתב הריב״ש בתשובת סר״י דאף למ״ד נקנה באגב היינו כשהשטר כבר נכתב אבל לא יוכל להקנות לו בקנין שיכתוב השטר דהוה דשלב״ל ובמקום שכותבין טופס השטר בפנקס וגובין יכול להקנות לו הפנקס וע״ש:
(ה) ובתשובת הרא״ש כלל ס״ט סי׳ ד׳ בלוה אחד שפרע ללוקח ואח״כ תובע מן המלוה הש״ח ואין הלוקח בכאן אין בטענתו ממש כלומר דאין לו על המוכר כלום דלא היה לו לפרוע ללוקח עד שיחזיר לו שטרו וע״ש:
(א) ואפילו הנייר בעלמא כו׳ עיין בפרישה שם כתבתי ל׳ הגמרא שא״ל ר״א לרב כהנא וכי לצור ע״פ צלוחיתו הוא צריך והשיב לו אין לצור ולצור ושכתב ע״ז הרא״ש ז״ל ומקח טעות הוי והדמים חוזרים והביא ב״י וכתב עליו ז״ל וכן פירש רשב״ם וסיים בה וזה יחזיר לו שט״ח עכ״ל הב״י ולא דק שמלשון ר״ש מוכח דס״ל כבעה״ת שכ׳ בשנ״א והביא רבינו ל׳ בסמוך בסט״ו דקנה הנייר לצור עפ״צ כי ז״ל רשב״ם א״ל אין לצור ולצור ואי משום אונאה יתר משתות (מזה נראה דס״ל כמ״ד דדוקא אין אונאה לקרקעות ושטרות אמרו והיינו כדין אונאה בשתות אבל דין ביטול מקח דהיינו ביתר משתות יש גם בהן וע״ל סרכ״ז) ליהוי ביטול מקח ומחזיר לו דמיו וזה מחזיר לו השטר עכ״ל. דמלשון ואי משום אונאה כו׳ נראה דס״ל לר״ש דר״כ שהשיב אין לצור ולצור קושטא דדינא השיב לו ודמש״ה צריך לכתוב קני לך איהו ושיעבודא דאל״כ אפשר דבאמת לא כיון אלא להקנות קלף לצור עפ״צ. והקלף ודאי קנה במסירה לחוד. ואף שיש בו אונאה ביתר משתות כל שהלוקח המאונה אין חוזר בו אין המוכר המאנה יכול לבטל המקח וכדעת הרי״ף והרמב״ם שכ״כ רבינו בשמם בריש סרכ״ז ומש״ה קאמר הגמרא אין לצור ולצור אלא שהלוקח יכול לבטל המקח וע״ז כתב (הרא״ש) [הר״ש] ואי משום אונאה ר״ל שהלוקח רוצה לחזור בו וק״ל ועד״ז פירשו ג״כ הרמב״ן בחידושיו מ״ש בגמרא אין לצור ולצור דקנה לצור עפ״צ ואין המוכר יכול לחזור בו בע״כ של לוקח אלא שנראה מלשונו שחולק עם ר״ש בפי׳ הגמרא דר״ש פי׳ מ״ש בגמרא ואי לא כתב לו הכי ר״ל דלא כתב לו כלל אלא מסר לו השטר לחוד והרמב״ן פי׳ האי ואי לא כתב לו הכי דקאמר דר״ל דכתב לו שטר מסירה וכתבו בו קני לך איהו רק דלא כתב ביה וכל שיעבודי׳ דאית ביה (והכי דייק קצת ל׳ הגמרא דקאמר ואי לא כתב ליה הכי משמע דכתב ליה רק שלא כתב הכי וק״ל) וכתב שם דאם לא כתב לו כלל אלא מסרו לו לחוד (ל״ך) [לא קני] אפילו לצור עפ״צ מפני שעיקר מקחו שבו לראייה והכל בטל ולא נחתיים לחצאין ולא כפי׳ ר״ש וכן עיקר עכ״ל הרמב״ן שם אבל מל׳ הרא״ש הנ״ל דכתב מקח טעות הוה מוכח דס״ל דאין כאן מקח כלל אפילו לצור עפ״צ והפי׳ אין לצור ר״ל אין בכח מסירת שטר זה אלא לצור ולזה ודאי לא נתכוין ומש״ה הוי מקח טעות וחוזר ומעתה יש לתמוה על רבינו שסתם וכתב שלא קנהו כלל ולא כתב שום דעת חולקת בזה ולא זו אלא אף זו שכתב ע״ז וכ״כ הרמב״ן כו׳ והרי כבר נתבאר דהרמב״ן חולק עם הרא״ש ופי׳ לצור ולצור דקנהו באמת לצור עפ״צ וכ״כ שרבינו לטעמיה וס״ל כרבי יונה והרא״ש אביו ורבו בדין ביטול מקח שכ״ר בשמם לקמן בסרכ״ז דס״ל דכל שנתאנה הלוקח יותר משתות (בדברים שיש בהן אונאה בשתות וממילא בשטרות כל שנתאנה ביתר מהכפל כדין שטרות להרא״ש (גם המוכר המאנה יכול לחזור כל זמן שלא גילה הלוקח דעתו שחפץ במקחו ורוצה לקבלו בכל הדמים שנתן עבורו וכמ״ש שם בהדיא א״כ אף אם נאמר שכיון הלוקח לקנות גוף השטר מ״מ לא קנהו כלל ושניהם יכולין לחזור בו מדין אונאה דביטול מקח וכיון דאין נ״מ לדינא ע״פ מאי דקי״ל לרבינו בדין אונאה מש״ה קיצר כאן וסמך אמ״ש פלוגתייהו בסרכ״ז במקומו בדין אונאה ואף שיש עוד נ״מ לדינא בינייהו והיינו אם גילה הלוקח דעתו שניחא ליה בהמקח דאז אין המוכר יכול לחזור מכח דין אונאה כמש״ר שם ומטעם מקח טעות יכול לחזור בו לא רצה רבינו לכתוב זה דמסתמא לא גילה הלוקח דעתו לקיים המקח וכי בשופטני עסקינן שיקח נייר בעד מאה זהובים. ומש״ר וכ״כ הרמב״ן משום דרבינו איירי כאן בלא כתב לו כלל שטר קנין ובזה הרמב״ן מודה להרא״ש דלא קנה אפי׳ לצור עפ״צ וכנ״ל. ואע״פ שסתם רבינו וכתב ואם לא כתב כן משמע דמיירי אף שכתב לו שטר קנין רק שלא כתב בו איהו וכל שיעבודיה י״ל דרבינו ל׳ הגמרא תפס והוא פי׳ ל׳ הגמרא כפי׳ ר״ש דפירשו דלא כתב כלל וכנ״ל וק״ל. ועמ״ש עוד מזה לקמן בסט״ו על מ״ש בעה״ת דמשתמש בו לצור עפ״צ שהביא שם רבינו סתם ודו״ק:
(א) הלכתא אותיות אין נקנין כו׳ בפרק המוכר את הספינה (דף ע״ו) תניא אותיות נקנין במסירה דברי רבי וחכמים אומרים בין כתב ולא מסר בין מסר ולא כתב לא קנה עד שיכתוב וימסור ופי׳ ר״ש אותיות נקנין כו׳ לגבות הלוקח את החוב מן הלוה במסירה שמסר לו המלוה את השטר ולא מצי טען לוה לצור ע״פ צלוחיתך מסרו לך. בין כתב לו מוכר ללוקח שטר מסירה על שטר זה ומסר לו אותו שטר מכירה אבל לא מסר לו עדיין שטר המלוה ל״ק עד שיכתוב וימסור דבמסירה לחוד ל״ק דמצי למימר ליה נייר בעלמא זבינא לך ובשטר מסירה לבד ל״ק דאין נקנה בשטר אלא קרקע ועבדים עכ״ל ור״ל דוקא קרקע ועבדים שהן גופן ממון נקנין בשטר שכותב לו שדי או עבדי פלוני מכור או נתון לך משא״כ שטרות אע״ג דיש בהן שיעבוד קרקעות מ״מ אין גופן ממון ואינן אלא לראייה וזהו שקרי שם בגמרא בסמוך מילי פי׳ ולא ממון ועמ״ש עוד מזה בסמוך בשם בעה״ת והנ״י ומה שהתחיל הר״ש בלוה וסיים במלוה נראה דלרבותא כ״כ דבדברי רבי פי׳ דאפילו הלוה אינו יכול לדחותו במסירה לחוד ומכ״ש המלוה ובדברי חכמים פי׳ דאפילו המלוה יכול לומר נייר בעלמא זבינא לך וכ״ש הלוה וק״ל. ותו גרסינן שם בגמרא אמר ר״פ האי מאן דזבין שטרא לחבריה צריך למכתב ליה קני לך הוא וכל שיעבודא דאית ביה (דס״ל לר״פ כרבנן הנ״ל דאין אותיות נקנין אלא בכתיבה ומסירה) אמר ר״א אמריתא לשמעתא קמיה דר״כ ואמרית ליה טעמא דכתב ליה הכי הא ל״ה ל״ק וכי לצור ע״פ צלוחיתו הוא צריך (פי׳ ר״ש ר״א כרבי הנ״ל ס״ל מש״ה א״ל לר״כ הא סברא הוא דלגבות בו החוב הכתוב בו זבניה והלכך במסירה לחוד לקנהו וכרבי) א״ל אין לצור ולצור (פי׳ ומקח טעות הוא והדמים חוזרין כ״כ הרא״ש שם (דף כ״ב) אמר אמימר הלכתא אין אותיות נקנין במסירה (כך גירסת הרי״ף ור״ח ורא״ש ובעה״ת בשנ״א אין אותיות נקנין כו׳ עד אר״א סברא נמי הוא דאותיות מילי נינהו ומילי במילי לא נקנין (כלומר דאותיות שט״ח זה שהוא מוכר לו אינן אלא לראיה ולמילי דאית ביה קנויין ליה ולא לגופו ואיך יהיו נקנין במילי) וז״ל התוס׳ והרא״ש שם (דף ר״ב ע״ד) האי דק״ל בע״פ קני לך שטר זה וכל שיעבודו היינו במילי דעלמא ואע״ג דמסר לידו השטר לא חשיב המסירה מעשה אלא לגוף הנייר אבל לא לקניית השיעבוד אבל כשכותב לו שטר בשמו על השיעבוד אין לך מעשה גדול מזה ע״כ ורשב״ם ואחרים גרסו שם אמר אמימר הלכתא אותיות נקנין במסירה כו׳ והרא״ש האריך שם להביא ראיה שגי׳ הרי״ף הנ״ל היא עיקר והוא דעת רבינו וסוגיא זו איתא בהרבה מקומות וע״ל ס״ס רמ״ח ועל הא דאמרינן מילי במילי לא נקנין כתב בה״ת ז״ל אע״ג דסתם שטר שיעבוד קרקעות הוא והקרקעות אינן מילי ס״ל דאין אדם יכול להקנות לחבירו קרקעות המשועבדים לו דעכשיו אינם שלו דקי״ל כרבא דב״ח מכאן ולהכא הוא גובה כו׳ וכה״ג כתב נמי נ״י ובזה דברי רבינו מבוארים מ״ש הלכתא אותיות אין נקנין כו׳ ל׳ הגמרא הנ״ל נקט ואליבא דהסכמת הרא״ש דגרס אין נקנין וכמ״ש ומ״ש צריך למכתב ליה קני כו׳ הוא ל׳ ר״פ הנ״ל ור״ל דלא סגי באמירה לחוד עם מסירת השטר לידו אלא צריך שיכתוב לו כו׳ ונראה שאין כוונתו דסגי בכתיבת אלו ה׳ תיבות קני לך איהו וכל שיעבודא אלא כותב לו שטר קנין או שטר מתנה ובתוכו כותב אלו ה׳ תיבות כגון שכותב לו אתה פ׳ ב״פ קנה מידי בכתיבה ומסירה זו שטר שהוא שלי על פלוני שח״ל סך פלוני וכל שיעבודיה דאית ביה וכיוצא בל׳ זה ושטר זה הוא עיקר הקנין וכמו שאמרו דכוותיה דשדה נקנה בשטר שכותב לו שדי קנויה לך שדי נתונה לך ושם נמי אינו כותב להנך תיבות לחוד בהשטר וכן אם אמר לעדים שיכתבו לו שטר קנין באופן זה ושיכתבו בו קני לך איהו וכל שיעבודיה ומוסר לו אותו שטר קנין עם השט״ח הוא עצמו או העדים קנו בו וכן משמע להדיא מל׳ בה״ת העתקתי ל׳ בדרישה וכן מוכח מדברי רבינו לקמן סעיף כ״ב ע״ש. אפי׳ הנייר לצור כו׳ ל׳ הגמרא והרא״ש הנ״ל נקט כלומר אם קנה השט״ח בטל ובא המוכר להחזיר לו דמיו והלוקח אינו רוצה להחזירו בדמי קנייתו ואומר כבר הוא שלי לעשות בו מה שארצה ואם תרצה בו תוסיף לי בדמיו קמ״ל דצריך להחזירו להמוכר כשמחזיר לו דמיו דמקח טעות הוא שסבר לקנות השיעבוד בהאי מסירה שמסר השטר לידו והרי לא קנהו בו וכל מקח טעות שניהן חוזרין וכמש״ר לקמן סרכ״ז והדמים חוזרים מיהו כ״ז שלא החזיר לו דמיו יכול להחזיקו בידו בתורת משכון ועד״ר וע׳ מ״ש עוד מזה לקמן בסעיף ט״ו. וכ״כ הרמב״ן כו׳ בחידושיו פרק הספינה כתב האי לישנא דכתב רבינו כאן בשמו ומבואר שם דהיינו דוקא אם לא כתב ליה כלל אבל כתב ליה שטר קנין קני לך איהו אף דלא כתב וכל שיעבודו נהי דלא קנה השיעבוד אבל גוף השטר קנה לצור ע״פ צלוחיתו והא דלא כתבו רבינו כתבתי טעמו בדרישה עם מה שיש לדקדק עוד בזה ע״ש:
ומ״ש מפני שעיקר מקחו לראיה כו׳ כבר נתבאר ממ״ש:
(א) {א} הלכתא אותיות אין נקנין אלא בכתיבה ומסירה. כך היא גירסת כל הפוסקים ודלא כגירסת רשב״ם בפרק הספינה (בבא בתרא ע״ז) הלכתא אותיות נקנין במסירה וע׳ לקמן בסימן רמ״ח סעיף י״ו הביא רבינו תשובת הרא״ש בזה:
ומ״ש ואפילו הנייר בעלמא לצור ע״פ צלוחיתו לא קנה. שם קאמר רב אשי לרב כהנא למה לי דכתב ליה קני לך איהו וכל שיעבודיה דאית ביה נהי נמי דסברא היא דאותיות מילי נינהו ומילי במילי לא מיקניין ולהכי לא מיקני במסירה לחודיה בלא כתיבה ולא מהני דא״ל בעל פה קני לך איהו וכל שיעבודיה אלא דוקא בדכתב ליה שטר בשמו על השיעבוד מ״מ קשה דבדכתב ליה קני לך איהו ליסגי ולמה לי דליכתוב נמי וכל שיעבודיה דאית ביה וכי לצור ע״פ צלוחיתו הוא צריך וא״כ פשיטא דלא הקנה לו השטר אלא לשיעבודא דאית ביה א״ל אין לצור ולצור והילכך צריך לפרש איהו וכל שיעבודיה דאית ביה הא לאו הכי לא קנה אלא לצור ע״פ צלוחיתו כך צריך לפרש הסוגיא לפי הגירסא דגרסינן אין אותיות נקנין אלא בכתיבה ומסירה ופי׳ הרא״ש דה״פ אין לצור ולצור ומקח טעות הוי והדמים חוזרים וז״ש רבינו ואפילו הנייר בעלמא לצור ע״פ צלוחיתו לא קנה אלא מקח טעות הוא וכו׳ וקשה דהא לקמן בסעיף ט״ו הביא רבינו מ״ש בעה״ת דבדלא כתב ליה קני לך איהו וכו׳ דלא קנה השיעבוד והלוקח בדין משתמש בנייר לצור ע״פ צלוחיתו וכתב ב״י שנראה שהוא מפרש בזה פי׳ אחר עכ״ל ור״ל שמפרש הא דקאמר אין לצור ולצור דקנאו לצור ע״פ צלוחיתו ולא הוי מקח טעות דאין אונאה לשטרות והכי משמע בבעה״ת שער נ״א תחילת סימן רביעי והא ודאי לא אפשר דא״כ גם כשהלוה נותן לו דמי נייר לא יחזיר לו השטר כיון שבדין קנהו לצור ותו היאך יכתוב רבינו דברי בעה״ת בסתם דקנאו לצור היפך מ״ש תחילה לא קנהו לצור ולכן נראה דבעה״ת דכתב דבדין משתמש בו לצור וכו׳ דוקא בדלא החזיר לו מעותיו דשטר זה לא גרע משאר נכסים שיכול הלוקח להחזיקם בעד מעותיו כפי שויים וכשיפרע הלוה למוכר נותן ללוקח דמי הנייר ונוטל שטרו אבל רבינו מדבר כשהמוכר מחזיר המעות ללוקח דלא יוכל הלוקח תעכב פרוטה בשביל הנייר ויתקיים המקח בדמי הנייר לצור ע״פ צלוחיתו אלא המקח בטל לגמרי ומחזיר לו גם הנייר וז״ש הרמב״ן מפני שעיקר מקחו לראיה לגבות החוב ולא לנייר והכל בטל ולא יתקיים לחצאין לומר תעכב הפרוטה בשביל הנייר ומה״ט גופיה ס״ל לבעה״ת דכשפרע הלוה למוכר כופין ללוקח להחזיר השטר ולא יכול לומר יתקיים המקח לפחות בדמי הנייר ומטעם שכתב הרמב״ן מפני שעיקר מקחו לראיה וכו׳ אלא דמ״מ צריך ליתן לו דמי הנייר דמחזיק בידו בשביל מעותיו לפחות כדי שויו של נייר וא״כ אין דברי רבינו סותרים כלל לדברי בעה״ת והכי נקטינן ודלא כב״י דעלה על דעתו דחולקין וע״כ השמיט דברי בעל התרומות ולא כתבו כלל בש״ע ולפעד״נ דלא דק ומדברי הר״ר ירוחם שהביאו ב״י מבואר ג״כ כדפרי׳ דיכול לתפוס הנייר עד שיחזיר לו וכו׳ ע״ש:
ואפילו מסרו לידו וקנו מידו וכו׳ לפיכך כיון שלא כתב לו השטר בשעה שהקנה לו וכו׳. פירוש דבשעה שמקנה לו ומוכר לו כל השיעבוד שיש בשטר שמסר לו בידו באותה שעה צריך שיכתוב לו שטרא דזבינא דהיינו דכתוב בו קני לך איהו וכל שיעבודא דאית ביה ואם לא כתב לו באותה שעה אין כותבין אח״כ דלא מהניא ליה כלל וה״ט דהשטר שנכתב אח״כ אינו שטרא דזבינא אלא שטר של ראיה כיון דעיקר ההקנאה היתה בקנין:
רמב״ם מכירה ו׳:ט׳, רמב״ם מכירה ו׳:י׳
(א) א) מימרא דאמימר הלכתא וכו׳ ב״ב ריש ד׳ ע״ז כגירסת הרי״ף וכן הרמב״ם בפ״י מהלכות מכירה וכן דעת התוספת והרא״ש שם וכתב הסמ״ע דה״ה אם כתב על השטר אני פב״פ מקנה לך פלוני בן פלוני שטר זה על פב״פ איהו וכל שיעבודיה דאית ביה
(ב) ב) מימרא דרב פפא שם דף ע״ו ע״ב
(ג) ג) טור בשם הרמב״ן מפני שעיק׳ מקחו לראייה והכל בטל ולא יתקיים לחצאין
(א) אותיות אין נקנין כו׳ – לשון הגמרא מילי נינהו ואין קונין מילי במילי ר״ל דאין קנין סודר וחליפין חלין כ״א אדבר שגופו ממון והוא בידו משא״כ שטר זה דאינו אלא לראיה שכך וכך חייב ושהשדות של הלוה משועבדים לו אבל עדיין אינו שלו דקי״ל כרבא דאמר ב״ח מכאן ולהבא הוא גובה ולכך אפי׳ מסר השטר ביד הזוכה כו׳ וא״ל בע״פ קני לך איהו וכל שיעבודיה עדיין מילי במילי הוא עד שיכתוב לו אתה פלוני קנה שטר זה ממני על פלוני איהו וכל שעבודיה דכתיבה זו מחשב מעשה והוא עצמו הקנין וא״צ קנין אחר דומה למ״ש קרקעות נקנין בשטר והיינו שכותב על נייר שדה פלוני׳ קנוייה או נתונה לך כמ״ש בסי׳ קצ״א אלא שבקנין שטרות בעינן עוד שימסור לו השט״ח עם נייר זה שכתוב בו קני לך איהו וכל שיעבודו וה״ה אם כתב על השט״ח בעצמו קני לך איהו וכל שיעבודו נמי סגי בהכי ועפ״ר שכתבתי והוכחתי זה דלא סגי בכתיבת הני תיבות לחוד אלא צריך לכתוב אני פב״פ מקנה לך פב״פ שטר זה על פב״פ איהו וכל שיעבודיה ע״ש: (הג״ה עיין בהר״ן פ׳ הכותב ובנ״י פ׳ מי שמת אי מכירות שטרות דאורייתא ונ״מ אי מוכר שטרותיו לעכו״ם ועד״מ א׳):
(ב) מיהו יכול לתפוס הנייר כו׳ – הג״ה זו אינה נדפסת כסדר שהרי קאי אמ״ש אח״כ ואפי׳ הנייר כו׳ לא קנה וצ״ל הג״ה זו בסוף סעיף זה והג״ה הנדפס׳ בסוף סעיף זה מקומה הוא כאן:
(ג) עד שיחזיר לו דמיו – וכן אם תפס הלוקח אין מוציאין מידו כמ״ש לקמן סעיף י״ז ועמ״ש שם בס״ק ל״ד:
(ד) מוציאין מן הלוה כו׳ – היינו מדר׳ נתן שיתבאר דינו בסי׳ פ״ו (הג״ה וכ׳ מהרי״ו סי׳ קס״ב הואיל ואין המקח קיים אינו על המעות רק שומר שכר אע״ג דנתן לקונה שטר על המעות ונאמן לומר פרעתי במגו דנאנסו עכ״ל ד״מ ג׳):
(ה) צריך לקיים המוכר מה שקיבל עליו – פי׳ שחייב לשלם כפי שיווי השטר לגבות בו כיון דקיבל עליו אחריות דאל״כ מאי קמ״ל הא דמי המכירה בלא״ה צריך להחזיר לו וע״ל סעיף ל״ב ול״ד:
(ו) לקבל מי שפרע – דינו דמי שפרע עיין לקמן בסי׳ ר״ד ונראה דדוקא מי שפרע קאמר דא״צ לקבל עליו כיון דלא קנה דבר שגופו ממון אבל מ״מ יש בו משום מחוסרי אמנה שנתבאר שם גם כן בטור בסי׳ ר״ד ז״ל שם ראוי לאדם לעמוד בדיבורו אע״פ שלא נתן דמים ולא רשם המקח ולא נתן משכון כל החוזר בו בין לוקח בין מוכר הרי זה ממחוסרי אמנה ואין רוח חכמים נוחה הימנו עכ״ל. ולא כמ״ש בע״ש בסעיף זה אדין זה ז״ל אינו חייב לקבל עליו מי שפרע ויכול לחזור בו אע״פ שקיבל המעות לא היה כאן אלא קנין דברי׳ ודברים אין בהן משום מחוסרי אמנה עכ״ל דלא הל״ל ודברים אין בהם משום מחוסרי אמנה. ומור״ם לא כתב ויכול לחזור בו אלא לענין שא״צ לקבל עליו מי שפרע וק״ל:
(ז) ואפי׳ הנייר כו׳ – הטעם כיון דדעת הקונה היה לקנות החוב והשיעבוד וזה לא קנה מש״ה לא חל הקנין כלל שאין קנין לחצאין:
(ח) ולכל מי שמוציאו נקנה כו׳ – ע״ל ס״ס נ׳ שכ׳ מור״ם ז״ל וכן שטר שכתוב בו פלוני חייב לפלוני או לכל מי שמוציאו חייב לשלם לכל מי שמוציאו ודוקא שבא מחמתו כו׳ והכא לא חילק גם שם כ״כ סתמא וכאן כתבו בשם י״א שאני הכא דמיירי שיש לו עדים או שטר ראיה שמכרו לו ומ״ה אפי׳ בא מחמת עצמו מהני משא״כ שם דאין לו עדים שמכרו לו וק״ל וע״ל סי׳ ס״א ס״ד ואפשר דאף דמחשב בעל דבר ואינו צריך כתיבה ומסירה מ״מ לענין מחילה מצי מלוה ראשון למחול להלוה כיון דכתב בו אני משעבד לך ולכל מי שמוציאו משמע שמלוה הראשון הוא העיקר ואליו נשתעבד עכ״פ וע״ל ס״ק ס״ד מ״ש עוד מזה ועפ״ר:
(ט) ועי׳ בסמוך סעיף ד׳ ה׳ – כצ״ל (וכן מצאתי כתוב בהג״ה דהועתק מכתיבת יד מור״ם ז״ל) ששם בסעיף ה׳ מיירי בעניני׳ אלו וגם בסוף ס״ד שכתב ראובן שיש לו שטרות כו׳ מיירי מענינים אלו וכמ״ש שם לכן נראה דתיבת זה צ״ל ד׳ ה׳ ונתחלף הד׳ בזיי״ן ומזה בא הטעות לדפוס ז״ה ודו״ק:
(א) (סעיף א׳) מיהו יכול לתפוס הנייר כו׳ משמע מדבריו דלא כב״י שכתב כאן דמ״ש הטור בסימן ט״ו דהלוקח משתמש בנייר הוא חולק על מ״ש כאן בשם הרמב״ן שלא קנה אפילו הנייר כו׳ אלא גם הרמב״ן מוד׳ דיכול להשתמש ביה עד שיחזיר לו דמי הנייר ואז חייב להחזירו כיון דלא קנאו כדין מקח:
(ב) (שם ולכל מי שמוציאו כו׳) הוקשה לסמ״ע למה לא זכר כאן רמ״א שבא מחמתו של ראשון כמ״ש בסי׳ נ׳ וע״כ פי׳ דהכא מיירי שיש עדי׳ דהלוקח מסרו [מכרו] ליה והו׳ תמוה מאד דכיון שהשטר הזה נקנה בחליפין ודאי דינו כשאר מטלטלין דמי שהם תחת ידו נאמן לומר שקנאום וגם כאן מיירי בבא מחמת הראשון והרמ״א לא הוצרך להביא כאן מ״ש בסי׳ נ׳ דשם עיקר:
(א) אותיות אין נקנין כו׳ – כ׳ הסמ״ע עיין בהר״ן פ׳ הכותב ובנ״י פרק מי שמת אי מכירת שטרות דאורייתא או דרבנן ונ״מ אי מוכר שטרותיו לעכו״ם ועד״מ א׳ עכ״ל ולי נראה עיקר דמכירת שטרות דאורייתא וכן פסק הריטב״א בתשובה ומביאה ב״י בסי׳ זה מאו׳ ט״ז וכתב שכן הסכימו כל רבותיו וחלקו על הרמב״ם פ״ז מה׳ מכירה ע״ש וכ״כ העיר שושן לקמן סעיף כ״ה דקי״ל מכירת שטרות דאורייתא וכן נראה דעת המחבר שם וכמ״ש שם בס״ק פ״ג ואע״פ שיש לדחות הך דפ׳ הזהב כמו שהוא בתוספות והר״ן מ״מ כיון דפשטא דמילתא לא משמע הכי מנין לנו לבדות סברא ולומר דמכירות שטרות דרבנן מה שלא נמצא בש״ס ואדרבה פשטא דש״ס משמע דהוי דאורייתא. ומ״ש הב״י סי׳ זה סעיף כ״ג בשם תשובת הרא״ש כלל ס״ט דבפרק מי שמת משמע שהוא מדרבנן אמת שהרא״ש כתב שם כן וכ״כ עוד הרא״ש בפסקיו בפ׳ הכותב אבל באמת לא משמע בפ׳ מי שמת מידי. וכמו שיתבאר ומה שיכול למחול היינו כמו שכתבו הריטב״א פרק הכותב והרא״ש והר״ן שם בשם רבינו תם דהיינו טעמא לפי ששני שעבודים יש למלוה על הלוה שעבוד גופו של לוה שהוא מחויב לפרוע והוא עיקר השעבוד ושעבוד על נכסיו אם לא יפרע מדין ערב דנכסוהי דאינש אינון ערבין ליה ושעבוד שיש למלוה על גוף הלוה לאו בר מכירה הוא ואינו מוכר אלא שעבוד הנכסים לבד ואע״פ שאינו נמכר לא פקע אבל כי חזר ומחלו ופקע שעבוד הגוף ממילא פקע שעבוד הנכסים שאינו אלא מדין ערב עכ״ל ומ״ש הב״י לקמן סעיף כ״ג והפוסקים בשם הרי״ף פ׳ הכותב דס״ל מכירת שטרות דרבנן לא ירדתי לסוף דעתם ונראה שהבינו דהרי״ף קשיא ליה בתחלת דבריו קושית התוספות דפ׳ הכותב אמאי יכול למחול (וכן משמע בר״ן ובב״י שם שכתבו והטעם שיכול למחול כו׳ כתב הרי״ף ז״ל כו׳ ע״ש) לכך כתב וחזינן למקצת רבוותא כו׳ וא״כ בע״כ במה שהביא הרי״ף שם הש״ס דפ׳ מי שמת ר״ל דהיינו טעמא משום דמכירת שטרות דרבנן דאל״כ לא תירץ הרי״ף מאי דקשיא ליה מעיקרא אבל לפענ״ד דהרי״ף לא קשיא ליה מעיקרא אמאי יכול למחול דיכול להיות דסבר כר״ת ששני שעבודים יש או דס״ל כיון דשטרות אין גופן ממון יכול למחות אלא דקשיא ליה אמאי אמרינן דאם חזר ומחלו מחול ואפי׳ יורש מוחל ובנתנו במתנת ש״מ אינו יכול למחול מאי שנא שכיב מרע מברי׳ וע״ז קאמר וחזינן למקצת רבוות׳ כו׳ ודוחה דבריהם אלא דה״ט דמתנת ש״מ עשאוה כשל תורה ונראה דמפרש הרי״ף הש״ס דפרק מי שמת כמ״ש התוס׳ פ׳ הזהב דף נ״ז בשם ר״י ופרק הכותב דף פ״ה ע״ב ופרק הספינה דף ע״ז בשם רבינו תם וכך כתב הר״ן פרק הכותב והנמוקי יוסף פרק מי שמת דה״פ אי אמרת בשלמא דאורייתא משום הכי אינו יכול למחול דה״ל כמו יורש דאוריית׳ מוהעברתם את נחלתו יש לך העברה אחרת שהיא כזו ופשיטא דאין יורש יכול למחול חלק ירושה של חבירו אלא אי אמרת דרבנן אמאי אין היורש יכול למחול הלא המקבל מתנה אין יורש מדאורייתא ומשני עשאוהו כשל תורה כמו יורש דאוריית׳ שלא תטרף דעתו עליו ופירוש זה עיקר בש״ס ומוכרח הוא לפי רוב הפוסקי׳ שפסקו מכירת שטרות דאורייתא וכן עיקר וכמ״ש (וכ״כ בעיר שושן לקמן סי׳ רנ״ג סעיף כ׳ ובסמ״ע שם ס״ק מ״א השיג עליו וכתב ולא נהירא כו׳ עיין שם ודבריו תמוהין וכדברי הע״ש עיקר בש״ס ומוכרח לומר כן לפי הסכמת רוב הפוסקים דמכירת שטרות דאורייתא וגם אישתמיטתיה להסמ״ע דברי התוספו׳ והר״ן והנימוקי יוסף הנ״ל שהבאתי שהם מפורשים כדברי העיר שושן ע״ש) ואם כוונת הפוסקי׳ בדברי הרי״ף עיקר הענין אסר מן הספר שהרי לא הזכיר הרי״ף כלל בתירוצו דמכירו׳ שטרות דרבנן רק הביא הש״ס דפ׳ מי שמת ועוד שכתב הרי״ף והא דאמרינן מודה שמואל שאם נתנו במתנת ש״מ שאינו יכול למחול לאו אש״מ גופה קיימי׳ אלא איורש קיימינן ומהאי טעמא אין היורש יכול למחול משום דמתנת ש״מ עשאוה כמתנה דאורייתא כו׳ משמע דלא בא אלא לתרץ אמאי אמרינן דמודה שמואל שאם נתנו במתנת ש״מ א״י למחול אבל הא ל״ק ליה מעיקר׳ דאמאי אמר שמואל יכול למחול (וכן משמע עוד להדיא בהרי״ף כ׳ מי שמת שכ׳ פירוש הא דאמר שמואל אינו יכול למחול איורש קאי ולא אש״מ גופי׳ וכבר ברירנא להא מילתא שפיר בפרק הכותב עד כאן לשונו משמע דלא בא בפ׳ הכותב רק לתרץ אמאי בש״מ א״י למחול וכדפי׳) ועוד שכתב הרי״ף ומה״ט אין היורש כו׳ עשאוהו כמתנה דאורייתא כמאן דמטיא ליה לידיה דמקבל והיינו דאמרינן דברי ש״מ ככתובים ומסורים דמי ומשום הכי לא יכול יורש למחול דלית ליה מאי דמחיל ובהדיא אמרינן בפ׳ מי שמת כו׳ עד ועשאוה כשל תורה דמטיא לידיה דהמקבל עכ״ל ואם איתא ל״ל להרי״ף להאי טעמא דכמטיא לידיה דמקבל דמי ולא יכול יורש למחול דלית ליה מה דמחיל כו׳ ה״ל לתרוצי בקיצור דמשום שלא תטרף דעתו עליו עשאוה כשל תורה ובשל תורה א״י למחול אלא ודאי הרי״ף מפרש הש״ס דר״פ מי שמת כמו שפירשו התוספות והר״ן ונ״י שהבאתי והלכך אפילו הוי כשל תורה יכול למחול ולכך הוצרך לומר דכמאן דמטיא לידיה דמקבל דמי דהיינו כיון שעשאוהו יורש כשל תורה כמאן דמטא לידי׳ דמקבל דמי כמו יורש אחר ולא יכול יורש למחול חלקו של יורש חבירו דלית ליה מאי דמחיל כן נ״ל ברור דעת הרי״ף דס״ל מכירות שטרות דאורייתא והנה הבעה״ת שער נ״א ח״ו בשם תשו׳ רמב״ן וגם הרא״ש והר״ן פ׳ הכותב והרב המגיד פ״ו מה מבירה והנ״י פ׳ הזהב כתבו בשם הרי״ף פרק הכותב דמכירת שטרו׳ דרבנן ואחר זה נמשכו הב״י בסי׳ זה והרבה מן האחרוני׳ וגם מהרשד״ם בתשוב׳ ס״ס ק״ב ולא ירדתי לסוף דעת הגדולים הראשוני׳ והאחרוני׳ דנ״ל ברור דעת הרי״ף כמו שכתבתי (ואולי זה היה דעת ר׳ ירוחם שכתב בנתיב י״ד בשם הרי״ף דמכירת שטרות דאורייתא הגם שהוא נגד הרא״ש רבו לדעת הרי״ף ודלא כמהרשד״ם סי׳ ק״ב שכתב שט״ס הוא בר׳ ירוחם וצ״ל ר״ת במקום הרי״ף ע״ש) וכן עיקר.
(ב) אלא בכתיבה ומסירה – ור״י ני״ד כתב שטרות ניקנות בכסף כמו קרקע כך פשוט בש״ס דב״ק עכ״ל ולא נהירא שהרי התוס׳ פ״ק דבבא קמא דף י״ד ע״ב כתבו דלא גרסינן שטרות וכן נראה דעת כל הפוסקי׳. ואם יוכל למכור הרבית שבשטר עיין לקמן סעיף ל״ב ס״ק ק״ג מ״ש בזה: כתב הריטב״א פ״ק דקדושין אהא דאמרי׳ התם בדף כ״ת ע״ב אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט וז״ל וכן הדין בהקדש לעניים בזמן הזה והאי כמסירתו דקאמר לאו מסירה ממש אלא מסירתו פירושו בהקנאתו כל חד וחד בהקנאה דיליה ובשטרות הוה ככתיבה ומסירה ובקרקעות כחזקה הילכך האומר שטר זה וכל שעבודו יהיה לעניים זכו לגמרי והוא דקאמר וכל שעבודו דנהי דהקנאה דהדיוט לא בעי אמירה דהדיוט בעי מפי מורי נר״ו עכ״ל ומביאו בתשו׳ ר׳ בצלאל סי׳ ט״ו דף נ׳ ע״ד.
(ג) מיהו יכול לתפוס כו׳ – אדלקמן קאי ואפי׳ הנייר לצור ע״פ צלוחיתו לא קנה כו׳ מיהו יכול לתפוס כו׳ מיהו היינו כשלא פרע הלוה או שאין הלוה מקפיד בכך רק המוכר רוצה הנייר לכך נגד המוכר יכול לתופסו אבל אם פרע הלוה ורוצה השטר שלו יש אומרי׳ שצריך ליתנו לו וכמ״ש הר״ב לקמן סעיף ט״ז ועיין מ״ש שם בס״ק נ״ט באריכות
(ד) צריך לקיים המוכר מה שקיבל עליו – פי׳ שחייב לשלם כפי שיווי השטר לגבות בו כיון דקבל עליו אחריות דאל״כ מאי קמ״ל הא דמי המכירה בלא״ה צריך להחזיר לו עכ״ל סמ״ע ס״ק ה׳ ולפענ״ד אין זו הוכחה די״ל דאם לא היה מקבל עליו אחריות לא היה צריך להחזיר כלום כשיתן לו עתה כתיבה ואין להקשות כיון דהמקח אינו כלום א״כ הלוקח יוכל לחזור בו י״ל כגון שאין הלוקח רוצה לחזור בו להיות במי שפרע או במחוסרי אמנה או שיש לו טעם אחר ודוק ולא דמי למה שכתבתי לקמן סעיף ל״ד ס״ק ק״ז [קי״א] שצריך להחזיר לו כל שיווי השטר דהתם נקנה לו השטר בדין ואפילו לא כתב לו אחריות דינא הכי משום אחריות ט״ס הוא אבל הכא שלא נקנה לו השטר אין לך אלא מה שמתחייב בפירוש ע״י כתיבת אחריות וכן משמע בתשובת הרשב״א שהביא ב״י מחו׳ ל״ז הלכך נראה דוקא אם פירש שאם לא יגבה הלוקח ישלם לו כפי שיווי השטר חייב כפי מה שחייב עצמו אבל אם לא פירש כן אלא כתב סתם שהוא מקבל עליו אחריות אם לא יגבה הלוקח השטרות א״צ להחזיר אלא המעות שקבל ודו״ק.
(ה) י״א דאינו חייב לקבל כו׳ – דין זה אינו נרא׳ לפע״ד ולפענ״ד שהרב לא כיון יפה וגם דברי בעה״ת אינם ישרים בעיני וז״ל בעה״ת בשער נ״א חלק ד׳ יש שמורה ואומר שבכל דבר שהוא פטור אין מוסרים אותן למי שפרע שהרי אין לו להחזיר לו את מעות המקח וכדלעיל דניחא ליה לצור ואין בו משום אונאה וכדלעיל ואע״פ שאין ברור אצלינו כמו שכתבנו למעלה עכ״ל ומביאו ב״י וד״מ לקמן מחו׳ י״ח ואין דבריו נ״ל דנהי דכתב למעלה דיכול הלוקח לומר לצור ע״פ צלוחיתי קניתיו היינו לענין שאין המוכר יכול להוציא מידו שהלוקח יכול לומר נהי שלא זכיתי בקנייתי לגבות הממון שבתוכו מ״מ הנייר קניתי לצור ע״פ צלוחיתי שהרי קניתי השטר וכל מה שבתוכו אבל אי הלוקח רוצה מעותיו פשיטא שמוכר חייב ליתן לו מעותיו (וכדאיתא ברשב״ם ורמב״ן והרא״ש פרק הספינה ובר׳ ירוחם ובט״ו וכן הוא בריטב״א פרק האיש מקדש מילתא בטעמא ע״ש) כיון שמכר לו השטר לראיה ולא קנה אותו לראיה ופשיטא דאין המוכר יכול לומר לצור ע״פ צלוחיתו לבד מכרתי לך שזהו שקר הוא שהרי קנה אותו לגבות החוב שבתוכו ואף דאין אונאה לשטרות או אפילו ביטול מקח היינו היכא שקונה שטר ששוה ק׳ בר׳ אבל כשהוא קונה שטר אדעתא דלגבות החוב ונמצא שהקנין אינו כלום פשיטא שצריך להחזיר לו מעותיו כי אדעתא דנייר לא קנהו ועוד דהיאך יכול המוכר לומר לצור ע״פ צלוחיתו מכרתיו דא״כ פשיטא דיש בו אונאה דהא אמרינן בש״ס פ׳ הזהב (בבא מציעא נ״ו) וכל הפוסקים ונתבאר לקמן סעיף ל״ח ס״ק קט״ו שאם מכר שטרותיו לבושם לצור בהן שום דבר יש בהן אונאה כיון שמכר לצורך תשמיש גופן דדוקא לגבותו אין בהן אונאה אבל לצורך גופן לא ע״ש: ועוד קשה לי על הר״ב נהי דכתב הבעה״ת כן היינו לשטת האומרים דקנה הנייר לצור ע״פ צלוחיתו אבל להאומרים דלא קנה א״כ צריך לקבל מי שפרע והיינו שכתב הבעה״ת ואע״פ שאין ברור אצלינו כמו שכתבנו למעל׳ ר״ל דלעיל שם כתב די״א דלא קנה הנייר וא״כ כיון שהסכימו הפוסקים והטור והמחבר דאין קנין לחצאין ולא קנה אפי׳ הנייר לצור ע״פ צלוחיתו אלא מקח טעות הוא ומחזיר הנייר ויחזיר לו הדמים והרב סתם כדבריהם היאך הביא הי״א דא״צ לקבל מי שפרע. ע״כ נ״ל ברור דכמו שהדין לקמן סימן ר״ד בדברים ומעות שהחוזר בו צריך לקבל מי שפרע ה״ה כאן ושלא כדברי הר״ב.
(ו) הילכך האי מאן דמזבין כו׳ – אבל במתנה קנה הנייר מיהת כשמסר ולא כתב אלא שיש להראותו בב״ד לזכותו של זה כשם שמוציא שאר ראיות מדין עדות כ״כ הריטב״א פ׳ האיש מקדש ודבריו נכונים דבשלמא במכר כיון דודאי אדעתא דנייר לא קנהו מתחלה א״כ המקח טעות ונתבטל לגמרי והוה כאלו לא נמכר כלל וא״כ גם הנייר לא קנה דאין קנין לחצאין אבל במתנה כל מה שנתן לו מתנה הוא ועוד נ״ל ראייה ממה שהאשה מתקדשת בכה״ג כשהנייר הוא שוה פרוטה וכמ״ש הב״ח בא״ע סימן כ״ח סעיף י״א וכמו שכתבתי לקמן סעיף כ״ג ס״ק ע״ה אלא ודאי כיון דאשה בפרוטה לחוד מיקדשא א״כ כל מה שנתן לה מיקדשא בה וה״ה הכא כן נ״ל ברור.
(ז) צריר למכתב ליה כו׳ – וה״ה אם כתב על השט״ח עצמו קני לך איהו וכל שעבודיה נמי סגי בהכי סמ״ע ס״ק א׳ וכן הוא בסמ״ג דף קנ״ח ריש ע״ב וז״ל וראיתי בתשובה א׳ שהשיב ר״י שאין חילוק בין כתבו על אותו שטר בין כתבו בשטר אחר עכ״ל. מיהו היינו כשמסר לו השטר חוב קודם שכתב עליו כן וכדלקמן סעיף ד׳ ובתשוב׳ מהר״א ן׳ חיים סימן צ״ב דף קל״ז ע״ב נסתפק באם כתוב בשטר שא״ל קני לך כו׳ אי מהני כיון שאינו כתוב שכתב לו קני לך בו׳ וכתב דאפשר דמהני למאי דקי״ל (לקמן סי׳ קצ״א ס״ג) דשטרי דידן שטרי קנין הם ועוד דאפשר כיון שכתוב בשטר שא״ל קני לך כו׳ יש בכלל זה עדות על הכתיבה כו׳ וע״ש וע״ל סעיף ב׳.
(ח) לא קנה – וכ׳ בסמ״ע וז״ל וכ׳ מהרי״ו סימן קס״ב הואיל ואין המקח קיים אינו על המעות רק שומר שכר אע״ג דנתן לקונה שטר על המעות ונאמן לומר פרעתי במגו דנאנסו עכ״ל ד״מ ג׳ עכ״ל סמ״ע ובאמת כן הוא בד״מ אבל לפע״ד זהו שגגה כדמוכח להדי׳ בש״ס פ׳ איזהו נשך דף ע״ב בעובדא דפרדיסא ובכל הפוסקים לקמן ס״ס ע׳ ובנמוק״י פ״ק דמציעא גבי הכיר בה שאינו שלו וכן לקמן סי׳ שע״ג סעיף א׳ דהמעות הוי הלואה וכן בבעה״ת שער מ״ז מייתי טובי כה״ג דהמעות הוי הלואה ע״ש וכ״כ ר׳ ירוחם נתיב ו׳ ח״ו כ״מ שהמכר אינו מכר הוי מלוה ע״פ כו׳ ומביאו ב״י לקמן סי׳ קי״א מחודש ח׳ ומהרי״ו סי׳ קס״ב קאי התם להדיא אכתבים ולא אמעות שכתב שם וז״ל ואותן כתבים אפי׳ לדברי שמעון שמסר אותם לראובן מ״מ אינן באחריות ראובן להתחייב באונסים מאחר דהמכירה לאו מכירה היא ולכל היותר אינו חייב אלא כנושא שכר כו׳ וע״ש.
(ט) ואפי׳ הנייר כו׳ – הב״ח האריך בכאן להשיג על הב״י ועל מה שהשמיט המחבר לקמן סעיף ט״ז דברי הטור סעיף ט״ו בשם בעה״ת ושלא כדת השיג עליו דודאי מדברי בעה״ת שם משמע דקנה הנייר מדכתב שלא קנה השעבוד והלוקח משתמש בנייר כו׳ משמע דהשעבוד לא קנה והנייר קנה וכן משמע עוד יותר בבעה״ת גופיה למעיין שם בשער נ״א ריש ח״ד ולכך השמיטו ועוד נראה דהמחבר ס״ל כיון דהרשב״א ורבינו ירוחם שהבאתי לקמן סעיף כ״ג ס״ק ע״ה חולקין דאין כופין הלוקח להחזיר השטר א״כ ה״ה במסר ולא כתב דחד דינא אית להו בזה וכמ״ש הב״י בסעיף ט״ו בשם בעה״ת דחד דינא אית להו והיינו שכ׳ הב״י לקמן מחודש מ׳ ומדברי רש״י נראה כהרשב״א ור׳ ירוחם כתב שדברי הרשב״א עיקר ועי׳ במ״ש בסי׳ זה בשם בעה״ת עכ״ל ולכך השמיט לקמן סעיף ט״ז דברי בעה״ת ולא משום דס״ל כהרשב״א לגמרי דהא כתבתי לקמן ס״ק ע״ה דבא״ע סי׳ כ״ח סעיף י״ג משמע דלא ס״ל הכי אלא ספוקי מספקא ליה לכך לא כתב לקמן דברי בעה״ת ודוק.
(י) יש אומרים כו׳ – נקנה בחליפין או במסירה בלא כתיבה. שני דינים אלו שכתב הר״ב לא נתחוורו לי כמו שאבאר והנה הב״י כתב כן בשם תרומת הדשן סי׳ של״א וכתב עליו ואין דבריו ברורים אצלי ובד״מ הביא דברי ב״י וכ׳ עליו וע״ל סי׳ ס״א שמשמע כדברי הת״ה ע״כ ולפע״ד לא משמע בסי׳ ס״א מידי ואין ספק שהב״י ראה הא דלעיל סי׳ ס״א ואע״פ כן כתב שאין דבריו ברורים שהרי בת״ה שם הביא דברי הטור ח״מ סימן ס״א ז״ל שאלה שטר שכתוב בו שהלוה משעבד עצמו למלוה ולכל מי שמוציאו כו׳ תשובה בטור ח״מ איתא מתשובת [הרא״ש] שטר שכתוב בו כל המוציאו יש לו רשות לתובעו וא״צ הרשאה עליו ונראה די״ל דכי היכי דמועיל זה הלשון שיכול אדם לגבות בו בלא הרשאה משום דגם לשמו נכתב א״כ כשהוא מוכרו לחבירו קנאו מיד כשאר מטלטלים וק״ל עכ״ל ונראה דס״ל להב״י דדוקא לענין שלא יצטרך הרשאה מועיל לשון זה משום דאע״פ שנכתב בו כן מ״מ צריך שיבוא מחמתו וכמ״ש ר׳ ירוחם נ״ו ח״ה בשם הרשב״א ומביאו ב״י לעיל סי׳ נ׳ א״כ מועיל לשון זה דהוי כאלו נכתב מי שיבוא בשטר זה מחמת המלוה הוי כמו המלוה עצמו וא״כ היאך יועיל לענין מכירה שלא יצטרך כתיבה שהרי כל זמן שלא כתב לו צריך לבוא בכח המלוה והרי אינו אלא שלוחו של מלוה וא״כ לענין מכירה כל זמן שלא כתב לו קני לך כו׳ אין המכירה כלום והמוכר והלוקח שניהם יכולים לחזור בהם וכן ראיתי בתשובת מהרשד״ם סי׳ רכ״ב חולק על התרומת הדשן בזה שאפי׳ כתוב בו ולכל מוציאו היינו למעט שלא יצטרך הרשאה אם יבוא שליח המלוה לגבותו אבל לענין מכירה בהא ודאי יצטרך כתיבה ומסירה כו׳ רק שלא הביא שם טעם וראיה לדבריו רק שכתב שמוכח כן מתשובת הרשב״א שהביא הב״י דשטר שיוצא בשם הלוקח צריך כתיבה ומסירה ולפע״ד אי משום הא לא אריא דשאני התם שלא נכתב לכתחלה ליתנו להלוקח רק שיוצא בשמו משא״כ הכא שנשתעבד מתחלה ליתנו לכל מי שמוציאו אך מה שכתבתי הוא ראיה נכונה דכיון דלא מהני לשון זה אלא שיבוא מחמת המלוה וכמ״ש ר׳ ירוחם בשם הרשב״א כו׳ ועוד ראיה ברורה ממ״ש הרא״ש גופיה באותו תשובה עצמה בכלל ס״ח סי׳ ז׳ וז״ל וכיון שאותו מוציא השטר בא מכח המלוה אמו של היורש הרי היורש במקום אמו ומוחל השטר דקי״ל המוכר שט״ח וחזר ומחלו מחול ואפי׳ היורש מוחל כו׳ ועוד כתב בכלל ההוא סי׳ ח׳ שטר שכתוב בו פלוני חייב עצמו למלוה או לכל מי שמוציא שטר זה דבר פשוט הוא דמהני ביה מחילה כיון שידוע שעיקר הממון של המלוה ולא כתב כן אלא שלא יצטרך הרשאה כו׳ ומביאו ב״י לקמן מחודש ל״ה בקצרה ואם איתא דא״צ כתיבה וקנאו מיד כמו שאר מטלטלים משום דגם לשמו נכתב וכמ״ש הת״ה היאך יוכל למחול הא פשיטא דבשאר מטלטלים א׳ י למחול ועוד דפשיט׳ דהיכא דנכתב לשמו א״י למחול אע״ג דעיקר הממון של המלוה וכדאיתא בש״ס מאי תקנתיה מקרקש ליה בזוזי וכתב ליה שטרא בשמיה וכדלקמן סעי׳ כ״ג (ואע״ג דבסמ״ע ס״ק ח׳ כתב בדברי הר״ב דאפשר דאף דמחשב בעל דבר וא״צ כתיבה מ״מ לענין מחילה מצי מלוה ראשון למחול להלוה כו׳ לא נהירא לי לדברי הר״ב ות״ה דא״צ כתיבה משום דגם לשמו נכתב א״כ היאך יוכל למחול וכן משמע בת״ה סי׳ של״א להדיא דא״י למחול ע״ש וכ״כ בס׳ גי׳ תרומה שער נ״א ריש ח״ז דף שי״א סוף ע״ב דכי מעיינית משמע לכאורה דהני תרי מילי הא בהא תליא מחד טעמא כו׳) אלא ודאי כמ״ש דמ״מ צריך לבא בכח המלוה לומר שהוא שלוחו ואם הוא אומר שקנאו צריך כתיבה. ומ״ש בתשובת הרא״ש שם וז״ל תנאי זה אינו אלא במקום הרשאה או במקום כתיבה ומסירה כיון שידוע שעיקר הממון הוא של המלוה ולא עשה תנאי זה אלא שלא יצטרך להרשאה אם ירצה לעשות שליח לגבות החוב ואם ירצה למוכרו לאחר שלא יצטרך כתיבה ומסירה אלא ימסור לידו השטר ויגבה בו וכיון שאותו מוצי׳ השטר הוא בא מכח המלוה אמו של היורש הרי היורש במקום אמו ומוחל השטר כו׳ עכ״ל לאו למימרא שיוכל למכרו בלא כתיבה לענין שיהיה המקח קיים ולא יוכלו המוכר והלוקח לחזור בהם אח״כ (דלא כספר גי׳ תרומ׳ שער נ״א דף שי״א סוף ע״ב שהקשה על הרא״ש בזה ע״ש ואפשר של זה נתכוין הג״ת שם במ״ש שם בסוף דבריו בעמוד ג׳ ולהרא״ש ז״ל שמא נא׳ דדעתו שהמוציא הוא כח המלו׳ עצמו וחשבינן כאלו המלוה הוא כאן שמוציא ותובע אבל לא לענין שיהא המלוה מופקע מן השעבוד עכ״ל וכוונתו כדפי׳ ודו״ק) אלא ה״ק ואם ירצה למכרו לאחר שלא יצטרך כתיבה ומסירה לגבותו מן הלוה לען שיאמר לו הלוה לאו בעל דברים דידי את אלא של המלוה הוא דכיון שכתוב בו ולכל מי שמוציאו אפי׳ הוא של המלו׳ הרי הוא מוציאו בכח המלו׳ והיינו דמסייס אלא ימסור לידו השטר ויגבה בו: נמצא קשה עלהת״ה בחדא ועל הר״ב בתרתי. על הת״ה בחדא דאם כדבריו היאך כתב הרא״ש שיוכל למחול ועל הר״ב בתרתי דהרי הרב גופיה כתב לעיל סי׳ נ׳ בהג״ה דברי ר׳ ירוחם דדוקא בבא מחמת המלו׳ ובסמ״ע ס״ק ח׳ כתב דשאני הכא דמיירי שיש לו עדים או שטר ראייה שמכרו לו ומש״ה אפי׳ בא מחמת עצמו מהני משא״כ שם דאין לו עדי׳ שמכרו לו עכ״ל ולא נהירא לי דמה בכך ס״ס כיון שצריך לבוא מחמתו וגוף השטר של המלו׳ הוא היאך יוכל למכרו שלא יהיה של המלו׳ בלא קנין המועיל דהיינו שיכתוב לו קני לך איהו וכל שעבודא דאית ביה ועוד דא״כ אמאי כתבו רבינו ירוחם והרשב״א והר״ב לעיל סי׳ נ׳ ודוקא בבא מחמתו אא״כ כתוב בו בפירוש בין מחמתו או שלא מחמתו הא אפי׳ בא שלא מחמתו יתכן דגובה בו כשיביא ראיה שמכרו לו ועוד דמדלא חלקו שם משמע דאפי׳ ידוע שמכרו לו או שמודה לו הלוה אינו גובה בו כיון שאינו בא מחמתו וכן נ״ל עיקר: אמנם במה דס״ל להת״ה דשטר כזה נקנה בחליפין נלפע״ד דודאי לא כיון יפה דאפי׳ לו יהי כדבריו דשטר כזה נקנה במסירה לחוד ונפקא מיניה בשטר שכתוב בו לכל מי שמוציאו בין מחמתו או שלא מחמתו או שכתוב בו סתם שנתחייב למוציא שטר זה ולא הוזכר בו שם המלוה כלל דמודינא דנקנה במסירה לחוד וכן משמע להדיא בתשו׳ הרא״ש כלל ס״ח סי׳ ט׳ בתשו׳ שהשיב לחכמי ברג״ש ע״ש ושטר כזה נרא׳ דאחר מסירה שוב אין המלו׳ הראשון יכול לחזור ולמחלו ואפי׳ הפוסקים דפליגי לקמן סעיף כ״ו אהראב״ד מודו בהא דדוקא התם כיון דכתו׳ דאתא מחמתך וכמ״ש שם משא״כ הכא מ״מ אינו נקנ׳ בחליפין וכמו שאבאר: הנה בת״ה סי׳ של״א שם כתב וז״ל לענין מכירה דמי לשאר מטלטלים והיה נרא׳ להוכיח מדברי רב האי גאון באשר״י ספ״ק דמציעא שכתב דאין שטר נקנה באגב דקנין חליפין נמי לא מהני לקניית השטר בזה מדאגב לא מהני דהא אשכחן מטבע שאינה ניקנית בחליפין וניקנית באגב והכי משמע קצת מן התו׳ פ׳ הספינה אע״ג דסביר׳ להו דאותיות דשטר מיקני באגב כבמסיר׳ מ״מ בחליפין לא מיקני כבמסיר׳ וכ״כ הרמב״ן בטור ח״מ וכיון דגרע קנין חליפין לענין שטר י״ל דאפי׳ בשטר בנדון דידן לא מהני לי׳ חליפין אך בתר פ״ק דב״ק (דף י״ד ע״ב) כתב דצ״ע אם שטר נקנה בחליפין וצ״ע ג״כ בזה במרדכי פ׳ הגוזל קמא וגם בהג״ה במיימון פ״ו דה׳ מכיר׳ כתב וז״ל כתב רב האי גאון שמצא תשובה א׳ מהגאונים דשטר נקנ׳ בחליפין ולא בריר׳ לי ור׳ ברוך כתב דאין נקנ׳ בחליפין אלא אג״ק עכ״ל ולפ״ז מה שדקדקנו לעיל מדברי רב האי גופיה ליתא דהא רב האי גופים כתב איפכא בשם תשובת הגאון והדקדוק מן התוס׳ פ׳ הספינה נמי סתור הוא מן התוס׳ פ״ק דב״ק ולכך נוטה הדבר דשטר כה״ג שנכתב לשם כל המוציאו נקנ׳ הוא בחליפין כמו במסיר׳ עכ״ל הת״ה. הנה הבין מדברי הגהת מיימוני דס״ל לרב האי דשטר נקנ׳ בחליפין ולפע״ד לא דק דהאי ולא ברירא לי שבהגהת מיי׳ הוא לשון רב האי גופי׳ וכן משמע להדיא למעיין בהגהת מיי׳ ובבעל העיטור בריש מאמר קנין דף ה׳ ע״א וכן הוא להדיא בס׳ מקח וממכר של רב האי גאון בשער י״ג דף כ״ט ע״ב עוד כתב שם רב האי גאון בשער ההוא דף ל׳ ע״ב וז״ל דהיכא שיש לו לראובן שטר על יהודה ונתן לו שמעון לראובן שום חפץ חליפין באותו שטר כדי שיגבנו שמעון מיהודה כבר פסקנו למעל׳ שאין אותיות ניקנות בחליפין ואע״פ שראינו למקצת מן גאונים שהשיבו דאותיות ניקנות בחליפין אין לסמוך על אותו הדעת לעולם לא יקנ׳ עד שיכתוב וימסור עכ״ל וכ״כ הבעה״ת שער נ״א חלק ג׳ בשם רב האי גאון וגם בלא״ה לא מסתבר כלל לומר דקנין חליפין יהא עדיף מאגב וכדמשמע בש״ס פ׳ הספינ׳ (דף ע״ו ע״ב) להדיא ע״ש: ועוד נלפע״ד להוכיח מדברי רב האי גופיה שבהרא״ש ספ״ק דב״מ דשטר אין נקנה בחליפין אפי׳ בלא טעמו שכתב הת״ה דאשכחן בעלמא דחליפין גרע מאגב אלא מטעמא אחרינא שהרי הרא״ש הקש׳ שם אמאי דמשני בש״ס ששטר כתוב׳ יוצא מתחת ידה דניחוש שמא הקנתה אגב קרקע וכתב הרא״ש שמתוך קושיא זו כתב רב האי גאון שאין שטר נקנ׳ באגב קרקע ואם איתא דס״ל לרב האי דנקנה בחליפין הדר׳ קושיא לדוכתא דניחוש שמא הקנת׳ בחליפין ע״ש וזהו לפע״ד ברור: גם מ״ש הת״ה והדקדוק מן התוס׳ פ׳ הספינ׳ נמי סתור מן התוס׳ פ״ק דב״ק לאו מלתא הוא דהא להדיא כתבו התוס׳ פ׳ הספינ׳ דף ע״ו ע״א ד״ה אמר אמימר בשם רב יודא גאון דאין אותיות ניקנות בחליפין ולא הביאו שום חולק עליו וגם בב״ק לא כתבו אלא בזה״ל עבדים ושטרו׳ נמי ניקנות בכסף ל״ג שטרו׳ דאין ניקנים בכסף אלא במסירה ושטר אפילו בחליפין נמי צריך עיון עכ״ל ור״ל דצ״ע דלא אשכחן בשום דוכת׳ דנקנ׳ בחליפין:ועוד קשה לי על הר״ב דכיון דרוב הפוסקי׳ הסכימו דשטרו׳ אין ניקנות בחליפין וכמ״ש המחבר בסעי׳ ד׳ וגם הרב שם סתם כדבריו ולא הביא שום חולק וכן פסק עוד הרב לקמן ריש סי׳ ר״ג דשטרות אין ניקנין בחליפין למה יועיל שטר זה שנכתב לשם כל המוציאו מאי אולמיה דהאי מהאי לענין קניית חליפין דמידי הוא טעמא דאין נקנה בחליפין כיון דאין גופן ממון וכדאית׳ בבעל העיטור ובהגה׳ מיי׳ ובבעה״ת שם בשם הרמב״ן והאי טעמא שייך נמי בשטר כזה ומה בכך שנכתב שיגבהו כל המוציאו הא עתה אינו מוציאו ומה שייכות יש לזה שנכתב בו שיגבה בו כל המוציאו לענין שיהא נקנה בחליפין פשיטא דלא עדיף משטר שכתב לו קני לך איהו וכל שעבודיה דלא הוי חליפין כמסירה וכן עיקר ודלא כהר״ב: העולה מזה שטר שנכתב בו פלוני נשתעבד לפלוני ולכל מי שמוציאו זה שמוציאו גובה בו בלא הרשאה ובלא כתיבה ומסירה מן הלוה ולא יכול הלוה לומר לאו בעל דברים דידי את כשבא מכח אותו פלוני אבל אם אינו בא בכח אותו פלוני אינו יכול לגבות בו וכן אם מכרו לענין שיהא המקח קיים אינו נקנה אלא בכתיבה ומסירה כשאר שטר ודינו שיכול המלוה למחול השטר לאחר מכירה כמו שאר שטר ואם כתוב בו ולכל מי שמוציאו בין בא מחמתו או שלא נכתב בו שם המלוה כלל רק פלוני נתחייב לכל מי שמוציא שטר זה הרי זה נקנה במסירה לבד ואין המלוה יכול למחלו לאחר מכירה מ״מ אינו נקנה בחליפין דחליפין לא הוי כמסירה.
(א) בכתיבה – ל׳ הגמרא מילי נינהו ואין קונין מילי במילי ר״ל דאין ק״ס וחליפין חלין כ״א אדבר שגופו ממון והוא בידו משא״כ שטר שאינו אלא לראיה שהשדות של לוה משועבדים לו אבל עדיין אינו שלו דקי״ל דב״ח מכאן ולהבא גוב׳ ולכן אפי׳ מסר את השטר ביד הזוכ׳ כו׳. וא״ל בע״פ קני לך איהו כו׳ מילי במילי הוא ולא סגי עד שיכתוב אני פב״פ מקנה לך פב״פ שטר זה של פב״פ איהו וכל שיעבודי׳ ועיין בר״ן פ׳ הכותב ובנ״י פ׳ מי שמת אי מכירת שטרות דאורייתא ונ״מ אי מוכר שטרותיו לעובד כוכבים עכ״ל הסמ״ע. ובש״ך פסק דמכירת שטרות דאוריי׳ והביא הרבה פוסקי׳ דס״ל כן והאריך להוכיח דגם דעת הרי״ף הוא כן ע״ש וכתב עוד דרבינו ירוחם כתב דשטרות ניקנין בכסף כמו קרקע כך פשוט בש״ס ב״ק ע״כ ולא נהירא דהתוספות כתבו דלא גרסינן שטרות וכ״נ דעת כל הפוסקים וכתב הריטב״א הא דאמרינן אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט כן הדין בהקדש לעניים בזמן הזה והא כמסירתו דקאמר לאו מסירה ממש אלא פירוש בהקנאתו כל חד לפי הקנאה דיליה ובשטרות הוי בכתיבה ומסירה ובקרקעות בחזקה הלכך האומר שטר זה לעניים צריך לומר וכל שיעבודי׳ דנהי דהקנאה דהדיוט לא בעי אמירה דהדיוט בעי עכ״ל:
(ב) מיהו – כ׳ הסמ״ע דהג״ה זו אינה נדפסת כסדר דקאי אמ״ש אח״כ ואפי׳ הנייר כו׳ לא קנה וצ״ל הג״ה זו בס״ס זה והג״ה הנדפסת שם מקומה כאן:
(ג) לקיים – פי׳ שצריך לשלם כפי שיווי השטר לגבות בו כיון דקיבל עליו אחריות דאל״כ מאי קמ״ל הא דמי המכירה בלא״ה צריך להחזיר לו וע״ל סעיף ל״ב ול״ד וכתב מהרי״ו סי׳ קס״ב הואיל ואין המקח קיים אינו על המעות רק שומר שכר ואע״ג דנתן לקונה שטר על המעות ונאמן לומר פרעתי במגו דנאנסו ד״מ עכ״ל הסמ״ע. והש״ך השיג ע״ז וכתב דמוכח בהדיא בש״ס ובכל הפוסקי׳ דהמעות הוי הלואה גם מהרי״ו לא קאי אמעות שכתב שם וז״ל ואותן כתבים כו׳ אינם באחריות ראובן להתחייב באונסים מאחר דהמכירה לאו מכירה היא ולכל היותר אינו חייב אלא כנושא שכר כו׳ ע״ש עכ״ל:
(ד) שפרע – כ׳ הסמ״ע ומ״מ יש בו משום מחוסר אמנה כמ״ש הטור סי׳ ר״ד ודלא כע״ש ועיין בש״ך שהשיג על דין זה והביא ראיות לדבריו ומסיק וכתב וז״ל ע״כ נ״ל ברור דכמו שהדין בסי׳ ר״ד בדברים ומעות שצריך החוזר בו לקבל מי שפרע ה״ה כאן ושלא כדברי הרב ע״ש:
(ה) דמזבין – אבל במתנה קנה הנייר מיהת כשמסר ולא כ׳ אלא שיש להראותו בב״ד לזכותו של זה כשם שמוציא שאר ראיות מדין עדות כ״כ הריטב״א ודבריו נכונים עכ״ל הש״ך וע״ש מלתא בטעמא:
(ו) שמוציאו – ע״ל ס״ס נ׳ שכ׳ הרמ״א וכן שטר כו׳ או לכל מי שמוציאו חייב לשלם להמוציאו ודוקא שבא מחמתו כו׳ והכא לא חילק דשאני הכא שיש לו עדים או שטר ראיה שמכרו לו ומש״ה אפי׳ בא מחמת עצמו מהני משא״כ שם דאין לו עדים שמכרו לו וע״ל סימן ס״א ס״ד כ״כ הסמ״ע (והט״ז השיג עליו וכתב דכיון דשטר זה נקנה בחליפין ודאי דינו כשאר מטלטלין. דמי שהם תחת ידו נאמן לו׳ דקנאום וגם כאן מיירי בבא מחמת הראשון והרמ״א סמך על מ״ש בסי׳ נ׳ דשם עיקר הדין עכ״ל) וכתב עוד מ״מ לענין מחילה מצי מלוה ראשון למחול להלו׳ כיון דכתוב בו אני משעבד לך ולכל מי שמוציאו משמע שהמלוה ראשון הוא העיקר ואליו נשתעבד עכ״פ עכ״ל והנה הש״ך האריך בראיות והוכחות להשיג על הרמ״א בדינים הללו ע״ש דמסיק וכ׳ ז״ל העולה מזה שטר שנכת׳ בו פלוני נשתעבד לפ׳ ולכל מי שמוציאו זה המוציאו גובה בו בלא הרשאה ובלא כתיבה ומסירה מהמלוה ולא יכול הלוה לומר לאו בע״ד דידי את כשבא מכח אותו פלוני אבל אם אינו בא מכחו א״י לגבות בו וכן אם מכרו לענין שיהא המקח קיים אינו נקנה אלא בכתיבה ומסיר׳ כשאר שטר ודינו שיכול המלוה למחול השטר לאחר מכירה כמו שאר שטר ואם כתוב בו בפי׳ בין בא מחמתו כו׳ או שלא נכתב בו שם מלוה כלל רק לכל מי שמוציא שטר זה ה״ז נקנה במסירה לבד ואין המלוה יכול למחלו לאחר מכירה ומ״מ אינו נקנה בחליפין דזה לא הוי כמסירה עכ״ל:
(א) (ליקוט) אותיות כו׳ – עבה״ג וכן הוכיחו שם מספ״ג דסנה׳ שפריך שם כמאן כרבי ש״מ דאינהו לא ס״ל כוותיה וכ״ש לא״ד שם דלא הימניה כו׳ וגם דלא פריך כמאן דלא כרבי וביבמות קטז א׳ ואביי למאי ניחוש כו׳ וע״כ רבא ס״ל דאין כקנין במסירה ועתוס׳ שם ד״ה מאי כו׳ ובפ״ב דקדושין ואב״א דכ״ע ל״ל דרבי והכא בדר״פ כו׳ אלמא דר״פ לא ס״ל כרבי וקי״ל כר״פ (ע״כ):
(ב) מיהו יכול – כנ״ל בסי׳ ס״ד:
(ג) וכן אם – מדר׳ נתן ודוקא אם אין לו. ב״ק מ״ב:
(ד) וכן אם קבל – כנ״ל בסי׳ מ׳ ס״א:
(ה) י״א דאינו חייב – ב״ב שם לצור ולצור ופי׳ בסה״ת דודאי הלוקח לא כיון אלא לראיה כמ״ש בב״ק לא שדי אינש זוזי בכדי אלא ה״פ לצור הכוונה של המוכר ולצור המשמעות וכיון שהמוכר לא מכר לראיה אינו חייב לקבל:
(ליקוט) ובמקום כו׳ – וכ״ד רשב״ם שם ד״ה וא״ל אין כו׳ וכמש״ל אלא מקח כו׳ וביטול מקח שניהם חוזרין כמ״ש בב״מ נ׳ ב׳ ואף שאין אונאה לשטרות כיון דמכר לצור יש בו אונאה כמש״ש מכ״ש לפי׳ סה״ת וז״ש למטה אלא מקח כו׳ (ע״כ):
(ו) ואפי׳ הנייר – דדעתא דלוקח לא הוי אלא אראיה וז״ש אלא מקח כו׳ וערשב״ם ורא״ש שם וז״ש שם בין כ׳ ולא מסר בין כו׳ שלכאורה הוא אריכות דברים והל״ל עד כו׳ אלא לאשמעינן דלא קנה כלום לא בזה הנייר ולא בזה המלוה וה״ה אם לא כ׳ הוא וכל כו׳ כנ״ל:
(ז) י״א כו׳ בחליפין – תה״ד אזיל לשיטתו דס״ל דכל שטר נקנה בחליפין כמו אג״ק אלא שנסתפק שם ומ״מ הכריע דבכה״ג נקנה בחליפין ע״ש בתה״ד אלא דצריך שיאמר בע״פ קני לך כו׳ כמש״ל ס״י וכאן א״צ דכאן. א״צ כתיבה כלל כמו שיתבאר ועש״ך ולקמן ס״ד:
(ליקוט) י״א כו׳ – נקנה בחליפין. עבתה״ד שנסתפק שם אי כל שט״ח נקנה בחליפין ולכן הכריע דכה״ג נקנה בחליפין אבל דעת תוס׳ שם ורוב הפוסקים דאין נקנה בחליפין וכמ״ש בס״ד וה״ה כה״ג ועש״ך (ע״כ):
(ח) או במסירה – דכל המוציאו גובה בו כמש״ל סי׳ נ׳ והוי בנכתב ללוקח וכמש״ל:
(ליקוט) או במסירה כו׳ – עש״ך שכ׳ שהדי כמש״ל סי׳ נ׳ וכן שטר שכ׳ פלוני כו׳ וה״ה כאן ועמ״ש סכ״ו (ע״כ):
(ט) אבל אם – דלוקח לא קנה כמש״ל סי״ ס׳ ס״ט ובסי׳ זה סכ״ג בהג״ה והוי כשני יוסף ב״ש בב״ב קעג א׳ ויבמות קטז א׳ דצריך כתיבה ומסירה:
(י) אבל אם אמר – תוס׳ שם ע״ז ב׳ ד״ה הקנה וכ״מ שם בגמ׳ דפריך ומילי במילי לא מיקני ר״ל במסירה כמ״ש תוס׳ שם ד״ה אותיות מילי כו׳. והאמר כו׳ דמ׳ דבמסירה לחוד נקנה ומשני אגב שאני ומאי משני הא אעפ״כ צריך שיאמר קנה לך איהו כו׳ כמש״ל ס״י אלא דכאן א״צ ועתוס׳ שם ד״ה נקנה:
(א) [שו״ע] אלא בכתיבה ומסירה. נ״ב ויכול למכור לו חצי השטר ולכתוב לו כל שעבוד דאית בי׳ מסך כך וכך ריק״ש:
(ב) [סמ״ע אות א בסופו] ונ״מ אי מוכר שטרותיו. נ״ב ע׳ ש״ך סי׳ זה ס״ק פ״ה:
(ג) [ש״ך אות ב] וכ״ה בהקדש לעניים. נ״ב ע׳ יו״ד סי׳ רנ״ח ס״ז בהגה:
(ד) [ש״ך אות י בתחלתו] לא נתחוורו לי. נ״ב ע׳ באורים גדולים לימוד קצ״ח:
(ה) [ש״ך שם בד״ה אמנם] דמודינא דנקנה במסיר׳. נ״ב ומדברי הש״ך לקמן סקי״ב משמע דמ״מ בעי שיאמר קני לך איהו וכל שעבוד דאית ביה:
(א) אלא בכתיבה ומסירה – ע׳ בת׳ נו״ב תניינא סי׳ מ״ה שכתב דהא ודאי דבמכירת שטרות אין חילוק בין שט״ח שעל ישראל ובין שט״ח שעל ע״ג עי׳ בסעיף ל״ב בהגה וכן מוכח בסעיף ד׳ בהגה מדתלי הטעם הואיל ואין בו חיוב רק נתינת רשות מכלל דשטר חיוב נקנה בכתיבה ומסירה וזה פשוט. וע׳ בתשובת חו״י סימן ר״ל אודות ראובן שהיה לו שטר חוב על שמעון והשט״ח היה בו תיוהא באופן שא״א לראובן להוציא משמעון אלא אם כן תפס ומכר השט״ח ללוי שיש בידו משל שמעון אם מהני מה שכבר של שמעון ביד לוי וה״ל תפס. וכתב דודאי לא מהני הן מצד הסברא כללית דאם כן לא שבקית חיי דגם בכ״י וכל בכה״ג שאין בכחו להוציא מחבירו ימכרנה לאיש שיש בידו משל בעל חובו והן מסברא פרטית דבשום ענין אין ללוי שום תביעת ממון עד שיבורר תחלה ששמעון חייב ללוי ושהשטר שריר וקיים ועומד להפרע בלי תפיסה כו׳ ע״ש. וע׳ בתשובת שבו״י חלק א׳ סימן קנ״ז אודות אלמנה אחת שהיה לה שט״ח על ראובן ולא היתה יכולה להוציא ממנו ע״פ הדין כי השט״ח היה בו לשון מסופק ויד בעל השטר על התחתונה אלא דאם תפס לא מפקינן מינה כמ״ש בסימן מ״ב ס״ח והלכה זו ונשאת לבעל ואותו הבעל תפיס משל ראובן בידו אי לא מפקי׳ מינה בשביל שטר אשתו והביא שם דברי תשובת חו״י הנ״ל שכתב במוכר שט״ח שיש לבו תיוהא לא מהני מה שכבר של שמעון ביד לוי כו׳ והוא ז״ל כתב עליו גברא חזינא וראיות לא קא חזינא ואין בו כח בכלל ובפרט זה להוציא מיד מוחזק התופס כי בודאי כל זכות שיש לראובן בשטר אי תפס מכר הכל ללוי ומה לי הוא או ב״כ והסברא הוא להיפך ואין שייך בזה לא שבקית חיי וכי בכל יומא מתרחיש דינא כי האי ומכל שכן בנדון השאלה גב׳ בעל ודאי לא שייכי הני טעמי דהוא עדיף משאר לוקח השטר כו׳ וא״כ ודאי דמועיל תפיסתו ע״ש היטב וע״ל סימן ע״ה סכ״ג. ועל מ״ש המחבר בכתיבה ומסירה. בגש״ע דהגר״ע זצ״ל נ״ב ויכול למכור לו חצי השטר ולכתוב כל שעבוד דאית ליה מסך כך וכך. ריק״ש:
(ב) ואם לא כתב כן לא קנה – עבה״ט סק״ג מה שכתב וכתב מהרי״ו כו׳ והש״ך השיג על זה וכתב דמוכח בהדיא בש״ס ובכל הפוסקים דהמעות הוי הלואה כו׳ וע׳ בדגמ״ר שכתב עליו דבתוספת ס״פ חלון דף פ״א ע״ב ד״ה שמא יאמרו משמע בהדיא דיותר משומר שכר ודאי לא היה עכ״ל וע׳ בתומים ובקצה״ח ונה״מ מזה וע׳ בתשו׳ משכנות יעקב סי׳ ל׳ מ״ש בזה:
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרכי משהדרישהפרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עט״זש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרפתחי תשובההכל
 
(ב) אֲפִלּוּ אִם מְסָרוֹ לְיָדוֹ וְקָנוּ מִיָּדוֹ בְּקִנְיָן שֶׁמּוֹכֵר לוֹ כָּל הַשִּׁעְבּוּד שֶׁבּוֹ, וְכָתְבוּ לוֹ עֵדִים הַקִּנְיָן, זֶה הַכְּתָב אֵינוֹ אֶלָּא לִרְאָיָה בְּעָלְמָא, וְאֵינוֹ כְּלוּם, אֶלָּא צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר לְעֵדִים שֶׁיִּכְתְּבוּ שְׁטַר מֶכֶר וְשֶׁיִּקְנֶה בְּאוֹתָהּ כְּתִיבָה שְׁטָר זֶה וְכָל שִׁעְבּוּדוֹ, וְצָרִיךְ שֶׁיִּכְתֹּב, וְאִם לֹא נִכְתַּב, לֹא קָנָה. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁצָּרִיךְ שֶׁתָּבֹא לְיָדוֹ אוֹתָהּ כְּתִיבָה.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
(ב) {ב} ומה שכתב רבינו ואפילו אם מסרו בידו וכולי כ״כ בעה״ת בשער נ״א וז״ל יש לברר המוכר ש״ח לחבירו וקנו מידו בקנין שמכר לו הוא וכל שיעבודו ומסרו לו מהו את״ל דלא קני היכא דקנה מיניה בקנין והדר כתבו שטרא מאי ובכל זה דעת הר״י ן׳ מיגא״ש דלא קני אלא בעי למימר לסהדי כתבו שטרא דזבינא ולכתוב בה קני הוא וכל שיעבודא דאית ביה והדר איבעי לקנות מיניה דמזכי ליה אשטרא דמסר ליה וכל זמן שלא נכתב לא קני וזה טופס לשונו היכא דמסריה ניהליה לשטריה באפי סהדי ואמר ליה קני לך הוא וכל שיעבודא דאית ביה ולא כתב ליה מידי אלא קנו מיניה בקנין כיון דלא כתביה אע״ג דקנו מיניה ההוא קנין לא מהני מידי וההוא דאמרינן סתם קנין לכתיבה עומד לא דמי דאילו התם עיקר ההקנאה לאו בההוא שטרא אלא בההוא קנין דקנו מיניה ושטרא לראיה בעלמא הוא דכתבי ליה סהדי לאודועי דקנו מיניה על ההוא מידי ועלה הוא דאמרינן סתם קנין לכתיבה עומד דכיון דקנו מיניה ואגמרה לה ההוא הקנאה בההוא קנין אית להו רשותא לסהדי למיכתב ביה שטרא למיהוי ראיה בהכי ולא צריכי לאמלוכי ביה משום דסתם קנין לכתיבה עומד אבל הכא האי שטר דבעי לא למיהוי ראיה הוא אלא למיקנא בגופא דשטרא הוא דבעי אי לא כתב ליה שטרא אכתי לא מהני בההוא קנין ואע״ג דכתיבי סהדי בתר הכי שטרא בההוא קנין דקנו מיניה דשטרא דכתיבו בתר הכי לראיה בעלמא הוא דקני מיניה וכיון דבההוא קנין הוא דאקנו ליה ולא בשטרא אכתי הו״ל קנין מילי בעלמא ומילי במילי לא מיקנו עכ״ל וגם רבינו האי כ״כ עכ״ל וכ״כ נמק״י בהספינה בשם רבי יהודה הלוי ובשם רבינו יונה דאף בקנין ומסירה לא מקניין משום דאין אדם יכול להקנות לחבירו קרקעות המשועבדים לו דעכשיו אינן שלו דקיימא לן כרבא (פסחים ל:) דאמר ב״ח מכאן ולהבא הוא גובה וכ״כ הר״ן בפ״ק דמציעא גבי הא דאמרינן הב״ע בששטר כתובה יוצא מתחת ידה כמו שכתוב בספר התרומות וסיים דבריו ולפיכך אפילו קנו מידו ואמר להם כתובו לא מעלה ולא מוריד עד שיאמר להם שיכתבו שטר מכירה ושיקנה באותו כתיבה שטר זה וכל שיעבודו כ״כ הרשב״א בשם הר״י הלוי בהספינה עכ״ל:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(ב) ואפי׳ אם מסרו כו׳ כל דברים אלו הם מבעה״ת שנ״א וז״ל שם יש לברר המוכר שט״ח לחבירו וקנו מידו בקנין גמור שמכר לו הוא וכל שיעבודו ומסרו לו מהו את״ל דלא קני היכא דקנו מיניה בקנין והדר כתבו בשטר מאי בכל זה דעת הר״י מיגא״ש דלא קנו אלא בעי למימר לסהדי כתבו שטרא דזביני ולכתוב בה קני הוא וכל שיעבודא דאית ביה והדר איבעי לקנות מיניה דמזכי ליה שטרא דמסר ליה וכל זמן שלא נכתב לא קני עכ״ל והנה מלשון דבעה״ת משמע דכשאמר לעדים כתבו לו שטר זבינא וכתבו בו קני לך כו׳ אפילו לא מסר לו אותו שטר לידו אלא קנו לו בקנין שמקנה לו זה השטר בקנין חליפין במקום נתינה לידו קנה אם לא שנפרש דמ״ש והדר איבעי לקנות דר״ל דבמה שלקח השטר זבינא מיד העדים ונתנו לו עם השט״ח זהו הקנין דקאמר ודוק וצ״ע ועיין בש״ע ס״ב ובסמ״ע שם:
(ב) אע״ג דסתם קנין כו׳ וכתבו לו כו׳ המשך ל׳ הוא כאילו כתב אע״ג דבסתם קנין שהאדם משעבד נכסיו לכתיבה עומד וכי כתבו אח״כ שטרא זכה בהאי שטרא הכא אין הכתיבה שכתבו עדים אח״כ מועלת כלום וטעמא דבשלמא בעלמא שעיקר השיעבוד ע״י הקנין והכתיבה אינה אלא לראיה להכי אין נפקותא מתי יכתבו השטר אבל אותיות דאינן נקנות בקנין בעלמא כ״א בקנין דכתיבה נמצא דכתיבת שטר מכר הוא עצמו הקנין שקונה בו ואיך תועיל לו מה שיכתבו העדים איך שקנו מיניה ואמר לפניהם שמקנה לו שיעבוד על ש״ח פלוני שאותו קנין ואמירה עדיין מילי במילי נינהו והכתיבה דאח״כ לראיה הוא וכן דייק ל׳ בעה״ת שנ״א ע״ש:
ומש״ר לפיכך כיון שלא כתב לו השטר כו׳ ואפי׳ אם כתבו לו העדים כו׳ כבר נתבאר דגם כשציוה לעדים לכתוב לו בשטר קני לך איהו וכו׳ דמהני אע״ג דמסר לו השטר מקודם לכן אלא דלא מיירי רבינו מזה אלא מסתם כתיבת עדים שאינן כותבין אלא שטר ראיה וגם סתמא דמילתא כשכותב הוא כותב מיד בשעת מסירת השטר כיון דאין קנין להשטר זולתו אבל ה״ה אם מסר לו שטר תחלה ואח״כ כתב לו וה״ק לפיכך אם לא כתב לו הוא השטר שרגיל לכתוב להקנות לו בו אין כותבין העדים אח״כ אף שקנו מידו וסתם קנין לכתיבה עומד ול״מ זה אלא אפי׳ אם כתבו שטר ראייתם מיד אחר שקנו מידו ומסר לו המקנה השטר עם שטר ראיה יחד להלוקח ל״מ וזה שחזר רבינו וכתב ואפילו אם כתבו לו העדים כו׳ ר״ל מיד ובא לידו בשעת מסירה וק״ל:
(ד) ד) טור ושכ״כ אביו הרא״ש וכ״כ בה״ת בשער נ״א בשם ר״י ן׳ מיגש
(ה) ה) ומפר׳ שם דההוא קנין ה״ל קנין מילי בעלמא ומילי במילי לא מיקנו ושכ״כ רב האי גאון והנ״י שם בהספינ׳ כתב בשם הר״י ורבינו יונ׳ משום דאין אדם יכול להקנו׳ לחבירו קרקעות המשועבדים דעכשיו אינם שלו דקי״ל כרבא דאמר ב״ח מכאן ולהבא גוב׳ פסחים דף ל״א ע״א וכן כתב הר״ן בפ״ק דמציעא גם בשם הרשב״א וכתב מהרי״ו סימן קס״ב הואיל ואין המקח קיים אינו על המעות אלא שומר שכר ונאמן לומר פרעתי במגו דנאנסו סמ״ע בשם ד״מ בס״ק ד׳
(ו) ו) שם בשם הרמב״ם
(י) אלא צריך שיאמר כו׳ – ושיקנה באותה כתיבה פי׳ העדים יפרשו שהמקנה אמר להן שיכתבו לו בשמו קני לך איהו כו׳ וז״ש וצריך שיכתוב פי׳ שיכתוב כן בשמו דמקנה ומ״ש וי״א שצריך שיבא ״לידו אותו כתיבה קמ״ל בזה דל״ת כיון שהקנה להן ע״י העדים א״צ שיבא לידו ועפ״ר:
(יא) ושיקנה באותו כתיבה כו׳ – הבעה״ת מסיים בזה וכתב ז״ל והדר איבעי לקנות מיניה דמזכה ליה שטרא דמסר ליה עכ״ל ועד״ר מ״ש פירושו:
(יא) ויש מי שאומר כו׳ – חפשתי ולא מצאתי מי שאומר כן ובסמ״ע רשם טור ס״ס זה וליתא דלא קאי התם רק אשטרות הנמכרים ע״ש. מיהו מסתבר כן דכיון דאין אותיות ניקנות אלא בכתיבה אותו שטר דמי לקרקע שניקני׳ בשטר דבעינן שיגיע השטר לידו וכדלקמן רס״י קצ״א ולפ״ז נרא׳ דאע״פ שאין שם עדים קנה דלא איברי סהדי אלא לשקר׳ כדלקמן גבי כ׳ לו על הנייר שדי מכורה לך שדי נתונה לך קנה אע״פ שאין שם עדי׳ וע״ש.
(ז) ושיקנה – פי׳ העדים יפרשו שהמקנה אמר להם שיכתבו לו בשמו קני לך איהו וכו׳. סמ״ע:
(ח) שתבא – כתב הש״ך דלא נמצא מי שאומר כן מיהו מסתבר כן דכיון דאין אותיות ניקנות אלא בכתיבה ומסירה אותו שטר דמי לקרקע דבעינן שיגיע השטר לידו כמ״ש בר״ס קצ״א ולפ״ז נראה דאע״פ שאין שם עדים קנה דלא איברי סהדי אלא לשקרא כדלקמן גבי כתב לו על הנייר שדי מכורה כו׳ עכ״ל:
(יא) אפי׳ – דלא אמרי׳ קנין אצ״ל כתובו אלא בשטר שהוא לראיה דאינו נקנה בזה השטר אבל שטר קנ״ה קנין אין במקום שטר וכאן אין קונה אלא שטר לחוד. סה״ת בשם הרי״ם. וראיה מדאמרי׳ בקדושין כ״ב ב׳ תנא אף בחליפי כו׳ ואי ס״ד דהוא במקום שטר היינו שטר:
(יב) אלא שיאמר – כמו בכל שטר קנין. כתובות נ״ה א׳ אמר לעדים כו׳:
(יג) (ליקוט) ויש מי כו׳ – כמ״ש ר״ס קצ״א וכמ״ש בפ״ק דב״מ שמא כ׳ ליתן כו׳ וכמ״ש בסי׳ ס״ה סי״ד ואף בקנין כאן אינו כלום כיון דלא מהני קנין כנ״ל (ע״כ):
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(ג) הַנּוֹתֵן נְכָסָיו לְאַחֵר בְּמַתְּנַת בָּרִיא מִטַּלְטְלֵי אַגַּב מְקַרְקְעֵי בְּקִנְיָן, וְהָיוּ לוֹ שְׁטָרוֹת, אַף עַל גַּב דִּשְׁטָרֵי בִּכְלַל נִכְסֵי אִנּוּן, לֹא קְנָאָם, כֵּיוָן שֶׁלֹּא כָתַב לוֹ: קְנֵי לָךְ אִיהוּ וְכָל שִׁעְבּוּדָא דְאִית בֵּהּ.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרפתחי תשובהעודהכל
(ג) {ג} וכ״כ א״א הרא״ש ז״ל בתשובה כלל ע״ה סימן ב׳ וכן כתב בתשובת הרשב״א סימן תש״צ בשם הר״א וה״ר יונה:
וכתב הרשב״א בתשובה על יעקב שמת והיו כל נכסיו ביד בנימין ובא ראובן ותבעו שיחלוק עמו וטען בנימין שהכל שלו ששטר מתנה בידו מכל חובות יעקב בין בשטר בין בעל פה מה שטוען ראובן שאין שטרי חוב נקנין אלא בכתיבה ומסירה הדין עמו ועוד צריך שיכתוב לו הן וכל שיעבודן ואפילו טען בנימין שנתן בכתיבה ומסירה ואפילו אין השטרות יוצאות בבית דין אינו נאמן משום מגו דבשטרות ליכא מגו דאי בעי אמר לא בא לידי מעולם שאם אמר כן היה מתיירא להוציאו ולתבוע מבעלי החוב וכענין מלוגא דשטרי דפרק הכותב (כתובות פה.) ושטרות שהיו יוצאות על שמו יש מן הגדולים שאמרו שנקנין במסירה לבד שכיון שיוצאות על שמו זה עולה לו במקום כתיבה ואין דעתי כן אלא בין כך ובין כך צריך כתיבה ומסירה שיאמר לו קני איהו וכל שיעבודא דאית ביה וראיה מבוארת בפרק האשה שלום (יבמות קטז:) גבי יצחק ריש גלותא הוה אזיל מקורטובא לאספמיא אמר רבא מנא אמינא לה דהנהו שטרי דנפקו במחוזא וכתוב בהו חבי בר נני וכו׳ אי לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקיד ליה מאי אמרת דילמא מסר ליה וכו׳ הילכך כל שנודע שהשטרות של יעקב אף על פי שיוצאות על שם בנימין אינו קונה אלא בכתיבה ומסירה:
ובתשובה אחרת ח״א סי׳ אלף קנ״ז כ׳ שטר מתנת האם שביד הבת אינו מעלה ולא מוריד שאין תפיסתה בגוף השטר ראיה על מתנת האם לבת דשמא הפקידתו האם בידה ואפילו אם תמצא לומר שנתנה לה אינה זוכה בכך בגוף הנכסים ואף על פי שנזכרים אותם נכסים באותו שטר לפי שאותיות אינם נקנים במסירה לבד ואע״פ שהיא טוענת שכ׳ לה אמה שטר מתנה על אותם נכסים ונאבד אינה נאמנת עד שתביא ראיה לדבריה עכ״ל ובתשובה אחרת בתולדות אדם סימן ס״א כתב על ראובן שהפקיד מעות ביד שמעון להתעסק בהם ונתן לו רשות להעלות השטרות בשמו ואח״כ נתנם לו במתנה בלא כתיבה כבר כתבתי לך שלדעת הרי״ף לא קנה וכן דעתי מכרעת מפלוגתא דאביי ורבא בר״פ האשה שלום (יבמות קטו.) ולדעת הר״ז קנה כיון דשמו כתוב בו ואיני רואה ממש בדברי המחלקים בין שם המקנה כשם הקונה ובין שאין שם המקנה כשם הקונה:
ובתשובה אחרת כתב וז״ל הרב בעל המאור כתב בפרק ג״פ דכל שהשטר בשמו א״צ כתיבה אחרת לפי שגוף השטר עומד לו במקום כתיבה כגון שהוא כתוב ע״ש יוסף בן שמעון ושם זה יוסף בן שמעון כשם זה לפיכך זכה בו במסירה זו שנמסר השטר לידו כיון שהוא כתוב בשם איש ששמו כשמו עכ״ל הרז״ה ולפי דבריו כ״ש כאן שיב״ש הכתוב בשטר הוא הקונה ואין כן דעת הרי״ף ולא ראיתי כן לאחד מכל הראשונים והאחרונים וגם אני איני יכול לעמוד על דבריו וההיא דר״פ האשה שלום נראה לי דהויא תיובתיה עכ״ל ובספר התרומות שער ל״ג כ׳ סברת הרז״ה וראייתו ושהראב״ד חולק עליו:
וכתב עוד בתשובה כל שהוא אומר לעדים לכתוב ולמסור ללוקח או למלוה או לאחר בשבילם או שיזכו להם העדים בעצמם או שיכתבו ויתנו לו והוא יוליכנו אצל המלוה או הלוקח א״צ כתיבה ומסירה לפי שהעדים כותבין וחותמין לזוכה ואין זה שטר של מקנה אלא של קונה אבל אם אמר לעדים כתבו ותנו לו אי נמי יהא בידכם עד שארצה אני ואם יתרצה לי הלוקח או המלוה אמסור לו שטר זה ונתרצה לו הלוקח או המלוה ומסר לו השטר לא קנה עד שימסור ויכתוב לפי שלא נעשה אותו לקונה אלא למקנה ועכשיו הוא שמזכה המקנה זה לקונה ולפיכך הוה ליה כשטרות דעלמא שצריכים כתיבה ומסירה או אגב עכ״ל והביא ראיה לדבר ומשמע מדבריו שם דה״מ בשטרי דלאו אקנייתא דאילו בשטרי אקנייתא משעת קנין שיעבד נפשיה:
כתב בתשובות להרמב״ן סי׳ רכ״ג שנסתפק לו על רבית הכתוב בשטר אם אפשר לזכותו במכר או במתנה לפי שהוא כמלוה ע״פ מפני שלא נתחייב בכולו משעת כתיבת השטר ודקדק כן מפרק יש נוחלין:
כתוב בת״ה סימן של״ח דשטר שכתוב בו שהוא משעבד עצמו למלוה ולכל שיתבענו בשטר ההוא יכול למכרו לחבירו בחליפין או במסירה בלא כתיבה והביא ראיה לדבר ואין דבריו ברורים אצלי:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(ג) אפ״ה לא קנה כו׳ כדמסקי׳ הכא לענין מכירת ש״ח דבעינן שיכתוב לו קני לך כו׳ כ״כ רבי׳ לקמן סקכ״ג לענין הרשאה שמרשה לחבירו על ש״ח צריך למכתב ליה קני לך כו׳ מדינא דגמרא אלא שנהגו שאין כותבין כן בהרשאה והטעם נראה דכיון שלהרא״ש כותבין הרשאה אפי׳ אמלוה ע״פ דכפר בו ושם לא שייך לכתוב קני לך כו׳ מש״ה גם כשמרשין אהלואה בשטר אין כותבין מיהו נראה דבמכירת ש״ח לא נתבטל דינא דגמרא ולא סגי כלל בלא כתיבת קני לך כו׳ וכמשמעות ל׳ רבינו בסימן זה ואע״ג דבסימן קכ״ג משוה אותם והטעם דבשלמא בהרשאה הקילו מטעם שכתב הרא״ש שם בזה שייך לומר שלא יטול כ״א ממון חבירו וילך למד״ה משא״כ במכירת ש״ח דלא שייך ה״ט לא הקילו ונראה דלפי המנהג שנתבטל דינא דגמרא גבי הרשאה אפילו אמירה בע״פ אינו צריך שיאמר לו קני לך כו׳ ולפ״ז גם קנין אגב לא היינו צריכין למכתב בהרשאה דהא אין מלוה נקנה באגב והא דכתבינן ליה נראה דה״ט כמ״ש בכ״מ פ״ג דשלוחין מתוך שהקילו מצד שתועיל הרשאה להלוה החמירו מצד להצריכה קנין אגב ד׳ אמות ע״ש:
(ג) וכ״כ א״א הרא״ש ז״ל בתשובה כו׳ כלל ע״ז סימן ב׳ כ״כ וחזר וכתבה רבינו לקמן ס״ס רמ״ח ע״ש:
ויש כאן כתיבה ופי׳ שכתב לו שטר מתנה על כל נכסיו:
כיון שלא כתב לו קני לך איהו כו׳ והיינו כמש״ר בסמוך וק״ל:
כיון שלא כתב לו קני לך כו׳ ע׳ בחידושים:
(ג) {ג} וע״ז כתב וכ״כ א״א הרא״ש וכו׳ פי׳ שהרי כתב דאף ע״פ שהיה בשטרות כתיבה וחצרו דהוי כמסירה אפ״ה מאחר דעיקר ההקנאה לא היתה אלא בקנין ולא בשטרא דזבינא דכתבינן ביה קני לך איהו וכו׳ שהרי לא כתב לו קני לך איהו וכו׳ הילכך לא קנה כל עיקר דעיקר קניית שטרות אינה אלא במסירה תחילה ובכתיבת קני לך איהו וכו׳ ואי אפילו ליכא עדים ולא הקנה מידו בקנין סגי וע״ל בסימן רמ״ח סי״ח:
(ז) ז) שם בשם ת׳ אביו הרא״ש כ׳ ע״ו סי׳ ב׳ וכ׳ שם אע״פ שהשטרות היו באותו הבית שהקנ׳ לו וכ״כ הרשב״א בסי׳ תש״צ בשם הר״א והר׳ רבינו יונה וכן ראיתי בתוס׳ יבמות דף קי״ו ע״א בד״ה אותיות נקנות במסירה וע׳ בסעי׳ י׳
(יב) הנותן נכסיו לאחר במתנת ברי׳ מטלטלי אג״ק וכו׳ – לקמן בס״ס זה סמ״ב כתב מור״ם דאין שטרות בכלל מטלטלין ועפ״ז צ״ל דמ״ש המחבר כאן מטלטלי אג״ק כו׳ ר״ל כשהמקנה הקנה לו נכסיו כדין מטלטלי אג״ק וזהו שסיים וכתב ז״ל אע״ג דשטרי בכלל נכסי אינון וק״ל:
(יג) והיו לו שטרות כו׳ – ל׳ הטור ואע״פ שהשטרות הם ע״ג קרקע ומחשב כמסירה כו׳ ע״ש:
(יד) כיון שלא כתב לו קני כו׳ – כן הוא ל׳ הרא״ש בתשובה הביאה הטור בסי׳ זה ס״ג ולשטתו א״ש דס״ל דשטר אינו נקנה באגב אבל לפי מאי דפסק הב״י כהרי״ף והרמב״ם דס״ל דנקנה באגב וכמ״ש המחבר בסמוך ס״י וגם מור״ם הסכים שם צ״ל דהכא מ״ש שלא ״כתב ל״ד כתיב׳ קאמר אלא ר״ל שלא אמרו בע״פ וכמ״ש הרא״ש דגם להרי״ף והרמב״ם צ״ל כן בע״פ וכ״כ המחבר בש״ע בסמוך בס״י ע״ש גם לקמן בסי׳ רמ״ח כתב הטור אהאי דינא דבמתנת בריא לא מהני כיון דלא כתב ליה קני לך כו׳ שם נמי ל׳ ״כתב ל״ד הוא דהא פסק המחבר כאן דבאמירה כן סגי ויש מתרצין דדוק׳ היכא דמקני השטרות לחוד אג״ק פסק בס״י דסגי באמיר׳ אבל היכא דמקנ׳ השטרות בכלל שאר מטלטלים בלשון נכסי אג״ק פסק המחבר דלא סגי באמיר׳ כן לחוד אלא בעינן ג״כ כתיבה ומ״ה כתב כאן ובס״ס רמ״ח ל׳ כתב ואין טעם לדבר ואדרבה איפכא מסתברא דהא לשאר דברים לא בעי׳ כתיבה ואמיר׳ וכשכולל שטרות עמהן הל״ל דסגי בכל דהוא:
(יב) לא קנאה כו׳ – ומדברי תשובת הריטב״א שהביא ב״י ס״ס זה מחר מ״ט מבואר שחולק וס״ל דשטרי וכל שעבודייהו איקרי נכסיו השיג על הרשב״א שכתב דמאי דאמרינן בש״ס נכסי לפלוני אינו אלא בשכיב מרע אלא ה״ה בברי׳ ור״ל דאע״ג דבברי׳ לא אמרינן דדבריו ככתובים ומסורים מ״מ אם אמר נכסי לפלוני ה״ל שטרות בכלל והוי כמ״ש בפי׳ השטרות וכל שעבודן יהיו לפלוני וא״כ אם הקנה אותן לו אגב קרקע מהני אפי׳ במתנת ברי׳ וכדלקמן סעיף י׳ וה״ה למה שכתבתי לק׳ ס״ק כ״ז דבאג״ק כתיבה בעי ה״נ אי כתב ליה במתנת ברי׳ נכסיו באג״ק שהשטרות בכלל וה״ל כאלו כתב לו קני לך הוא וכל שעבודו ואג״ק הוא כמסירה וה״ה אם השטרות נכתבו לשם כל המוציאן דלא בעי כתיבה וכמ״ש לעיל ס״ק י׳ וזכה בהן המקבל כשהקנה לו נכסיו באג״ק. וכ״כ עוד הריטב״א פ״ק דקדושין דף כ״ז וז״ל וזו היא ששנינו נכסים שאין להם אחריות כו׳ ושמעינן מהכא דשטר וכל שעבודו מקרי נכסי׳ אפי׳ במתנת ברי׳ שלא כדעת רבינו עכ״ל וכתב בתשו׳ הריטב״א שם שכן דעת הרא״ה והרמב״ן ור״י וכן הוא בנמוקי יוסף פ׳ מי שמת גבי שטרות אקרי נכסי עיין שם וכ״כ ב״י בס״ס זה בשם הרשב״א שיש מי שהעמידה אפי׳ בברי׳ ונכסי שאני שהשעבוד בכלל נכסיו הוא (והיא נדפסת בתשוב׳ רמב״ן סי׳ ז׳) ואע״פ שהביא שם שהרשב״א כתב שאין זה מחוור בעיניו מ״מ הרי הריטב״א ראה דעתו והשיג עליו בטוב טעם.
(יג) כיון שלא כתב כו׳ – כלומר שלא כתב לו וגם לא אמר לו כן בע״פ וכדלקמן סעיף י׳ וכן מוכרח לפרש ל׳ תשוב׳ הרא״ש בטור לקמן ס״ס רמ״ח ע״ש וכ״כ בסמ״ע ס״ק י״ד והפי׳ השני בסמ״ע דהכא כיון שהוא בכלל שאר מטלטלים שאני לא נהיר׳ וכבר כתב הוא עצמו שאין טעם לדבר זה ע״ש גם א״א לומר כן דהא הך דינא דלקמן דבאמירה סגי הוא מתשו׳ הרא״ש זו שבכלל ט״ו סי׳ ב׳ ע״ש מיהו לענין הלכה העליתי לקמן סעיף י׳ ס״ק כ״ו דאגב אינו אלא במקום מסירה וכתיבה בעי ע״ש.
(ט) מטלטלי – לקמן סמ״ב כתב הרמ״א דאין שטרות בכלל מטלטלים וצ״ל דמ״ש המחבר כאן מטלטלי אג״ק ר״ל שהמקנה הקנה לו נכסיו כדין מטלטלי אג״ק וזהו שסיים אף ע״ג דשטרי בכלל נכסי אינון. סמ״ע:
(י) כתב – לפי מ״ש המחבר בס״י דשטר נקנה באגב והרמ״א הסכים עמו שם צ״ל דמ״ש כאן שלא כתב כו׳ ל״ד כתיבה קאמר אלא ר״ל שלא אמרו בע״פ גם בסי׳ רמ״ח כתב הטור בדין מתנת בריא דלא מהני כיון דלא כתב ליה קני לך כו׳ שם ג״כ ל״ד הוא דהא פסק המחבר כאן בס״י דבאמיר׳ סגי. שם:
(יד) הנותןב״ב קנ״א א׳ ופי׳ בש״מ וכמש״ל בסמ״ב ע״ש:
(טו) (ליקוט) לא קנאם כו׳ – ודעת נ״י והרבה פוסקים חולקין ע״ז וס״ל דאצ״ל כאן קני כו׳ דשעבודא ג״כ בכלל נכסי ובזה מיתוקם שפיר מ״ש בב״ב ק״ן שטרא אקרי נכסי אף בבריא כמ״ש נ״י שם (ע״כ):
(טז) כיון – דאף באג״ק צריך שיאמר קני כו׳. כמש״ל ס״י ע״ש משא״כ בש״מ עסמ״ב:
(ליקוט) כיון שלא כ׳ כו׳ – היינו לשיטתו כמ״ש בס״י דנקנין באגב ול״ד כתב דה״ה אמר כמש״ש (ע״כ):
(ו) [שו״ע] הנותן נכסיו. נ״ב ואף בנותן נכסיו ללוה מ״מ כיון דלא מחל לו החוב רק דהקנה לו השטר וכיון דלא אמר קני לך איהו וכל שעבוד לא זכה בו הגה בש״ע לק׳ סס״י רמ״ח:
(ג) הנותן נכסיו לאחר – בגש״ע דהגר״ע איגר זצ״ל נ״ב ואף בנותן נכסיו להלוה מ״מ כיון דלא מחל לו החוב רק דהקנה לו השטר וכיון דלא אמר קני לך איהו וכל שעבודא לא זכה בו. הגהת ש״ע לקמן ס״ס רמ״ח:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרפתחי תשובההכל
 
(ד) יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁצָּרִיךְ מְסִירַת הַשְּׁטָר קֹדֶם כְּתִיבַת הַשִּׁעְבּוּד. אִם הַשְּׁטָר הַנִּמְכָּר אֵינוֹ מָצוּי אֶצְלוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁהִקְנָהוּ לוֹ בְּקִנְיַן חֲלִיפִין, אֵינוֹ חָשׁוּב כִּמְסִירָה. {הַגָּה: שְׁטָר שֶׁל רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן בְּיַחַד שֶׁנָּתַן לָהֶם הַשַּׂר רְשׁוּת לִגְבּוֹת הַכְנָסַת כְּפָר אֶחָד, וְהָאֶחָד טוֹעֵן שֶׁחֲבֵרוֹ מָחַל לוֹ חֶלְקוֹ, וְהַשְּׁטָר תַּחַת יָדוֹ, אֵין טַעֲנָתוֹ טַעֲנָה, דִּשְׁטָר כָּזֶה אֵין נִקְנֶה אֲפִלּוּ בִּכְתִיבָה וּמְסִירָה הוֹאִיל וְאֵין בּוֹ חִיּוּב כְּלָל רַק שֶׁהַמֶּלֶךְ נָתַן לָהֶם רְשׁוּת. מִיהוּ, אִם כְּבָר גָּבָה הָאֶחָד וְאוֹמֵר שֶׁהַשֵּׁנִי מָחַל לוֹ, מַה שֶּׁגָּבָה גָבָה (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ״א) (וְעַיֵּן לְקַמָּן סָעִיף י״ז). רְאוּבֵן שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁטָרוֹת מִשִּׁמְעוֹן מֻפְקָדִים בְּיָדוֹ וְשִׁמְעוֹן מָחַל לוֹ עֲלֵיהֶם, לֹא קָנָה רְאוּבֵן, דִּכְתִיבָה וּמְסִירָה בָּעֵינָן (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ״א).}
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
(ד) {ד} ואם כתב לו שטר מכירה וכו׳ סברת הראב״ד כתב בעה״ת בשער נ״א שהיא כתובה במשפטי ההרשאה שחיבר הראב״ד ז״ל וסברת הרמב״ן כתב בעה״ת בספר הנזכר שכן השיב לו וכתוב עוד שם שדעת רבינו האי כדעת הרמב״ן וכ״ה דעת העיטור כמו שכתבתי בסימן קצ״ה וכיון דהני רבוותא סברי כהרמב״ן הכי נקטינן:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(ד) ואם כתב לו שטר מכירה כו׳ עד ס״ח הכל מדברי בעה״ת שנ״א. ומ״ש אא״כ ימסור לו גופו של שטר ובכתיבה ל׳ זה דייק כמ״ש נ״י בשם הרשב״א דבעינן מסירת השטר מקמי כתיבת השיעבוד דאל״כ כיון דלא קנה בשעה שמסר לו שטר הכתיבה השתא במה יקנה:
(ח) ח) נ״י ריש הספינה בשם הרשב״א
(ט) ט) טור בשם הרמב״ן וכ״כ בעה״ת בשער נ״א שכן השיב לו הרמב״ן ושכן דעת רבינו האי והעיטור
(טו) יש מי שאו׳ שצריך מסירת השטר קודם כו׳ – עמ״ש הטור בשם הרמב״ן ונתבאר לך משם דא״צ שימסור השטר קודם אלא ה״ה בפעם א׳ עם הכתיבה ונראה דגם דעת נ״י הוא כן ולא אתא אלא לאפוקי אם מסר השטר לידו אח״כ ומ״ש ואם השטר הנמכר אינו מצוי כו׳ אתא לאפוקי מסברת הראב״ד דס״ל דאפי׳ אינו מוסר השטר לידו כלל אלא שמקניהו לו ע״י קנין וכתב לו קני כו׳ ועיין בטור:
(טז) ושמעון מחל לו עליהם כו׳ – ז״ל תשובת הרשב״א הביאה ב״י בסי׳ זה בס״ל ראובן שעשה שטר הודאה בחתם ידו לשמעון שיש כידו כך וכך וכך שטרות (נראה דמעשה כך היה שהשטרות של שמעון היו אלא שכתבן שמעון בשם ראובן מדעת ראובן ע״מ שראובן יתן לו בכת״י הודאה שממון השטרות הוא של שמעון) וכשתבעו שמעון אמר חזרת ומחלת לתביעה זו כו׳ (ור״ל מחלת ובטלת הודאתי ושאני אגבה לי דמי השטרות) והשיב כו׳ והשתא א״ש דמהני המחילה דאי כפשוטו קשה הא כתב הטור בס״ס מ״ג גם בדברי המחבר שם סעיף י״ט דאין מחילה שייך אלא באדם שחייב לחבירו מעות אבל כשיש בידו חפץ לא שייך ביה לשון מחילה אלא ל׳ מתנה עכ״ל וה״נ בזה גם כ״ש הוא דין זה מדין שכתב המחבר אחר זה דאפי׳ בל׳ מתנה לא מהני בלא כתיבת שטר קני לך כו׳ וק״ל:
(יד) שצריך מסירת השטר קודם כו׳ – כתב הסמ״ע עמ״ש הטור בשם הרמב״ן ונתבאר לך משם דא״צ שימסור קודם אלא ה״ה בפעם א׳ עם הכתיבה ונראה דגם דעת נ״י כן כו׳ ולפע״ד לא נתבאר כלום בדברי הרמב״ן שם דמ״ש הרמב״ן כיון שלא כתב לו השטר בשעה שהקנה לו כו׳ רוצה לומר בשעה שלקחו ממנו לאפוקי דלא סגי אז בקנין לומר דסתם קנין לכתיבה עומד וגם ל׳ הנ״י משמע לכאורה דבעינן קודם דוקא וכן משמע לכאורה ל׳ הריטב״א פ׳ האיש מקדש שכתב וצריך להקדים המסירה שהשטר עיקר והוא גורם השעבוד כו׳ וגם א״א לצמצם לכתוב ולמסור ביחד לכן טוב יותר למסור בתחלה ואח״כ לכתוב לו קני לך איהו וכל שעבודי׳ כך כן נ״ל.
(טו) אינו חשוב כמסירה – ואע״פ שכתב לו שטר מכירה קני לך איהו וכל שעבודיה דאית ביהומסר לידו אותו כתב לא מהני כן הוא בטור ופוסקים ועיין מ״ש לעיל בסעיף א׳ ה״ק י׳.
(טז) ראובן שיש לו כו׳ – ושמעון מחל לו עליהם כו׳ כתב הסמ״ע ס״ק ט״ז ז״ל תשובת הרשב״א הביאה ב״י בסי׳ זה בס״ל ראובן שעשה שטר הודאה בחתם ידו לשמעון שיש בידו כך וכך שטרות וכשתבעו שמעון אמר חזרת ומחלת לתביעה זו כו׳ נראה דהמעשה כך היה שהשטרות של שמעון היו אלא שכתבן שמעון בשם ראובן מדעת ראובן ע״מ שראובן יתן לו בכת״י הודאה שממון השטרות הוא של שמעון וטען חזרת ומחלת ובטלת הודאתי ושאני אגבה לי דמי השטרות והשתא א״ש דמהני המחילה דאי כפשוטו קשה הא כתב הטור בסוף סי׳ ע״ג והמחבר שם סעיף י״ט דאין מחילה שייך אלא באדם שחייב לחבירו מעות אבל כשיש בידו חפץ לא שייך לשון מחילה אלא לשון מתנה עכ״ל וה״נ בזה גם כל שכן הוא דין זה מדין שכתב המחבר אחר זה דאפי׳ בלשון מתנה לא מהני בלא כתיבת שטר קנה לך כו׳ וקל להבין עכ״ל ונראה דקשיא ליה דמאי אריא שטרות תיפוק ליה דבלא״ה אפי׳ הוה חפץ לא הוה מהני ביה לשון מחילה אבל לא ירדתי לסוף דעתו דודאי בכה״ג שהשטרות נקנו מתחלה לשמעון [לראובן] רק שצריך לחזור ולהקנותן לראובן [לשמעון] מחמת שהממון של ראובן [שמעון] מהני מחילה לראובן דמה לי מחל לו ממון ומה לי מחל לו תביעה זו ואמאי כתבו הרשב״א והר״ב דלא קנאן ראובן דכתיבה ומסירה בעינן ואי מיירי הסמ״ע שלא נקנו מתחילה השטרות לשמעון [לראובן] כגון שלא נכתבו רק על שמו ושיהיו של ראובן [שמעון] א״כ לפי דבריו הדרא קושי׳ לדוכתא דהא ה״ל כמו חפץ ובלא״ה לא מהני ל׳ מחילה אלא נראה דהדברי׳ כפשטן ובתשובת רשב״א מעשה שהיה כך היה והר״ב לישנא דתשובת רשב״א נקט ועיקר מלתא לאשמועינן דכתיבה ומסירה בעינן נ״ל ודו״ק.
(יא) קודם – ממ״ש הטור בשם הרמב״ן נתבאר דה״ה בפעם א׳ עם הכתיב׳ סגי ולא אתי אלא לאפוקי אם מסר השטר לידו אח״כ ומ״ש ואם השטר הנמסר אינו מצוי כו׳ הוא לאפוקי מסברת הראב״ד דס״ל דאפי׳ אינו מוסר השטר לידו כלל אלא שמקנהו לו ע״י קנין וכתב לו קני סגי עכ״ל הסמ״ע והש״ך השיג עליו וכתב דלא מוכח מידי מדברי הרמב״ן וגם א״א לצמצם לכתוב ולמסור ביחד לכן טוב יותר למסור תחלה ואח״כ לכתוב קני לך איהו כו׳ עכ״ל וע״ש:
(יב) כמסירה – ואע״פ שכתב לו שטר מכיר׳ קני לך איהו וכו׳ ומסרו לידו לא מהני כ״כ הטור והפוסקים. ש״ך:
(יג) בעינן – נראה דהמעש׳ כך היה שהשטרות היו של שמעון אלא שכתבן בשם ראובן מדעתו ע״מ שראובן יתן לו כת״י הודאה שהממון מהשטרות הוא של שמעון וכשתבעו שמעון אמר חזרת ומחלת ובטלת הודאתי ושאגבה לי דמי השטרות והשתא א״ש דמהני המחיל׳ דאל״כ הא נתבאר בסי׳ ע״ג סי״ט דלא שייך מחיל׳ אלא באדם שחייב לחבירו מעות אבל בחפץ לא שייך לשון מחיל׳ אלא לשון מתנה ע״כ וה״נ בזה וכ״ש הוא ממ״ש המחבר אח״ז דאפי׳ בלשון מתנה לא מהני בלא כתיבת קני לך כו׳ עכ״ל הסמ״ע וכתב הש״ך נראה דקשיא ליה דמאי איריא שטרות אפי׳ הוה חפץ לא מהני ביה לשון מחיל׳ אבל לא ירדתי לסוף דעתו דודאי בכה״ג שהשטרות נקנו מתחל׳ לשמעון רק מחמת שהממון של ראובן צריך לחזור ולהקנותם לו בזה מהני מחיל׳ דמה לי מחל לו ממון או תביעה זו ואמאי לא קנאן ראובן אף בלא כתיב׳ ומסיר׳ ואי מיירי הסמ״ע שלא נקנו השטרות מתחל׳ לשמעון רק שנכתבו על שמו ושיהיו לראובן א״כ קשה דהא ה״ל כמו חפץ ובלא״ה לא מהני לשון מחיל׳ אלא נראה דהדברים כפשטן דהרב לישנא דהרשב״א נקט ושם המעש׳ כך היה ועיקר לאשמועינן דכתיב׳ ומסיר׳ בעינן עכ״ל:
(יז) יש מי – דבלא״ה הוי כחוב בע״פ וכמש״ל ס״י:
(יח) אם השטר – מדאמרי׳ בב״מ כ׳ א׳ הב״ע בששטר כו׳ ואי איתא שמא הקנתה בקנין:
(יט) דשטר כזה – כמש״ל סי״ד:
(ליקוט) שטר של כו׳ – אלא. ט״ס וצ״ל אין נקנה בכו״מ כו׳ ור״ל כמ״ש בסי״ד דוקא שטר חיוב כו׳ ולהרוחה דמילתא כמ״ש ברשב״א שם דמחילה ל״ש כאן כמ״ש בר״ס רמ״א ואף אם אמר בל׳ דמהני כמו מתנה אינו אלא כמסירה ואנן כו״מ בעינן ועוד אף כו״מ לא מהני כמש״ו ועבמחודשים סי׳ מ״ג (ע״כ):
(כ) מיהו – כנ״ל סי׳ בס״ח:
(ליקוט) מיהו כו׳ – עסי׳ רמ״אי ס״ב בהג״ה י״א כו׳ ועיקר דנקט מחילה ברישא משום האי דינא (ע״כ):
(כא) ראובן שיש – עסמ״ע וש״ך:
(כב) (ליקוט) ושמעון מחל כו – ל״ד אלא באופן המועיל וכנ״ל וכ״ה ברשב״א שם להדיא ואפי׳ מחל לו בשטר ובעדים לא קנה דכו״מ כו׳ ועש״ך:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(ה) רְאוּבֵן הִפְקִיד מָעוֹת בְּיַד שִׁמְעוֹן לְהִתְעַסֵק בָּהֶם, וְנָתַן לוֹ רְשׁוּת לְהַעֲלוֹת הַשְּׁטָרוֹת בִּשְׁמוֹ, וְאַחַר כָּךְ נְתָנָם לוֹ בְּמַתָּנָה בְלֹא כְּתִיבָה, לֹא קָנָה. {וּכְבָר נִתְבָּאֵר בְּסָמוּךְ (בְּסוֹף ס״א).}
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהש״ךבאר היטבעודהכל
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(י) י) הרשב״א בתשו׳ והביא ראיה לזה מהא דאמרי׳ כיון דשמיה כשמיה לא מפקיד ליה מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות במסיר׳ וכו׳ יבמות דף קטז ע״א מסכ״ט
(יא) כ) כיון דקי״ל כאמימר כמ״ש בריש הסי׳
(יז) ונתן לו רשות להעלות השטרות בשמו – ולא יזכה בהם שיהיו שלו רק שיענה אותם בשמו ויתנם לראובן ואח״כ נתנם נו בלא כתיבה לא קנה אותם שמעון תבל אם נתן לו רשות להעלותם בשמו ושיהיו השטרות שלו רק שהוא יחזיר ויתן המעות או השטרות לראובן פשיטא שהשטרות הם של שמעון כדלעיל סוף סעיף א׳ בהג״ה וא״כ אפי׳ נתן שמעון השטרות ליד ראובן כשחזר ראובן ונתנם לשמעון זכה בהם במסירה לבד בלא כתיבה.
(יח) לא קנה כתב – בתשו׳ מהרשד״ם סי׳ י״ט נראה בעיני בחלוקה מה שחלקו השותפי׳ שטרות שכותבים על שניהם צריך כתיבה ומסירה כשאר שטרות ואין לומר דדוקא בשאר שטרות אמרינן כן ולא בשטר שותפות שכתב על שניהם דהא כתב הב״י סי׳ ס״ו בשם תשובת הרשב״א על ראובן שהפקיד מעות ביד שמעון ונתן לו רשות להעלות השטרות בשמו ואח״כ נתנם לו במתנה בלח כתיבה לא קנה ע״כ וא״כ נראה בנדון דידן דליכא כתיבה כלל לא קנה השטרות והן כמו שהיו בזמן שותפותם עכ״ל ואין דבריו נכונים דפשיטא דבשותפים שנכתב השטר מתחלה על שם שניהם יכול א׳ לתבוע כולו וכמ״ש הרשב״א גופיה להדיא בתשובה סימן אלף פ״ב דשנים שהלוו לא׳ בשטר שיכול א׳ לתבוע כל החוב דכיון שהלוה לזה בשטר א׳ הרי הם כשותפים וכאלו הרשו זה לזה לתבוע כל החוב ולוה זה נמי כמחייב עצמו לפרוע הכל למי משניהם שיתבענו עכ״ל ומביאו ב״י בקצרה לקמן ס״ס ע״ז וכ״כ הר״ב שם ס״י ולא מסתבר לומר דאחר שחלקו שוב אין אחד יכול לתבוע דמה בכך ס״ס נתחייב לפרוע הכל למי משניהם שיתבענו ועוד דמדברי מהרשד״ם בסוף דבריו שכתב והן כמו שהיו בזמן שותפותם נראה דאף קודם חלוקה אין א׳ יכול לתבוע הכל. ואפשר לקיים דבריו דנהי דיכול א׳ מהם לגבות כל החוב היינו לענין הלוה דא״צ הרשאה אבל מ״מ לענין קנין אינו נקנה אלא בכתיבה ומסירה וכמו שחלקתי לעיל סעיף א׳ ס״ק י׳ וא״כ הכא נמי בשותפים אין החלוקה כלום לענין שיכול השותף לחזור בו ודו״ק.
(יד) בשמו – אבל אם גם נתן לו רשות שיהיו השטרות שלו רק שיחזור ויתן המעות או השטרות לראובן פשיטא שהשטרות הם של שמעון כמ״ש ס״ס א׳ בהג״ה וא״כ אפילו נתן שמעון השטרות לראובן כשחזר ראובן ונתנם לו זכה בהם במסירה לבד בלא כתיבה. ש״ך:
(טו) בסמוך – כתב הרשד״ם בתשוב׳ דאם חלקו השותפים שטרות שנכתבו על שם שניהם צריך כתיבה ומסירה כשאר שטרות ע״כ ואין נרא׳ כך דהא כתב הרמ״א בסימן ע״ז ס״י דאם נכתב השטר על שניהם יכול א׳ לגבות כל החוב בלא הרשאה א״כ לא מסתבר לומר דלאחר שחלקו שוב אין אחד יכול לתבוע. דמה בכך ס״ס נתחייב לפרוע הכל לכל אחד שיתבענו ואפשר לחלק דנהי דאחד יכול לגבות כל החוב היינו לענין דא״צ הרשא׳ אבל מ״מ לענין קנין אינו קונ׳ אלא בכתיבה ומסיר׳ כמו שחלקתי בס״א וה״נ בשותפים אין החלוק׳ כלום לענין שיכול השותף לחזור בו. שם:
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהש״ךבאר היטבהכל
 
(ו) שְׁטַר הֶעָשׂוּי בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, אִם הוּא עָשׂוּי בְּעִנְיָן שֶׁהוּא כָּשֵׁר בְּדִינֵנוּ, וְכֵן שְׁטָר שֶׁל כְּתַב יָדוֹ, הֵם נִקְנִים בִּכְתִיבָה וּמְסִירָה.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךביאור הגר״אעודהכל
(ה) {ה} ומה שכתב ושטר העשוי בערכאות של עכו״ם ושטר של כתב ידו וכו׳ עד גובין בו מבני חרי הם דברי בעה״ת שער נ״א וכתב עוד שם אבל אם השטר פסול בדינינו אע״פ שהעכו״ם נוהגים בו הו״ל כמלוה ע״פ ולא מהני כתיבה ומסירה עכ״ל:
והרשב״א בתשובה כתב ג״כ דשטר העשוי בערכאות נקנה בכתיבה ומסירה ובמישרים נ״ד ח״ד כתב ג״כ שכתב ידו כתבו הגאונים והרא״ש בתשובה שנקנה בכתיבה ומסירה וכ״כ בתשובת הרשב״א סי׳ תתקפ״ד וסי׳ אלף ול״ח:
כתב עוד הרשב״א בתשובה שטר הקנאה העשוי בגופן של עכו״ם אם כתוב בו לשונות המספיקים לנתינת הגוף הנייר והשיעבוד הרי הן כשטרות שלנו:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(ה) אם עשוי כתיקונו ר״ל ע״ד שיתבאר בסס״ח:
גובין בו מבנ״ח אע״פ דגם במלוה ע״פ גובה מבנ״ח מ״מ עדיף כ״י דאם כתב בו נאמנות גובה בו בכל ענין מבנ״ח ואינו נאמן לומר פרעתי וי״מ דיש בו נפקא מיניה אליביה דהרמב״ם ורבי׳ האי (דלקמן סק״ד ופסק ב״י כוותייהו) דס״ל דמלוה ע״פ מוקדמת קודם לגבות מבנ״ח למלוה בשטר מאוחרת לזה וזה יודע ע״י כ״י שכתוב בו הזמן שהוא מוקדם אבל זה אינו דלא כ״כ אלא כשיש עדים שהמלוה ע״פ היא קודמת ואז א״צ לכ״י ואי אין עדים אינו נאמן בכ״י דהמלוה בשטר יכול לומר קנוניא עשיתם עלי להקדים זמנו בכ״י:
(יב) ל) טור כ״כ בה״ת בשער נ״א
(יג) מ) שם בבה״ת ואז גובה בו ואפי׳ ממשעבדי
(יד) פי׳ אבל אם הוא פסול בדינינו אע״פ שעכו״ם גובין בו ה״ל כמלוה ע״פ שם בבה״ת
(טו) נ) טור וכ״כ במישרים נ״ד ח״ד בשם הגאונים והרא״ש בתשו׳ וכ״כ הרשב״א סי׳ תתקנ״ד וסי׳ אלף ל״ח
(יז) שטר העשוי בערכאות של עכו״ם כו׳ – לשון הטור ולא אמרינן דמחשב׳ כמלוה על פה שאינו נקנית אלא במעמד שלשתן דשטר העשוי בערכאות של עכו״ם כתיקונו גובה בו אפי׳ ממשועבדי׳ וכתיבת ידו דאינו גובה בו ממשעבדי מ״מ גובה בו מבני חורין עכ״ל ועפ״ר:
(יח) שהוא כשר בדינינו כו׳ – אבל אם הוא פסול בדינינו אע״פ שעכו״ם גובין בו ה״ל כמלוה על פה עכ״ל ב״י ס״ה בשם ב״ת:
(יט) בענין שהוא כשר – ע״פ מה שנתבאר לקמן סי׳ ס״ח ועיין בתשובת מהר״ר בצלאל סי׳ ל״ו.
(כג) שטר העשוי – ר״ל אף שאינו גובה ממשעבדי לדעת הרמב״ם וש״ע בסי׳ ס״ח וז״ש וכן שטר כו׳ שג״כ בו אינו גובה ממשעבדי וראיה משטר מתנה לקמן בסי״ג דנקנה בכו״מ אע״ג דסתם מתנה אינו גובה ממשעבדי כמ״ש בב״ב קע״ח א׳:
(ליקוט) שטר כו׳ וכן כו׳ – ר״ל אע״ג דאינו גובה ממשעבדי וכמ״ש בב״ב קסט בד״א בשטרי הלואה כו׳ אבל כו׳ רשבג״א כו׳ וכן היה רשבג״א כו׳ ושם ב׳ אא״ר באותיות כו׳. (ע״כ):
(כד) בענין שהוא – דאל״ה הוי כחוב בע״פ כמש״ל סי׳ ס״ה ואין נקנה בכו״מ כנ״ל:
(ליקוט) בענין כו׳ – עסי׳ ס״ח בהג״ה סס״ח (ע״כ):
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךביאור הגר״אהכל
 
(ז) שְׁטַר הַקְּנָאָה הֶעָשׂוּי בְּגוּפָן (בְּדִינָן) שֶׁל גּוֹיִם, אִם כָּתוּב בּוֹ לְשׁוֹנוֹת הַמַּסְפִּיקִים לִנְתִינַת גּוּף הַנְּיָר וְהַשִּׁעְבּוּד, הֲרֵי הֵם כִּשְׁטָרוֹת שֶׁלָּנוּ.
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרפתחי תשובהעודהכל
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(טז) ס) הרשב״א בת׳ מסל״ב
(יט) שטר הקנאה כו׳ – נרא׳ דר״ל שטר שכתב אחד לחבירו בערכאות העכו״ם להקנות בו שט״ח קאמר דאם כתבו עכו״ם בלשונם לשון שמשמעותו כמ״ש בלשונינו קנה לך איהו ושיעבודו אז הוא כאלו כתב לו בלשון הקודש קנה לך כו׳ וקונה בו וע״ל סכ״ה מסי׳ זה דין עכו״ם שמכר שטר שלו לישראל:
(כ) העשוי בגופו – עיין בתשובות מהר״ש כהן ספר שני סימן קמ״ו ואין דבריו מוכרחים.
(טז) בדינין – ונ״א בגופן ור״ל שכתב בערכאות העובדי כוכבים להקנות שטר וקאמר דאם כתבו העובדי כוכבים בלשונם לשון שמשמעותו קנה לך איהו וכו׳ הוי ליה כאילו כתב לו בלשון הקודש וקונה בו וע״ל סעיף כ״ה מדין עובד כוכבים שמכר שטרו לישראל עכ״ל הסמ״ע ועיין בתשובת מהר״ר בצלאל סי׳ ל״ו ובתשובת מהרש״ך ס״ב סי׳ קמ״ו:
(כה) שטר הקנאה – כמו כל שטר מכר כמש״ל סי׳ סח וכמ״ש בגטין שם כל השטרות כו׳ אבל צ״ע הא ש״ע פ׳ בסי׳ ס״ח דשטר שעיקר הקנין על ידו פסול בערכאות של עכו״ם וכן ק׳ בסעיף הקודם דהא ע״כ שטר קנייה מיירי וכמש״ל סי״ד ודברי אלו דוקא למ״ד אף בשטר קנין כמ״ש בהג״ה שם:
(ז) [שו״ע] שטר הקנאה. נ״ב קשה לי הא שטר זה הוי שטר קנין דעל ידו קונה השט״ח וכדלעיל ס״ב והא לדעת המחבר סי׳ ס״ח שטר קנין בערכאות פסול וצ״ע:
(ד) שטר הקנאה כו׳ – בגש״ע דהגר״ע זצ״ל נ״ב קשה לי הא שטר זה הוי שטר קנין דעל ידו קונה השט״ח וכדלעיל סעי׳ ב׳ והא לדעת המחבר לקמן סי׳ ס״ח שטר קנין בערכאות של עכו״ם פסול וצ״ע עכ״ל:
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרפתחי תשובההכל
 
(ח) שְׁטָר מַשְׁכּוֹנָא, לְהָרִ״י ן׳ מִיגַ״שׁ, כֵּיוָן שֶׁיָּכוֹל לְסַלְּקוֹ בְּמָעוֹת צָרִיךְ כְּתִיבָה וּמְסִירָה. וְהַגְּאוֹנִים כָּתְבוּ דִּמְסִירָה בְּלֹא כְּתִיבָה לָא קַנְיָא, אֲבָל כְּתִיבָה קַנְיָא בְּלֹא מְסִירָה, דְּכֵיוָן שֶׁהֶחֱזִיק בַּקַּרְקַע וְכָתַב לוֹ: קְנֵי לָךְ וְכו׳, קָנָה אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא מָסַר לוֹ שְׁטַר הַמַּשְׁכּוֹנָא. וְדַוְקָא בְּמַשְׁכּוֹנָא מֻחְזֶקֶת, אֲבָל אֵינָהּ מֻחְזֶקֶת הָוְיָא כִּשְׁאָר מִלְוָה. אֲבָל שְׁטַר חוֹב עַל מַשְׁכּוֹן שֶׁל מִטַּלְטְלִין, כֵּיוָן שֶׁמָּכַר לוֹ הַחוֹב וּמָסַר לוֹ הַמִּטַּלְטְלִין, קָנָה הַחוֹב שֶׁעָלָיו בִּמְסִירַת הַמַּשְׁכּוֹן, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא מָסַר לוֹ הַשְּׁטַר וְלֹא כָתַב לוֹ שׁוּם דָּבָר.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
(ו) {ו} {ז} ובשטר משכונא וכו׳ עד קנה החוב שעליו במשיכת המשכון הם דברי בעה״ת בשער נ״א ומפורש שם דבמשכון מטלטלין שהלוה עליהם בשטר מכיון שמסר המשכון לחבירו וזיכה לו מלוה שיש לו עליה קנה אף על פי שלא מסר שטר וגם לא כתב לו שום דבר. ורבינו כתב אע״פ שלא מסר ומיניה נשמע ללא כתב נמי וכן כתב רבינו ירוחם בסוף נ״ו:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(ז) אבל שט״ח על המשכון של מטלטלין פי׳ שלוה לו ונתן לו מטלטלין למשכון:
אע״פ שלא מסר לו השטר וגם לא כתב לו שום דבר קנה וכ״כ בעה״ת:
(ז) {ז} אבל ש״ח על המשכון וכו׳ אע״פ שלא מסר לו השטר קנה החוב שעליו במשיכת המשכון. ומה שלא פירש ג״כ אף על פי שלא כתב לו קני לך איהו וכו׳ נראה דהיינו משום שלא היה צריך לפרש דפשיטא הוא דכיון דמסר לו שיעבודו ברשותו לא צריך לכתוב לו קני לך איהו וכו׳ אבל זה היה צורך לפרש דאע״פ דלא מסר לו השטר אלא דבזה צ״ע אם המשכון אינו שוה כנגד כל החוב וע״ל בסכ״ט:
(יז) ע) טור בשמם והם דברי בה״ת בשער נ״א
(יח) פ) כ״כ בה״ת שם בפי׳
(כ) שטר משכונא כו׳ – פי׳ שהשכין לו קרקע והוא אוכל פירותיה בנכיית׳ ומבואר בי״ד סי׳ קע״ב דין אתרא דמסלק׳ או אינו מסלק׳ לענין דין רבית:
(כא) היא כשאר מלוה – פי׳ כשטר שיש לו על חבירו שנשתעבדו לו ג״כ נכסי הלוה ובעי כתיבה ומסירה מטעם שכתבתי בריש סי׳ זה:
(כא) להר״י ן׳ מיג״ש כו׳ – ל׳ הבעה״ת שער. נ״א ח״ד ולדעת הר״י הלוי ן׳ מג״ש ז״ל דקא׳ כיון דלסלוקי בזוזי קאי דיניה כמלוה אף שהחזיק בה לא מקניא אלא בכתיבה ומסירה עכ״ל משמע דר״ל לדעת הר״י ן׳ מג״ש שהביא שם בשער כ״א ח״ו שכתב דכיון דמצי לסלוקו בזוזי כשאר מלוה דמי ויכול למחול ולא גבי מיתמי בלא שבועה ומביאו לקמן בב״י סעיף כ״ט וא״כ משמע כיון דקי״ל התם עיקר דאינו יכול למחול א״כ קי״ל הכא כהגאונים.
(יז) משכונא – פי׳ שהשכין לו קרקע והוא אוכל פירותי׳ בנכייתא כמבואר בי״ד סימן קע״ב. סמ״ע:
(כו) שטר משכונא כו׳ – אבל שט״ח על משכון כו׳. קדושין מז ב׳ נימא כתנאי כו׳ בפלוגתא דר׳ ורבנן כו׳ ושם ח׳ ב׳ קדשה במשכון כו׳ וכדר׳ יצחק כו׳ משא״כ בשטר משכונת קרקע דלא קני לה מדר׳ יצחק כמ״ש בב״מ סז האי משכנתא באתרא דמסלקי כו׳ וע״ש תוס׳ ד״ה ושביעית כו׳ והוי כשאר שט״ח שצריך כו״מ והגאונים סוברים נהי דל״ד למשכון מטלטלים דא״צ כתיבה מ״מ מסירה א״צ במשכנתא מוחזקת דהוי כמו השטר בידו:
(כז) (ליקוט) והגאונים כו׳ – כמ״ש בב״ב עז שלשה שטרות כו׳ כיון שהחזיק כו׳ וכמ״ש בס״י ואף למאן דפליג שם מודה בשטר של הקרקע עצמו דאפסרא דארעא הוא כמש״ש רק דכאן לא קני רק השטר כמו שם לכן צריך כתיבה לקנות גוף החוב ואצ״ל אגב כיון שהוא על הקרקע עצמו כמש״ש שלשה שטרות כו׳ ואע״ג דאין לו על הקרקע רק שיעבוד מ״מ יכול להקנות לו כמש״ש מ״ד ב׳ אבל הרי״ם סובר דדוקא הלוה שהגוף שלו יכול לשעבד מטלטלי אג״ק משא״כ המלוה שאפי׳ הקדישו אינו כלום כמ״ש בפ״ב דפסחים שמכאן ולהבא גובה ומטעם זה כתב בנ״י בב״ב שם דאף קנין ומסירה לא מהני דקי״ל ב״ח מכאן כו׳ ע״ש וע״ל סי׳ קג ס״ו אפי׳ כו׳ וי״א כו׳ וז״ש ודוקא כו׳ וכמ״ש בעה״ת בשם ר״ח שם דהא דפסחים שם דאמר מכאן ולהבא כו׳ דמ׳ דגובה מעצמו היינו במשכונא מוחזקת וכמש״ש וס׳ ראשונה שם דעת הרמב״ן שכ׳ כיון דרבא תלי טעמו ביכול לסלקו אף במשכונה מוחזקת כן וז״ש כאן כיון שיכול לסלקו כו׳ (ע״כ):
(כח) (ליקוט) ודוקא כו׳ – כנ״ל כיון שהוא עצמו לא קנה (ע״כ):
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(ט) הַאי מְסִירָה דִשְׁטָרוֹת, צָרִיךְ הַגְבָּהָה עִמָּהּ; אוֹ מְשִׁיכָה, אִם הוּא שַׂק מָלֵא שְׁטָרוֹת שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לְהַגְבִּיהוֹ; וְהָא דְקָרֵי לֵהּ מְסִירָה, אַף עַל גַּב {דְּבָעֵי מְשִׁיכָה אוֹ הַגְבָּהָה עִמָּהּ, מִשּׁוּם (טוּר)} דְּבָעֵי מְסִירָה מִיָּד לְיָד עִם הַהַגְבָּהָה אוֹ עִם הַמְּשִׁיכָה. אִי נַמֵּי, אֲפִלּוּ אִי לֹא בָעֵי מְסִירָה מִיָּד לְיָד נָקַט לְשׁוֹן מְסִירָה, מִשּׁוּם דְּבָעֵי דַעַת אַחֶרֶת מַקְנָה. לְפִיכָךְ, הַזּוֹכֶה בִּשְׁטַר הֶפְקֵר שֶׁחֲבֵרוֹ הִפְקִיר שְׁטָרוֹ, אֵינוֹ קוֹנֶה עַל יָדוֹ מִלְוָה הַכְּתוּבָה בוֹ, כֵּיוָן שֶׁאֵין דַּעַת אֲחֵרִים מַקְנָה.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרפתחי תשובהעודהכל
(ח) {ח} {ט} והאי מסירה דשטרות מפרשים התוס׳ וכו׳ עד כיון שאין כאן דעת אחרת מקנה כ״כ בריש הספינה ד״ה אי כרבי ספינה ומי תיקנו וכו׳ ואע״פ שהרמב״ן חולק דעת הרא״ש כדעת התוס׳ וסוף דבריו לאפוקי המפקיד שטרותיו אין המחזיק קונה המלוה הכתובה בהם על ידם כיון דליכא מסירה ואין דעת אחרת מקנה:
(י) {י} ובכתיבה איכא פלוגתא וכו׳ כ״כ הרא״ש פרק ג״פ וכתב הראיות שהביא ר״י לדבריו ושגם הרמב״ן סייעו בראיה ודעת הרמב״ם פ״ו ממכירה ופי״ו ממלוה ולוה ופ״ט מנחלות כדעת ר״י ן׳ מיגא״ש והכי נקטינן:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(י) כיון שדרך כו׳ י״מ דה״ק ל״ת דנאמן לומר שטר היה לי ונאבד במיגו דאי בעי הוי אומר קניתי אגב קרקע א״נ במעמד ג׳ דזה מיגו גרוע הוא כיון שדרך לכתוב שטר על אותיות ירא לטעון קניתי באגב או במעמד ג׳ שהם קנין שאין הדרך בכך אבל ל״נ לפרש כן דלפ״ז היה משמע שאם היה טוען קניתי באגב או במעמד ג׳ היה נאמן וז״א כמ״ש בהדיא בפג״פ דכיון שאין הדרך לקנות שטרו בכך לאו כל כמיניה וכ״כ נ״י ולכן נ״ל כמ״ש בפרישה:
(ח) {ט} והאי מסירה דשטרות מפרשים התוס׳ כו׳ בפרק הספינה (דף ע״ו) בד״ה אי כרבי וכו׳ כ״כ וכן דעת הרא״ש שם דף ר״ב וסיים שם ז״ל א״נ אפילו לא בעינן מסירה מיד ליד כו׳ עד כמו שאר מסירה שחבירו מוסר לו לאפוקי המפקיר שטרותיו וכו׳ ור״ל כמו שבעינן דעת אחרת מקנה היכא דקני במסירה לחוד כמו בעל חי וספינה כן בקנין זה אע״פ שיש בו הגבהה או משיכה בעינן דעת אחרת מקנה עמה ג״כ ולאפוקי מהמפקיר כו׳ משא״כ במפקיר שאר מטלטלין דכל אדם המקדים ועושה בהן משיכה או הגבהה לקנותן זוכה בהן מההפקר וזהו שכתב רבינו נמי לפיכך הזוכה בשטר הפקר כו׳ והאי לפיכך לא דקדק לאמר דלפי׳ ראשון מסירה זכי בשטרות של הפקר דכ״ש הוא דלא זכי כיון דאין כאן מסירה מיד ליד ולא הוצרך לכותבו ברישא מפני שיש נ״מ אחרינא בדין זה בלא הפקר משא״כ להאי פי׳ בתרא לא מצינו נ״מ כ״א האי וכן דייק לשון הרא״ש הנ״ל דכתב לאפוקי כו׳ וק״ל:
(י) ובכתיבה איכא פלוגתא כו׳ כ״כ הרא״ש בפרק ג״פ (דף רי״ז):
אבל ר״י כתב כיון שדרך לעשות כו׳ ז״ל ר״י בפרק האשה שלום (דף ק״ו) כיון דאין אותיות נקנות במסירה וצריך שטר ואין לו שטר חיישינן דאינן שלו ע״כ ורבינו שכתב כיון שדרך כו׳ הוא מלשון הרא״ש שם בפרק ג״פ ומבואר שם דר״ל כיון שדרך לעשות שטר על קנין אותיות צריך להביא ראיה ואינו נאמן לומר קניתיו אגב קרקע לרי״ף דשטר נקנה באגב או במעמד שלשתן כיון שעל הרוב אין קונין שטר אלא בשטר וכ״ש דאינו נאמן לומר שטר היה לי ואבד במיגו דהוה יכול לומר קניתיו באגב או במעמד ג׳ ועד״ר:
(י) {י} אבל ר״י פסק כיון שדרך לעשות על אותיות שטר וכו׳. נראה דר״ל כיון דאפי׳ להרמב״ם דא״צ עדים לענין הקנייה צריך עדים לענין התביעה א״כ כל לוקח שטר דרכו לעשות שטר בעדים לפיכך צריך להביא ראיה בעדים שהו״ל שטר:
(יט) צ) טור בשם התוס׳ ב״ב דף מו ע״א בד״ה אי כרבי ספינ׳ וכו׳ וכ״כ הרא״ש שם
(כ) ק) שם והרא״ש שם וכ״כ התוס׳ שם
(כב) צריך הגבהה עמה כו׳ – ל׳ הטור שלא הוזכרה מסירה אלא בב״ח וספינה דמסירה דידהו דמיא למשיכה דכשאוחז הספינה בחבל ומנענעה כל שהיא הולכת מכחו וכן בב״ח הלכך אפי׳ בלא נענוע נמי קונה אבל בשאר מטלטלים לא וע״ל סי׳ קצ״ח שכ״כ הטור בשם ר״י והרא״ש ושיש חולקים עליהם:
(כג) דבעי מסירה מיד ליד עם ההגבהה כו׳ – מה שא״כ בשאר דברים הנקנין בהגבהה או במשיכה והטעם כיון דשטר אין גופו ממון בעינן קנין חשוב טפי וכמ״ש בר״ס זה וכ״כ הטור:
(כב) האי מסירה כו׳ – והרמב״ן בחדושיו ר״פ הספינה חולק וז״ל ראיתי מי שפי׳ דלאו מסירה לחודה אלא מסירה שיש בה משיכה כו׳ ואינו כלום שאין המסירה והמשיכה השנויין בש״ס משונין זה מזה אבל לפי׳ אותיות נקנות במסירה מפני שהמסירה והמשיכה וההגבה׳ שוין בהן שאין גופן מכור וקני והראיה שבהן אינה נמשכת ומוגבהת במשיכתן לפיכך לא הצריכו בהן הגבהה ומשיכה ותקנת חכמים היא שיקנה משעה שהוציא הלוה (המלוה) ראיותיו מתחת ידו וגמר והקנה אותן לו עכ״ל ונ״ל עיקר כדבריו וכל ואיות התוס׳ והרא״ש נ״ל לדחותם וכמו שאבאר. חדא בכל דוכתא משמע לשון מסירה בש״ס מסירה לחוד והיאך נאמר שלשון מסירה הנאמר בכאן מסירה שיש בה משיכה ועוד מדקאמר התם בש״ס ספינה ניקנה במשיכה ואותיות במסירה משמע כי היכא דספינה ניקנה במשיכה לחוד ה״נ אותיות במסירה לחוד ועוד מדפריך במאי אוקימת׳ כרבי ספינ׳ נמי תיקני במסירה משמע מדקאמר ספינה נמי תיקני במסירה כמו אותיות וכדאית׳ בתוס׳ והרא״ש שם דקדוק זה אלא נראה דהך מסירה היא כמו שאר מסירה שבש״ס ומ״ש התוס׳ והרא״ש דאי אפשר לומר כן דלא מצינו מסירה אלא בספינה ובעלי חיים אבל שאר מטלטלי לא מיקני במסיר׳ כדתנן בפ״ק דקידושין נכסים שאין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה משמע אבל במסירה לא א״כ אפילו לקנות הקלף לצור ע״פ צלוחיתו לא היה קונה במסירה כ״ש לקנות גם השעבוד עכ״ל לק״מ דאדרבה לקנות השעבוד עדיף טפי כיון שאין השעבוד נמשך או מוגבה מסירה ומשיכה והגבה׳ שוה שכיון שמוציא ראיותיו מתחת ידו גמר והקנה וכמ״ש הרמב״ן והא דלא תני במתני׳ דקדושין דשטר נקנה במסירה היינו דלא תני אלא מטלטלי שגופן נקנה אבל שטר שקנה השעבוד מילתא אחריתי היא ועוד י״ל דמתני׳ כחכמי׳ אתי דבעינן כתיבה ומסירה א״כ לא מיירי אלא בדברים דסגי בלא כתיבה אי נמי משיכה דתנן במתני׳ דקדושין לאו דוקא דאל״כ תקשה הא ספינה במי נקנית במסירה אלא ודאי כמ״ש וכ״כ הר״ן פ״ק דקדושין וז״ל ושאין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה לא אתא אלא למעוטי קנינין דנכסים שיש להן אחריות דהיינו כסף ושטר וחזקה אבל אה״נ דנקנין במסירה ובהגבה׳ אלא דנקט משיכה משו׳ דרוב קניית מטלטלי׳ במשיכה הם עכ״ל גם מ״ש הרא״ש דלא אשתמיט בשום מקום בש״ס להזכיר מסיר׳ במטלטלים אלא בספינה ובעלי חיים כו׳ לק״מ דהא ספינה נמי לא הוזכר בפ״ק דקדושין דנקני׳ במסירה רק בפרק הספינה והתם הוזכר ג״כ שטר ואדרבה שטר הוזכר טפי בכמה דוכתי בש״ס דנקנה במסירה בפ׳ הספינה ובפ׳ גט פשוט (דף קס״ט וק״ע וקע״ג) ובס״פ זה בורר (סנהדרין ל״א) ובפ׳ האשה שלום (יבמות קי״ו) ובפ׳ האיש מקדש (קידושין מ״ז). ומ״ש עוד התוס׳ והרא״ש וז״ל ועוד מדקאמר עד שיכתוב וימסור משמע דבעינן באותיות קנין חשוב טפי משאר דברים עכ״ל נ״ל דל״ק מידי דהא דבעי׳ כתיבה ג״כ היינו משום שאין שטר דומה לשאר מטלטלי שתפיסתן בידו מוכיח שקנה מה שבידו משא״כ בשטר שתחת ידו שאין מוכח מכח תפיסתו שקנה השעבוד שבו שהרי אין השעבוד תפוס בידו לכך צריך שיכתוב לו ג״כ קני לך איהו וכל שעבודא דאית ליה אבל אה״נ דמסירה ומשיכה שוה בזה ומ״ש עוד התוס׳ והרא״ש וז״ל ועוד דקתני ספינה במשיכה ואותיות במסירה ומוקמינא לה בסמטא דלא קניא התם מסירה וא״כ אמאי קני שטר במסירה כו׳ עכ״ל ג״כ מתורץ מכח מה שכתבתי דשטר כיון שאין השעבוד נמשך הוי מסירה כמו משיכה. וכן נראה דעת הבעה״ת שער נ״א ח״ג שכתב וז״ל והא דאמרי׳ דנקנית במסירה איכא מאן דאמר דלאו מסיר׳ לחוד אלא מסיר׳ שיש בה משיכה כו׳ ושמעתי מהרמב״ן ז״ל שאין זה כלום כו׳ עד שמסירת השטר ומשיכתו והגבהתו כולן שוין בדינן עכ״ל וכן נראה מדברי הרמב״ם פ״ו מהל׳ מכירה ושאר פוסקים שכתבו סתמא דשטר נקנה בכתיבה ומסירה משמע כמו שאר מסירה וכן נראה מדברי המרדכי פרק הספינה שלא הזכיר דברי התוס׳ וכתב אינה נקנית במסירה שאין הראיה נתפסת ביד ולא יקנה באמירה לך חזק וקני כדרך שאר המסירות עד שיכתוב לו ג״כ וימסור ונמצא שקנה בכתיבה ומסירה עכ״ל והוא מדברי הסמ״ג עשין פ״ב דף קנ״ח ריש ע״ד ועיין עוד בסמ״ג בריש דף קנ״ז שכתב שאין מסירה צריכה מיד ליד אלא שיאמר לו המוכר לך חזק וקנה כו׳ (אך דברי הסמ״ג צ״ע דבעשין ע״ד דף קנ״ד ע״ד כ׳ דברי ר״י שבתוס׳ פרק הספינה דלעיל) וכ״כ הנ״י פרק הספינה וז״ל ומיהו נראה דהכא אלו מסרו במסירה דעלמא דהיינו אחיזת השטר בעודנו בקרקע קנה נמי וכ״ש שקנאו במשיכה מפני שאין השעבוד שבו בר משיכה ובר הגבה׳ ואין עיקר קנייתו אלא משום השעבוד הילכך נקנה אף במסירה וכל שכן במשיכה והגבה׳ וזה הוא סברת הרמב״ן ז״ל וכתבו האחרונים ז״ל שהיא נכונה עכ״ל ומביאו ב״י בקצרה ריש סי׳ זה וכן עיקר.
(כג) הגבהה עמה או משיכה – כלומר אם אפשר להגביה צריך הגבהה ולא מהני משיכה ואם אין דרכו להגביה מועיל משיכה כן הוא בתוס׳ פ׳ הספינה דף ע״ז ע״א ד״ה ר׳ נתן כו׳ וכן נתבאר לקמן ריש סי׳ קצ״ח ועיין שם עוד מקנינים אלו כישם ביתם.
(כד) אי נמי אפי׳ לא בעי מסירה מיד ליד – וכן עיקר דלא בעי מסירה מיד ליד וכן נראה להדיא מדברי הרמב״ן ושאר פוסקים שהבאתי לעיל ס״ק כ״ב דמסירה זו כמו שאר מסירות דלקמן סי׳ קצ״ח סעיף ח׳ דא״צ מיד ליד וע״ש.
(כה) לפיכך הזוכה בשטר הפקר כו׳ – כיון שאין דעת אחרים כו׳ יש לדקדק דהא בלא״ה נמי לא קנה כיון דליכא כתיב׳ ובתשו׳ מהר״מ מלובלין סי׳ כ״ב תירץ דלא הוצרכו כתיבה אלא מצד המוכר במקום ששייך לומר שנשאר לו שום זכות לבעל השטר עדיין בשט״ח אבל המפקיר שטרו שנתרוקן כל זכותו של בעל השטר מהשט״ח לגמרי ה״א שהזוכה בו קונה השעבוד שבו עכ״ל ולא נהורא ועוד דהא אפי׳ באמר לו קני לך איהו וכל שעבודיה כו׳ לא מהני עד שיכתוב לו ומי גרע אמר מהפקיר ועוד יש לדקרק תיפוק ליה דלא״ה לא קנה השטר שהפקיר דהא הלוה שחייב בשטר זה קודם בו ומיד שהפקיר השטר זכה הלוה במה שבידו כדמוכח בש״ס פ׳ הפרה ויותר יש להקשות כן על מ״ש הסמ״ג עשין ע״ד דף קנ״ד ע״ג בשם ר״י הטעם לפי שאן מועיל כלום קנין משיכה שלהם אלא ע״י דעת אחרת מקנה שאמר לו משוך וקני לאפוקי שטר דנכסי הגר שאם משכו לא קנה החוב על ידו דמאן קא מסר ליה דליקני עכ״ל והרי בש״ס פ׳ הפרה (דף מ״ט ע״ב) מוכח להדיא בשטר הגר שזכה בו הלוה במה שבידו תיכף במית׳ הגר ונתבאר לקמן סי׳ ע״ב סל״ז וסי׳ רע״ח סכ״ז וא״כ אפי׳ לא הי׳ בעינן דעת אחרת מקנה לא קנה זה שמשך השטר את החוב על ידו. ונראה דמיירי שנכתב באותו שטר שנשתעבד לכל מי שיוציא׳ ואף בלא כתיבה וכדלעיל ס״ק י׳ ולענין הקושיא השניה נראה דמיירי בשטר כשיש לו על העכו״ם ומ״מ נ״ל כדפי׳ שנשתעבד העכו״ם לכל מי שיוציאו דאל״כ אף דלקמן סעיף כ״ה כתב הר״ב דבדיניהם דיינים ליה וא״צ כתיב׳ ומסירה היינו כשנתן עכו״ם לישראל שטר על ישראל משא״כ ישראל לישראל שטר על עכו״ם ודו״ק והלכך אי לאו דבעינן דעת אחרת מקנה זכה זה שמשכו ואין ישראל אחר יכול לתבוע אותו חוב מן העכו״ם כן נ״ל: ולפי מה שהעליתי לעיל ס״ק כ״ב דשטרות נקנות במסירה ומשיכה והגבהה א״כ ה״ה בהפקיר שטר שיש לו על העכו״ם שנכתב בו שנשתעבד העכו״ם למי שיוציאו אף בלא כתיב׳ או בגר שמת והניח שטרות כאלו על עכו״ם זכה בהן זה שמשכן ואין ישראל אחר יכול לתבוע את העכו״ם באותן שטרות אבל אם לא משכן רק אחז בהן לא קנה אותם דמסירה לא מהני אלא מדעת המוכר במצותו כדלקמן סי׳ קצ״ח סעיף ח׳. כן נ״ל ודו״ק.
(יח) צריך – כתב הש״ך דהרמב״ן חולק ע״ז והוא הסכים עמו ע״ש באורך:
(יט) לא – וכן עיקר וכ״נ להדיא מדברי הרמב״ן ושאר פוסקים דמסיר׳ זו כשאר מסירות דסי׳ קצ״ח ס״ח דא״צ מיד ליד ע״ש. ש״ך:
(כ) כיון – יש לדקדק הא בלא״ה לא קנה כיון דליכא כתיב׳ ועוד קשה דהא זכה הלו׳ במה שבידו מיד כשהפקיר זה כמו גבי גר כמ״ש סימן ע״ב סל״ז וסימן רע״ח סכ״ז ונראה דמיירי שנכתב בהשטר שנשתעבד לכל מי שמוציאו אף בלא כתיב׳ ולענין קושיא הב׳ נרא׳ דמיירי בשטר שיש לו על עובד כוכבים ונשתעבד העובד כוכבים לכל מי שיוציאו והלכך אי לאו דבעינן דעת אחרת מקנ׳ זכה זה שמשכו ואין ישראל אחר יכול לתבוע חוב זה מהעובד כוכבים ועי׳ בתשובת מהר״מ לובלין סי׳ כ״ב ואין דבריו נראין ולפמ״ש דשטרות נקנין במסירה ומשיכ׳ והגבה׳ א״כ ה״ה במפקיר שטר שיש לו על העובד כוכבים שנכתב בו נשתעבד העו״כ למי שיוציאו אף בלא כתיב׳ או בגר שמת והניח שטרות כאלו על העובד כוכבי׳ זכה בהן זה שמשכן ואין ישראל אחר יכול לתבוע העובד כוכבים באותן שטרות אבל אם לא משכן רק שאחז בהם לא קנה דמסירה לא מהני אלא מדעת המוכר וע״ל סי׳ קצ״ח ס״ח עכ״ל הש״ך:
(כט) האי מסירה – כמ״ש ב״ב קנ״א א׳ והא לא משך:
(ליקוט) האי כו׳ – ורמב״ן חילק ע״ז וכ׳ דסגי במסירה לחוד וכן משיכה או הגבהה ועסה״ת (ע״כ):
(ל) הגבהה כו׳ או משיכה כו׳ – שם פ״ו א׳ וע׳ תוס׳ שם ע״י א׳ ד״ה ר׳ נתן כו׳:
(לא) משום דבעי מסירהב״מ ח׳ ב׳ מאי לשון מסירה כו׳ אע״ג דבעלמא בכל מסירה לא בעינן וע״ש בתוס׳:
(לב) א״נ אפי׳ כו׳ – משום כמ״ש תוס׳ שם ע״ה ב׳ ד״ה אחזה:
(לג) לפיכך הזוכה – ב״מ שם מוסירה מחבירו קנה במציאה כו׳ ועש״ך:
(ח) [ש״ך אות כה] ונראה דמיירי שנכתב. נ״ב ואף דמדברי הש״ך לעיל סקי״ב משמע דס״ל דגם בכ׳ בו לכל מי שיוציאו מ״מ בעי שיאמר קני לך וכל שיעבודא צ״ל דלענין זה קיימא סברת המהר״ם לובלין כיון דנתרוקן זכות של בעל השטר לגמרי ממילא זה זוכה גם בשעבוד שבו ודו״ק:
(ה) כיון שאין – ע׳ באה״ט עד ולענין קו׳ הב׳ נראה דמיירי בשטר שיש לו על עכו״ם וע׳ בתשו׳ שיבת ציון סי׳ ק״ג מ״ש בזה:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרפתחי תשובההכל
 
(י) הַמַּקְנֶה לַחֲבֵרוֹ קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא, וְהִקְנָה לוֹ עַל גַּבּוֹ שְׁטַר חוֹב, הֲרֵי זֶה קָנָה הַשְּׁטַר בְּכָל מָקוֹם שֶׁהוּא בְּלֹא כְתִיבָה וּבְלֹא מְסִירָה, וְהוּא שֶׁיֹּאמַר לוֹ עַל פֶּה: קְנֵה לָךְ הוּא וְכָל שִׁעְבּוּדָא דְאִית בֵּהּ. {הַגָּה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דִּשְׁטָר אֵינוֹ נִקְנֶה בְּאַגָּב (טוּר בְּשֵׁם ר״ח וְהָרא״ש). וּלְעִנְיַן הִלְכְתָא נַקְטִינָן כַּסְּבָרָא הָרִאשׁוֹנָה, דְּנִקְנֶה בְּאַגָּב. וְדַוְקָא שְׁטַר שֶׁכְּבָר נִכְתַּב, אֲבָל לֹא יוּכַל לְהַקְנוֹת לוֹ בְּאַגָּב, שְׁטָר שֶׁעֲדַיִּן לֹא נִכְתַּב (רִיבָ״שׁ סִימָן ר״י).}
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עט״זש״ךבאר היטבביאור הגר״אחכמת שלמהפתחי תשובהעודהכל
(יא) {יא} ואין נקנין נמי אגב קרקע וכו׳ זה דעת ר״ח והרא״ש אבל דעת הרי״ף בפ׳ הנזכר דנקנה אגב קרקע כלומר וקאי במקום מסירה וכתיבה וכן דעת הרמב״ם פי״ו מהל׳ מכירה כלומר ובלבד שיאמר לו קני לך אגב קרקע זה שטר זה וכל שיעבודו וכ׳ בעל התרומות בשער נ׳ שדעת הראב״ד כדעת הרי״ף והרמב״ם וכ׳ מ״מ מסירת השטר יותר טוב שכל שלא מסר לו השטר יכול לוה לטעון לא אפרע עד שתחזיר לי שטר חובי כיון שהוא קיים. ובשער נ״א כתב שדעת ן׳ מיגא״ש כדעת הרי״ף ז״ל והרשב״א בתשובה כתב איפשר דאגב עומד במקום כתיבה ומסירה וכן דעת רוב המפרשים ז״ל עכ״ל.
ולענין הלכה כיון דכל הני רבוותא ס״ל דנקנין באגב הכי נקטינן:
כתב הרא״ש בתשובה כלל ע״ה סימן ג׳ אף לדברי ר״ח דס״ל דאותיות לא מיקני באגב מודה דמשתעבדי באגב הילכך שטר שהיה לשמעון על ראובן ונשתעבד ללוי אף אם נתנו שמעון לאחר לוי גובה ממנו כי שיעבד לו שמעון נכסיו ללוי מטלטלי אגב מקרקעי ושטר שהיה לשמעון על אחר בכלל נכסיו הוא:
ומה שכתב ואף לפי דבריו פירש א״א הרא״ש ז״ל בתשובה בכלל ע״ה סימן ג׳ וכתבה רבינו בסימן רמ״ח ובעה״ת בשער נ״א חולק ואומר דבאגב נקנה באמירה בלא כתיבה:
ומה שכתב רבינו וכ״כ הרמב״ם שנקנה אגב קרקע וכו׳ כ״כ פ״ו ממכירה ופי״ו מהל׳ מלוה ולוה וכבר נתבארו דבריו סימן ס״ב:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(יא) ואין נקנין כו׳ עד אבל הרי״ף כתב כו׳ טעם פלוגתייהו תלוי בסוגיא דגמ׳ דשם (דע״ז) אהא דאמר אמימר הלכתא אין אותיות נקנות במסירה כו׳ הקשה התם גמרא ולא והאמר כו׳ עד אידך אם קדם מוכר וכתב את השטר כאותה ששנינו כותבין שטר למוכר אע״פ כו׳ כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה השטר בכ״מ שהוא כדתנן נכסים שאין להם אחריות נקנים עם כו׳ ור״ל נקנה השטר ראיה שנכתב קודם המכירה לזה הלוקח בכ״מ שהרי דעתו של מוכר להקנות השטר להלוקח וקנו לזה השטר אגב קרקע כדין כל המטלטלין ש״מ דא״צ מסירה וכתיבה ומשני אגב שאני כו׳ וכתבו התוס׳ וא״ת היכי מוכח מהכא דמילי במילי נקנו הא הכא לרו קנה שיעבוד השטר דבלא״ה שיעבוד נכסיו דמוכר שדהו בעדים גובה מנכסים משועבדים ואין מועיל אלא לקנות שטר עצמו וי״ל דמשמע ליה בכל ענין בין החזיק בעדים בין בלא עדים שלא נשתעבדו נכסיו ובכל ענין קתני נקנה השטר בכ״מ שהוא אבל אכתי ק׳ דהיכי מוכח מהכא דמקנו מילי במילי דהכא לא חזינא דמיקנו אלא לענין שטר מכר הכתובה בשם המוכר ללוקח ובההוא ודאי מהני מסירה בלא כתיבה לכ״ע אבל מוכר או נותן שטר שיש לו על אחרים לעולם לא מהני במילי במסירה לחוד עד שיכתוב ונראה לפרש דה״פ והא אגב מילי נינהו וקנין גרוע הוא ואפ״ה מקני בלא מסירה לקנות שיעבוד שטר הכתוב בשמו א״כ אפילו בשטר שאינו כתוב בשמו דיועיל מסירה בלא כתיבה כו׳ ומשני אגב שאני דאין אגב קנין גרוע דאלים קנון אגב כמסירה גמורה דהא אפילו דבר דאין נקנה בחליפין נקנה אגב קרקע וחשוב כמסירה ומשיכה והגבהה עכ״ל. וכ״כ הרא״ש שם וס״ל להרי״ף דגם במסקנא (השוום) יחדיו כשם דשטר מכר שכתב לו קודם נתנה לו באגב לחוד כן נקנה נמי כל שטר שיש לאדם על חבירו ויכול למכרו או ליתנו באגב לאחרים והרא״ש וסייעתו ס״ל דהתרצן השיב לו אגב שאני שהוא קנין חשוב כמו משיכה או הגבהה ומש״ה מהני ליה גם כן בשטר קנין שנכתב ע״ש כמו שמהני ג״כ אם מסרו מידו לידו לחוד כיון דנכתב על שמו דהלוקח או מקבל מתנה אבל ש״ח דאינו נכתב ע״ש דהלוקח כשם דאינו נקנה מידו לידו במשיכה והגבהה כן קנין אגב לא עדיף מנהו וכמ״ש בפרישה ודוק:
(יא) ואין נקנין נמי אגב כו׳ עד״ר שם כתבתי טעם פלוגתתן. היינו דוקא שטר שכתב מוכר ללוקח פי׳ דוקא שם שנכתב השטר ע״ש הלוקח שנכתב בו בפי׳ איך שמכר שמעון שדה זה ללוי ואילו מסרו המוכר מידו ליד הלוקח ודאי היה זוכה בו הלוקח בלא כתיבת קני לך כיון שנכתב על שמו דהלוקח בזה נמי מהני אגב דהוי ליה כמסירה או משיכה אבל קנין אותיות של שטר שלא נכתב על שמו דלוקח אלא על שמו דמלוה כשם דל״מ ביה מסירה ומשיכה כן ג״כ ל״מ אגב כן מפורש שם בתוס׳ והרא״ש ועד״ר:
ואפילו לפי דבריו פי׳ א״א הרא״ש ז״ל בתשובה בכלל ע״ד דין ג׳ כ״כ וכתבה רבינו בסרמ״ח ע״ש:
ולא מהני אגב אלא שא״צ כתיבה גם מסירה א״צ כמ״ש הרא״ש לעיל דחצירו חשוב כמו מסירה וכן מוכח מראייתו של הרי״ף שהביא מהא דתנן כיון שהחזיק בקרקע נקנה לו השטר בכ״מ שהוא ולא הוצרך הרא״ש לכתוב שהוא במקום מכירה שהוא פשוט וגם הרא״ש מודה בזה כן מוכח בגמ׳ וכמ״ש בדרישה ולא כתב אלא דברי הרי״ף שס״ל שאגב עומדת ג״כ במקום כתיבת קני לך וק״ל:
וכ״כ הרמב״ם שנקנה אגב קרקע כ״כ בפ״ו דהל׳ מכירה ואדלעיל קאי שגם הוא כתב שנקנה באגב אבל אי צריך לומר בע״פ כשמקנהו לו אגב קרקע קני לך מזה לא איירי:
ומ״ש ואין צריך עדים כו׳ כלומר ועוד כתב וא״צ עדים מור״ש:
לענין הקנייה פי׳ נגד המוכר שבא לומר לא מכרתיהו לך נאמן נגדו בלא עדים אם הלוה רוצה לפרוע לו ואף אם א״ר לפרוע לו מ״מ גם המוכר א״י להוציא השטר מידו:
אבל צריך עדים לענין התביעה פי׳ לענין הנתבע:
שבע״ד דידי את שמסרו לך כלומר שמסרו לך במכר שמא בפקדון נתנו מור״ש ולפ״ז אם הלוה יודע שאינו בידו בתורת פקדון הוי נאמן גם גבי נתבע לומר שטר היה לי ואבדתיהו ואינו מוכרע וגם הל׳ שמסרו לך לא משמע כן אלא נ״ל דר״ל מאן יימר שמסרו לך בדין מכירה או נתינת שטרות דהיינו בכומ״ס דאע״ג דס״ל להרמב״ם דא״צ ראיה לגבי המוכר שבא להוציא השטר מידו מ״מ גבי הנתבע שבא זה להוציא מידו צריך ראיה:
(יא) {יא} ומ״ש וכ״כ הרמב״ם שנקנה אג״ק וא״צ עדים וכו׳ פי׳ דבשני דברים אלו כתב כך גם הרמב״ם חדא שנקנה אג״ק כדעת האלפסי אידך שא״צ עדים לענין הקנייה כדעת הר״י מיגא״ש דכנגד המוכר אם יטעון שלא מכרו לו נאמן לומר שמכרו ושטר מכירה הו״ל ואבד אבל צריך עדים לענין התביעה אם יטעון הלוה שמא פקדון הוא בידך ולא מסר לך השטר לגבות בו וטעמא דתרוייהו דכיון שזה מוחזק ושכנגדו בא להוציא מידו המע״ה לפיכך מאחר שא״צ עדות לענין הקנייה דאין המוכר נאמן לומר שלא מכרו לו א״כ הלוקח גובה בו לכתחלה ואע״פ דהמוכר מעכב א״צ לחוש לו וגובה בו אם ירצה הלוה לפרוע ללוקח ואין הלוה חייב לחזור ולפרוע למוכר דנאמן הלוקח בטענתו שמכרו לו ושטר כתוב היה לי ואבד כיון שהשטר בידו ותיבת לפיכך הוא תוספת שהוסיף רבינו על דברי הרמב״ם לקשר בין דבריו פ״ו דמכירה לדבריו פי״ו דמלוה כמ״ש ב״י אבל לר״ח והרא״ש דצריך להביא ראיה והוא דעת הרמב״ן והרשב״א כמ״ש ה׳ המגיד בפרקים הנזכרים אינו גובה בו דאם יפרע הלוה ללוקח חייב לחזור ולפרוע למוכר וכדלקמן סעיף י״ז. מיהו דוקא כשהמוכר עומד וצווח שלא מכר כלום אז צריך להביא ראיה ואם אין לו ראיה לא נפטר הלוה במה שמשלם ללוקח אלא חייב לחזור ולשלם למוכר אבל אם אין המוכר כאן והלוה פרע ללוקח אין מוציאין מידו ולהרמב״ן לא מיבעיא בטוען שטר כתוב היה לי ואבד אלא אפילו ידוע שלא הקנה לו בשטרא דזבינא אלא במסירה לחודא כ״כ הרב המגיד פ׳ כ״ב מה׳ מכירה ע״ש הרמב״ן שהסכים לר״ת בזה מיהו להרא״ש היכא דידוע דלא כתב לו קני לך איהו וכו׳ א״נ הלוקח היה מודה ולא היה המוכר כאן חוזר וגובה מהמוכר כדלקמן בסי״ז וע׳ במ״ש לשם:
(כא) ר) טור בשם הרי״ף וכ״כ הרמב״ם בפ״ו מה׳ מכירה וכפי פירושא דהא דמסיק רב הונא כיון דהחזיק זה בקרקע נקנה השטר בכל מקום שהוא ב״ב דף עז ע״ב לאו בשטרי מכר אותה שדה לחוד אלא ה״ה שאר שטרות
(כב) ש) שם בשם הרא״ש לדעת הרי״ף וכ״כ הב״י ובכ״מ לדעת הרמב״ם
(כד) הרי זה קנה השטר בכ״מ שהוא – פי׳ אפי׳ אינו ע״ג הקרקע שמקנהו לו אגבה וכמ״ש הטור לקמן בסי׳ ר״ב בדין קניית אגב ע״ש:
(כה) בלא כתיבה ובלא מסירה – דכל שמקנה אג״ק דינו כקרקע והקרקע נקנית בכסף בשטר ובחזקה ובקנין וכמ״ש הטור בר״ס ק״ץ ומיהו אמירה על פה כתבו הרא״ש והטור דצריך וז״ש המחבר והוא שיאמר כו׳:
(כו) דשטר אינו נקנה באגב כו׳ – וכתב הרא״ש בתשובה כלל ע״ו סי׳ ג׳ דמ״מ משתעבד באגב עכ״ל ד״מ י״א:
(כז) שטר שעדיין לא נכתב – משא״כ בשאר דברים דיכול להקנות ולו׳ קנה אגבן פרה או טלית לכשאקנהו וכמ״ש בסי׳ ל״ז ובסי׳ ס״א דיכול להשתעבד מטלטלי׳ בדאקני ע״ש:
(ג) (סעיף י׳ אבל לא יכול להקנות) כתב הסמ״ע משא״כ בשאר דברים שיכול להקנו׳ כמ״ש סי׳ ל״ז כבודו במקומו מונח דשגג בזה דודאי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ואע״ג דבכותב לו׳ למלו׳ דאיקני משעבד מה שעתיד לקנות שאני שעבוד בעלמא אבל לא קנין גמור והיא דעת התוספת וסמ״ע עצמו הביא׳ רס״ס וכאן מיירי בקנין אין חילוק בין שטרות לשאר דברים והא דנקיט שטרות הוא לרבותא דאע״פ שכבר נעש׳ הקנין ע״ז ויש לו זכות מ״מ אינו יכול להקנות כל זמן שעדיין לא נכתב השטר וכמדומ׳ שלא עיין שם בריב״ש עצמו בזה שכן הוא בהדיא שם כמ״ש.
(כו) דשטר אינו נקנה באגב – וכתב הרא״ש בתשובה כלל ע״ה סי׳ ג׳ דמ״מ משתעבד באגב עכ״ל ד״מ סמ״ע. ובאמת כתב כן הרא״ש שם אבל הרשב״א בתשו׳ סי׳ תתקי״ד כתב אדרבה להפך דאפי׳ למ״ד דנקנה באגב לא משתעבד באגב כיון דשטר אין גופו ממון ומביאו ב״י לקמן סק״ד מחודש ד׳ בקצרה ובתשו׳ רשב״א עצמו שם כתב כן להדיא בביאור יותר וז״ל ועוד דאפי׳ שעבדם לו בפ׳ לא עשה ולא כלום שהשטרות אין גופן ממון ולא משתעבדי אגב קרקע כו׳ דאפי׳ את״ל דשעבוד כמכירה מ״מ אפי׳ לגבי מכירה צריך הוא למכתב ליה קני לך כו׳ וכאן לא כתב ראובן כן ולפי מ״ש ששעבוד ראובן מטלטלי אגב קרקע לא מעלה ולא מוריד לגבי שטרי חוב שיש לו על אחרים עכ״ל ומ״ש הרא״ש בתשוב׳ שם דמצינו מקום אחר חילוק בין מכירה לשעבוד דיותר בקל אדם משעבד נכסיו ממה שמכרם דקי״ל דאקני מועיל ומשתעבד נכסים שעתיד לקנות וא״י למכור נכסים שעתיד לקנות עכ״ל נלפע״ד דלא דמי דהתם כיון דהוא עצמו משועבד א״כ מיד שקנהו אח״כ משתעבד לו וכשמכרו אח״כ מכר דבר שאינו שלו משא״כ דשטר אין גופו ממון ומה בכך שמשעבד השטר וכי יכול לשעבד השעבוד הא השעבוד אינו נקנה עד שיכתוב לו קני לך שעבוד׳ דאית ביה וימסור לו השטר באופן שיהי׳ שלו לגמרי ואפי׳ ישעבד לו ויכתוב לו בפי׳ בשטר ששעבד לו השטר וכל שעבודו מ״מ אין שייך לומר שיחול השעבוד ע״ז רק כשמקנה לו כשעבוד בכתיבה קני לך כו׳ שמסלק עצמו לגמרי מן השעבוד ומקנהו לו בכתיבה זו וזכה זה במסירת השטר שהשטר שלו לגמרי מהיום משא״כ כשמשעבדו לו ודוק. מיהו דעת הטור והמחבר ושאר אחרונים לעיל סי׳ ס׳ סוף סעיף א׳ מוכח להדיא דשטרות משתעבד באגב וכן מוכח מדברי הבעה״ת והט״ו לקמן ריש סעיף ל״ד וכן מוכח עוד מדברי הבעה״ת והט״ו לקמן סי׳ קי״א סעיף כ״ב וסעיף כ״ג ושאר אחרונים ע״ש.
(כז) ולענין הלכת׳ – נקטינן כו׳. ולי נראה עיקר להכריע דאגב קרקע הוא כמסירה לחוד וכתיבה בעי וכ״כ בעה״ת שער נ״א ח״ג בשם יש מוכיחין דשטרא מיקני אג״ק והוא דכתב ליה קני לך הוא וכל שעבודה דאית ביה כו׳ ואע״פ שהבעה״ת שם חולק וס״ל כהרמב״ם והרי״ן מג״ש שהביא שם מ״מ נ״ל עיקר כמ״ש וכמו שאבאר אבל מה דמשמע מדברי הטור דאינו נקנה אג״ק כלל דאג״ק לא הוי כמסירה וכן משמע מתשובת הרא״ש כלל ע״ו סי׳ ג׳ וכן נראה להדיא דעת הרא״ש ספ״ק דמציעא שכתב אמאי דמשני התם בש״ס בששטר כתובה יוצא מתחת ידה וז״ל דאם איתא דזבינתא כתובה מאי בעי׳ גבה גביה לוקח הוא דהוי דשטר חוב אינה נקנה אלא בכתיבה ומסירה וא״ת וניחוש דלמא מקנייה אגב קרקע ונשאר׳ כתובתה בידה וי״ל דלא סמכו דעתייהו דלקוחות אם לא שתמסור הכתובה לידם ורב האי גאון ז״ל כתב מתוך קושיא זו דכי אמרינן כיון שהחזיק זה בקרקע. נקנה השטר בכל מקום שהוא היינו דוקא שטר מכירת קרקע עצמו אבל שטר אחר אינו נקנה אג״ק וכן כתב ר״ח דאותיות לא מיקנו באגב עכ״ל. ולא נהירא ליד בש״ס פ׳ המוכר הספינה (דף ע״ז ע״ב) מוכח להדיא דכל שטר מיקני באג״ק דאל״כ לא הוה פריך התם מידי וגם לא הוה ליה לשנויי אגב שאני דהא מטבע כו׳ אלא ה״ל לשנויי שאני שטר של אותו קרקע אלא ודאי אין חילוק דבאמת אין טעם לחלק דמה לי שטר של אותו קרקע או שטר אחר וכן הוא דעת כל הפוסקי׳ דכל שטר נקנה אג״ק וכן הוא בתוס׳ והרא״ש גופיה פ׳ הספינה ודברי הרא״ש ספ״ק דמציעא תמוהין לי וגם דבריו סותרין למ״ש בפ׳ הספי׳. וגם מ״ש הרא״ש בספ״ק דמציעא בשם ר״ח תמיה לי ולא ידעתי היכן מצא כן דברי ר״ח והיאך אפשר שיהי׳ ר״ח נגד הש״ס ואף שכ׳ הרא״ש פ׳ הספינה דברי ר״ח דאותיות לא מיקני באגב היינו באגב לחוד אלא בעי ג״כ כתיבה וכ״כ הבעל העיטור במאמר שלישי אגב ד׳ ח׳ ע״ב וז״ל ור״ח כתב דאגב כמסירה לחוד׳ היא ולא מקנו אלא בשטר עכ״ל וכ״כ ה׳ המגיד ס״פ ו׳ מה׳ מכיר׳ וז״ל רבינו חננאל ז״ל כתב שאינו עומד אגב אלא במקום מסירה לבד עכ״ל וכן נרא׳ להדיא מתשוב׳ הרמב״ן בשם ר״ח שהביא הבעה״ת שער נ״א סוף ח״ג ע״ש. וגם מ״ש הרא״ש בשם רב האי גאון לא מצאתי בשום ספר או בשום מחבר רק שראיתי בס׳ מקח וממכר לרב האי גאון שער י״ג דף ל״ה ע״א שכתב וז״ל והיכא שאדם כותב שטר מכר לחברו על שדה ובא הלוקח והחזיק בשדה נקנ׳ השטר בכ״מ שהוא דה״ל שטר מטלטלים שהן נקנין אג״ק כו׳ עכ״ל ואולי מכאן משמע ליה להרא״ש מדכתב כן גבי שטר של אותו קרקע ולא כתב כן בשטר אחר אלמא דס״ל לרב האי מתוך קושיא דספ״ק דמציעא דדוקא שטר של אותו קרקע ואי משום הא לא אריא דרב האי נקט כלשון הש״ס ומשמע דאין חילוק וכמ״ש ומ״מ זכינו לדין דדעת ר״ח כדעת היש מוכיחין שבבעל התרומות שהבאתי לעיל דאג״ק הוא כמסיר׳ אבל כתיבה בעי ואף ע״פ ששאר הפוסקים לא ס״ל הכי וגם הבעל העיטור שם כתב דלא נהירא ליה דעת ר״ח מדמשני אגב שאני דהא מטבע אינה נקנה בחליפין ונקנה באגב ש״מ דאגב ככתיבה ומסירה דמיא דמטבע נקנה באגב לחודיה עכ״ל מ״מ נ״ל עיקר כדברי ר״ח דלמה יהיה אג״ק ככתיבה ומסירה והלא המקשה היה סובר דאגב קנין גרוע הוא ולא עדיף משאר קניני׳ וא״כ נהי דמשני ליה אגב שאני היינו שטר דהתם שנכתב על שם הלוקח עצמו מתחלה ולא בעי כתיבה דהוי אגב במקום מסירה אבל שיהא אגב עומד במקום כתיבה זה לא נזכר בדברי התרצן כלל וכן נראה להדיא מדברי התוס׳ שם וכן מדברי הרא״ש שם דבין להמקשן ובין להתרצן לא הוי אגב אלא כמסירה וכתיבה בעי ע״ש ומה שהקשה הבעל העיטור מדמשני דהא מטבע כו׳ לא קשה מידי דהכא קאמר אגב קנין חשוב הוא טפי משאר קנינים דהכי נמי אשכחן דמטבע אינו נקנה בחליפין ואג״ק מיקני אבל לא שיהא דומה קנין דשטר לקנין דמטבע דהא מטבע נקנה במסירה לחוד ולכך נקנה ג״כ באג״ק לחוד דאג״ק היא כמסירה משא״כ שטר שאינו נקנה במסירה לחוד עד שיכתוב לו ג״כ. ועוד נ״ל דגם מה שכ׳ הרא״ש ושאר פוסקים לדעת הרי״ף דאג״ק היא ככתיבה ומסיר׳ אינו מוכרח לפע״ד אלא נלפע״ד דכמו שפירשו התוס׳ והרא״ש דברי הש״ס כן הוא דעת הרי״ף ולכך כ׳ ואע״ג דלא מיקניין במסירה אג״ק מיקנין דהא מטבע לא מיקני בחליפין ואג״ק מיקני כו׳ ור״ל ואע״ג דלא מיקניין במסיר׳ ובעינן קנין חשוב בשטרות מ״מ אג״ק מיקניין דאג״ק קנין חשוב הוא ולא קנין גרוע דהא כו׳. וגם מ״ש הב״י שהבעה״ת שער נ׳ הביא דעת הראב״ד כהרמב״ם וכתב ומ״מ מסיר׳ השטר יותר טוב כו׳ אני עיינתי שם בבעה״ת שער נ׳ ח״ד בשם הראב״ד ולא משמע שם אלא דאג״ק הוא כמסיר׳ ועל כן כתב אלא שמסירת השטר הוא שוה יותר מכל הדברים כו׳ אבל אה״נ דס״ל כרבינו חננאל והתוס׳ והרא״ש פ׳ הספינה והיש מוכיחין שבבעה״ת שהבאתי לעיל דכתיב׳ בעי וכן מ״ש ב״י שהרשב״א כתב בתשוב׳ אפשר דאגב עומד במקום כתיבה ומסיר׳ וכן דעת רוב המפרשים ז״ל ע״כ. (וכן הוא בתשו׳ רשב״א סי׳ תתצ״ד) נראה דאפשר קאמר אבל לא ס״ל כן להלכ׳ ואני מצאתי בתשו׳ רשב״א סי׳ תתקי״ד שכ׳ ז״ל וא״ת והרי שטרות איקרי נכסי והלכך זה שכתב ושעבד כל נכסיו מטלטלי אגב קרקע שטרותיו בכלל וקיימא לן דשטר נקנה בכתיבה ואגב כדאיתא פ׳ הספינה לא היא דאפי׳ את״ל דשעבוד כמכירה בשטרות מ״מ אפי׳ לגבי מכירה צריך הוא למכתב קני לך הוא וכל שעבודא דאית ביה כדאמר ר״פ בפ׳ הספינה וכן פסקו כל גדולי הפוסקים וכאן לא כתב לו כן עכ״ל ומביאו ב״י בקצרה לקמן סי׳ ק״ד מחודש ד׳ הרי להדיא דאגב אינו אלא במקום מסיר׳ וכתיבה בעי וכן עיקר הלכה למעשה. שוב ראיתי שגם בתשו׳ מהר״א ן׳ חיים סי׳ ע״ז מסכים לדינא כמ״ש וז״ל שם בדף ק״ד ריש ע״ג ואם אמרו שהשטרות ניקנים אג״ק היינו לענין דרך הקנאתו ושיהי׳ קנין אגב בו כמסיר׳ אבל מ״מ מה שצריך עוד לקני״ השטרות כדי שיועיל לגבות בו קני לך איהו וכל שעבודיה קנין אגב אינו מוציאו ידי כך ולא שום קנין בעולם וכיוצא בזה כ׳ הרא״ש וז״ל בתשו׳ כלל ע״ו סי׳ ב׳ ראובן נתן לדינה כו׳ דמ״ש הרי״ף דשטרות נקנית באגב היינו שהקנה לו שעבודא דאית ביה וכן דעת הרשב״א ז״ל ג״כ בתשו׳ עכ״ל ואע״פ שמ״ש וכיוצ׳ בזה כ׳ הרא״ש בתשו׳ כו׳ לית׳ דהרא״ש שם לא קאמר אלא דאמיר׳ בעי וכמ״ש הטור בשמו אבל כתיבה לא בעי וכמ״ש הרא״ש להדיא באותו כלל סי׳ ג׳ וכן פסק רי״ף דשטרות ניקנים באגב בלא כתיבה ומסיר׳ כו׳ וגם נראה מדברי מהר״א ן׳ חיים דאשתמיטתיה דברי הרמב״ם ושאר הרבה פוסקים דכתבו להדיא דאגב היא במקום כתיב׳ ומסירה שהרי לא הביאם שם כלל מ״מ מה שכ׳ בשם תשו׳ רשב״א ומה שכ׳ לדינא דכתיבה בעי נכון הוא וכמו שהוכחתי.
(כח) שטר שעדיין לא נכתב – משא״כ בשאר דברים דיכול להקנותן ולומר קנה אגבן פרה וטלית לכשאקנהו וכמ״ש בסי׳ ל״ז ובסי׳ ס״א דיכול להשתעבד מטלטלי בדאקני ע״ש עכ״ל סמ״ע ולא דק דפשיטא דא״י להקנות מה שיקנ׳ אח״כ כדאיתא בש״ס וכל הפוסקים ונתבאר לקמן סי׳ ר״ט והא דלעיל סי׳ ל״ז וס״א שעבוד שאני דיכול להשתעבד דאקני ולא להקנות כמבואר להדיא חילוק זה בש״ס וכל הפוסקים אלא כאן דשטר זה בא על הלוואה שהלוה כבר הוי אמינא דעדיף כן הוא בריב״ש שם בסי׳ ר״י ע״ש.
(כא) בלא – דכל שמקנה אג״ק דינו כקרקע דניקנית בכסף בשטר ובחזק׳ ומיהו אמיר׳ ע״פ צריך כדמסיק. סמ״ע:
(כב) באגב – וכתב הרא״ש בתשוב׳ דמ״מ משתעבד באגב. שם:
(כג) הראשונ׳ – והש״ך כתב דנ״ל עיקר להכריע דאג״ק הוי כמסיר׳ לחוד וכתיבה בעי ע״ש באורך:
(כד) שעדיין – משא״כ בשאר דברים יכול להקנות ולומר קנה אגבן פרה או טלית לכשאקנהו וכמ״ש בסי׳ ל״ז ובסימן פ״א דיכול להשתעבד מטלטלי בדאקני ע״ש עכ״ל הסמ״ע. והשיג עליו הש״ך וכתב דלא דק דפשיטא דא״י להקנות מה שיקנה אח״כ כמש״ל בסי׳ ר״ט והא דסימן ל״ז וס״א שעבוד שאני דיכול להשתעבד דאקני ולא להקנות כמבואר להדיא חילוק זה בש״ס וכל הפוסקים (גם הט״ז השיג על הסמ״ע בזה ע״ש):
(לד) והוא שיאמר – דבלא״ה אמרי׳ לצור ולצור כנ״ל:
(לה) וי״א – כמ״ש תוס׳ שם דוקא של אותה קרקע וראיה מדאמרי׳ בב״מ כ״א הב״ע בששטר כו׳ ואי איתא שמא הקנתה אג״ק וסברא הראשונה תי׳ דאשה אין לה קרקע כמש״ל סכ״ח דאין קנין כו׳ ועוד דלא שכיח ועתוס׳ דיבמות קטז א׳ ד״ה אותיות ורא״ש פ״ק דב״מ סוף סמ״ח וסמ״ט וס׳ האחרונה ס״ל דבכל אשה מיירי אף בגרושה ועתוס׳ דב״ב קמז ב׳ סד״ה המוכר:
(ליקוט) וי״א כו׳ – כ״כ הרא״ש ספ״ק דב״מ בשם רה״ג ור״ח אבל בב״ב שם מ׳ דדוקא באגב לחוד פליג אבל במקום מסירה הוא וא״צ מסירה וכ״מ בתוס׳ שם ועש״ך שהשיג על הרא״ש. אבל בתוס׳ דיבמות קט״ז א׳ ד״ה אותיות כו׳ כ׳ כדברי הרא״ש ומ״מ ש״פ כ׳ כדבריו כמ״ש בסה״ת וש״פ וכן עיקר דאל״כ מאי משני בב״ב שם אגב שאני מ״מ הא אף אגב לא מהני אלא דבמקום מסירה מהני ושם ל״צ כתיבה ועתוס׳ שם (ע״כ):
(לו) (ליקוט) ודוקא כו׳ – דהשטר הוא דשב״ל אף שההלואה הוא בעולם מלוה ע״פ הוא (ע״כ):
(לז) אבל לא יוכל – דמלוה ע״פ אין נקנה בכו״מ מדאמרי׳ בקדושין מ״ז ומ״ח במלוה בשטר במאי פליגי כו׳ ובמלוה ע״פ במאי פליגי כו׳ ש״מ דאין מלוה ע״פ נקנה בכו״מ ואמרי׳ בב״ב קמז למימרא דסבר ר״ן כו׳ ואי איתא הא איתא באג״ק ועבתוס׳ שם ע״ז ג׳ ד״ה רב פפא. ועוד כו׳:
בהג״ה: וי״א דשטר אינו נקנה באגב – נ״ב: הנה ראיות הפוסקים הללו הוא ממה דמשני בפ״ק דב״מ דאמר אביי בשטר כתובה יוצא מתח״י ולמה לא ניחוש דילמא מכרה באגב והובא ראיה זו בהרא״ש ובש״ך כאן. ולפעד״נ דאין זה ראיה לפי דעת בפוסקים דמחיל׳ לא מהני בתפיס שטרא והקשו ממוכר שט״ח לחברו וחזר ומחלו דמחול ותירצו דהתם אין השטר בידו רק ביד אחר. ולפי״ז י״ל דהרי תחלה אמרי׳ שם בש״ס ש״מ איתא לדשמואל דאמר המוכר שט״ח לחברו וחזר ומחלו מחול והיינו דיש לה מגו דמחלה ואביי דוח׳ אפי׳ תימא דליתא לדשמואל בששטר כתובה יוצא מתח״י. ולפי״ז י״ל דכוונת אביי באמת דמה״ט ליתא לדשמואל מכח דמחילה ל״מ בתפיס שטרא אפי׳ כשהוא ביד אחרים ולכך אינו מחול אבל כאן מיירי בששטר כתובה יוצא מתח״י ואז שפיריש לה מגו דתמחול ותחזור לה שטרא ובכה״ג ודאי איתא לדשמואל ומה בכך דמכרו באגב. והפוסקים שהביאו ראיה זו היינו או דס״ל דמחיל׳ בתפיס שטרא מהני או דס״ל כדעת הש״ך דאין הכונ׳ במגו דאי בעי מחיל רק הכוונה דפרוע גופא מחילה וא״כ אדרבא אם שטר כתובה יוצא מתח״י ל״מ מחילה א״כ ל״מ פרוע דאינה נקנה באגב ודוק היטב:
(ו) ולענין הלכתא כו׳ – עש״ך ס״ק כ״ז מ״ש לתמוה על שיטת רב האי גאון שהביא הרא״ש ז״ל וע׳ בתשובת חמדת שלמה סימן י״ב מ״ש בזה:
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עט״זש״ךבאר היטבביאור הגר״אחכמת שלמהפתחי תשובההכל
 
(יא) מִי שֶׁהוֹצִיא שְׁטַר, וְטוֹעֵן שֶׁחֲבֵרוֹ מְכָרוֹ לוֹ בִּכְתִיבָה וּמְסִירָה וְאָבַד מִמֶּנּוּ שְׁטַר הַמֶּכֶר, אֵינוֹ צָרִיךְ עֵדִים לְעִנְיַן קְנִיָּתוֹ, אֲבָל צָרִיךְ עֵדִים לְעִנְיַן תְּבִיעָתוֹ, שֶׁהֲרֵי הַנִּתְבָּע אוֹמֵר לוֹ: מִי יֹאמַר לִי שֶׁבַּעַל דְּבָרִים שֶׁלִּי כָּתַב וּמָסַר לְךָ. לְפִיכָךְ, רְאוּבֵן שֶׁהוֹצִיא שְׁטָר חוֹב שֶׁיֵּשׁ לְלֵוִי עַל שִׁמְעוֹן, וְטָעַן שֶׁלֵּוִי נְתָנוֹ לוֹ בִּכְתִיבָה וּמְסִירָה וְאָבַד הַשְּׁטָר שֶׁהִקְנָהוּ בּוֹ, אוֹ שֶׁטָּעַן שֶׁהִקְנָהוּ עַל גַּבֵּי קַרְקַע, הֲרֵי זֶה גּוֹבֶה אוֹתוֹ מִשִּׁמְעוֹן, אִם אֵין הַלּוֶֹה טוֹעֵן: מִי יֹאמַר שֶׁבַּעַל דְּבָרִים שֶׁלִּי כָתַב וּמָסַר לְךָ. וְאִם טוֹעֵן שִׁמְעוֹן שֶׁפָּרַע לְלֵוִי, וְאָמַר: יִשָּׁבַע לִי, יִשָּׁבַע לֵוִי לְשִׁמְעוֹן, וְאַחַר כָּךְ יִגְבֶּה רְאוּבֵן. וְאִם יֵשׁ רְאָיָה שֶׁמָּכַר וְלֹא רָצָה לִשָּׁבַע, חַיָּב לְשַׁלֵּם לִרְאוּבֵן. וְכֵן אִם הוֹדָה לוֹ שֶׁפְּרָעוֹ יְשַׁלֵּם לֵוִי לִרְאוּבֵן. מֵת מוֹכֵר, יוֹרְשָׁיו נִשְׁבָּעִים שְׁבוּעַת הַיּוֹרְשִׁים, וְנוֹטֵל לוֹקֵחַ. וְאִם לֹא רָצוּ לִשָּׁבַע, מְשַׁלְּמִין לַלּוֹקֵחַ. טָעַן לֵוִי שֶׁלֹּא מָכַר וְלֹא נָתַן שְׁטָר זֶה, נִשְׁבָּע הֶסֵת וְנִפְטָר. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁגַּם לְעִנְיַן קְנִיָּתוֹ אֵינוֹ נֶאֱמָן. {הַגָּה: וְכֵן נִרְאֶה לִי עִקָּר לְעִנְיַן הִלְכְתָא. וְאִם הָיָה הַשְּׁטָר מֻנָּח תַּחַת יַד שָׁלִישׁ, אַף עַל גַּב דְּנֶאֱמָן נֶגֶד הַמּוֹכֵר שֶׁעֲשָׂאוֹ שָׁלִישׁ, מִכָּל מָקוֹם אֵינוֹ נֶאֱמָן נֶגֶד הַנִּתְבָּע, וְאֵין הַלּוֹקֵחַ יָכוֹל לִגְבּוֹת בִּשְׁטָר זֶה בְּלֹא כְּתִיבָה וּמְסִירָה (נִמּוּקֵי יוֹסֵף סוֹף ב״ב).}
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עט״זש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
רמב״ם מכירה ו׳:י״א, רמב״ם מלוה ולווה ד׳:ז׳
(יב) {יב} ומה שכתב לפיכך ראובן שהיה מוציא ש״ח שיש ללוי על שמעון וכו׳ הם דברי הרמב״ם בפי״ו מה׳ מלוה ותיבת לפיכך הוא תוספת שהוסיף רבינו על דברי הרמב״ם לקשר בין דבריו בפ״ו מה׳ מכירה לדבריו בפי״ו מה׳ מלוה.
ומה שכתב הרי זה גובה בו הוא דוקא כשאין הלוה טוען מי לימא לי שבעל דברים דידי כתב ומסר לך ואף ע״פ שהמלוה טוען שלא מכרו אין חוששין לדבריו:
ומה שכתב או שהקנהו לו על גב הקרקע הרמב״ם לטעמיה דס״ל כהרי״ף דאותיות נקנות באגב:
וז״ל נמק״י בסוף בתרא אם צריך להביא ראיה על הכתיבה או על האגב ביררו המפרשים שאין תפיסתו ראיה על הכתיבה ולא על האגב וה״ה אם טען שנתנו לו במתנת שכיב מרע צריך להביא ראיה:
ומה שכתב טען שמעון שפרע וכו׳ כ׳ ה״ה זה נראה פשוט וכ״כ הר״י אלברצלוני וזה דעת הגאונים ואם יש ראיה שמכר ולא רצה לישבע אף ע״פ שלא הודה שנפרע חייב לשלם ללוקח וכ״כ בעיטור. עוד כתב שם שאם מת מוכר יורשיו נשבעים שבועת היורשין ונוטל לוקח ואם לא רצו לישבע משלמין ללוקח עכ״ל.
ועל מ״ש הודה לוי שפרע וכו׳ כ׳ פי׳ דין זה הוא אפילו בשיש עדים לראובן מהקניה שהרי לוי היה יכול למחול החוב. ומגו דאי בעי מצי מחיל כי אמר פרוע הוא נאמן וכ״כ קצת מפרשים. וי״א דכי אמר שטר פרוע הרי הוא כמוחלו עכשיו ואין לך מחילה גדולה מזו. וכ׳ עוד שנ״ל שישלם לוי לראובן כל מה שכתוב בשטר ואפילו כתוב בו אלף ומכרו במנה משלם לו אלף כדין מוחל שכתב הרמב״ם פ״ז מה׳ חובל ומזיק. ועל מ״ש נשבע היסת ונפטר כתב מפני שאע״פ שא״צ להביא ראיה ה״מ לענין גוף השטר אבל להוציא מתחת ידי המוכר ודאי צריך להביא ראיה עכ״ל ה״ה ובטעם דין זה דנשבע היסת ונפטר נ״ל דשבועה זו שנשבע שמעון הוא כדי לפטור עצמו מלוי דומה דין זה לדין הנזכר בפי״ד בשם הוראת רבותיו שאפילו היה השטר יוצא מתחת יד אחר וכו׳ נשבע היסת ונפטר:
ומה שכתב אבל ר״ח כ׳ שצריך להביא ראיה ה״ה כ׳ בפרקים הנזכרים שכן דעת הרמב״ן והרשב״א ושכן עיקר. וז״ל הרשב״א בתשובה ח״ג סימן ע״ב אינו נאמן לומר שנתנו לו בכתיבה ומסירה דלעולם צריך להביא ראיה על הכתיבה ואפילו לרבא דאמר בפ׳ ג״פ (בבא בתרא קעג.) דא״צ להביא ראיה על המסירה וכן מוכח בפרק זה בורר (סנהדרין לא:-לב.) גבי ההיא סבתא דנפק שטרא מתותי ידה בבית דין דרב נחמן וכו׳ וכן אינו נאמן לומר במתנת ש״מ נתנו לו כדמוכח בפרק הכותב (כתובות פה.) בעובדא דמלוגא דשטרי עכ״ל:
ומה שכתב רבינו וכן דעת א״א הרא״ש ז״ל לענין שצריך להביא ראיה כן נראה מדבריו פ׳ ג״פ:
כתב נ״י בסוף בתרא שליש שהוציא שטר מידו ואמר שבעליו נתנו לאחרים בכתיבה ומסירה י״א שהוא נאמן ונראין הדברים שהוא כן לגבי בעל דבר דהא הימניה ואיכא נמי מגו דאי בעי קלייה אבל לגבותו מהלוה ליתנהו להני טעמי ואינו נאמן אפילו כלפי בעליו לומר שהוא לעצמו וכן דעת הרשב״א והרא״ה והריטב״א אע״פ שהרמב״ן כתב שאפילו לעצמו נאמן כלפי בעליו עכ״ל:
כתב בעל התרומות בשער נ״א שאם מכר ש״ח וכתב ולא מסר לו או איפכא ויש ביניהם דברים ומעות שהרי א״ל שהוא מוכר לו כל דמי החוב ולא קנהו וחזר בו המוכר י״א שבכל דבר שהוא פטור אין מוסרין אותו למי שפרע שהרי אין לו להחזיר מעות המקח וכדלעיל דניחא ליה לצור ואין בו משום אונאה וכדלעיל ואף על פי שאין ברור אצלנו כמ״ש למעלה עכ״ל:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(יב) טען לוי שלא מכר כו׳ ל׳ ב״י ובטעם דין וה דנשבע היסת ונפטר נ״ל דשבועה ז״ל שנשבע שמעון הוא כדי לפטור את עצמו מלוי ודומה דין זה לדין הנזכר בפי״ד בשם הוראת רבותיו שאפילו היה השטר יוצא (פי׳ וכ״ש כשאינו יוצא אלא נאבד אלא שעדיין בתוך זמנו וכמ״ש הרמב״ם שם בהדיא) מתחת ידי אחר וכו׳ ונשבע היסת ונפטר עכ״ל ב״י ודעת רבותיו הביא רבינו לעיל ס״ס מ״א ועיין בכ״מ דפי׳ שם בפי״ד דמלוה דהרמב״ם בשם רבותיו בהוראה זו דמיירי דאותו אחר שיוצא השטר מתחת ידו טוען ואומר שטר זה מצאתי ואיני יודע מה טיבו ע״ש וכתבתי ל׳ לעיל בסמ״א ס״י ולפ״ו אין להב״י ראיה לדין של כאן משם די״ל דדוקא התם נשבע ונפטר כיון דהאחר מודה שאינו שלו וא״י מה טיבו משא״כ הכא דטוען אותו האחר אני קניתיהו ולוי טוען שלי הוא עדיין וכ״ש להמ״מ דפירשו דמיירי דהאחר טוען שנמצא בשוק וכנ״ל דאתרע בנפילה די״ל דמש״ה דוקא קאמר דנשבע הלוה ומפטר משא״כ כאן דאין ריעותא דנפילה וצ״ל דכוונת הב״י הוא מדמסיק (רבינו בסי׳ מ״א על דברי) הרמב״ם וכתב ז״ל אבל אם הפקידו המלוה אצל אחר כו׳ אין הלוה נאמן כו׳ ע״ש דמשמע מדבריו דכל שאין הטוען ואותו האחר מודים להדדי שהוא של זה שהפקידו בידו ה״ז הלוה נשבע ונפטר וה״ה בזה דאינן מודים אהדדי וק״ל. אלא אי קשיא הא קשיא דהב״י פירש דשבועה זו קאי אשמעון ומיירי דלוי אינו מודה שנפרע משמעון אלא שטוען ששטר זה הוא עדיין שלו ומידו נפל או שהפקידו בידו דראובן ובא הוא לאפקועי משמעון וכ״כ בפי״ו דמלוה בכ״מ בהדיא ע״ש וזהו דלא כמ״ש המ״מ שם דמשמע מדבריו דנשבע היסת ונפטר קאי אלוי דנשבע ופוטר נפשו מראובן התובעו וכמ״ש בפרישה ותימה שהב״י בעצמו כתב לפני זה פירושו דהמ״מ על הא דנשבע היסת ונפטר וכתב ז״ל ואע״ג דא״צ להביא ראיה כו׳ עד אבל להוציא מתחת ידי המוכר כו׳ ע״ש דמינה משמע דפי׳ דלוי נשבע ונפטר ואיך כתב עליו הב״י מיד דנראה פי׳ דשמעון נשבע ונפטר וכנ״ל והו״ל לכתוב הדברים בל׳ פלוגתא ולגלות לנו למה לא פי׳ כדברי המ״מ וגם לכאורה אין פירושו נראה דלפירושו העיקר חסר מהספר ועוד לפי׳ למה לא הזכיר דין ראובן עם לוי בזה שטוען שלא מכר ולא נתן ונראה שנדחק הב״י לפירוש זה משום דקשיא ליה כיון דאפילו להרמב״ם כל שבא להוציא ממון צריך להביא ראיה שבא השטר לידו בכתיבה ומסירה כמש״ל בסמוך דאינו יכול להוציא ממון בלי ראיה אפילו משמעון אע״פ שנכתב הש״ח עליו ק״ו שאינו יכול להוציא מלוי שאין לו עליו אלא תביעה בע״פ איך שמכר או נתנו לו וא״כ למה כתב שנשבע לוי שלא מכרו לו יאמר ליה לוי תביא ראיה שמכרתי לך בכתיבה ובמסירה ואשלם לך. וא״ל דהשבועה בא לפוטרו ממה שטוען עליו להחזיר לו דמי הקנין שנתן לו דהא מזה לא איירי הרמב״ם בכאן אלא מטענת ראובן שבא לגבות כפי משמעות שטרו משמעון או מלוי ועוד דאפי׳ על דמי קניינו יפטר משבועה כיון דאיכא ריעותא מוכחת לפנינו דשקורי קא משקר מדלית ליה שטר. מכר ועוד תינח בטוען אתה מכרתו לי אבל אם טוען אתה נתת אותו לי במתנה והוא כופר דאין לו טענה עליו שיחזיר לו דמיו למה יצטרך לוי לישבע ואף שלוי אינו יכול להוציא מידו השטר חוב דזה נאמן לדעת הרמב״ם לענין זה אומר אתה נתת לי בכתיבה ומסירה מ״מ גם לוי לא יצטרך לישבע על שלא נתנו לו וכיון דלענין דין טענת נתינה צ״ל דקאי אשמעון ה״ה לענין טענת לא מכרתיהו לך כן נ״ל שהוא דעת ב״י אלא שצ״ע דבכ״מ הביא מ״ש המ״מ עוד שם דמ״ש הרמב״ם דאם מודה לוי שנפרע דצריך לשלם לראובן היינו דמי כל השטר כו׳ וסתר הכ״מ דבריו מכח פירושו דפירש הוא אמ״ש הרמב״ם נשבע היסת ונפטר דר״ל דשמעון נשבע ליפטר מלוי ע״ש ואיך סתר דברי המ״מ בפירוש דלא פירשו המ״מ כן. לכן נלע״ד דהב״י ס״ל דגם המ״מ מעולם לא עלתה על דעתו לפרש דהך סיפא דהרמב״ם דטען לוי שלא מכר כו׳ מיירי בהודה שנפרע ושנשבע נגד ראובן ויפטור דבכה״ג א״צ לוי לישבע נגד ראובן וכמ״ש אלא איירי באינו מודה בפירעון ונשבע שמעון נגדו וכמ״ש הב״י והכ״מ הנ״ל ומ״ש יראה לי שדעתו שכשאמר לוי שפרוע כו׳ ה״ק מהך סיפא שמעינן דבמציעתא כשמודה לוי שנפרע כדינו הוא משלם לוי לראובן כל מה שבשטר וכדין מוכר או נותן ונותן לחבירו ומחלו לו אח״כ דס״ל להרמב״ם דצריך לשלם לו המוחל כל דמי השטר דאי ס״ד דא״צ לשלם אלא הדמים שנתן לו מטעם דאין אני מאמינים לו במה שאומר ראובן שמכר לו קודם הפרעון אלא אמרינן דנפרע לו משמעון קודם (ואינו דומה למחילה שמחל לו בודאי אחר המכירה) א״כ למה קתני במציעתא דבהודה שנפרע דישלם לוי לראובן גם בנתינה הא בנתינה לא קיבל לוי מראובן שום מעות וא״ל דמציעתא לא איירי בנתינה דהא מציעתא דומיא דסיפא קתני מה סיפא מיירי במכירה ונתינה מציעתא נמי איירי במכירה ונתינה וע״ז כתב המ״מ ז״ל אלא שיש לדחות דמ״ש בסיפא ולא נתן היינו לא נתן כך באחריות א״נ לא נתן ואח״כ נפרע אלא נפרע קודם שנתן ור״ל יש לדחות הוכחה זו ולומר דמ״ש הרמב״ם בטוען שלא מכר כו׳ אינו ר״ל ששמעון ישבע אלא ר״ל שלוי ישבע ויפטר משמעון אף שהודה שנפרע משמעון ומה שטוען שלא נתן אינו ר״ל שלא נתן כלל אלא שנתנו לו שלא באחריות ר״ל דאף אם יקבל פרעון משמעון לא יצטרך לשלם לראובן דמי השטר. א״נ אף שמודה שקיבל עליו אחריות בזו מיירי שטוען שקבל הפרעון קודם הנתינה ואז לא חל הנתינה והאחריות שלו מעולם והמציעתא מיירי שהודה בתרווייהו שקיבל עליו אחריות המתנה וגם הפרעון היה אחר הנתינה ומש״ה צריך לשלם לו שם כל דמי השטר. אבל מסתמא אין מאמינין לראובן לומר שהפרעון היה אחר הנתינה. ומסיק המ״מ וכתב ומ״מ עיקר הדין נ״ל כמ״ש דסיפא מיירי כשטוען שלא מכר ולא נתן כלל ודומיא דהכא מיירי במציעתא בהודה שמכר או נתן סתם ואפ״ה חייב לשלם וא״נ לומר שנפרע קודם שנתן ומה שכתב עוד הרב המגיד וז״ל ומ״ש נשבע היסת ונפטר הוא מפני שאף על פי שאינו צריך כו׳ פי׳ מ״ש הרמב״ם סתם ששמעון נשבע היסת ונפטר מלוי ולא הזכיר מה דינו של לוי או שמעון נגד ראובן ומשמע דאין לראובן כלום לא על שמעון ולא על לוי היינו משום דפשוט הוא דאין ראובן יכול להוציא כלום מלוי דעליו הראיה כנ״ל ביאור דברי המ״מ. אבל גם הוא מודה דנשבע היסת אשמעון קאי ולא אלוי. א״נ י״ל דלפי הדיחוי שכתב המ״מ דהרמב״ם מיירי בסיפא בטוען שלא נתן באחריות א״נ שנפרע ואח״כ נתן ולפ״ז נשבע ונפטר קאי אלוי דצריך לישבע על טענתו שלא נתן לו ואח״כ נפרע אלא נפרע ואח״כ נתן או נפרע ואח״כ מכרו נפטר מלשלם דמי כל השטר אלא מחזיר לו הדמים שקבל ממנו דהשתא ליכא לאקשויי למה יצטרך לוי לשבועה זו כל זמן דלא מייתי ראובן ראיה די״ל דמאחר דלוי מודה לו דמכרו או נתנו אלא שאמר שנפרע משמעון קודם לכן צריך לשבועת טענתו זו ודוקא לפי מ״ש תחילה דלא נתן ר״ל לא נתן לגמרי והוא העיקר בעיני המ״מ ולפי אותו הפירוש יבוארו דברי הרמב״ם כמו שפירשו ב״י דנשבע ונפטר קאי אשמעון והכ״מ תפס ג״כ דרך פירוש הראשון לעיקר ואפ״ה השיג עליו וס״ל דאין להוכיח מסיפא למציעתא וזהו שמסיק (במ״מ) [בכ״מ] וכתב שם ז״ל מאחר שרבינו לא הזכיר נתינה אצל הודה לו כו׳ וכולה חדא השגה היא בכ״מ וה״ק כיון דסיפא מיירי בלא הודה א״כ ליכא למידק מיניה טעמא דטען דלא נתן הא הודה שנתן חייב כיון שמודה שנפרע כו׳ דהא מיירי באינו מודה שנפרע אלא שדעת המ״מ למידק שמסיפא נשמע למציעתא ע״ז כתב ועוד מאחר שרבינו כו׳ ור״ל כיון דלא כתבו הרמב״ם בהדיא במציעתא אין כח בידינו לדייק ולבנות דין זה ולומר דמסיפא נשמע למציעתא וק״ל. וא״ת הרי יש להוכיח מריש דברי הרמב״ם דמיירי במציעתא ג״כ במתנה שהרי מתחיל וכתב וז״ל ראובן שהוציא כו׳ וטוען שלוי נתנו לו כו׳ הרי בהדיא שפי׳ שראובן טוען שנתנו לו וע״ז קאי ג״כ המציעתא ואדרבה מסירה לא נזכר כלל מתחלה בדברי הרמב״ם. וי״ל דאינו מוכרח לומר דהאי ונתנו ל׳ מתנה הוא דאיכא למימר דר״ל ונתנו לו אחר המכירה בכתיבה ומסירה מ״מ אפשר דהמ״מ סמך אל׳ ונתנו הנזכר ברישא ולאו מסיפא לחוד דייק ודוק. נדחקתי בישוב זה דהב״י והכ״מ כדי לגול מעליו התמיהות הגדולות הנ״ל שראה דברי המ״מ לפניו ונכנס בפירוש דחוק ורחוק וגם סותר לקצת דברי המ״מ ע״פ פירושו דנפשו שלא הסכים עליו המ״מ וכנ״ל ודוק. ואף שמצינו שכתב הג״מ בשם מהר״ם וז״ל ראובן תבע לשמעון אתה תקעת לי כפך ליתן לי מתנה ושמעון כופר ואומר מעולם לא נתתי לך ת״כ שפטור שמעון בלא שבועה מאחר שאפילו לפי דבריו דראובן לא נתחייב לו כלל כ״א ת״כ והב״ד יזכיר לראובן עונש הת״כ וסגי בהכי ע״כ ליכא למידק מיניה דאל״ה משביעים היסת גם על טענת מתנה כ״ש הכא שיש קצת רגלים לדבר שנתן או מכר לו מאחר שהשטר יוצא מתחת ידו דאיכא למדחי ולומר דשאני בכל שבועת היסת דאין כאן ריעותא בטענת התובע להכי אמרינן ליה אי לאו דחייב לו היאך היה מעיז לתובעו במה שלא נתחייב לו ומש״ה רמו רבנן שבועת היסת אהנתבע וכמ״ש בסע״ה ופ״ז משא״כ בטענת בעל השטר הלזה דאיכא כאן ריעותא בטענתו כיון שאין בידו שטר הקנין וכמ״ש לפני זה בס״י בשם ר״י ואף שהרמב״ם פליג אהאי סברא מ״מ כיון שמועיל האי ריעותא שאין בידו שטר לדעת ר״י והרא״ש אפילו להוציא גוף השטר מתחת יד זה המוציאו ק״ו שתועיל זה הריעותא להרמב״ם ורבו ז״ל לפחות להחזיק ולפטור המלוה מטענת בעל השטר בלא שבועה. ועוד שהרמב״ם עצמו מודה שלענין שבועה א״נ. ועוד דכאן ליכא חזקה דאין אדם תובע לחבירו ואין לו עליו כלום דאיכא למימר דסמך אשטר שבידו שמודה על טענתו קצת. גם יוכל להיות שהאמת אתו שנתן לו השטר במתנה אבל לא נתנה בכתיבה ומסירה וא״כ בדין יש לפטור לוי מטענת ראובן בלא שבועה:
וכן דעת א״א הרא״ש ז״ל לשון ב״י לענין שצריך להביא ראיה כ״נ מדבריו פג״פ ע״כ כלומר שבג״פ כתב שצריך לה״ר אבל הא דאין נקנין אגב נלמד מדבריו במקום אחר ולא בפ׳ ג״פ אבל מ״מ מש״ר וכ״כ א״א ודאי קאי אתרווייהו. ונלע״ד דל״ד כשיש טענת ברי נגדו דהיינו כשהמלוה טוען לא מכרתי הוא דס״ל להרא״ש דצריך לה״ר אלא גם בטענת שמא כגון שמת המלוה ונמצא א׳ משטרותיו ביד אחר ואמר שהמלוה בחייו הקנה לו זה השטר בכתיבה ומסירה והיורשים אומרים מי יימר דהקנה לך זה השטר בכתיבה ומסירה אע״פ שזה המחזיק השטר טוען ברי והם טוענים שמא מ״מ מדאיכא ריעותא בטענת המחזיק אין שומעין לטענת ברי שלו וראיה לזה מדכתב הרמב״ן והרשב״א (דס״ל כסברת ר״י והרא״ש בס״י) דהא דקתני בברייתא בפג״פ א׳ מן האחין שהיה יוצא ש״ח מתחת ידו עליו להביא ראיה דייק מיניה רבא דוקא אחין צריכים ראיה משום דאחין שמטי אהדדי אבל אחרים לא אתיא דלא כהלכתא (כמ״ש המ״מ בשמם פ״ט מהלכות נחלות והביאו גם הב״י לעיל בס״ס ס״ב ע״ש) וק׳ מאי דוחקייהו לומר דהברייתא אתיא דלא כהלכתא הו״ל לתרץ ולומר דלהכי קתני אחין משום דבאחין אפילו נגד טענת שמא אין האחין נאמנין כיון דשמטי אהדדי משא״כ באחרים דנאמן נגד טענת שמא אלא לאו ש״מ דאפילו באחר א״צ נגד טענת שמא ודוק:
(יב) לפיכך ראובן שהוציא שט״ח כו׳ דברים הללו כתבם הרמב״ם פי״ו מהל׳ מלוה ותיבת לפיכך אינה שם ותיבה נוספת היא שהוסיף רבינו על דברי הרמב״ם לקשר דבריו שכתב תחלה שהם בפ״ז מהלכות מכירה בדבריו אלו שהם בפי״ו מהל׳ מלוה כ״כ ב״י ומ״ו ר״ש:
או שהקנה לו אג״ק הרמב״ם לטעמיה וכמ״ש:
ה״ז גובה בו כו׳ ר״ל אם הלוה רוצה לפרוע לו ואפילו אם המלוה טוען שלא מכרו אין חוששין לדבריו אבל אם הלוה טוען ואומר מי לימא לי שבע״ד דידי כתב ומסר לך ודאי צריך עדים כמ״ש לפני זה וכ״כ המ״מ שם:
ישבע לוי ואח״כ כו׳ ואע״ג דהרמב״ם כתב בפי״ד ממלוה בשם רבותיו דכשאין השט״ח יוצא מת״י דשכנגדו נשבע ונפטר התם מיירי דאותו האחר שהשטר יוצא מת״י אומר שמצאו בשוק והלוה טוען ממני נפל דאיכא ריעותא דנפילה וכ״כ המ״מ שם בהדיא וכתבתי ל׳ לעיל סמ״א ס״י ע״ש אלא שהכ״מ ביאר שם בע״א ועמ״ש בסמוך על מ״ש נשבע היסת ונפטר:
ומ״ש הרמב״ם הודה לוי שפרע ישלם כו׳ ה״ה אם לא הודה ואינו רוצה לישבע נמי מביא זה עדי מסירה וחייב לשלם לו וכמש״ר בסמוך בסי״ד והודה לרבותא נקט דאף שיש לראובן עדי קנין נאמן לוי להודות שהוא פרוע ולפטור לשמעון מהשבועה שפרע לו ולא אמרינן דילמא ניחא ליה לראובן לגבות מהלוה ולא ממנו ואיך יחוב בהודאתו לראובן קמ״ל דאפ״ה נאמן והטעם שהרי לוי היה יכול למחול החוב ונאמן לומר פרוע הוא במגו דמחיל ועוד דכי אמר שטר פרוע הוא הרי הוא כמוחל עכשיו דאין לך מחילה גדולה מזו (משא״כ אם לא הודה ואינו רוצה לישבע דצריך שמעון לישבע תחלה שפרעו ואח״כ יפרע לוי אם אינו רוצה לישבע) וכ״כ המ״מ שם ומ״ש דבאומר שפרעו אין לך מחילה גדולה מזו הוינו דוקא בזה שהשט״ח אינו בידו משא״כ כשהשטרות בידו היכא דחב לאחרים וכמש״ר לעיל ר״ס מ״ו דבאימר שטר אמנה או פרוע הוא אינו נאמן היכא דחב לאחרים אף דאם מחל הוה מחול וכמ״ש שם ע״ש. וכתב עוד המ״מ ונראה לי שישלם לוי לראובן כל מה שכתוב בשטר ואפי׳ כתוב בו אלף זהובים ומכרה במנה משלם אלף כדין מוחל והוכיח זה שם ובדרישה כתבתי מזה ועמ״ש שם וגם לקמן סעיף ל״א ול״ב:
טען לוי שלא מכר לו ולא נתן לו פירוש אאחר שהודה לוי שפרעו שמעון קאי וקאמר שאם אינו רוצה לשלם לראובן כי טוען שלא מכר ולא נתן לו השטר נשבע לוי היסת כנגד ראובן ונפטר לוי ממנו וא״צ לשלם לו כלום כן משמע מל׳ המ״מ ועד״ר וכתב עוד אע״פ שכתב הרמב״ם שאין צריך להביא ראיה נגד המוכר אע״פ שאמר שלא מכרו לו ה״מ היכא שבא המוכר למחות בידו להוציא מהלוה אבל כשבא הלוקח להוציא מתחת יד המוכר צריך להביא ראיה עכ״ל. וב״י פי׳ דקאי אכשלא הודה לוי שנפרע ובא לוי להוציא משמעון באמרו שלא מכרו ולא נתנו לראובן והשט״ח הוא שלו חלא שהפקידו ביד ראובן ושמעון טוען כבר פרעתי לך ולקחתי השטר בידי וממני נפל לאחר שפרעתי ומצאו ראובן בזה פסק הרמב״ם דנשבע שמעון ונפטר מלוי ומטעם שכתבתי לעיל ועד״ר:
(יב) {יב} ומ״ש טען לוי שלא מכר ולא נתן לו שטר זה נשבע היסת ונפטר. כתב ה׳ המגיד וז״ל מ״ש רבינו נשבע היסת ונפטר הוא מפני שאף ע״פ שא״צ להביא ראיה ה״מ לענין גוף השטר אבל להוציא מתחת ידי המוכר ודאי צריך להביא ראיה עכ״ל מבואר מלשונו דבא לבאר מפני מה נשבע לוי כנגד ראובן שלא מכר לו ונפטר הלא אין ראובן צריך להביא ראיה כנגד המוכר לענין הקנייה דכיון שהשטר ביד ראובן נאמן לומר שמכר לו לוי ותירץ ה״מ לענין גוף השטר כשבא לוי להוציא השטר מיד ראובן התם הוא דראובן נאמן מטעם המע״ה אבל כשבא ראובן להוציא מיד לוי מודה שפרע לו שמעון ומעולם לא מכר לראובן התם ודאי צריך ראובן להביא ראיה ואם לא הביא ראיה נשבע לוי היסת ונפטר אבל ב״י הבין דברי הרמב״ם שכך אמר טען לוי שלא מכר וכו׳ ובא להוציא מיד שמעון דלא הודה לשמעון שפרע לו ושמעון טען שפרע ללוי ה״ז נשבע שמעון היסת ונפטר מלוי דכיון שאין השטר ביד לוי נאמן הלוה בשבועה כמו שהורו רבותיו של הרמב״ם הביאו רבינו בסימן מ״א סעיף ט״ו ולא דמי להיכא שמודה לוי שמכר השטר לראובן אלא דטען דלא פרע לו שמעון דנשבע לוי לשמעון ואח״כ גובה ראובן ואע״ג דאין השטר ביד לוי שאני התם כיון דלוי מודה דמכר השטר לראובן הוה ליה ראובן הבא בכח לוי וכאילו היה השטר ביד לוי ונשבע אצל שטרו אבל עכשיו שלוי טוען שלא מכר לראובן ומכחיש לראובן א״כ ליכא למימר דהוה ליה כאילו היה השטר ביד לוי ולכן נשבע שמעון כנגד לוי ונפטר ומ״מ תימה מאי דוחקיה דב״י שמפרש דברי הרמב״ם דלא כמשמען הלא משמעות פשוטן הוא כמו שהבין ה׳ המגיד דמאמר טען לוי שלא מכר ולא נתן שטר זה נשבע היסת ונפטר משמעו דלוי הטוען נשבע שכדבריו כך הוא ונפטר מראובן אע״פ שהודה שפרע לו שמעון והא דקאמר טען לוי וכו׳ קאי אהודה לו שפרע וכו׳ שכתב בסמוך קודם בבא זו ונראה ודאי דמודה ב״י דכך הוא פי׳ דברי הרמב״ם שהבין כמו ה״ה אלא כוונתו להורות דגם זה בכלל דבריו דבבא זו דטען לוי שלא מכר קאי לשתי הבבות הקודמות דבין שלא הודה לוי שפרע לו שמעון כמ״ש תחילה טען שמעון שפרע ללוי ואמר ישבע לי ישבע לוי וכו׳ ובין שהודה לו שפרע בכל ענין אם טען לוי שלא מכר וכו׳ נשבע היסת ונפטר דבדלא הודה לוי לשמעון אם כן לוי טוען ממני נפל השטר ומצאו ראובן ושמעון טוען פרעתי ללוי וממני נפל ומצאו ראובן וראובן טוען שקנאו מלוי הרי זה נשבע שמעון שפרע ללוי ולוי נשבע לראובן שלא מכר לו וכל אחד נפטר מטענת חבירו שטען עליו ואם הודה לוי שפרע לו שמעון אלא טען שלא מכר לראובן נשבע לוי כנגד ראובן ונפטר:
רמב״ם מכירה ו׳:י״א, רמב״ם מלוה ולווה ד׳:ז׳
(כג) ת) ג״ז בשם הרמב״ם בפט״ו מהלכות מלוה כמימרא דרבא דא״צ להביא ראיה שם דף קע״ג ע״א קאי נמי לענין המוכר אם הוא מכחישו
(כד) א) שם ושם
(כה) ב) ה״ה שם וכ״כ הב״י וסיים ואף ע״פ שהמלוה טוען שלא מכרו אין חוששין לדבריו
(כו) ג) שם ברמב״ם
(כז) ד) ה״ה שם בשם העיטור
(כח) ה) רמב״ם שם
(כט) ו) כתב ה״ה שנ״ל לא לבד מה שנתן בעדו אלא כל דמי שויו וביאר הסמ״ע ואם אין לו לשלם יפסיד לוקח
(ל) ז) ג״ז ה״ה שם בשם העיטור
(לא) ח) רמב״ם שם
(לב) פי׳ ואתה חייב לי ומשלם לי ושמעון טוען אני כבר פרעתי לך ולקחתי השטר מידך ונפל ממני ומצאו ראובן אזי נשבע שמעון ונפטר מלוי ומראובן כן פי׳ הכ״מ וב״י
(לג) ט) טור בשם ר״ח והרא״ש בפסקיו אפלוגתא דרשב״ג ורבי ב״ב דף קס״ט ע״ב
(כח) לענין קנייתו – פי׳ כנגד בעל השטר שיאמר לא מכרתיהו לך בכתיבה ומסירה או לא מכרתיהו לך כלל אלא הפקדתיהו בידך או ממני נפל ומצאתיהו החזירהו לי אלא זה דהשטר בידו נאמן נגדו לו׳ מכרתיהו לי בכתיבה ומסירה:
(כט) אבל צריך עדים לענין תביעתו – הטעם שכיון שבא להוציא מחבירו עליו הראייה:
(ל) ואם יש ראייה שמכר כו׳ – פירוש שמכר לו בכתיבה ומסירה אבל אם אין ראייה אינו נאמן ראובן נגד לוי כיון שבא להוציא מידו וכמ״ש:
(לא) חייב לשלם לראובן – המ״מ מוכיח וכתב דחייב לשלם כל דמי השטר ולא סגי כשמחזיר ליתן לו מה שנתן לו בעדו ועד״ר:
(לב) וכן אם הודה לוי שפרעו כו׳ – ואם אין לו לשלם אזי יפסיד הלוקח וכן הדין בסעיף ט״ו במ״ש בהג״ה והמוכר צריך לשלם וכ״כ ב״י וד״מ י״ד בהדי׳ ואם אמר המוכר טעיתי בחשבון יש בו פלוגתא אם נאמן ד״מ שם:
(לג) טען לוי שלא מכר כו׳ – משמעות הל׳ הוא שלוי טוען כן נגד ראובן ואו׳ אמת הוא שנפרעתי משמעון ואפ״ה אין לי ליתן לך כלום כי לא מכרתי לך כלום וקאמר דישבע לוי על טענתו שהוא כן ונפטר אבל הב״י והכ״מ לא פירשוהו כן אלא פירשוהו דמיירי שלוי טען עם שמעון ואמר לו אני לא מכרתי שטר זה לראובן ואתה חייב לי ותשלם לי ושמעון טוען אני כבר פרעתי לך ולקחתי השטר מידך וממני נפל ומצאו ראובן אזי נשבע שמעון ונפטר מלוי ומראובן וכמ״ש הרמב״ם הביאו הטור והמחבר בסי׳ מ״א דכל שהשטר יוצא מיד אחר מאמינין להלוה בשבועה שפרוע הוא ע״ש ועד״ר שכתבתי טעם למה פירשו הכי משום דס״ל ואם מודה לוי שנפרע וטוען נגד ראובן לא מכרתיהו לך אפי׳ שבועה א״צ לוי לעשות כנגדו דהמע״ה וע״ש שהארכתי בזה:
(לד) שגם לענין קנייתו אינו נאמן – הטעם דאיכא ריעות׳ דאם איתא דהקנהו לו בכתיבה ומסירה ה״ל שטר הקנייה בידו ואינו נאמן לו׳ הקניהו לי אג״ק או במעמד שלשתן דמהני ג״כ וכמ״ש הטור והמחבר בסמוך סי״ט כיון דדרך להקנות השטר טפי בכתיבה ומסירה מבקנין אג״ק או במעמד שלשתן ועפ״ר וג״כ א״נ לו׳ שטר קניה היה לי ואבדתיהו במיגו דאי בעי או׳ לא היה בידי שטרך מעולם דאין זה מיגו שצריך להראות השטר להוצי׳ מיד הלוה וק״ל וכ״כ הד״מ בשם רשב״א ע״ש ועמ״ש מזה בסי׳ ס״ד סק״ו:
(לה) מונח תחת יד שליש כו׳ – הטעם דלא עדיף השליש מהלוקח ואלו היה ביד הלוקח לא היה נאמן בלא כתיבה ומסירה:
(ד) (סעיף י״א טען לוי שלא מכר כו׳) הפי׳ הפשוט כפי מ״ש סמ״ע בתחל׳ שלוי אומר לראובן באמת נפרעתי משמעון ואפ״ה אין לי ליתן לך כלום כי לא מכרתי לך כלל נשבע לוי היסת ע״ז ומ״ש סמ״ע דקש׳ ע״ז למה נשבע לוי הא המע״ה הוא בלתי מובן דמ״מ צריך היסת.
(ה) (שם וי״א שגם לענין קנייתו וכו׳) א״ל יהא נאמן במגו דלהד״מ וכמ״ש בסי׳ ס״ד שאם אין עדים ודאי דמהימן במגו דלהד״ם או נאנסו דגם כאן מיירי בראו אצלו השטרות סמוך שבאו לב״ד אבל עדי׳ א״צ כאן דדוקא אם טוען למשכון תפסתי דלזה א״צ כתיב׳ ומסירה כמ״ש בסי׳ ס״ד צריך עדות שהפקידו אצלו וראה משא״כ כאן שטוען לקחתי ממך דאין קנין כלל בלא כתיב׳ ומסירה א״צ כאן אלא ראה וא״ל יהא נאמן לומר לקחתי במגו דמשכון הם בידי דטפי ניחא ליה לומר לקוח כדי שלא יוכל הלוה לשלם למלוה כנ״ל:
(כט) אינו צריך עדים לענין קנייתו – והרבה חולקים בזה והכי קי״ל דצריך עדים גם לענין קנייתו וכדלקמן והלכך אם פרע הלוה ללוקח בלא ידיעת המוכר חוזר וגובה ממנו וכמו שיתבאר לקמן סעי׳ י״ז וכ״כ הב״ח מיהו אם הלוה טוען ברור לי שהיה לו שטר כתיבה ואבד נשבע היסת ונפטר.
(ל) או שטען שהקנוהו לו אג״ק – היינו לשטת הרמב״ם והמחבר דלעיל סעיף י׳ דבאג״ק לא בעי כתיבה אבל לפי מ״ש שם בס״ק כ״ו דבאג״ אינו אלא במקום מסירה וכתיבה בעי לא שייך הכא לומר כן וק״ל (עיין בתשובת מהרי״ט סי׳ צ״א).
(לא) ואם יש ראיה שמכר – כ״כ ה׳ המגיד והקשה בס׳ גי׳ תרומה שער נ״א סוף ח״ד דף שי״ב אמאי כתב המגיד דישראי׳ אפי׳ ליכא ראי׳ והוא מודה נמי וענין מגו לא שייך הכא דלא אמרי׳ מגו אלא להאמין בטענה א׳ מגו דאי בעי טעין אחרת והוי כמגו לאפטורי משבועה עכ״ל ול״ק מידי דפשיטא דהודאת בע״ד כק׳ עדים דמי ועוד נראה דדוקא קא׳ אם יש ראיה משום דר״ל דחייב לשלם לראובן כל דמי השטר ואי ליכא ראיה שמכר אע״פ שמודה שמכר ואינו רוצה לישבע מ״מ במה שאינו רוצה לישבע אין הכרח שנפרע אחר המכירה דלמא נפרע קודם לכן ונהי דכשמודה המוכר בפירוש שנפרע אח״כ חייב לשלם כל דמי השטר מ״מ אי הוה אמר שנפרע קודם לכן ואינו חייב לשלם רק המעות שקבל נאמן במגו דאי בעי אמר לא מכרתי והלכך השתא נמי נהי דאינו רוצה לישבע דלמא אינו רוצה לישבע מחמת שנפרע קודם לכן אבל אם יש ראיה שמכר דלית ליה מגו אין מאמינים אותו לו׳ שנפרע קודם לכן וכמ״ש לקמן ס״ק ל״ה בשם ה׳ המגיד והלכך כיון דאינו רוצה לישבע אין אנו מאמיני׳ אותו שנפרע קודם לכן וכיון דהשתא בגרמתו מזיקו חייב לשלם לו כל דמי השטר כן נ״ל.
(לב) חייב לשלם לראובן – אע״פ שלא הודה שפרעו (דוקא כשאמר שמעון ישבע לי וכמ״ש בס״ק שאח״ז ע״ש) ומחויב לשלם כל דמי השטר ולא סגי כשמחזיר לו הדמים שקבל כל זה משמע מה׳ המגיד שם וכ״כ בסמ״ע ס״ק ל״א להדיא ואע״ג דבה׳ המגיד שם לא כתוב שצריך לשלם לו כל דמי השטר רק בהודה שפרעו מ״מ משמע שם בהרב המגיד להדיא דה״ה הכא כיון שאינו רוצה לישבע הרי הוא כמודה שפרעו כיון שבגרמתו נפסד השטר וכן הוא בשלטי גבורים בשם ריא״ז שהבאתי לק׳ סעיף ל״ב ס״ק ק״ט ועיקר.
(לג) וכן אם הודה כו׳ – לשון וכן שכ׳ המחבר מגומגם הוא וה״ל למימר וכ״ש אם הודה לוי שפרעו: מיהו הא דאם אינו רוצה לישבע חייב לשלם לראובן היינו דוקא כשאומר שמעון ישבע לי וכמ״ש הרמב״ם והמחבר אבל אם אינו אומר ישבע לי אע״פ שאומר שפרע לו כיון דאינו מחוייב לישבע וכדלקמן סי׳ פ״ב סעיף ב׳ גובה ראובן וכן מ״ש אח״כ יורשיו נשבעין כו׳ היינו דוקא כשאומר להם הלוה אשתבעו לי וכמ״ש לק׳ סי׳ ק״ח סעיף ה׳ ע״ש.
(לד) אם הודה לוי שפרעו כו׳ – בבעה״ת שער נ״א ח״א כתב ע״ז וז״ל ומסתברא דוקא דלא כתוב ביה נאמנות אבל אם יש בו נאמנות מוציא ממנו בעל כרחו ואין הודאת המלוה מועלת כלום לסברתם שפסקו שנאמן לומר שטר היה לי ואבד דחיישינן לקנוני׳ עכ״ל ולא נהירא לי דכיון שהמלוה אומר שפרוע מה בכך שיש בו נאמנות מ״מ הרי הוא עצמו או׳ שהוא פרוע וכמ״ש לעיל סי׳ ע״ז ס״ק ד׳ ועוד דהא טעמא הוא משום דנאמן לומר פרוע במגו דאי בעי מחיל או משום שהרי הוא כמוחלו עתה וכמו שיתבאר בס״ק שאח״ז וא״כ זה שייך אף בנאמנות וכן משמע מדברי הרמב״ם והט״ו ושאר פוסקים שלא חילקו בכך וכן עיקר ונ״מ אף להחולקים שאין נאמן לומר שטר היה לי ואבד היכא שיש בידו כתיבה.
(לה) הודה לוי שפרעו כו׳ – דין זה אפי׳ ביש עדים לראובן מהקנייה שהרי היה לוי יכול למחול את החוב ומגו דאי בעי מצי מחיל כי אמר שטרא פרוע הוא נאמן ויש מי שכתב דכי אמר שטרא פרוע הרי הוא כמוחלו עכשיו ואין לך מחילה גדולה מזו עכ״ל ה׳ המגיד שם וכן הבאתי לק׳ סעיף ט״ז ס״ק ס״א בשם הצרפתים ובשם הר״מ בן יוד׳ דפרוע היא מחילה ומ״ש הרא״ש והר״ן ס״פ כל הנשבעין שהמוכר נאמן לומר פרוע במיגו דאי בעי מחיל ליה לרווחא דמלתא כתבו כן ולפ״ז לאו דוקא פרוע אלא כל דבר שמבטל השטר כגון אמנה ותנאי וכה״ג נאמן המוכר וכ״כ ר׳ ירוחם סוף נתיב י״ד ומביאו ב״י סימן זה סי״ד וגם בס״ס זה דנאמן המוכר לומר אמנה הוא או פרוע רק שכתב דנאמן במגו דאי בעי מחיל ליה ולפי מ״ש אין צריך למגו אלא כך לי אמנה ותנאי ופרוע כמחילה מיהו מדברי הרא״ש פ״ב דכתובות גבי כשחייב לאחרים ואומר פרוע הוא דאינו נאמן במגו דאי בעי מחיל ליה משום דאין בדעתו למחול ולהפסיד חובו וכ״כ ר׳ ירוחם נ״ו ח״ו לא משמע כן דאם כן אמאי לא יהא נאמן לומר פרוע דהא לדבריהם יכול למחול אף היכא שחייב לאחרים ופרעון גופיה מחילה היא מ״מ נ״ל עיקר כמ״ש דסבר׳ גדולה היא דמה לי מוחלו ומה לי אומר שפרוע הוא ס״ס לפי דבריו נמחל השטר ונתבטל במה שאומר שהוא פרוע ואין לך מחילה גדולה מזה וכן העליתי לקמן סי׳ פ״ו סעיף ה׳ ס״ק י״א ע״ש ולפ״ז אין צריך לפרש הא דאמרינן בש״ס סוף פרק שנים אוחזין ריש דף כ׳ ש״מ איתא לדשמואל כמו שפירשו יש פוסקים משום דאי לקנוני׳ הוי בעיא היה לה למחול אלא פירש כפשוטו דהשתא דנותנת לו שובר ואומרת שכתובת׳ פרוע אין לך מחילה גדולה מזה ואיתא לדשמואל דאמר המוכר שט״ח לחבירו וחזר ומחלו מחול (ושמואל רבותא קאמר דאפי׳ מחלו לו בחנם מחול וכ״ש כשאומר פרוע או אמנה שהוא בטל) וכ״כ הנ״י שם בס״פ דמציעא דלאו עדין מגו אתינא עלה אלא דכיון דקא מודה דפרוע היא ושובר מעליא הוא זו היא מחילת׳ וכמאן דאמרה מחול לך דמי עכ״ל ומשמע שם בנ״י שדבריו הם לקוחים מדברי הרשב״א והר״ן ע״ש וכן נראה מפירש״י שם וז״ל ש״מ מדלא חיישי׳ להכי דאי נמי הוה הכי שפיר זכה בעל בשובר שנכתב לשמה איתא לדשמואל כו׳ הלכך אם מכרה זו כתובתה באייר וחזרתה ומחלתה לבעל בתשרי מחול ושפיר טריף בעל עכ״ל ולאו דוקא כתבה שובר אלא ה״ה אומרת שהוא פרוע אלא שהשובר הוא לראיה שהכתוב׳ פרוע ואע״פ שהבעה״ת שער נ״א ריש חלק ב׳ הביא ל׳ תשובת הראב״ד במוכר שט״ח לחבירו שאינו נאמן לומר פרוע במיגו דאי בעי מחיל ושמעתתא דבבא מציעא מוכח כן דקתני מצא שובר בשוק וכו׳ ואם איתא דבדבורא בעלמא יכולה להפסיד הלקוחות מאי טעמא איירי בשובר כו׳ עכ״ל אין נ״ל כן אלא כמ״ש וגם בלא״ה הא הרמב״ן והרא״ש והר״ן ס״פ כל הנשבעין ושאר פוסקים והרמב״ם וה׳ המגיד והמחבר כאן וכן הבעל העיטור ובעה״ת והטור והמחבר לקמן סעיף ט״ו ודאי דלא ס״ל הכי דהא כתבו להדיא המוכר שט״ח נאמן המוכר לומר פרוע אלא ודאי צ״ל כדפי׳ דהא דנקט בש״ס שובר משום שהשובר הוא לראיה אי נמי משום סיפא דהיכא דאין האשה מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה אבל אה״נ שנאמנת בדיבורה לבד שהכתובה היא פרוע במגו דאי בעיא מחלה ליה או מטעם שכתבתי דכיון שהיא אימרת שהיא פרוע אין לך מחיל׳ גדול׳ מזו ודלא כתשובת הראב״ד וכן עיקר.
(לו) ישלם לוי לראובן כו׳ – טען לוי שלא מכר ולא נתן כו׳ ז״ל ה׳ המגיד ממה שאמר רבינו ז״ל ולא נתן יראה לי שדעתו ז״ל כשאמר לוי שפרוע הוא משלם לראובן כדין מוחל שנתבאר (לקמן סעיף ל״ב) שחייב לשלם כל מה שבשטר ר״ל שאפי׳ מכרו במנה ושוה אלף מוציאין מן המוחל אלף אף כאן כשאומר פרוע הוא משלם כל שווי השטר ואין אנו מאמינים אותו לומר פרוע היה קודם המכירה (נ״ל דהיינו דוקא שיש עדים שמכרו לו דאל״כ נאמן לימר שנפרע קודם לכן במגו דלא מכרתי ואע״ג דאם. היה אומר לא מכרתי היה מעיז והשתא אינו מעיז שפיר אמרי׳ מגו בכה״ג כמ״ש לקמן סי׳ פ״א סעיף כ״ג ס״ק נ״ח וסי׳ צ״ג סעיף ב׳ וכן הוכחתי לקמן ס״ס פ״ב בדיני מגו אות ו׳) ולא ישלם אלא דמים שקיבל דנמצא מקח שאינו מקח ואע״פ שאנו מאמינים אותו לענין הלוה היינו משים דמצי מחיל אבל ודאי הוא חייב בתשלומין כמו שהי׳ מתחייב אם מחל ואם לא תאמר כן אפי׳ הודה לוי שנתן לא ישלם כלום אם אנו מאמינים אותו שכבר נפרע קודם נתינה דה״ל כנותן מה שאינו ויש לדחות ולו׳ שכוונ׳ רבינו הוא באמרו ולא נתן לא נתן כך באחריו׳ אי נמי לא נתן ואח״כ נפרע מ״מ עיקר הדין נ״ל כמ״ש עכ״ל ודבריו נכונים גם דעת הרמב״ם נראה כן ומ״ש ויש לדחות כו׳ הוא דוחק וכן הבאתי לקמן סעיף ל״ב ס״ק ק״ט השלטי גבורים בשם ריא״ז וכ״נ דעת המחבר ועיקר (ומשמע דאע״פ שלא פרע לו כל דמי השטר אלא שטוען שפרע לו כפי סך שקבל בעד המכירה ובזה נתרצה שיהא השטר פרוע צריך לשלם לו כל דמי השטר כיון שבגרמתו נפסד השטר) ואין להקשות ממ״ש הבעה״ת והט״ו לקמן סעיף ל״ד דאם הוציא הלוה שובר ששטר זה פרוע ה״ז מקח טעות והמעות חוזרים משמע שא״צ להחזיר אלא המעות שקבל דשאני התם שמוציא שובר א״כ אפי׳ בלא הודאת המוכר מתברר שמכר לו שטר פרוע והוי מקח טעות והדמים חוזרים משא״כ הכא שאינו מתברר שהוא פרוע אם לא ע״פ הודאת לוי שהרי אם היה רוצה לוי לישבע היה ראובן גובה בע״כ של שמעון א״כ מכח הודאת לוי או מכח שאינו רוצה לישבע דהוי כהודא׳ אינו גובה ראובן והוי כמוחלו עתה ומזיקו שבגרמת לוי עתה הוא נפסד השטר הלכך צריך לשלם לו כל דמי השטר וכן נראה שמחלק בשלטי גבירים בשם ריא״ז שהבאתי לקמן סעיף ל״ב ס״ק ק״ט ועיקר. ובזה נלפע״ד דלא קשה מה שהקשה הרא״ש ס״פ שנים אוחזין אהא דאמרינן התם ש״מ איתא לדשמואל כו׳ דהא אי תמחול תצטרך לשלם לו כל דמי הכתובה וכתב שיש רוצים לומר מכח קושיא זו דבמחול א״צ לשלם רק דמים שקבל מן הלוקח ולפענ״ד דצריך לשלם כל דמי השטר וכמ״ש לקמן סעיף ל״ב ס״ק ק״ט ושפיר קאמר התם בש״ס ש״מ איתא לדשמואל משום דהשתא נמי צריכים לשלם ללוקח כל דמי השטר דהא אין מחזירים השובר אלא ע״פ הודאת׳ ואי לאו שהיתה מודה לא היו מחזירין לו השובר נמצא שבגרמתה נפסד הכתוב׳ והרי היא כמוחלת עתה הכתוב׳ כנ״ל ברור (וכן נראה להדיא מדברי הנ״י פ״ק דמציע׳ ע״ש).
(לז) ואם לא רצו לישבע משלמין ללוקח – משמע שמשלמין לו כל מה שהי׳ שוה השטר וכן משמע בה׳ המגיד ועוד לפי מה שפי׳ בסמ״ע ס״ק ל״א דעת המחבר מ״ש חייב לשלם ראובן היינו כל דמי השטר א״כ מסתמא גם מ״ש המחבר כאן משלמין ללוקח פירושו כל דמי השטר דמסתמ׳ כל מה שאביהן הי׳ חייב חייבין הם ג״כ ועוד דמסתמא מיירי בחד גוונ׳ דאל״כ ה״ל לפרש ולא לסתום ועוד דאין טעם לחלק בין אביהם להם עצמם דאין סברא לומר כיון שאביהן הי׳ המוכר יתחייב יותר דהא חייב לשלם יותר ממה שקבל דמי המכיר׳ וגם אפי׳ נתן במתנה חייב לשלם אלא ודאי החיוב הוא כיון שאינו רוצה לישבע וגורם ללוקח היזק בזה חייב מדינא דגרמי לשלם לו הזיקו א״כ האי טעמא שייך נמי ביורשים מה תאמר שהיורשים אמרו אנו אין מתכוונים להזיק אלא שאנו יודעים שהוא פרוע ואין אנו רוצם לישבע שקר א״כ גם המוכר או הנותן יאמר טענה זו אלא ודאי כיון שאינו מברר טענתו חייב מדינא דגרמי וכמ״ש לקמן סעיף ל״ב ס״ק ק״ה בשם שלטי גבורים בשם ריא״ז וא״כ ה״ה גבי יורשים וזה ברור ומכאן גם כן סתיר׳ על דברי הסמ״ע דלקמן סעיף ט״ו ס״ק מ״א וכמ״ש שם בס״ק נ״ג ע״ש.
(לח) טען לוי שלא מכר כו׳ – כלומר לוי טוען כן נגד ראובן נשבע לוי כו׳ אבל בב״י וכ״מ פירשו שלוי טוען כן נגד שמעון נשבע שמעון ולא מחוור ובסמ״ע ס״ק ל״ג כתב דהא דלא פירשו כפשוטו משום דס״ל דאם מודה לטי שנפרע וטוען נגד ראובן לא מכרתיו לך אפי׳ שבועה א״צ לעשות לוי נגדו דהמע״ה עכ״ל ולא נהירא דלמה לא ישבע לוי הלא לפי דברי ראובן חייב לשלם לו בברי וכך הם פשט דברי הרמב״ם וכן פי׳ ה׳ המגיד להדיא ומביאו ב״י וגם הר״ב רמ״א כתב בתשו׳ סי׳ צ״ה שאלה ב׳ דנשבע לוי ושגם הב״י סובר כן רק שהב״י מוסיף מדעתו שגם שמעון נשבע היסת וכ״כ הב״ח דגם הב״י מודה לזה לדינא וכ״כ העיר שושן דלוי נשבע ע״ש.
(לט) שגם לענין קנייתו כו׳ – עיין בעיר שושן שכתב שצריך להחזיר לו גוף הנייר וכן הוא בבעה״ת שער נ״א ר״ח בשם ה״ר נתן ב״ר מאיר וכ״כ הר״ן פ׳ הכותב גבי עובדא דמלוגי דשטרי כמ״ש לעיל סי׳ ס״ד ס״ק ד׳ ע״ש.
(מ) אינו נאמן – ומשמע דה״ה אם טוען נתנו לי במתנת ש״מ אינו נאמן ודלא כמ״ש ב״י בא״ע סי׳ פ״ו וז״ל בתשוב׳ להרמב״ן סי׳ ל׳ ולענין ש״ח שטענו האפוטרופסים אם טענה שהבעל נתנה לה הדין עם האפטרופס שהשטר אינו נקנה אלא בכתיב׳ ומסירה ואפי׳ ליכא עדים וראה דהא לא שייך בשטרות מגו וכמ״ש הרי״ף פ׳ הכותב במלוג׳ דשטרי ע״כ ומיהו אם אומרת שנתנו לה במתנת ש״מ משמע דנאמנת לדברי הרמב״ם והרא״ש שסוברים שאם נתנו במתנת ש״מ אין צריך לומר קני לך איהו וכל שעבוד׳ דאית בי׳ וכמו שנתבאר בטור חשן משפט עכ״ל ולא נהירא לי דזה לא תלוי בהרמב״ם והרא״ש דאע״ג דסבירא להו דא״צ לומר קני לך איהו וכל שעבודא היינו כשידוע שנתן אבל מ״מ אינה נאמנת שנתנה לה במתנת ש״מ תדע דהא מוכיח כן מעובד׳ דמלוגא דשטרי דפ׳ הכותב (דפ״ה ע״א) ומהתם יש להוכיח דבמתנת ש״מ נמי אינה נאמנת דאל״כ הית׳ נאמנת הך איתתא דמחיים תפסה במגו זו וכן הביא הב״י סימן זה סעיף י״ב תשובת הרשב״א דלעולם צריך להביא ראיה על הכתיבה ואפי׳ לרבא כו׳ וכן אינו נאמן לומר במתנת ש״מ נתנו לו כדמוכח בפ׳ הכותב בעובד׳ דמלוגא דשטרי ע״כ וכן הביא בשם הנמוקי יוסף שביררו המפרשים שאין תפיסתו ראיה על הכתיבה ולא על האגב וה״ה אם טען שנתנו לו במתנת ש״מ צריך להביא ראי׳ ע״כ וליכא למימר דהרשב״א לטעמיה אזיל וכמ״ש ס״ס זה ס״ק קכ״ב בשמו דש״מ צ״ל ג״כ קני לך איהו וכל שעבודא כו׳ דמה חילוק יש בזה לענין ראי׳. ועוד דהא הר״ן כתב בפ׳ הכותב ג״כ דאינה נאמנת לו׳ במתנת ש״מ נתנו לי והרי הב״י סוף סי׳ זה כתב שהר״ן פ׳ מי שמת כתב כהרמב״ם דש״מ א״צ לומר קני כו׳ ע״ש וגם הרמב״ן בחדושיו פ׳ גט פשוט דף ק״ח ע״ב וכ״כ הריטב״א שם בפרק הכותב וכ״כ הבעה״ת שער נ״א ריש ח״ח וכן הביא הבעה״ת עוד שם בסוף ח״ח דברי הר״ר נתן בהר״מ שהוכיח דאינו נאמן בשום טענה בין שטען אגב קרקע נתנם לי ובין שטען במתנת ש״מ נתנם לי והשיג שם על הראב״ד וכן עיקר וכן נראה דעת הרב בהג״ה.
(מא) ואפי׳ היה כו׳ – נ״ל שצ״ל ואם היה וכן הוא בעיר שושן.
(מב) אינו נאמן כו׳ ואין הלוקח כו׳ – יש לדקדק אמאי לא ה״ל הלוה מחוייב שבועה להכחיש השליש שהוא עד ואינו יכול לישבע שהרי אינו יודע ומשלם ולהפוסקים דבדבר דלא ה״ל לידע לא אמרינן משואיל״מ י״ל דהכא נמי לא ה״ל לידע שמכרו אבל לאינך קשה ונראה דמיירי שהשליש הוא קרוב או פסול וכן בנמוקי יוסף שממנו מקור דין זה איתא כדאמרינן בסנהדרין כו׳ ובסנהדרין שם בס״פ זה בורר היה השליש אשה עיין שם ודו״ק.
(כה) קנייתו – והש״ך כ׳ דהרבה חולקים בזה והכי קי״ל דצריך עדים גם לענין קנייתו והלכך אם פרע הלוה ללוקח בלא ידיעת המוכר חוזר וגובה ממנו כמ״ש בסי״ז וכ״כ הב״ח מיהו אם הלוה טוען ברור לי שהי׳ לו שטר כתיב׳ ואבד נשבע היסת ונפטר עכ״ל:
(כו) קרקע – ולפי מ״ש לעיל דבאג״ק בעי כתיבה לא שייך הכא לומר כן ועי׳ בתוס׳ מהרי״ט סי׳ צ״א ש״ך:
(כז) לשלם – היינו כל דמי השטר כ״כ הה״מ וכתב הש״ך וא״ל עמ״ש הט״ו בסל״ד דאם הוציא הלוה שובר ששטר זה פרוע ה״ז מקח טעות והמעות חוזרים משמע שא״צ לחזור רק המעות שקיבל שאני התם שהוציא שובר א״כ אף בלא הודאת המוכר מתברר שמכר לו שטר פרוע והוי מקח טעות והדמים חוזרים אבל הכא אינו מתברר אם לא ע״פ הודאת לוי שהרי אם הי׳ רוצה לישבע הי׳ ראובן גובה בע״כ של שמעון א״כ מכח הודאה כזו אינו גובה ראובן והוי כמוחלו עתה ומזיקו בהגרמתו לכך צריך לשלם כל דמי השטר עכ״ל וכתב הסמ״ע דדוקא אם יש לו ראיה שמכר לו בכתיבה ומסירה אבל אם אין לו ראי׳ אין ראובן נאמן נגד לוי כיון שבא להוציא מידו ע״כ:
(כח) לוי – ואם אמר המוכר טעיתי בחשבון יש בו פלוגתא אם נאמן. ד״מ. סמ״ע:
(כט) משלמין – כתב הש״ך דגם כאן צריכין לשלם כל דמי השטר דמסתמא כל מה שאביהן הי׳ חייב גם הם חייבין דאין טעם לחלק ביניהם ודלא כמשמעות הסמ״ע בסט״ו ע״ש עכ״ל:
(ל) ונפטר – כתב הסמ״ע דאם מודה לוי שנפרע וטוען נגד ראובן לא מכרתיו לך אפילו שבוע׳ א״צ לוי נגדו דהמע״ה (והט״ז השיג עליו וכתב דאף אם לוי אומר באמת שנפרעתי אבל לא מכרתיהו לך מכל מקום צריך לישבע היסת):
(לא) קנייתו – הטעם דאיכא ריעותא דאין בידו שטר קנייה ואינו נאמן ג״כ לומר הקניהו לי באג״ק או במעמד שלשתן דמהני ג״כ כמ״ש הט״ו בסי״ט כיון דדרך להקנות שטרות טפי בכתיב׳ ומסיר׳ מבאג״ק או במע״ש גם אינו נאמן במגו דאי בעי אמר לא הי׳ בידי שטרך מעולם דהא צריך להראות השטר להוציא מהלו׳ עכ״ל הסמ״ע וז״ל הש״ך עי׳ בע״ש שכתב שצריך להחזיר לו גוף הנייר וכן הוא בבעה״ת וכ״כ הר״י גבי עובדא דמלוגא דשטרי וכמש״ל סי׳ פ״ד ע״ש עכ״ל:
(לב) עיקר – ומשמע דה״ה אם טען שנתנו לו במתנת שכ״מ אינו נאמן ודלא כמ״ש ב״י בא״ע סי׳ פ״ו עכ״ל הש״ך וע״ש:
(לג) שליש – הטעם דלא עדיף השליש מהלוקח דאילו היה בידו לא היה נאמן בלא כתיבה ומסירה כ״כ הסמ״ע וכתב הש״ך וא״ל אמאי לא ה״ל הלו׳ משואיל״מ שהרי מכחיש השליש שהוא עד ולהפוסקים דבדבר דלא ה״ל למידע לא אמרינן כן י״ל דה״נ לא ה״ל לידע שמכרו אבל לאינך קשה ונראה דמיירי שהשליש הוא קרוב או פסול וכן בנ״י שממנו מקור דין זה איתא היה השליש אשה ודוק עכ״ל:
(לח) (ליקוט) מי כו׳ – עתוס׳ דיבמות ד״ה אותיות. ותימא כו׳ מ״מ ניחוש כו׳ וזהו כדברי הרמב״ם (ע״כ):
(לט) א״צ עדים – כמ״ש הרי״ם דקי״ל כרבא ונ״מ אף לדידן אם טען אבד או שהקנה אג״ק:
(מ) אבל צריך – מדאמרי׳ ביבמות קטו ב׳ והא חבי בר ננאי כו׳ וע״ש בתוס׳ ד״ה מאי אמרת. וא״ת כו׳ וי״ל אבל לשיטת הרמב״ם דאף למ״ד אין אותיות נקנית במסירה א״צ הדק״ל וצ״ל דלענין תביעתו צריך ושם ע״כ לענין תביעתו מיירי מדהוכיח שם דלא חיישי׳ לתרי יצחק:
(מא) (ליקוט) שהרי הנתבע כו׳ – בזה מתרץ קו׳ תוס׳ הנ״ל דדוקא לגבי דידיה האמינוהו בכל מקום אבל לא לגבי הלוה וכמ״ש בב״ק ע״א (ע״כ):
(מב) (ליקוט) לפיכך כו׳ – זהו גמ׳ דב״ב הנ״ל (ע״כ):
(מג) (ליקוט) אם אין כו׳ – כנ״ל מגמ׳ דיבמות (ע״כ):
(מד) ואם טען – מת מוכר יורשיו. ע״ל סט״ו:
(ליקוט) ואם טוען כו׳ – ערש״י בכתובות פ״ו ב׳ ד״ה ואת הבאים כו׳ ומתה כו׳ אבל באם חיה אף היא נשבעה וכמ״ש הרא״ש שם וסוף שבועות וכמ״ש בסט״ו דלהכי לא חשיב בפ׳ הנשבעין רק וכן יורשין מן היורשין ול״ק לקוחות כמו שחשיב בכתובות שם (ע״כ):
(מה) (ליקוט) ואמר ישבע – דוקא אמר כמ״ש בסי׳ פ״ב (ע״כ):
(מו) ואם יש ראיה – וכן אם. ואם לא רצו. כמו מוחל שחייב מדינא דגרמי כמש״ל סל״ב כשמוחל המוכר או יורשיו:
(ליקוט) ואם יש ראיה כו׳ – ר״ל לשלם כל דמי השטר מדינא דגרמי כמו במחילה כמ״ש בסל״ב וז״ש וכן אם כו׳ ור״ל אע״ג בנודע שהוא פרוע מקודם א״צ להחזיר אלא דמיו דמקח טעות הוא כמ״ש בסל״ד מ״מ כאן דאינו נאמן לומר פרוע אלא מטעם שיכול למחול כמ״ש בסכ״ד וכמ״ש בנ״י ספ״ק דב״מ דמ״ש פרוע הוי כאלו מחלו ולכן משלם כולו ג״כ וכמ״ש המ״מ דאלו דמים שנתן לו אצ״ל וז״ש וכן כו׳ (ע״כ):
(מז) (ליקוט) מת מוכר כו׳ – כמ״ש בכתובות אבל יורשיו נשבעין כו׳ וצריכין גם היורשין לישבע כנ״ל (ע״כ):
(מח) (ליקוט) ואם לא רצו כו׳ – כנ״ל וכמ״ש בסל״ב או יורשיו ועמש״ש (ע״כ):
(מט) טען לוי – עש״ך:
(ליקוט) טען לוי כו׳ – ר״ל שטוען אמת שפרעו אבל לא מכר כלל דנאמנותו לגבי מוכר משום דהמע״ה כנ״ל ולכן אינו נאמן לגבי הלוה וה״ה כאן להוציא וכמ״ש תוס׳ דיבמות הנ״ל וז״ש לעיל ואם יש ראיה שמכר דוקא בראיה וכן פי׳ רוב הפוסקים כמ״ש בכה״ג ע״ש דלא כב״י ועש״ך (ע״כ):
(נ) וי״א שגם – כמ״ש תוס׳ שם ביבמות ד״ה הנ״ל וי״ל כו׳ כנ״ל:
(ליקוט) וי״א שגם כו׳ – וכ״מ בספ״ג דסנה׳ כמאן כרבי כו׳ וענ״י שם וכן בכתובות פ״ה א׳ בעובדא דמלוגא דשטרי לפי׳ הרי״ף שם (ע״כ):
(נא) ואפי׳ היה – סנה׳ כ״ט א׳ ב׳ ע״ש:
(ליקוט) ואפי׳ כו׳ – צ״ל ואם דלדעת הרמב״ם זה הדין יותר ברור ולא חילק בנ״י שם אלא לעצמו דלדעת הרמב״ם ג״כ נאמן אבל שליש אף לדעת הי״א הנ״ל נאמן וז״ש אע״ג דנאמן כו׳ אבל לדינא צ״ע כיון שאלו היה ביד הלוקח לא מהימן האיך נאמינו לשליש כיון שלא ה״ל מגו מעולם ועסי׳ נ״ו ס״ד וא״ל במגו דקלתיה א״כ ה״ה ללוקח ליהמניה אבל נ״י אזיל לשיטתו שכ׳ בס״פ ז״ב והא דק״ל דשליש נאמן היינו מטעם הך מגו א״נ מגו דאיבעיא הדריה ללוה ומגו כי הא אע״ג דבעלמא לא אמרי׳ כדמפרש בסמוך דשוייה ראה מ״מ השתא ס״ד דר״ן כיון דלאו לאחזוקי לנפשה קאמרה הכי אלא לצורך הלוה במגו כ״ד סגי וקי״ל כהך ס״ד לישנא קמא דר״ן שם וה״ה כאן דשם פריך כמאן כרבי כו׳ ומשני שאני כו׳ אע״ג דאינו מגו גמור מהני ה״ה לענין כו״מ וז״ש בנ״י דב״ב שם לחלק בין עצמו לאחרים כמש״ש ושליש שהוציא כו׳ ונראין דברים כו׳ ואפי׳ כלפי בעליו כו׳ וכ״ז לשיטת רש״י בסנה׳ שם אף שאין עדים כלל אבל נ״י שם כ׳ ואחרים פי׳ כו׳ דמ״מ הא המניה מעיקרא כו׳ דאי הוה מהדר כו׳ ר״ל דוקא שה״ל מגו פ״א וכמ״ש בסי׳ ס״ה סי״ט ולכן דברי הרב תמוהין (ע״כ):
(נב) (ליקוט) מ״מ אינו כו׳ – דוקא לי״א דסי׳ צ׳ ס״י אבל לדעת הרמב״ם הו״ל משואיל״מ אא״כ הוא קרוב או נוגע ועסי׳ נ״ו ס״א וס״ג בהג״ה (ע״כ):
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עט״זש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(יב) מַכְנֶסֶת לְבַעֲלָהּ שְׁטָר, אֵינוֹ צָרִיךְ כְּתִיבָה וּמְסִירָה. וְאִם הוּא מִלְוֶה עַל פֶּה, אֵינוֹ צָרִיךְ מַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן, וַאֲפִלּוּ אִם הָיוּ נִכְסֵי מְלוֹג.
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(לד) י) כן השיב הרמב״ן שקנה בתקנת חכמים מס״ב
(לו) מכנסת לבעלה שט״ח כו׳ – הטעם דידה כידו ואין קנין לאשה בלא בעלה ועד״מ ובהגהותיו מ״ש בזה ועיין בא״ע סי׳ צ״א:
(מג) אינו צריך כו׳ – מפני שידו כידה ואין קנין לאשה בלא בעלה ומה״ט אינה יכולה למחול וכדלקמן סעיף כ״ח וע׳ בא״ע סי׳ צ״א.
(לד) מכנסת – הטעם דידו כידה ואין קנין לאשה בלא בעלה ועי׳ בא״ע סימן צ״א. סמ״ע:
(נג) מכנסת – דאין קנין לאשה בלא בעלה שלכן אינו יכול למחול כמש״ל בסכ״ח והטעם דגוף הלוה משועבד לו ג״כ ומה״ט א״צ כו״מ:
(ליקוט) מכנסת כו׳ – שגוף הלואה קנוי לו ודמי כמו במתנת ש״מ כמ״ש קנ״א א׳ והא לא משך וכמו שמדמי לענין מחילה כמש״ל סכ״ז וסכ״ח (ע״כ):
(נד) ואם הוא – ואפי׳. ע׳ בסכ״ח:
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(יג) כֵּיוָן דְּאֵין אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת אֶלָּא בִּכְתִיבָה וּמְסִירָה, הַנּוֹתֵן מַתָּנָה לַחֲבֵרוֹ וְהֶחֱזִיר לוֹ הַשְּׁטַר, לֹא חָזְרָה מַתְּנָתוֹ, עַד שֶׁיִּכְתֹּב לוֹ: קְנִי לָךְ אִיהוּ וְכָל שִׁעְבּוּדָא דְאִית בֵּהּ.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבעודהכל
(יג) {יג} הנותן מתנה וכו׳ פלוגתא דרשב״ג ורבנן בפ׳ ג״פ (בבא בתרא קסט:) ואסיקנא דלרשב״ג אותיות נקנות במסירה ולרבנן אין נקנות וכיון שפסקנו לעיל דאין נקנות ממילא הלכה כרבנן דאמרי הכי:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(יג) לא חזרה מתנתו נ״ל דאם מכר שטר חוב לחבירו וכתב לו שטר ע״ז כדינו ואח״כ החזיר לו השט״ח והשטר קנאו הראשון אע״ג שלא כתב לו השתא קני לך כו׳ הואיל שמתחילה לא יוצא לגמרי מתחת ידו שהרי היה בידו למחול מיהו אינו מוכרע כ״כ לומר כן:
(יג) הנותן מתנה לחבירו כו׳ וכתב לו שטר מתנה שדי נתונה לך שקנה המתנה בזה השטר ונתנו לו אבל לא מיירי שקנה המתנה בקנין או בחזקה וכתב לו שטר לראיה דא״כ היאך כתב לא חזרה מתנתו עד שיכתוב לו קני לך הא בשטר ראיה אף אם כתב לו כך אינו מועיל לסברת הרא״ש שבסמוך סי״ד ע״ש:
והחזיר לו השטר פי׳ המקבל להנותן:
לא חזרה מתנתו פלוגת׳ דרשב״ג ורבנן בפ׳ ג״פ (קס״ט) והלכת׳ כרבנן דס״ל הכי ורבינו הביא דברי פלוגתתן לקמן סרמ״ג בכלל תשובת הרא״ש שכתב שם ופלוגתתן היא שם בשטר מתנה וה״ה בשטר מכר שכתוב בו שדי מכורה דבשניהן לא חזר וזכה עד שיכתוב לו קני לך כו׳ אבל כשכותב לו כן זכה וכתב שם הרא״ש (דף רי״ז) ז״ל ואע״פ שבמכירת שט״ח יש טעם לתקנה שתקנו חכמים שיכול למכור אותו שאם יצטרך המלוה למעות ולא יוכל לגבות חובו מן הלוה שימכרנו לאחר בשטר מכר לא שייך ה״ט שהרי יכול למכור קרקעו שבידו למי שירצה מ״מ כיון שתקנו שתועיל מכירה בשט״ח תקנו ג״כ שתועיל בשטר מכר ועדיף משט״מ שבשטר מכר מסתלק לוקח ראשון לגמרי משא״כ בשט״ח דלא נסתלק המלוה מהמכירה שהרי עדיין בידו למחול עכ״ל ועמ״ש בדרישה לקמן סעיף כ״ג:
(יג) {יג} הנותן מתנה לחבירו והחזיר לו השטר וכו׳. ברייתא פרק גט פשוט (בבא בתרא קס״ט) ופסקו הפוסקים כחכמים דבחזרת השטר לא חזרה מתנתו אא״כ חזר ומכר לו את השדה או נתנה לו בקנין גמור או בשטר חדש כך פי׳ רשב״ם ומלשון או שטר חדש משמע דברייתא מיירי בהחזיר לו השטר קנייה דכתב לו מוכר שדי קנויה לך וכמו שפירש האשיר״י ולפיכך אי כתב לו לוקח קני לך איהו וכו׳ קנה המוכר אבל שטר מכירה שכותבים לראיה אע״פ שכתב בו קנין ואחריות לא מהני חזרת שטר זה אפילו כתב לוה נמי קני לך איהו וכו׳ וז״ש רשב״ם אא״כ חזר ומכרה או נתנה לו בקנין גמור או בשטר חדש פי׳ שחזר הלוקח והקנה למוכר השדה בשטר חדש שכתב לו שדי מכורה לך:
(לה) כ) ל׳ הטור ממסקנת הגמ׳ אברייתא ב״ב ריש דף הס״ט וכחכמים
(לז) הנותן מתנה לחברו כו׳ – פי׳ אע״פ שלא עשה קנין אחר להמתנה אלא בשטר זה כתב לו שדי נתונה לך ומסרה לידו אפ״ה לא חזרה המתנה כשחוזר ומוסר השטר בידו עד שיכתוב לו קני לך איהו וכל שעבוד׳ אבל כשיכתוב המקבל להנותן כתב מחדש שדי נתונה לך ודאי מהני אותו כתב לחוד דאז קנהו באותו כתב כמו שקנהו בכתב זה בראשונה מהנותן וק״ל:
(מד) הנותן מתנה לחבירו – אע״פ שאין המתנה נקנה רק באותו שטר כגון שכתב לו שדי נתונה לך והחזיר לו השטר לא חזרה מתנתו וע״ל סי׳ רמ״ה סי״ג.
(לה) עד – אבל אם כתב המקבל להנותן מחדש שדי נתונה לך ודאי מהני דאז קנהו באותו כתב כמו שהוא קנאו בראשונה מהנותן. שם:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבהכל
 
(יד) אֵין שְׁטַר נִקְנֶה בִּכְתִיבָה וּמְסִירָה, אֶלָּא שְׁטַר חוֹב אוֹ שְׁטַר שֶׁל קְנִיָּה שֶׁכָּתַב לוֹ: שָׂדִי מְכוּרָה לְךָ, שֶׁהוּא עִקַּר הַקִּנְיָן וּבוֹ קָנָה הַשָּׂדֶה. וּלְפִיכָךְ, כְּשֶׁמְּסָרוֹ הַלּוֹקֵחַ לְאַחֵר, וְכָתַב לוֹ: קְנִי לָךְ אִיהוּ וְכָל שִׁעְבּוּדָא דְאִית בֵּהּ, קָנָה עַל יָדוֹ הַקַּרְקַע. אֲבָל אִם קָנָה הַקַּרְקַע בְּכֶסֶף אוֹ בַּחֲזָקָה אוֹ בְּקִנְיָן, וְכָתְבוּ לוֹ שְׁטַר לִרְאָיָה, אִם מְסָרוֹ לְאַחֵר וְכָתַב לוֹ: קְנֵי לָךְ אִיהוּ וְכו׳, לֹא קָנָה.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרפתחי תשובהעודהכל
(יד) {יד} אבל א״א הרא״ש כ׳ שאין שטר נקנה וכו׳ עד שגם לוקח ראשון לא קנה בו כ״כ פג״פ באות׳ סוגיא שכתבתי בסמוך:
כתב הרשב״א בתשובה ח״א סימן אלף נ״ה כשם שתקנו מכירה לשטרות ה״ה לכתב ידו ואפילו למ״ד דנאמן לומר פרעתי:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(יד) כתב הר״ר ישעיה שטר שכתוב בו קנין כו׳ פי׳ שטר ראיה שכתוב בו איך שקנה מוכר זה השדה מהמוכר לו בא׳ מהקניינים דהיינו בשטר או בכסף או בחזקה בקנין אותו שטר נקנה לאחר במסירה עם כתיבת קני לך כו׳ וקיצר וכ׳ במסירה וסמך אמ״ש לעיל גם י״ל דקאי שם אפלוגתתם דרשב״ג ורבנן הנ״ל דמדבריהם נלמד דיכולין למכור גם שטר מכירה ומתנה וכנ״ל וכיון דאותו ברייתא מתחיל בדברי רשב״ג דס״ל דשטר מקח ומתנה נקנות במסירה לחוד נקט ר״י בלשונו ל׳ מסירה ופליגי הר״י והרא״ש אליבייהו דהרא״ש ס״ל דאינו נקנה כ״א שטרות דכתיב בו שדי מכורה או נתונה לך ור״י ס״ל דה״ה שטרי ראיה נמי וכמו שט״ח וק״ל:
אבל א״א הרא״ש ז״ל כתב שם דף רי״ו סע״א כ״כ:
ומ״ש שהרי גם הראשון לא קנה כו׳ ולא דמי לשט״ח כו׳ נ״ל דכלל דברי הרא״ש וחילוקו תלוי בזה דשטר מכר שהיה בו קנין זולתו בק״ס או בכסף או בחזקה ושטר זה לא לקחו כ״א לראיה בעלמא [ולא] מסתבר כלל שיהיה זה בכלל תקנת חכמים שתקנו שיוכל אדם למכור שט״ח דהא ליתא בשטר מכר ומתנה משום נעילת דלת אלא משום אגב תקנו שיוכל למכור גם שטרי מכר וכנ״ל ולא תקנו באגב זה להיות הקונה עדיף מהמוכר לו שלא קנהו בזה השטר כ״א בקנין שקדם אלא גם אותו מוכר לכשיצטרך למעות וירצה למכרו ימכור זה השדה באחת מהקניינים הנ״ל ודוקא בשט״ח דאין שם קנין אחר זולתי זה השטר שנאמר שגם הוא יחזור וימכרנו כעין שקנהו לכן תקנו בו שבמסירת אותו השטר שמוסר זה ליד הלוקחו ממנו גם כתב לו קני לך כו׳ יקנה שיעבוד הנכסים וגם החוב בתק״ח והאי בתק״ח דקאמר קאי גם אמה שקנה השיעבוד במסירת השטר שכדי שלא ינעול דלת מלהלוות אדם את חבירו קנהו וכנ״ל וזהו שמסיים וכתב הרא״ש דכיון שקנה החוב קונה ג״כ שיעבוד נכסים הכתובים בשטר ור״ל דאל״כ לא ילוה זא״ז ומה שהקדים הרא״ש מתחלה השיעבוד להחוב (ושכתב שקנה השיעבוד וגם החוב) היינו מפני שכתב לפני זה שאין בחוב שום דבר בעין למכור כ״א זה השטר שיעבוד שנתן לכן סיים וכתב ע״ז שע״י מסירת אותו השטר שהוא בעין נקנה לו השיעבוד וגם החוב ואח״כ סיים בטעמו וכתב דכיון שקנה כו׳ ומ״ש בספרים הנדפסים וכיון ט״ס הוא וצ״ל דכיון בדלי״ת כן נ״ל חיבור וישוב דברי הרא״ש ודוק:
(יד) {יד} כתב ה״ר ישעיה דשטר שכתוב בו קנין נקנה במסירה וכו׳. נראה מדלא הזכיר רבי׳ ישעיה כתיבה אלמא דס״ל דאותיות נקנות במסירה לחודיה וכדעת רשב״ם ודעתו דכל שטר שכתוב בו קנין נקנה במסירה אף על פי שהקרקע לא היה קונה אלא בכסף או בשטר או בחזקה אפ״ה מאחר שכתב לו שטר וכתוב בו גם הקנין דינו כש״ח ונקנה במסירה וא״כ ס״ל דהלכה כרשב״ג דבחזרת השטר חזרה מתנתו ואין חילוק בין שטר קנייה דכתב לו המוכר שדי קנויה לך או שטר מכירה דכתוב בו קנין והקרקע קנה בכסף ובשטר ובחזקה בכל ענין בחזרת השטר חזרה מתנתו ואע״פ דאנן לא קיי״ל כרשב״ג מ״מ הביא רבינו דבריו לפי דמדבריו יש ללמוד דלדידן דקיי״ל כחכמים דבחזרת השטר לא חזרה מתנתו אא״כ דכתב ליה נמי קני לך איהו וכו׳ נמי אין לחלק בין שטר קנייה דכתב מוכר ללוקח שדי קנויה לך לבין שטר מכירה דכתוב בו קנין אע״פ דעיקר הקנין לא היה בשטר זה ובכל ענין חזרה מתנתו בכתיבה ומסירה וע״ז כתב רבינו אבל א״א הרא״ש כתב שאין שטר נקנה בכתיבה ומסירה אלא ש״ח וכו׳:
ומ״ש רבינו ולא דמי לש״ח וכו׳. טעמו דבש״ח נמי מדינא לא היה קונה בכתיבה ומסירה אלא תקנת חכמים היא כדי שאם יצטרך המלוה למעות ולא יוכל לגבות חובו מן הלוה שימכרנו לאחר אבל בשטר מכר לא שייך האי טעמא שהרי יכול למכור הקרקע שבידו למי שירצה אלא דמ״מ מאחר שתקנו שתועיל מכירה בשטר חוב אגב זה תקנו גם בשטר מכר הילכך דוקא בש״ח שקנה החוב בתקנת חכמים קונה אגבו ג״כ שיעבוד הנכסים הכתובים בשטר וכן בשטר של קנייה דכתב לו שדי מכורה לך דקנה השדה בשטר זה כשחזר הלוקח והחזיר שטר זה למוכר או לאחר וכתב לו קני לך איהו וכו׳ קנה ג״כ בו השדה והשיעבוד נכסים אבל אם קנה הקרקע בכסף או בשטר או בחזקה וחזר הלוקח והקנה השטר מכירה הכתוב לראיה למוכר או לאחר אע״פ שכתוב בו קנין ואחריות מ״מ כיון שאין השדה נקנה בשטר זה אין כאן דבר שיחול עליו במסירת שטר זה שום קנין לא קניית גוף השדה ולא שיעבוד הנכסים ולא אלים כח לוקח שני מלוקח הראשון שגם הראשון לא קנה כלום בזה השטר כ״ש לוקח שני ועי׳ באשיר״י פרק גט פשוט (דף קי״ו ע״א) וכ״כ הר״ר ירוחם בני״ד:
(לו) ל) שם בשם אביו הרא״ש שם בפסקיו
(לז) מ) ומפ׳ טעמא שהרי גם הראשון לא קנה השדה באותו שטר והאיך יפה כח השני לקנותו באותו שטר
(לח) שהוא עיקר הקנין ובו קנה כו׳ – ובשט״ח אף שאינו עיקר החוב אלא ע״י שהלוה לו ע״פ נתחייב ונשתעבד לו והשטר אינו אלא לראייה שאני בשט״ח דלא שייך ביה קנין אחר וכדי שלא יונעל דלת הוצרכו לתקן שיוכל למוכרו משא״כ בשאר שטר ראייה דלא שייך ביה נעילת דלת ועוד דלא עדיף האי לוקח שני מלוקח ראשון וכמו שהראשון קנהו בכסף או בשטר או בחזקה או בקנין והשטר לא לקח אלא לראייה גם לוקח השני יקנהו בא׳ מהקנינים כ״כ הרא״ש והטור ע״ש:
(מה) שכתב לו שדי מכורה או נתונה לך – וה״ה בשטרי דידן שכתוב בהן מכרתי ונתתי כדלקמן סי׳ קצ״א ס״ג דשטרי קנין הם וא״כ נקנין בכתיבה ומסירה וכ״כ בתשוב׳ מהר״מ אלשיך ס״ס ס״ב וסי׳ ע״ד רק שדבריו שם מגומגמים במה שנראה מדבריו דהפיסקים פליגי על הרא״ש וט״ו ור׳ ירוחם כאן וליתא דלא פליגי רק במה דס״ל להרא״ש וטור לק׳ סי׳ קצ״א דשטרי דידן שטרי ראיה הן אבל בשטר ראי׳ גופא לא פליגי ומודים דאין נקנה בכתיב׳ ומסיר׳.
(מו) שהוא עיקר הקנין – ולא דמי לשטר חוב דהתם לא שייך ביה קנין אלא ממון שהלוהו נתחייב לו בעל פה והשטר נכתב לגבות בו ממשעבדי ובמסיר׳ השט״ח וכתיבת קני לך כו׳ קונה את שעבוד הנכסים וגם החוב הרא״ש וטור. ומשמע דכל שכן שטר חיוב שמתחייב לו עתה בשטר זה ליתן לו מנה כדלעיל סי׳ מ׳ דנקנה בכתיב׳ ומסיר׳.
(לו) עיקר – ובשט״ח שאינו עיקר החוב דאינו אלא לראיה צ״ל דשאני שט״ח דלא שייך ביה קנין אחר ומפני נעילת דלת הוצרכו לתקן שיוכל למוכרו אבל בשאר שטר ראיה לא שייך נעילת דלת. שם:
(נה) או שטרב״ב קסט א׳ ב׳ רשבג״א אף שטרי מקח כו׳ באותיות נקנות במסירה כו׳:
(נו) אבל אם – כ״כ הר״י מיגש. בזה מתורץ קו׳ תוס׳ שם ד״ה אבל בשטרי. ותימא לרשב״ג שמ״מ יכול המוכר כו׳ וע״ש בתוס׳ שדחקו עצמם ובזה מתורץ דאין כותבין למוכר בלא לוקח אלא בשטר ראיה כמ״ש הרי״ם מהא דב״מ יג א׳ וכמש״ל סי׳ רל״ח ס״א ואינו נקנה במסירה:
(ט) [ש״ך אות מו] קונה את שעבוד הנכסים. נ״ב ויש לעיין דא״כ כת״י או שט״ח שאין בו אחריות נכסים איך נקנה בכו״מ:
(י) [שו״ע] לא קנה. נ״ב במהריק״ש נסתפק כיון דמריה דשמעתא הוא הרא״ש וי״ל לשיטתי׳ אזל דס״ל דשטרי דידן הוי שטרי ראי׳ אבל לפי מאי דפסקי׳ לק׳ סי׳ רצ״א דהוי שטר קנין י״ל דהכא קנה או כיון דבאמת לא קנה ע״י השטר אלא קנה קודם בקנין אחרת לא קנה השטר ע״ש ונראה דלזה נתכוין הש״ך ס״ק מ״ו:
(ז) לא קנה – בגש״ע דהגר״ע זצ״ל נ״ב במהריק״ש נסתפק די״ל כיון דמריה דהאי דינא הוא הרא״ש וי״ל דלשיטתיה אזיל דסבירא ליה דשטרי דידן הוי שטר ראיה אבל לפי מה דפסקינן לקמן סימן קצ״א דהוי שטר קנין י״ל דהכא קנה או כיון דבאמת לא קנה ע״י השטר אלא קנה קודם בקנין אחר ל״ק השטר ע״ש ונראה דלזה נתכוון הש״ך בס״ק מ״ה עד כאן לשונו:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרפתחי תשובההכל
 
(טו) הַקּוֹנֶה מֵהַמַּלְוֶה שְׁטָר חוֹב שֶׁיֵּשׁ לוֹ עַל הַלּוֶֹה, וּמֵת הַלּוֶֹה, אִם אַחַר שֶׁלְּקָחוֹ מֵת, נִשְׁבָּע הַלּוֹקֵחַ שֶׁלֹּא אָמַר לוֹ הַמּוֹכֵר כְּלוּם וְשֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ שֶׁשְּׁטָר זֶה פָּרוּעַ, וְגוֹבֶה. וְדַוְקָא שֶׁמֵּת הַמּוֹכֵר, אֲבָל אִם הוּא חַי, גַּם הוּא צָרִיךְ לִשָּׁבַע קֹדֶם שֶׁיִּגְבֶּה הַלּוֹקֵחַ. וְכֵן אִם הַלּוֶֹה קַיָּם, וְטוֹעֵן שֶׁהוּא פָרוּעַ, וְאֵין בּוֹ נֶאֱמָנוּת, אִם הַמּוֹכֵר קַיָּם, יִשָּׁבַע, וְגוֹבֶה הַלּוֹקֵחַ. וְאִם אֵינוֹ רוֹצֶה לִשָּׁבַע, לֹא יִפְרַע הַלּוֶֹה, {וְהַמּוֹכֵר צָרִיךְ לְשַׁלֵּם לַלּוֹקֵחַ (בֵּית יוֹסֵף).} וְאִם הַמּוֹכֵר מֵת, נִשְׁבָּע הַיּוֹרֵשׁ: שֶׁלֹּא פְקָדַנִי אַבָּא; וְאִם אֵינוֹ רוֹצֶה, חוֹזֵר הַלּוֹקֵחַ עָלָיו. וְאִם מֵת הַלּוֶֹה קוֹדֶם שֶׁלְּקָחוֹ זֶה, וְאַחַר כָּךְ מֵת מַלְוֶה, אֵינוֹ גּוֹבֶה אֲפִלּוּ בִּשְׁבוּעָה.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרחכמת שלמהפתחי תשובהעודהכל
(טו) {טו} לוקח שקנה מהמלוה וכו׳ עד קודם שיגבה הלוקח כ״כ הרא״ש בשם הרמב״ן בסוף שבועות וכתב עוד ומיהו אין לומר בזה כשמת המוכר כבר נתחייב המוכר שבועה וא״כ לא יגבה זה כיון דליתיה למוכר דכיון שמכרו אין עליו עיקר חיוב אלא שמשביעין אותו מפני שהוא נאמן לומר פרוע במגו שיכול למחול וכ״כ הר״ן שם:
וכן נמי אם הלוה קיים וכו׳ הרא״ש כתב פרק הכותב כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אינו יכול להשביעה אבל יורשיו משביעים אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה אלו הם הבאים ברשותה כל שמכרה להם או נתנה להם במתנה פרש״י שאם מכרה כתובתה ומתה נשבעים הלקוחות שאינם יודעים שהיא נתפרעה מכתובתה ומשמע שאם היא חיה שאין הלקוחות גובין עד שתשבע היא בעצמה ואם אינה רוצה לישבע יפסידו הלקוחות וכן מסתבר עכ״ל ולמד משם רבינו למוכר ש״ח ומ״מ ק״ל דלמה יפסיד הלוקח מעותיו יכופו בית דין למוכר שישבע או שיחזיר לו מעותיו וי״ל דאה״נ ומאי יפסיד דקאמר מלגבות מהלוה ואם אין למוכר נכסים נמצא שהוא מפסיד ודין זה נלמד גם כן מדברי הרמב״ם שהביא רבינו לעיל בסימן זה ונראה דהיינו דוקא בשהמוכר מודה שהוא פרוע אבל אם אומר עיינתי בחושבנאי ולא פש לי גביה מידי אי לא ידיעא מילתא בסהדי לאו כל כמיניה דהמוכר דהו״ל כההוא עובדא דהנהו גינאי דספ״ק דגיטין (יד.) וכ״כ בסה״ת שער נ״א ורבינו ירוחם כ׳ דיכול המוכר לומר אמנה הוא או פרוע מגו דאי בעי מחיל ליה ויש מי שכתב שאפילו המלוה חייב לאחרים יכול למחול בין השטר בידו בין מכרו וכן נראה עיקר וכתב הראב״ד והיכא שהגבו ב״ד ללוי ש״ח של ראובן שהיה לו על שמעון מדינא כר׳ נתן דאין יכול למוחלו ראובן דדוקא מוכר יכול למוחלו משום דמכירת שטרות דרבנן אבל שיעבודא דאורייתא הילכך במקום שחב לאחרים אינו יכול למחול וכן כ׳ הרשב״א עכ״ל וגם הר״ן כתב בעובדא דהנהו גינאי דכל היכא שיכול למחול מהימן אפילו חב לאחרים והכי נקטינן:
ואם מת כתב הר״י וכו׳ ז״ל בעה״ת בשער נ״א כ׳ הר״י אלברצלוני המוכר ש״ח ואין בו נאמנות ולוה טען פרוע הוא אם המוכר קיים ורצה לישבע נשבע וגובה הלוקח ואם לאו מפסיד הלוקח ואם מת המוכר איכא מ״ד יורש נשבע שלח פקדני אבא ואם לא רצה לישבע לוקח חוזר על יורשי מוכר ואיכא מ״ד לוקח נשבע שלא פקדני המוכר ונוטל מדתנן אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה וע״ז כ׳ בבעל העיטור מסתברא דהאי סברא בתרא ליתא דהתם על שמא הוא אבל הכא ברי קא טעין ליה ועוד דשבועה לבטלה היא שהשטר מקוים מעדיו שהמוכר אמר לו שאינו פרוע הילכך אי איתיה למלוה ולא בעי אישתבועי חייב מדינא לשלומי ואי מית והיורשים לא בעו לאשתבועי חייבין לשלם עד כאן לשונו:
ומה שכתב ואם מת הלוה קודם שלקחו זה אינו גובה אפילו בשבועה:
[בדק הבית: כלומר אם אחר כך מת מלוה משום דכבר נתחייב מלוה שבועה ליורשי לוה ואין אדם מוריש שבועה לבניו או לבאי כח:]
(טז) {טז} כתב בעה״ת אם לא כתב המוכר וכו׳ בשער נ״א כתב שי״א כמ״ש רבינו שכיון שפרע הלוה למוכר כופין ללוקח שיחזיר השטר ללוה והלוקח ידין עם המוכר שיחזיר לו מעותיו:
וכתב עוד בעה״ת דלסברא זו אפילו אם כתב ומסר כהלכתו והלך לוה ופרע למלוה הלוקח צריך להחזיר השטר ללוה וילך הלוקח וידין עם המלוה וכ׳ שיש חולקים ואומרים שאפילו כתב ולא מסר או מסר ולא כתב אם הלך הלוה ופרע למלוה אין ב״ד כופין ללוקח להחזיר לו השטר ללוה ואפילו נותן לו דמי הנייר אא״כ נותן לו מה שנתן בו כשקנאו וצריך ליתן טעם למה רבינו כ׳ סברא הראשונה ולא השניה וגם הראשונה אינה בעינה שמדברי רבינו נראה דדוקא שכ׳ ולא מסר אבל כ׳ ומסר אין כופין להחזיר:
כתב עוד בעה״ת דלסברא אחרונה אם יאמר הלוה למלוה לא אפרעך עד שתחזיר לי שטרי מאחר שידוע שהשטר ביד הלוקח וישנו בעולם אין כופין אותו לפרוע בשובר עכ״ל ול״נ דאף דלסברא ראשונה נמי דינא הכי כיון דאיתיה בעולם אף ע״פ שב״ד כופין ללוקח להחזירו ללוה אע״פ כן יאמר הלוה איני רוצה להוציא המעות מתחת ידי ולמיקם בדינא ודייני ושמא לא יזדמן לי ב״ד שיכופהו כנ״ל וכדאיתא סימן נ״ד:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(טו) גם הוא צריך לישבע ל׳ מורי ר״ש ז״ל פי׳ אם ירצו עכ״ל וצ״ע מאי אם ירצו דקאמר הא ב״ד מזקיקין אותו השבועה מספק כדין הבא להפרע מנכסי יתומים גם באשר״י פ׳ כל הנשבעין כתב דין זה בשם הרמב״ן סתם כמש״ר הכא ואפשר דמורי ז״ל ס״ל דבכה״ג אין הב״ד טוענין בשביל היתומים כיון שגם אביהם אילו היה חי לא הוה מצי להשביע שניהם וכדקיי״ל בכל דוכתא דכל מה שאביהן לא מצי למעען אנן נמי לא טענינן להו אם לא שטוען הוא בפי׳ ולכן כתב אם ירצו ר״ל אם הם היתומים טוענים אחר שנשבע המוכר שמא להלוקח פרע וישבע גם הוא משביעין גם אותו. אבל אינו נראה לע״ד אלא כה״ג טוענין להו אף שאביהן לא הוה מצי למטען משום דשאני אביהן דלא שייך ביה טענת שמא צריך למטען ברי למי פרע וכמ״ש בפרישה ודוק:
וי״א שהלוקח נשבע כו׳ בבעה״ת שנ״א כתב שבעה״ט חולק על הי״א ואומר שהיא שבועה לבטלה שהרי יש ללוקח שטר הקנין בידו מקוים בב״ד אלא אם אין היורשין רוצים לישבע חוזר עליהם וכה״ג כ״ר לקמן בספ״ו גבי דין המשלם מדר״נ דכתב שם דאם מת הלוה הראשון והניח שטר על לוי שהיורשים חייבים לישבע שלא פקדנו שמעון כו׳ וי״א שנשבע ראובן שהוא המלוה של שמעון שלא פקדני שמעון וכולי וב״ה לא כ״כ עכ״ל. וק״ק למה לא הביא רבינו גם כן דברי העיטור שחולק כמו שהביא לקמן וי״ל דלא דמי דהתם הסברא נותנת שלא א״ל שמעון מלוה השני לראובן מלוה שלו דהשטר שיש לו על לוי הוא פרוע או לא דאין דרך בני אדם בכך שיגיד למלוה שלו חוב זה שלי פרוע הוא לכן מסתבר לרבינו דברי העיטור דהוי כשבועה לבטלה אבל כאן דמיירי שמכר לו ש״ח שהיה לו על לוי כ׳ כה״ג אורחיה לפקוד ללוקח שלו שהוא פרוע כמו ליורש מש״ה ס״ל דצריך הלוקח לישבע כנ״ל ובשארית יוסף כתב תירוצים אחרים ע״ש:
(טז) כתב בעה״ת אם לא כתב כו׳ הבעה״ת האריך בלשונו בשנ״א ורבינו קיצר בהם טובא והנה אעתיק את מקור דבריו בקיצור לעמוד מתוכו על ישוב דברי רבינו ז״ל והיכא שלא כתב ומסר לו שלא קנה גוף החוב כ״א גופו של שטר לצור עפ״צ כדאיתא בגמ׳ אין לצור ולצור אלמא מהני ליה המסירה שהמכר קיים מיהא בגוף השטר שיוכל להשתמש בכל תשמיש שירצה איכא למידק אי כייפינן הלוקח שיחזירו ללוה כשפרע למוכר ואיכא מ״ד כיון דאמר מוכר ללוקח אהדריה ניהליה דהא פרע לי מחייב להדרי׳ ניהליה אפילו בלא חזרת דמי קנייתו דמשפרע הלוה הוה השטר דיליה וכדתנן הלוה נותן שכר הסופר ואמרינן בכ״מ שטרך בידי מאי בעי ולסברת דהני אפילו אם מסר המוכר וכתב לו קני לך כו׳ אם הלך הלוה אחר כך ופרע למלוה פטור הלוה והרי השטר בטל ויחזירנו הקונה ללוה על כרחו ויריב עם המוכר שקיבל מעותיו וכ״כ הר״מ בר״י ז״ל המוכר ש״ח לחבירו ואח״כ בא המלוה והלוקח ותבעו הלוה וכ״א מהם תובע החוב לעצמו אנן ס״ל דמההוא שעתא דכתב ומסר לו מלוה ללוקח אשתעבד לוה ללוקח בע״כ כל כמה דלא מחיל ליה האי לוקח במקום מלוה קאי אלא שאם קדם ופרע למלוה אין ללוקח על המלוה אלא תערומת דכשם שמצי המלוה מחיל שיעבוד השטר מצי נמי ליפרע ממנו וכופין את המלוה להחזיר ללוקח מה שקבל מן הלוה עכ״ל (הד״מ) [הר״מ] ואיכא דפליגי ואמרי דאי פרע למלוה בשטר שכתב ומסר לחבירו בעת מכירתו לא נפטר לוה מלפרוע ללוקח גם חולקים כמו כן דהיכא דכתב ולא מסר או מסר ולא כתב אין ב״ד כופין ללוקח שיחזיר השטר ללוה אע״פ שפרע לו למלוה ואפי׳ נותן לו דמיו של נייר אא״כ נותן לו מה שנתן בו כשקנאו עכ״ל בעה״ת בקיצור והנה נתבאר מריש דבריו דס״ל שבמסירה גרידתא קנה גוף השטר לצור עפ״צ וזהו דלא כמש״ר בר״ס זה ובפרישה כתבתי ישוב למה הביאו רבינו כיון דלא ס״ל כוותיה והב״י תמה על רבינו בע״א והוא כי מאחר דהבעה״ת כתב ב׳ דעות ושלהסברה ראשונה אפי׳ כתב ומסר כהלכתא והלוה פרע להמלוה אפ״ה הלוקח צריך להחזיר השטר ללוה ולסברא השנייה אפילו לא כתב ומסר א״צ להחזיר לו השטר ואפילו יתן לו דמי נייר עד שיתן לו כל דמי קנייתו א״כ צריך ליתן טעם למה כ״ר סברא הראשונה דצריך להחזירו ללוה ולא השנייה וגם הראשונה אינה בעינה שמדברי רבינו נראה דדוקא שכתב ולא מסר אבל כתב ומסר אין כופין להחזיר עכ״ל. ולעד״נ דרבינו בכיון קיצר ולא הביא אלא מאי דנ״מ לדינא וכמ״ש בפרישה ומש״ה לא הביא דעה השנייה דכשמסר ולא כתב דאין כופין הלוקח להחזיר השטר להלוה דס״ל לרבינו דלא כ״כ הבעה״ת אלא לפי סברתו דס״ל דגם בכה״ג קני לכל הפחות גוף השטר לצור ומש״ה ס״ל דאינו מחויב להחזירו א״ל שמחזיר לו הלוה דמי קנייתו משא״כ לרבינו דס״ל דהמקח טעות היה ולא קנהו כלל ומש״ה סתם רבינו וכתב מתחילה דבמסר ולא כתב כופין אותו להחזיר כאילו לית ביה פלוגתא מאחר שאליביה הדין ולא חשש רבינו שנטעה בדבריו לומר שסובר כבעה״ת שקנהו לצור עפ״צ מאחר שכבר כתב בר״ס דלא קנהו כלל ועוד דרבינו נשמר בהעתקת ל׳ בעה״ת שבעה״ת כתב ראייתו מהגמרא דאמרינן אין לצור ולצור דמשמע שקנהו בדין ואת זה לא העתיק רבינו ולא כתב אלא שהלוקח משתמש בנייר כו׳ ולשון זה מצינו לפרש דלא בתורת קנין משתמש בו אלא בתורת משכון עד שיחזירו לו דמי קנייתו כל זמן שלא פרע להמוכר וק״ל אבל כשקנהו הלוקח כדין בכתיבה ומסירה וקידם הלוה ופרע להמוכר דבזה יש פלוגתא לא כ״ר ומשני הדינין שהעתיק נמשך ונלמד ממילא אי כופין בכה״ג להחזיר השטר להלוה ולסברא קמייתא דנפטר מהלוקח צריך להחזיר השטר להלוה דמהיכא תיתי דלא יחזירנו לו כיון דאין עליו חיוב תשלומין ואי משום שקנה לגוף השטר זה נלמד מדין הראשון היכא דמסר ולא כתב שג״כ קנהו לצור עפ״צ לדעת בעה״ת ואפ״ה כבר כתב דצריך להחזירו ולסברא השניה דאינו נפטר (מהלוה) [מהלוקח] אלא צריך לחזור ולפרוע לו כל דמי השטר דא״צ להחזירו עד שיפרענו ולאחר שפרע פשיטא דצריך להחזיר לו השט״ח כנ״ל דעת רבינו ובזה נסתלקה תמיהת ב״י הנ״ל ודו״ק:
(טו) לוקח שקנה כו׳ עד צריך לישבע כו׳ כ״כ הרא״ש בשם הרמב״ם בסוף שבועות:
נשבע הלוקח שלא אמר לו המוכר כלום פי׳ הב״ד מחייבין אותו שבועה בלא טענת היורשין דאין נפרעין מנכסי היורשין אלא בשבועה אפי׳ יש נאמנות בשטר כדלקמן סע״א וק״ח (וע״ל סע״א אי מהני נאמנות שהאמין הלוה ליורשי המלוה) משא״כ כשהלוה חי דאין כאן שבועה אלא כשהלוה טוען ברי פרעתי להמוכר או להלוקח ואין בהשטר נאמנות וכמ״ש אח״ז מיד:
גם הוא צריך לישבע פירוש נשבעים שניהם מפני שיש להסתפק שמא פרע הלוה למוכר או להלוקח משא״כ כשהלוה והמוכר שניהן חיין דינא דהלוה צריך לטעון ברי למי שילם ואותו לבדו נשבע וק״ל וכמ״ש בסמוך ועד״ר:
קודם שיגבה הלוקח וכתב הרא״ש שם ז״ל ומיהו י״ל כיון שכבר חייב המוכר שבועה כשמת לא יגבה הלוקח כיון דליתיה למוכר שישבע די״ל כיון דמכרו אין עליו עיקר החיוב אלא שמשביעין אותו מפני שהוא נאמן לומר פרוע במגו דיכול למחול וכ״כ הר״ן:
אם המוכר קיים ישבע כו׳ פי׳ אם הלוה טוען שפרע למוכר ואם הלוה טוען שפרע ללוקח צריך הלוקח לישבע ולא המוכר אלא דנקט מוכר לרבותא דאפילו המוכר שאינו נוטל כלום צריך לישבע:
ואם אינו רוצה לישבע יפסיד פי׳ הלוקח מפסיד זכותו מלגבות מהלוה אלא חוזר על המוכר ואם אין נכסים למוכר מפסיד אבל אין לומר דמפסיד לגמרי קאמר דאין טעם בדבר. ועוד שבהדיא כתב רבינו בסמוך אפי׳ ביורש שאינו רוצה לישבע דחוזר על היורש. ויותר היה נראה לפרש דיפסיד אמוכר קאי שאם לא ירצה לישבע יפסיד דמי חובו דהוא יודע האמת דלא נפרע מהלוה שהרי טוען כן וגם הדמים שקיבל מהלוקח צריך להחזיר לו. אבל ל׳ רש״י אינו כן שכתב יפסידו הלקוחות וכ״כ בסמוך בשם הר״י אברצילוני ואם לאו מפסיד הלוקח וק״ל:
ואם אינו רוצה חוזר כו׳ כלומר ואם אין יורש רוצה לישבע חוזר הלוקח עליו והיינו דוקא אנכסים שירש מאביו דאילו מכחו ודאי אין חייב לשלם אף שאינו רוצה לישבע וגורם בזה היזק להלוקח דהא כ״ר לקמן סימן ק״ו סז״ח דאם מכרו היורשים מטלטלים אביהן והמעות עדיין בידן דאין גובין מהן הב״ח אפי׳ אחר התקנה אף דגרם לו היזק דגרם לו דאינו יכול לגבות חובו ומשה״נ קאמר ל׳ חוזר עליו ר״ל חובת אביהן עליהן לשלם ממה שירשו ממנו וע״ל סימן פ״ו ס״ה בפרישה ודרישה שהארכתי בהוכחה עוד לפי׳ זה:
וי״א שהלוקח נשבע כו׳ ונוטלו כלומר מהלוה ועד״ר:
ואם מת הלוה כו׳ פי׳ וגם המוכר מת וכ״כ בש״ע ופשוט הוא:
אינו גובה אפילו בשבועה לפי שכבר נתחייב המוכר שבועה כדין הבא לגבות מנכסי יתומים כו׳ ואין אדם יכול למכור ממון שלא היה יכול לגבותו כ״א בשבועה כשם שאין אדם מוריש שבועה לבניו וכן מוכח מלשון הרא״ש שם וכ״כ ר״ן שם וע״ל סימן ק״ח דהיינו דוקא ביתומים מן היתומים ועמ״ש בס״ס פ״ד:
(טז) כתב בעה״ת כו׳ מכאן עד לא נפטר בזה מן הלוקח הכל קיצור ל׳ בעה״ת הוא (כמ״ש בדרישה) ואף שרבינו לא סבירא כוותיה כמ״ש בריש דבריו שמשתמש בנייר לצור ע״פ צלוחיתו במסירה בלא כתיבה וכמש״ר ר״ס זה מ״מ העתיק ל׳ בעה״ת משום דגם אליביה יש בו נ״מ לדיניה היכא דכתב ומסר לו השטר דאז קנה השטר לגמרי אפ״ה אם קדם ופרע הלוה להמוכר (לסברא קמייתא דכתב רבינו כאן בשם בעה״ת דנפטר הלוה מהלוקח) דינא הוא דכופין להלוקח שצריך להחזיר להלוה שטרו בחנם. וכ״כ בעה״ת שם בהדיא להאי סברא וכתבתי ל׳ בדרישה ושם כתבתי טעם למה לא הביאו רבינו ע״ש והטעם בשניהן הוא דהשטר של לוה הוא וכדאמרינן בכל מקום שטרך בידי מאי בעי ואין כח ביד המוכר למכור דבר שאינו שלו ומ״מ צריך ליתן לו להלוקח דמי הנייר דדרך המלוה ליתן הוצאת הנייר וכתיבת הסופר וכדאמרינן אפשיטי דספרא זייריה ואותן הוצאות שיהא שלו מכרן לו במסירה בלא כתיבה דקנהו במשיכת הנייר כשאר מטלטלין ואף ע״ג דהוי מקח טעות מ״מ מה שהוא קנין בפני עצמו שקנהו במשיכה אין להוציא מידו בלי חזרת דמיו וק״ל אבל אינו יכול לתופסו בתורת משכון עד שיתן לו דמי הוצאתו וכמ״ש בר״ס זה דגם רבינו ס״ל הכי דווקא שם דאיירי שלא פרע הלוה להמוכר והמוכר בא לחזור במקחו ולהוציא השטר מידו דבזה יש להלוקח טענה עליו מאחר שקיבל מידו דמי קנייתו ואם ירצה לחזור במקחו מפני שהיה בטעות מחוייב הוא להחזיר לו דמי קנייתו משא״כ הכא דכבר פרע לו הלוה:
(טו) {טו} לוקח שקנה מהמלוה וכו׳. חילוקי דינים אלו הם למאי דקיי״ל דכשמת מלוה ואח״כ מת לוה נשבעים יורשי מלוה שלא פקדנו וגובין מיורשי לוה ואם האמין הלוה את המלוה ואת יורשיו עליו גובין חוב אביהם בלא שבועה דמשבועה זו פטרם אבל כשמת לוה ואח״כ מת מלוה כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה ואין אדם מוריש שבועה לבניו ואם האמין הלוה את המלוה עליו ועל יורשיו אז לא נתחייב המלוה לישבע ונשבעים יורשי המלוה שלא פקדנו וגובין מיורשי לוה ואם האמין הלוה את המלוה ואת יורשיו עליו ועל יורשיו אז אע״ג דמת לוה בחיי מלוה יורשי מלוה גובין מיורשי לוה בלא שבועה כל זה מבואר לקמן בסימן ק״ח והשתא נמשכים דינים אלו לוקח שקנה מהמלוה ש״ח שיש לו על הלוה וכו׳ נשבע הלוקח שלא אמר לו המוכר כלום ומיירי בסתם ש״ח שהאמין הלוה את המלוה ואת יורשיו עליו ולפיכך כשמת המוכר הלוקח הוא שנשבע שלא אמר לו המוכר וכו׳ אבל יורשי המוכר אין צריכין לישבע שלא פקדנו דמשבועה זו פטרם הלוה שהרי אין עליהם אלא שבועה זו וממנה פטרם והילכך אין נשבע אלא הלוקח אבל אם לא האמין לוה ליורשי מלוה פשיטא שגם המה צריכין לישבע שלא פקדנו כדכתב הר״י ברצילוני בסמוך נשבע היורש שלא פקדנו אבא דמיירי לשם בדאין כתוב נאמנות בשטר ולא מיבעיא אם המוכר מת תחילה ואח״כ מת לוה אלא אפילו מת לוה תחילה ואח״כ מת המוכר לא אמרינן כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועת היורשין שהרי לא האמין הלוה ואת המלוה ואת יורשיו אלא עליו ולא גם על יורשיו וא״כ היה חייב המלוה שבועה כנגד יורשי לוה ואין אדם מוריש שבועה לא ליורשיו ולא להבאים ברשותו אפילו הכי נשבע הלוקח וגובה מן יורשי הלוה והטעם דכיון דמת לוה אחר שלקח השטר השתא כיון דבשעה שמכרו היה הלוה חי א״כ עיקר השבועה היא על הלוקח דשמא פרעו הלוה כיון שהשטר בידו משעה שלקחו וכיון שאין עיקר חיוב השבועה על המוכר אלא שמשביעין אותו מפני שהוא נאמן לומר פרעתי במגו דאי בעי מחיל לכך לא אמר הכא אין אדם מוריש שבועה ונשבע הלוקח וגובה אבל אם המוכר חי עדיין גם הוא צריך לישבע וכו׳ שהרי כשם שיש ספק שמא פרע ללוקח כך יש ספק שמא פרע למוכר קודם שמכרו ולפיכך ב׳ צריכין לישבע כנגד היורשים שהרי לא האמין הלוה את המלוה ואת יורשיו אלא עליו ולא גם על יורשיו כדפי׳ ואין ספק דאם האמינם עליו ועל יורשיו דאפילו המוכר חי א״צ לישבע כנגד היורשים אלא דלא איירי בהכי דכתב ליה הך נאמנות דעליו ועל יורשיו:
ומ״ש וכן נמי אם הלוה קיים וטוען שהוא פרוע. דהיינו דטוען שפרע למוכר:
ואין בו נאמנות. פירוש שאין כתוב בו שהאמין הלוה את המלוה ואת יורשיו השתא ודאי אם גם המוכר קיים ישבע המוכר ללוה וגובה הלוקח ואם מת המוכר כיון שהלוה קיים נשבע היורש שלא פקדנו:
ומ״ש וי״א שהלוקח נשבע וכו׳. פי׳ היכא דהיורש אינו רוצה אז ישבע הלוקח וכו׳ וטעמא דכיון דאין עיקר חיוב השבועה אלא על הלוקח שהשטר בידו אלא דמשביעין את המוכר ויורשיו להכחיש הלוה שטוען שפרע למוכר וכיון שאין המוכר חי והיורש אינו רוצה לישבע חזרה השבועה על הלוקח שעליו עיקר חיוב השבועה ותימה שכאן כתב סברת י״א באחרונה נראה כי כך היא מסקנת רבינו והא ליתא דלקמן בסימן פ״ו הביא באחרונה דעת בעל העיטור דס״ל דשבועת הלוקח לבטלה היא דאנן סהדי שהמוכר א״ל שאינו פרוע כיון דקנה ממנו השטר אלא דאפ״ה לא מצי גבי כיון דלוה טעין פרוע הוא והמוכר צריך לישבע כיון שאין בו נאמנות וכיון דאינו רוצה לישבע א״נ מת והיורשים אינן רוצים לישבע לא מצי לוקח גבי אפילו רוצה לישבע שלא פקדנו והכי עיקר עיין במה שכתבתי בסימן פ״ו בס״ד:
ומ״ש ואם מת הלוה קודם שלקחו וכו׳. פי׳ וגם המוכר מת כדאמר ברישא דמילתא דעלה קאי דהשתא כבר נתחייב המלוה שבועה לבני לוה כשבא לגבות מנכסי יתומים קודם שמכר את השטר ואין אדם מוכר שבועה לאחר כדי לגבות בו כשם שאין אדם מוריש שבועה לבניו כלומר דאין אדם מוריש ולא מוכר ממון שיש עליו שבועה:
כתב ב״י ע״ש הר״ר ירוחם דיכול המוכר לומר אמנה הוא או פרוע במגו דאי בעי מחיל ליה עכ״ל ואף ע״ג דלפי דבריו עבר על אל תשכן באהלך עולה אפילו הכי לא מיקרי משים עצמו רשע כיון דעכשיו בהודאה זו עושה טובה שמודה ותע״ב וכדמשמע בפ״ב דכתובות (דף י״ט) ע״ש ועי׳ במ״ש בסימן מ״ז בס״ד:
(טז) {טז} כתב בעה״ת אם לא כתב המוכר וכו׳. שער נ״א תחילת סימן ד׳ וע״ש הטעם דכיון דפרע הלוה למוכר הרי בטל השטר דמה לי מחלו מה לי פרעו ויחזיר הלוקח השטר ללוה דדיליה הוא כיון דהלוה נותן שכר הסופר ודעת רבינו דבכתב ולא מסר נמי דינו כמסר ולא כתב דכיון דלא קנה אף הנייר לצור ע״פ צלוחיתו מפני שעיקר מקחו לראיה והכל בטל ולא יתקיים לחצאין כדכתב רבינו ע״ש הרמב״ן בתחילת סימן זה הילכך נקטינן דכופין הלוקח להחזיר השטר ללוה אבל כשכתב ומסר לו כהלכתו דכתב רבינו בסמוך שתי סברות לסברא קמא נפטר הלוה ממה שפרע למלוה ולסברת י״א לא נפטר מן הלוקח לפי זה ודאי נמשך דפליגי נמי בהא דלסברא קמא דנפטר הלוה מן הלוקח ב״ד כופין ללוקח להחזיר השטר אבל לסברת י״א דלא נפטר מן הלוקח א״צ להחזיר השטר עד דפרעיה ובזה נתיישב דלא קשה מה שכתב ב״י וז״ל וצריך ליתן טעם למה כתב רבינו סברא הראשונה ולא השנייה וגם הראשונה אינה בעינה וכו׳ ע״ש:
(לח) נ) שם וכ״כ אביו הרא״ש בשם הרמב״ן בסוף שבועות
(לט) ס) ממשנ׳ אבל יורשיו משביעין וכו׳ הבאים ברשותה וכו׳ פי׳ רש״י שאם מכרה כתובתה ומתה נשבעי׳ הלקוחות וכו׳ ומשמע שאם היא חיה שאין הלקוחות גובין עד שתשבע היא בעצמה
(מ) ע) שם בשם הר״י ברצלוני וכסברא הראשונ׳ וכ״כ בעה״ת בשער נ״א שלזה הסכים בעה״ט
(מא) פ) שם משום שכבר נתחייב המוכר שבוע׳ וכיון דליתי׳ למוכר לא יגבה זה
(לט) גם הוא צריך לישבע – פי׳ שניהן נשבעין והטעם שהב״ד טוענין בעד היורשין מה שהי׳ אביהן יכול לטעון ואלו היה חי היה יכול לטעון שפרעו להמוכר או להלוקח מ״ה ישבעו שניהן מספק משא״כ אם הלוה חי דא״צ לישבע אלא האחד שאו׳ בברי שפרעו לו להמוכר או להלוקח דהרי לא לשניהן פרעו:
(מ) צריך לישבע – ומ״מ כשמת המוכר גובה הלוקח בשבועה כיון דקנהו בעוד הלוה חי ובשעת המכיר׳ לא מחייב לישבע עכ״פ דדלמא לא יטעון הלוה שפרעו אין זה בכלל אמרם אין אדם מוריש ממון שיש עליו שבועה וכמ״ש לקמן סי׳ ק״ח:
(מא) ואם אינו רוצה לישבע חוזר הלוקח עליו – פי׳ וגובה מנכסים שירש מאביו אבל לא מנכסי עצמו אף אם אין לו משל אביו דאף דגרם היזק באשר אינו רוצה לישבע מ״מ אין משלם מכיסו היזקו וכמ״ש הטור בסי׳ ק״ז סכ״ח דלכ״ע אם מכרו היורשים מטלטלי אביהן אף דדמי המטלטלים עדיין בידן אין הב״ח גובה מידן אף לבתר תקנת חז״ל שמטלטלי דיתמי משועבדים לב״ח ע״ש והארכתי בהוכחה זו בסי׳ פ״ו ובדרישה ובסמ״ע ע״ש בס״ק י״ב:
(מב) אינו גובה אפי׳ בשבועה – ה״ט כיון דהמוכר מיד שמת הלוה קודם שמכר השטר לא היה יכול לגבות מיורשי הלוה כ״א בשבועה כדין הבא ליפרע מנכסי יורשים תו אין אדם יכול למכור לחבירו ממון שלא היה יכול לגבותו כ״א בשבוע׳:
(מז) נשבע הלוקח – דאין נפרעים מנכסי יתומים אלא בשבועה.
(מח) שלא אמר לו המוכר כלום – משמע הא אם אמר שהוא פרוע היה נאמן אפי׳ אחר המכירה שנפרע קודם המכירה וכן העליתי לקמן ס״ק נ״ה באריכות וע״ש.
(מט) גם הוא כו׳ – פי׳ שניהן נשבעין דטועני׳ בעד היורשים כל מה שהי׳ יכול אביהן לטעון ואלוהי׳ חי היה יכול לטעון שפרע להמוכר או להלוקח מ״ה ישבעו שניהן מספק משא״כ אם הלוה חי דא״צ לישבע אלא האחד שאומר בברי שפרע לו עכ״ל סמ״ע וכ״כ הב״ח גם הוא צריך לישבע כו׳ שהרי כשם שיש ספק שמא פרע ללוקח כך יש ספק שמא פרע למוכר כו׳ ולפעד״נ לפרש כפשוטו דקאי אשבועה דלעיל שהלוקח צריך לישבע שאינו יודע הוא שפרע למוכר דשמא יודע שפרע למוכר וגם המוכר צריך לישבע שלא נפרע ואין שבועת המוכר פוטרו ללוקח דשמא המוכר נשבע לשקר והלוקח יודע שהוא פרוע וכיון שבא לגבות מהיתומים צריך לישבע ג״כ (אבל כשהלוה חי אין הלוקח צריך לישבע דהא אין טוען שהוא יודע שפרע למוכר) מיהו נראה שצריך לכלול ג״כ שלא נפרע הוא בעצמו מן הלוה ולפי זה אפי׳ היתומים מודים שלא נפרע הלוקח כגון שיודעים שלא זזה ידו מידם משעה שלקחו וכה״ג צריך לישבע כמ״ש ודו״ק.
(נ) צריך לישבע – ומ״מ כשמת המוכר גובה הלוקח כיון דקנהו בעוד הלוה חי ובשעת המכיר׳ לא נתחייב לישבע עכ״פ דדלמא לא יטעון הלוה שפרעו אין זה בכלל אמרם אין אדם מוריש שבוע׳ עכ״ל סמ״ע ואין לשונו מדוקדק דאפי׳ הי׳ הלוה צווח שפרעו קודם שמכרו דינא הכי דלא אמרי׳ אין אדם מוריש שבוע׳ אלא גבי שבוע׳ דבעי לפרע מיתומי׳ ולא נגד הלוה דהבו לה דלא לוסיף עלה כדלק׳ סי׳ ק״ח סעיף י״ד והכא היינו טעמא כמ״ש הרא״ש והר״ן דכיון שמכרו אין עליו עיקר חיוב אלא שמשביעים אותו מפני שהוא נאמן לו׳ פרוע במגו שיכול למחול ע״ש.
(נא) וטוען שהוא פרוע – שפרע למוכר ואמר ישבע לי המוכר לכך צריך לישבע והיינו שכתבו הרמב״ם והמחבר לעיל סי״א ואם טען שמעון שפרע ללוי ואמר ישבע לי כו׳ אבל אם אינו אומר ישבע לי אע״פ שאומר שפרעו א״צ לישבע כדלק׳ סי׳ פ״ב סעיף ב׳ אבל כשמת הלוה צריך לישבע נגד היורשים אפילו אין אומרים ישבע לנו דאין נפרעים מנכסי יתומים אלא בשבועה כדלקמן סי׳ ק״ח סעיף ג׳ וע״ש.
(נב) ואין בו נאמנות – אבל אם יש בו נאמנות א״צ לישבע והלכך אף שאינו רוצה לישבע גובה הלוקח אבל כשאין בו נאמנות וצריך לישבע א״כ כשאינו רוצה לישבע אף שאינו אומר שפרוע מ״מ לא יפרע לו הלוה אבל אם מודה שהוא פרוע אף שיש בו נאמנות פטור הלוה כמ״ש לעיל סעיף י״א ס״ק ל״ד והמוכר משלם ללוקח מה שמפסידו בדבורו וכ״כ הרא״ש והר״ן וה׳ המגיד ושאר פוסקים שנאמן לומר פרוע במגו דאי בעי מחיל: וכתב ב״י בסעיף י״ד וז״ל ונראה דהיינו דוקא כשהמוכר מודה שהוא פרוע אבל אם אומר עיינתי בחושבוני ולא פש לי גביה מידי אי לא ידיע׳ מילת׳ בסהדי לאו כל כמיני׳ דהמוכר דה״ל כההוא עובד׳ דהנהו גינאי דספ״ק דגיטין וכ״כ בספר התרומות שער נ״א עכ״ל וכן הביא הב״י אח״כ במחו׳ י״ג דברי הבעה״ת שכ׳ דא״י לומר עיינתי בחשבוני וטעיתי אלא כי ידיע׳ מילת׳ בסהדי ע״ש בב״י ואחריו נמשכו הד״מ והסמ״ע ס״ק ל״ב שמחלקין בין פרוע ובין עיינתי בחשבוני ע״ש ולפע״ד זה אינו אלא כי היכא דיכול לומר פרוע במגו שיכול למחול ה״ה שנאמן לומר עיינתי בחשבוני וטעיתי ולא דמי לההוא עובד׳ דהנהו גינאי דספ״ק דגיטין דהתם הודה שהוא חייב וחזק׳ אין אדם מודה אלא אחר שמדקדק היטב וכמ״ש התוס׳ והרא״ש שם אבל הכא הרי לא הודה על עצמו בכלום וראייה ברור׳ לזה שהרי התוס׳ והרא״ש ספ״ק דגיטין כתבו דס״ל לרבינו חננאל ולהרי״ף בעובד׳ דגינאי דא״י לומר טעיתי במגו דפרעתי וכ״כ הר״ן שם שי״א כן לדעת הרי״ף והרי בפרק הכותב גבי מוכר שט״ח לחבירו מבואר להדי׳ מדברי הרי״ף דיכול לטעון עיינתי בחשבוני וטעיתי שכ׳ הרי״ף שם וז״ל וחזינ׳ למקצת רבוותא דאמרי׳ דה״ט דמוכר שט״ח וחזר ומחלו מחול משום דיכול לומר עיינתי בחשבוני ולא פש לי מידי גביה כו׳ ואנן מסתברא לן דליתא להאי טעמאכר עד ועוד אי הא דאמר שמואל חזר ומחלו מחול משום דיכול לומר עיינתי בחשבוני ולא פש לי מידי גביה הכי איבעי ליה למימר המוכר שט״ח לחבירו וחזר ואמר לא פש לי מידי גביה מהימן ולא הל״ל וחזר ומחלו מחול ומדאמר וחזר ומחלו מחול ש״מ דאפי׳ אמר אי״ל גביה אלא הרי הוא מחול לו מחול כו׳ עכ״ל וכן מבואר מדברי הר״ן שם בפ׳ הכותב שכ׳ וז״ל ואזינן למקצת רבוות׳ כו׳ זהו דעת ר״ח שכ׳ דטעם דמוחל משום דיכול למימר עיינתי בחשבוני ולא פש לי מידי והקש׳ עליו הרי״ף כו׳ עד ועוד הקשו עליו דבמקום שחב לאחרים לאו כל כמיני׳ לומר שטר אמנה הוא כדאית׳ בפ׳ האשה שנתארמל׳ וה״ה לפרוע ואדרבה בסוף פ״ק דב״ב מוכח שאינו נאמן לומר פרוע אלא משום דמצי מחיל כו׳ עכ״ל הרי להדיא דכמו שיכול לומר פרוע ה״ה שיכול לומר עיינתי בחשבוני ובהיות כן גם דברי בעה״ת גופ׳ צל״ע דהיאך כתב דבעינ׳ דידיע׳ מלתא בסהדי ומסיים על זה וטעם דבר זה פירשו הרי״ף בפ״ק דגיטין גבי הנהו גינאי ומביאו ב״י במחו׳ י״ג דהא ע״כ לא בעינ׳ ידיע מילת׳ בסהדי אלא גבי עובד׳ דהנהו גינאי פ״ק דגטין משא״כ הכא וכדמוכח מדברי הרי״ף בפרק הכותב להדיא וכמ״ש. בע״כ צ״ל דבעה״ת מיירי בענין דלית ליה מגו שיכול למחול כגון שמכרו לחברו במעמד שלשתן וכה״ג ובאמת בכה״ג גם פרוע א״י לטעון תדע שהרי הבעה״ת עצמו מסיק בשער כ״ח בשם הרמב״ן בספר הזכות דגם הרי״ף ס״ל בעובד׳ דהנך גינאי דיכול לטעון עיינתי בחשבוני וטעיתי במגו דפרעתי ולא בעי הרי״ף אלא לו׳ שמצד הטענה עצמה אינו נאמן לו׳ טעיתי וכאן בשער נ״א כתב לדעת הרי״ף דבעינא ידיע מילתא בסהדי ועוד כשתעיין בבעה״ת שער נ״א תראה שאחר שכ׳ דבריו שהביא ב״י במחו׳ י״ג כתב וז״ל וטעם דבר זה פירש הרי״ף ז״ל בהלכותיו ספ״ק דגיטין בענין הנהו תרי גנאי כו׳ וכבר כתבנו זה בשער עשרים ושמנה שהקדמנו עכ״ל הרי בשער כ״ח מסיק בשם הרמב״ן שדעת הרי״ף דנאמן לומר טעיתי במגו דפרעתי וכן נראה דעת הבעה״ת עצמו שם בשער כ״ח וכמ״ש הטור וב״י לקמן סי׳ קכ״ו סי״ד בשמו אלא ודאי מ״ש הבעה״ת כאן בשער נ״א לא בא אלא לומר שטענת טעיתי בעצמה טענה גרועה היא ולא מהימן אלא בסהדי היכא דלית ליה מגו. אבל דברי הב״י והד״מ וסמ״ע שנמשכו אחריו א״א ליישב כן שהרי מחלקין בין פרוע לעיינתי בחשבוני הרי דמיירי להדיא דאית ליה מגו ואפ״ה כתב דאינו נאמן לומר טעיתי וגם כתב ע״ז וכ״פ בס׳ התרומות שער נ״א והא ודאי ליתא וכמ״ש כן נלפע״ד. (וגם לפי מ״ש לעיל ס״ק ל״ה דכל דבר המבטל את השטר דינו כפרוע פשיטא דהכא בלא״ה ליתא להאי דינא שכ׳ הב״י וד״מ וסמ״ע וק״ל).
(נג) והמוכר צריך לשלם ללוקח – כבר כתבתי לעיל סעיף י״א דהיינו כל דמי השטר ולא סגי כשמשלם הדמים שקבל וכ״כ עוד המחבר לקמן סעיף כ״ד שמשלם כפי מה שהזיקו.
(נד) ואם אינו רוצה (לישבע) חוזר הלוקח עליו – כתב הסמ״ע ס״ק מ״א דהיינו שגובה מנכסים שירש מאביו אבל לא מנכסי עצמו אף אם אין לו משל אביו דאף דגרם היזק במה שאינו רוצה לישבע מ״מ אין משלם מכיסו היזקו וכמ״ש הטור בסי׳ ק״ז סכ״ח דלכ״ע אם מכרו היורשים מטלטלים דאביהן אף דדמי המטלטלים עדיין בידן אין הב״ח גובה מידן אף לבתר תקנת חז״ל שמטלטלים משועבדים לב״ח ע״ש והארכתי בהוכח׳ זו בסי׳ פ״ו בסמ״ע בס״ק י״ב עכ״ל וכבר הארכתי בסי׳ פ״ו סעיף ז׳ ס״ק י״ח וסתרתי דברי הסמ״ע בזה והוכחתי דחייבים לשלם מנכסי עצמן ול״ד לדלקמן סי׳ ק״ז כלל ע״ש ועוד ראייה ממה שהוכחתי לעיל סעיף י״א ס״ק ל״ו מדברי ה׳ המגיד והמחבר והסמ״ע ס״ק ל״א גופיה דחייבים היורשים לשלם כל דמי השטר כשאין רוצים לישבע ולא סגי כשיחזירו ללוקח הדמים שקבל אביהן ממנו והיינו ע״כ מדיני דגרמי שהן גורמים לו עכשיו היזק במה שאין רוצים לישבע ומפסידים לו השטר דאל״כ הי׳ די כשישלמו לו הדמים שנתן לאביהם ואם כן פשיטא שחייבים לשלם מנכסי עצמם כיון שהם עכשיו גורמים לו היזק ללוקח וכדלקמן סעיף ל״ב וזה ברור (ואפי׳ להפוסקים לקמן סעיף ל״ב בהג״ה דא״צ לשלם רק הדמים שקבל מ״מ מוכח עכ״פ דההיזק הוא עושה עכשיו רק כיון דמעוקר׳ זבינא ריעי קא זבין א״צ לשלם לו רק דמים שקבל וא״כ מ״מ צריכים לשלם לו מנכסי עצמן ודוק ועוד שהרי הסמ״ע כתב דבריו אדברי המחבר והרי המחבר ס״ל לקמן סל״ב דצריך לשלם לו כל דמי השטר וכן הכרעתי שם ס״ק ק״ט ועיקר).
(נה) אינו גובה אפילו בשבוע׳ – כיון שמת המוכר והי׳ חייב שבוע׳ קודם שמכרו כשם שאין אדם מוריש שבוע׳ כך אינו מוכר אבל אם המוכר חי נשבע המוכר והלוקח גובה בשבוע׳ אע״פ שלקחו אחר שמת הלוה וכן משמע בהר״ן ושאר אחרונים.
(נו) אפילו בשבוע׳ – זה מיירי ג״כ בשאין בו נאמנות אבל אם יש בו נאמנות גובה כמו שנתבאר בסי׳ ק״ח סעיף י״ג. וע״ש מדינים אלו: כתב הטור והמחבר בא״ע סי׳ ק״ה סעיף ב׳ המוכרת כתובת׳ ונתגרש׳ כו׳ ואם אמרה שנפרע׳ אחר שמכר׳ נאמנת במגו שאם היתה רוצה למחול אבל אם אמרה שנפרע׳ קודם המכר אינה נאמנת עכ״נ ואף שדבריהם הוא מדברי הרא״ש פ׳ הכותב שכתב שם כן וז״ל אבל אם אמרה שנפרע׳ קודם המכר לא מהימנ׳ במגו דאי בעיא מחלה דאין זה מיגו טוב דאי מחלה השתא הית׳ צריכ׳ לשלם דמי שטרא מעליא אבל אם נפרע׳ קודם אינה חייבת לשלם אלא הדמים שקבל׳ מן המכר ומחזרת הדמים ואף לדברי המפרשים דכל מוכר שטר חוב אינו חייב לשלם אלא דמי המכר מ״מ כולי עלמא לאו דינא גמירי והיא יראה למחול שמא תתחייב לשלם כל דמי השטר אבל באומרת שנפרע׳ קודם המכר דבר הידוע הוא כיון שמקח טעות היו הדמים חוזרין עכ״ל מ״מ דבריו לא נהירין לי וקשי׳ לי בהו טובא שהם נגד הסבר׳ ונגד דברי עצמו ונגד הרב׳ פוסקים ונגד הש״ס וכמו שאבאר. נגד הסבר׳ מ״ש כולי עלמא לאו דינא גמירי והיא ירא׳ למחול כו׳ הוא נגד הסבר׳ דהא אשכחן כמה מיגות חמורות יותר מזה שצריכים למוד ועומק גדול בים התלמוד שהאש׳ נאמנת באותן מיגות וכל הש״ס והפוסקים מלאים מזה בכמה מקומות ולא אמרי׳ שמא אינה יודעת הדין ואם מצינו לפעמים בש״ס אטו כולהו נשי דינא גמירי היינו דוקא במקומות שאמרו הם ושם יש טעם בדבר משא״כ בשאר דוכתי דאל״כ בטלת רוב וכמעט כל המיגות שבש״ס ופוסקים. ונגד דברי עצמו שהרא״ש גופיה כתב בס״פ שנים אוחזין אהא דאמרי׳ התם ש״מ איתא לדשמואל דאמר המוכר שט״ח לחברו וחזר ומחלו מחול וז״ל וא״ת דלמ׳ ניחא לה טפי בהחזרת השובר ממה שתמחול הכתוב׳ לבעל׳ דאי מחלה היתה צריכה לשלם ללקוחות כל מה שהכתוב׳ שוה עכשיו כשהיא גרוש׳ וכשמכר׳ ללקוחות היתה נשוא׳ ואינו משלמת אלא דמים מועטים שקבלה מן הלקוחות כי המכר לא היה מכר שכבר נתקבל׳ כתובתה ומתוך קושיא זו רוצים לו׳ דאף במוחלת אינה צריכ׳ לשלם אלא מה שקבלה כו׳ וי״א דמשלמת כל מה ששוה הכתוב׳ עכשיו וההיא דשמעתין איכא לאוקמי שהיא עכשיו גם כן נשוא׳ עכ״ל אלמא דלהמפרשים דאינ׳ צריכה לשלם אלא מה שקבל׳ נאמנת שהשובר נתנה לו קודם המכיר׳ ונפרעת קודם המכיר׳ במיגו דאי בעיא מחלה עכשיו ולא אמרי׳ דלאו דינא גמיר׳ וירא׳ למחול שמא תתחייב לשלם כל דמי השטר. וליכ׳ למימר דשאני התם שיש שובר דמה בכך דהא אין מחזירין השובר אלא על פיה ונגד הפוסקים שהבעה״ת שער נ״א חלק ו׳ כ׳ שיש אומרים שהמוחל צריך לשלם כל מה שכ׳ בשטר וכן סברת הר״מ אבל ר׳ שמואל כ׳ דצריך להחזיר לו ללוקח מה שנתן לו בלבד ומסתבר׳ כותיה גם יש ראיה מפ׳ שנים אוחזין דקאמר ש״מ איתא לדשמואל כו׳ ואם איתא דמגבינן כל מה שכ׳ בשטר אמאי יחזיר לבעל הא אי מחלה ליה אית לה לשלומי כל מה שכ׳ בשטר ואי מהדרינ׳ שובר לבעל אשתכח שלא הית׳ מכירת׳ כלום ואינה חייבת אלא מה שנתנו לה בכתובת׳ אלא ודאי משמע דלא גבינן אלא מה שנתן עכ״ל וכ״כ הנמוקי יוסף ספ״ק דמציע׳ וז״ל הניח׳ לרבותינו בעלי התוספות דחזר ומחלו אינו משלם אלא אותן דמים שקבל וכמו שנכתב בשם רב שרירא גאון ז״ל בתשוב׳ שפיר הוי מגו כו׳ עכ״ל וכ״כ הסמ״ג סוף מצות השבת אבדה בעשה ע״ד דקנ״ה ע״א הרי מבואר להדי׳ בבעה״ת ונ״י וסמ״ג ולדברי הפוסקים דאינ׳ משלמת רק דמים שקבל׳ שפיר הוי מגו ולא אמרינן דלאו דינא גמירי וירא׳ למחול שמא תתחייב לשלם כל דמי השטר ועוד אביא לקמן הרבה פוסקים שהם נגד דעת הרא״ש בדין זה ונגד הש״ס דנלפע״ד דאף לדברי הפוסקים דהמוחל צריך לשלם כל מה ששוה השטר בשעת מחיל׳ מ״מ נאמנת לומר אחר המכיר׳ שהכתוב׳ נפרעת קודם המכיר׳ בין שהיא עתה נשוא׳ או אלמנ׳ או גרושה דהא כבר כתבתי לקמן סעיף ל״ב ס״ק ק״ט דהעוקר דצריך לשלם כל מה ששוה השטר או הכתוב׳ ואם כן תיקשי הא דאמרינן בש״ס ש״מ איתא לדשמואל קושי׳ הנזכרת. ומה שכתב הרא״ש בפ׳ שנים אוחזין בסוף דבריו בזה וההיא דשמעתין איכ׳ לאוקמי שהוא עכשיו ג״כ נשואה עכ״ל לא נהיר׳ לפע״ד שלא הועיל כלום בתירוץ זה דודאי לפי מה שהקש׳ הוא דעכשיו היא גרוש׳ שייך תירוץ זה אבל לא היה צריך להקשות כן ועדיפא מיני׳ איכא לאקשויי דבין שהיא עכשיו נשואה או אלמנה או גרושה סוף סוף הא אנן לא ידעינן למי מכרה הכתוב׳ ודלמא מכר׳ הכתובה לאחר בזול או אפי׳ בזול הרבה ואין אונאה לשטרות ואי מחלה השתא צריכה להחזיר לו כל מה ששוה הכתובה ואי נפרעה קודם לכן אינה צריכ׳ להחזיר רק דמים מועטים שקבל׳ וכן נרא׳ דעת הבע״ת ונמוקי יוסף וסמ״ג שהבאתי שהקשו כן בפשיטות ולא הזכירו בדבריהם שהי׳ עכשיו גרוש׳ אלא ודאי כוונתם כמו שכתבתי אלא ודאי צ״ל דאפי׳ להרי״ף וסייעתו שמפרשים ש״מ איתא לדשמואל כו׳ ונאמנת במגו היינו דמהימנינן לה שהכתוב׳ היא פרוע במגו דאי בעיא מחלה ליה אבל מ״מ לגבי נפשה לא מהימנינן שנפרע קודם המכיר׳ אלא חייבת לשלם ללוקח כל דמי הכתוב׳ כיון שבדבור׳ ובגרמת׳ השתא מפסדת לו כל הכתובה וכ״כ הרב המגיד פ׳ ט״ו מה׳ מלוה דין ז׳ להדיא והבאתיו לעיל סעיף י״א ס״ק ל״ה וכתבתי שם שכן מבואר עוד בשאר פוסקים ע״ש א״כ מוכח מדברי הרב המגיד ושאר פוסקים הנזכרים לעיל דלא כדברי הרא״ש דבפרק הכותב הנ״ל ועוד נראה לפרש והוא עיקר ש״מ איתא לדשמואל כמו שנראה מפירש״י וכמ״ש הנמוקי יוסף שם להדיא וז״ל הניחא לרבותינו בעלי התוספות כו׳ שפיר הוי מגו אבל לפיר״א ז״ל שהוא סובר דמוחל׳ דמי שטרא מעליא משלם ולא מה שקבלה בלבד וכמו שהסכימו הרמב״ן והרשב״א ז״ל מאי מיגו איכ׳ הא ודאי טפי ניחא לה דשובר מעליא כו׳ איכא למימר דלאו מדין מגו אתינן עלה אלא דכיון דקא מודה דפריע הוא ושובר מעליא הוא זו היא מחילתה וכמאן דאמרה מחול לך דמי עכ״ל ומסיים שם הנמוק״י בסוף דבריו הרשב״א והרנב״ר משמע שם מדבריו שהם לקוחין מהרשב״א והר״ן א״כ הרי דעת רש״י והרשב״א והר״ן והנמוק״י ג״כ דלא כהרא״ש פ׳ הכותב בזה וגם הבאתי לעיל סעיף י״א ס״ק ל״ה בשם ה׳ המגיד בשם י״א ובשם חכמי הצרפתים ובשם הר״מ בן יודא דכי אמרה פרוע הרי היא כמוחלו עכשיו ואין לך מחילה גדולה מזו וגם בסי׳ פ״ו סעיף ה׳ ס״ק י״ח הוכחתי שכן עיקר א״כ פשיטא נמי דליתנהו לדברי הרא״ש הנזכר לעיל דפ׳ הכותב. ודלא כהטור והמחבר בח״ע סי׳ ק״ה ס״ב שכתבו בפשיטות כדברי הרא״ש ולא הביאו שום חולק וכבר הוכחתי מן הש״ס ופוסקים דליתא אלא נאמנת בכל ענין וכל זה ברור.
(לז) אמר – משמע הא אם אמר שהוא פרוע היה נאמן אפילו לאחר המכירה שנפרע קודם המכירה. ש״ך:
(לח) לישבע – הטעם שהב״ד טוענין בעד היורשים כל מה שאביהן היה יכול לטעון ואילו היה חי יכול לטעון שפרעו למוכר או ללוקח מש״ה ישבעו שניהן מספק משא״כ אם הלוה חי א״צ לישבע אלא הא׳ שאומר ברי לי שפרעו למוכר או ללוקח דהרי לא לשניהן פרעו. סמ״ע:
(לט) הלוקח – ומכל מקום כשמת המוכר גובה הלוקח בשבועה כיון דקנהו בעוד הלוה חי ובשעת המכירה לא היה מחוייב לישבע עכ״פ דדלמא לא יטעון הלוה שפרעו אין זה בכלל אין אדם מוריש ממון שיש עליו שבועה וכמ״ש בסי׳ ק״ח עכ״ל הסמ״ע וכתב הש״ך דאין לשונו מדוקדק דאפילו היה הלו׳ צווח שפרעו קודם מכירה דינא הכי דלא אמרינן אין אדם מוריש כו׳ אלא גבי שבועה דבא ליפרע מיתומים ולא נגד הלו׳ דהבו דלא לוסיף עלה כמ״ש בסי׳ ק״ח סי״ד והכא היינו טעמא כמ״ש הרא״ש והר״ן דכיון שמכרו אין עליו עיקר חיוב אלא שמשביעין אותו מפני שהוא נאמן לומר פרוע במגו שיכול למחול ע״ש עכ״ל:
(מ) פרוע – שפרע למוכר ואמר ישבע לי המוכר אז צריך לישבע אבל אם אינו אומר ישבע לי אע״פ שאומר שפרעו א״צ לישבע כמ״ש סי׳ פ״ב ס״ב אבל כשמת הלו׳ צריך לישבע נגד היורשים אפילו אין אומרים שישבע דאין נפרעין מהם אלא בשבועה כמ״ש סי׳ ק״ח ס״ג וע״ש. ש״ך:
(מא) עליו – פי׳ וגובה מנכסים שירש מאביו אבל לא מנכסי עצמו אף אם אין לו משל אביו אף דגרם היזק במה שאינו רוצה לישבע מ״מ אינו משלם מכיסו ההיזק כמ״ש הטור בסי׳ ק״ז דלכ״ע אם מכרו היורשים מטלטלים דאבוהון אף שהמעו׳ עדיין בידם בעין אין הב״ח גובה מהן ואפילו לבתר תקנת חז״ל דמטלטלי דיתמי משתעבדי לב״ח ע״ש עכ״ל הסמ״ע ואין כן דעת הש״ך אלא דחייבים היורשים לשלם כל דמי השטר מנכסי עצמן כמ״ש בשמו לעיל ס״ק כ״ט ע״ש:
(מב) אינו – כתב הש״ך דמיירי שאין בו נאמנות אבל אם יש בו נאמנות גובה כמ״ש בסי׳ ק״ח סי״ג וכתב עוד דהא דכתבו הט״ו בא״ע סי׳ ק״ה ס״ב גבי המוכרת כתובתה ונתגרש׳ כו׳ דאם אמרה שנפרעה אחר שמכרה נאמנת במגו דמחילה אבל אם אמרה שנפרעה קודם שמכרה אינה נאמנת ע״כ לא נראה כן אלא דבכל ענין נאמנת ע״ש באורך שהביא כמה ראיות לדבריו:
(נז) (ליקוט) הקונה כו׳ נשבע כו׳ – מתני׳ דכתובות פ״ו ב׳ אבל יורשיו משביעין כו׳ ומפ׳ בתוספתא שם והביאו הרא״ש אלו הן הבאין ברשותה כו׳ שמכרה להם או שנתנה במתנה (ע״כ):
(נח) אם אחר – יתבאר למטה:
(נט) נשבע הלוקח – ר״פ הנזקין אין נפרעין מנכסי יתומין כו׳ ובהכותב אבל יורשיו משביעין כו׳ ואת הבאין ברשותה וכ׳ הרא״ש בשם תוספתא אלו הן הבאין ברשותה שמכרה כו׳ וכ״כ רש״י שם:
(ס) שלא אמר – כ״כ רש״י שם נשבעין אף הן שבועת היורשין וכ״מ במתני׳ שם דמדמי להו אהדדי:
(ליקוט) שלא כו׳ – ערש״י שם ד״ה אבל כו׳ (ע״כ):
(סא) ודוקא שמת המוכר אבל – ואם המוכר מת נשבע היורש מדקא׳ במתני׳ דפ׳ כל הנשבעין כשם שאמרו כו׳ וכן היורשים כו׳ ולא קאמר ג״כ הלקוחות כמ״ש בפ׳ הכותב אלא דבלקוחות צריך המוכר או יורשיו לישבע משא״כ בפ׳ הכותב שפטר אותה ואגב תני ג״כ בסיפא. וערא״ש על מתני׳ דהכותב:
(ליקוט) ודוקא כו׳ – כן דקדק הרא״ש מרש״י הנ״ל שכ׳ אם גירשה ומתה כו׳ (ע״כ):
(סב) (ליקוט) וכן אם כו׳ – מתני׳ שם אבל משביע כו׳ (ע״כ):
(סג) שהוא פרוע – ואמר ישבע לי:
(סד) ואין בו נאמנות – עסע״א:
(סה) ואם אינו כו׳ והמוכר – ואם אינו. כנ״ל סי״ג:
(ליקוט) ואם אינו רוצה כו׳ – כמש״ל ואם מת כו׳ דהטעם דאין אדם מוריש ממון שא״י ליטול אלא בשבועה וכמש״ש ביורשין (ע״כ):
(סו) (ליקוט) והמוכר כו׳ – ר״ל דמי כל השטר מדינא דגרמי כנ״ל סי״א (ע״כ):
(סז) (ליקוט) ואם המוכר כו׳ – כנ״ל (ע״כ):
(סח) (ליקוט) ואם אינו כו׳ – ג״כ כנ״ל כמ״ש בסל״ב או יורשיו (ע״כ):
(סט) ואם מת הלוהשבועות מח א׳ ל״ש אלא שמת כו׳ וה״ה ללקוחות כנ״ל ממתני׳ דהכותב דחד דינא אית להו. אבל אם אחר שלקחו מת נשבע הלוקח כנ״ל. רמב״ן ורא״ש שם וע״ש. וראיה מדפריך שם ת״ש אבל יורשין כו׳ ומשני לצדדין קתני אותה כו׳ ולא משני כן אבאין ברשותה ש״מ דבאין ברשותה בכל ענין נשבעין וערש״י שם ואת יורשיה אם מתה כו׳:
(יא) [שו״ע] ואם מת הלוה קודם. נ״ב הי׳ הלוה במדינ׳ אחרת וקנה השטר קודם ששמע בו שמת אע״פ שאח״כ שמעו בו שמת דינו כמת לוה אחר שקנאו ריק״ש בשם ת׳ הר״ן סי׳ ל״א:
נ״ב: עיין בש״ך ס״ק נ״ה ד״ה כתב הטור והמחבר ועיין בחיבורי לחו״מ מהדורא ג׳ מ״ש ליישב דברי הרא״ש במ״ש לאו כ״ע דיני גמירי ודו״ק:
(ח) ואם מת הלוה קודם שלקחו – בגש״ע דהגר״ע זצ״ל נ״ב היה הלוה במדינה אחרת וקנה השטר קודם ששמעו בו שמת דינו כמת לוה אחר שקנאו. רי״ף (אפשר צ״ל ריק״ש) בשם תשו׳ הר״ן סימן ל״א:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרחכמת שלמהפתחי תשובההכל
 
(טז) הַמּוֹכֵר שְׁטָר חוֹב לַחֲבֵרוֹ, כְּדִינוֹ, וּבָאִים הַמּוֹכֵר וְהַלּוֹקֵחַ לְתָבְעוֹ מֵהַלּוֶֹה, בֵּית דִּין אוֹמְרִים לוֹ לִתְּנוֹ לַלּוֹקֵחַ; וְאִם יִפְרַע לַמּוֹכֵר, חוֹזֵר וְגוֹבֶה מִמֶּנּוּ הַלּוֹקֵחַ. וְאִם קָדַם הַלּוֶֹה וּפָרַע לַמּוֹכֵר, נִפְטָר, וְאֵין לַלּוֹקֵחַ עָלָיו אֶלָּא תַּרְעֹמֶת. {וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּהַלּוֹקֵחַ צָרִיךְ לְהַחֲזִיר לַלּוֶֹה שְׁטָרוֹ (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הַתְּרוּמוֹת שָׁם)} וּבֵית דִּין מְחַיְּבִים אֶת הַמַּלְוֶה לִתֵּן לַלּוֹקֵחַ מַה שֶּׁגָּבָה מֵהַלּוֶֹה. וְאִם הוֹצִיא וּבִזְבֵּז, וְאֵין לוֹ לְשַׁלֵּם, פָּטוּר הַלּוֶֹה. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם פָּרַע הַלּוֶֹה לְהַמַּלְוֶה לֹא נִפְטָר בָּזֶה מֵהַלּוֹקֵח.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
(יז) {יז} ואם אחר שמכר לו השט״ח כראוי בכתיבה ובמסיר׳ באים המוכר והלוקח לתובעו מהלוה וכו׳ עד לא נפטר בזה מן הלוקח הכל בסה״ת שער נ״א:
ומה שכתב ואדרבה אם יפרע למוכר לוקח חוזר וגובה ממנו כלומר חוזר וגובה מהמוכר:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(יז) ומ״ש ואם אחר שמכר כו׳ עד פשיטא שב״ד אומרים כו׳ נתבאר שם בבעה״ת דאפילו אי קפיד לוה ודעתו קרובה לשלומי למלוה לא משגחינן ביה שכיון שקנה ליה בכתיבה ומסירה אישתעבד ללוקח בע״כ:
ומ״ש ואדרבה אם יפרע למוכר יחזור ויגבה הלוקח מהמוכר וא״כ אפוכי מטרתא ל״ל ב״י וכן מוכח ל׳ בה״ת שהעתקתי בדרישה ע״ש וכן מוכח ממ״ש בסמוך:
ומ״ש ואדרבה אם יפרע כו׳ ה״ק ל״מ שא״א ללוה שיפרע למוכר אלא אדרבה הדין למוכר שיחזיר ויתן להלוקח מה שקיבל מהלוה:
ואם קדם הלוה ופרע פי׳ הקדים נפשו לפרוע להמוכר קודם שהוציא מידו הלוקח כו׳ ואח״כ כתב אבל לעולם כו׳ ור״ל לעולם אפילו אחר שא״ל ב״ד זיל פרע ללוקח אפ״ה הלך ופרע להמלוה נפטר הלוה מהלוקח וב״ד מחייבין כו׳ וכן מוכח שם בבעה״ת ואע״פ שנתבאר בסי׳ פ״ו בדיני דר״נ אם עבר ופרע למלוה שלו דצריך לחוור ולפרוע למלוה הראשון שאני התם שהוא מדאורייתא ומש״ה נמי אמרו שם דאין כח ביד המלוה למחול להלוה שלו מאחר שכבר נתוודע בב״ד דאין בידו לפרוע למלוה שלו כ״א בשט״ח זה וכמ״ש שם משא״כ במוכר ש״ח שקנייתו אינו [אלא] דרבנן ומש״ה אמרו בזה דאף אם אין לו במה לפרוע לוקח מחילתו הוי מחילה וע״ש בבה״ת:
וי״א אם פרע כו׳ פי׳ אפילו קודם שא״ל ב״ד פרע ללוקח דכיון דזבין ליה האי שטרא במסירה וכתיבה ודאי ידע הלוה בזכותו דכל שטרא קלא אית ליה ולא הו״ל לפרוע אלא להלוקח שהוא נעשה מרא דהאי ממונא כ״כ בעה״ת שם ונלמד מיניה דאינו יכול להתנצל לומר לא ידעתי מהמכירה ואף ע״פ שהמוכר היה מצי למחול ללוה החוב מ״מ כיון שהמוכר קאי בהימנותיה ולא ביקש למחול לא הו״ל ללוה למיזל ולמפרע ליה אף שע״י הפרעון ודאי מחל ליה המוכר מ״מ הוא דפשע להזיק ללוקח זה לכן דין הוא שישלם וק״ל:
(יז) {יז} ואם אחר שמכר לו הש״ח כראוי בכתיבה ומסירה וכו׳. מלת כראוי אינה יתירה אלא רצונו לומר אפילו הקנה לו בכתיבה ומסירה דכתב ליה קני לך איהו ולא כתב ליה נמי וכל שיעבודא דאית ביה איננה כראוי ולא קנה אא״כ דכתב ליה איהו וכל שיעבודא דאית ביה וכך מפורש בבעה״ת וכדמוכחא הסוגיא בפ׳ הספינה למאי דגרסינן הלכתא אין אותיות נקנות אלא בכתיבה ומסירה וכדפי׳ בראש סימן זה:
ומ״ש פשיטא שב״ד אומרים לו ליתנו ללוקח ואדרבה וכו׳. נראה דהאי ואדרבה נמי ממה שא״ל ב״ד הוא וה״ק פשיטא שב״ד א״ל ליתנו ללוקח דלמה תתן למוכר הלא המעות הוא של לוקח ואם תתן (ללוקח) [למוכר] חוזרין הב״ד ומגבין ללוקח ואטרוחי ב״ד למה לך אבל אם הלוה אינו רוצה לשמוע לב״ד דדעתו קרובה אצל המלוה וקדם ופרע למלוה אין ללוקח על הלוה אלא תרעומות מפני שמחל המלוה שיעבוד השטר באותו פרעון אבל מדינא ודאי אין הלוה חייב ליתן ללוקח ואם פרע למוכר נפטר מן הלוקח אע״פ שאינו יכול להוציא מן המוכר ולשון אם קדם ופרע ר״ל שקדם עצמו ופרע מקמי שהגבו ב״ד מן המלוה ללוקח מדרבי נתן אבל הגבו בית דין דהיינו שכתבו פסק דין דהלוה ישלם ללוקח פשיטא דאם אח״כ פרע למוכר חייב לפרוע פעם אחרת ללוקח שכבר נתחייב ללוקח בב״ד מדרבי נתן כדלקמן בסימן פ״ו סעיף ד׳:
ומ״ש וי״א אם פרע לוה למלוה וכו׳. נראה דלאו דוקא היכא דבאין המלוה והלוקח לב״ד לתבוע מהלוה וב״ד א״ל ליתן ללוקח ועבר על דבריהם ונתן למלוה דדעתו קרובה לו דלא נפטר בזה מן הלוקח אלא אפילו לא באו לב״ד אלא דהלוה מעצמו פרע למלוה אפ״ה לא נפטר בזה מן הלוקח וטעמא דמילתא כתב בעה״ת משום דכיון דלוה הוה ידע דקנה השטר כראוי בכתיבה ומסירה דקיי״ל דכל שטרא קלא אית ליה מצי לוקח לומר לו לא היה לך לפרוע כ״א לי שהרי נסתלק מעליך המלוה ופושע אתה שפרעת לו ותשלם חובי והביא על זה ראיה מפרק שנים אוחזין דתניא מצא שובר בשוק וכו׳ ומסוגיית התלמוד דאמר עלה ע״ש בסימן הנזכר:
(מב) צ) שם בשם הבה״ת בשער נ״א
(מג) כלומר חוזר וגובה מהמוכר ב״י
(מד) ק) שם ושם
(מג) חוזר וגובה ממנו הלוקח – הלשון משמע דר״ל דהלוקח חוזר וגובה שנית מהלוה כיון דהב״ד אמרי ליה ליתנו להלוקח והוא עבר על פי ב״ד ומ״ש אח״כ ואם קדם הלו׳ כו׳ נפטר מיירי שקדם ופרע קודם שפסקו עליו הב״ד ליתן ללוקח מ״ה פטור משא״כ כשפסקו עליו הב״ד אזי הלוקח חוזר וגובה ממנו. אבל בפריש׳ כתבתי דס״ל דאפ״ה אינו חוזר הלוקח על הלוה כי אם על המלוה המוכר לו וקיבל דמיו ע״ש:
(מד) וי״א דהלוקח צריך להחזיר ללוה שטרו – עפ״ר שם הוכחתי דס״ל לבעל הטור דלא כ׳ בע״ת כן כי אם לסברתו דס״ל דגוף השטר לצור ע״פ צלוחיתו קנאו הלוקח אפי׳ לא כ׳ לו קני לך איהו כו׳ ואפי׳ הכי ס״ל דצריך להחזירו ללוה כשפרע להמוכר ה״ה נמי ס״ל הכי אף שקנהו בכתיב׳ ומסירה קדם הלוה ופרע להמוכר משא״כ להטור וסייעתו דס״ל דאפי׳ לצור ע״פ צלוחיתו לא קנה גוף השטר דאליבייהו איכא למימר כשקנהו בכתיבה ומסירה א״צ הלוקח להחזיר גוף השטר להמוכר (להלוה) כשקדם ופרע לו:
(מה) לא נפטר בזה – פי׳ אפי׳ לא א״ל ב״ד שיתנהו להלוקח ואינו יכול לומר לא ידעתי שמכר השטר שכל קנין קלא אית ליה:
(נז) בית דין אומרים לו ליתנו ללוקח – וכופין אותו בכך וכ״כ בתשו׳ מהר״א ן׳ ששון סי׳ קס״ו ופשוט הוא ונפקא מינה אם המוכר אינו רוצה לקבל הפרעון ממנו צריך לשלם ללוקח וכן אפי׳ המוכר רוצה לקבל צריך הב״ד לכופו שלא ישלם למוכר רק ללוקח אבל אם לא השגיח בכל הכפיות ופרע למוכר נפטר מהלוקח שנמחל השטר באותו פרעון ושוב אין לבית דין עליו שום עסק.
(נח) חוזר וגובה ממנו הלוקח – פי׳ הב״י מן המוכר ויפה פירש דאלו מן הלוה אינו חוזר אף שעבר הלוה ציווי ב״ד וכמו שאבאר וכן מסיק בסמ״ע ס״ק מ״ג וכ״כ מהרשד״ם בתשוב׳ סי׳ ק״ב וכ״כ הביתחדש רק מה שמחלק הב״ח דכשכתבו לו הב״ד פסק דין חייב הלוה לשלם ללוקח לא נהירא לי וכמו שאבאר וז״ל אבל אם אין הלוה רוצה לשמוע לב״ד וקדם ופרע למלוה אין ללוקח על הלוה אלא תרעומות מפני שמחל המלו׳ שעבוד השטר באותו פרעון אבל הגבו ב״ד דהיינו שכתבו פסק דין דהלו׳ ישלם ללוקח פשיטא דאם אח״כ פרע למוכר חייב לפרוע פעם אחרת ללוקח שכבר נתחייב ללוקח מדר׳ נתן כדלקמן בסימן פ״ו סעיף ד׳ עכ״ל ולא נהירא דמה לי כתבו לו פסק דין או לא דכיון שפסקו לו הב״ד ואמרו לו כמאן דכתבו דמי אלא דאפ״ה פטור הלו׳ מהנך טעמי שיתבאר וא״כ ה״ה כתבו לו גם מ״ש שכבר נתחייב ללוקח מדרבי נתן כו׳ לא נהירא דהא עדיין לא נתחייב כלום ללוקח מדר׳ נתן שהרי המוכר אינו חייב כלום ללוקח עד שיקבל הפרעון ולא דמי להך דר׳ נתן דלקמן סי׳ פ״ו דהתם אף קודם הפרעון נתחייב הלו׳ השני לראשון והלו׳ הראשון חייב למלו׳ הראשון א״כ אף קודם הפרעון נתחייב מיד הלו׳ השני למלו׳ ראשון וכי פרע אח״כ לשני לא פקע שעבודיה בזה מאי דאית לי׳ למלוה רחשון עליו משא״כ הכא שהמוכר אינו חייב עכשיו כלום ללוקח רק כשמקבל מעות הפרעון חייב לו וכשמקבל הפרעון ומחל המוכר שעבוד השטר באותו פרעון שוב אין ללוקח על הלוה כלום דנהי שעבר על פסק דין מ״מ כשפרע לו ונמחל השטר פקע שעבודי׳ דלוקח. ומהאי טעמא נ״ל עיקר פי׳ הב״י דאפי׳ עבר ציווי ב״ד אין הלוקח חוזר וגובה מן הלו׳ ודלא כתשובת מהר״א ן׳ ששון סי׳ קס״ו שהאריך בזה לפרש דהלוקח חוזר וגובה מן הלו׳ בדברים שאינם נראין בעיני (ובפרט מ״ש מהר״א ן׳ ששון שם דהרמב״ן שהביא הטור לקמן ס״ס פ״ה סעיף ו׳ ס״ל דאפי׳ קדם ופרע הלוה למלו׳ מוציא מידו הלוקח שנית שהרי התם המלו׳ שמכר השט״ח הי׳ חייב ללוה זה עצמו וא״כ לא גרע זה הלוה עצמו שהוא תפוס בחובו מקדם ופרע למוכר ועפ״ז חזינן דהלוקח גובה ממנו עכ״ל לא נהירא דהתם נהי שהוא תפוס ועומד מ״מ אין השטרות בחזוקת פרועים וכמ״ש הרמב״ן שם להדיא ולדבריו יהיו דברי הט״ו סותרים זא״ז דכאן הביאו שני דיעות וגם משמע לכאור׳ שתופסים עיקר הדע׳ הראשונה ולקמן ס״ס פ״ה לא הביאו רק דברי הרמב״ן אלא הדבר פשוט כמו שכתבתי וק״ל) דהא פשיטא דהא דקי״ל המוכר שט״ח וחזר ומחלו מחול היינו אפי׳ אמרו לו הב״ד וכתבו לו פסק דין שחייב הוא לשלם ללוקח שהרי לא מצינו בשום מקום בש״ס ופוסקים שחילקו בכך ועוד דאמרינן בש״ס פ׳ הכותב אי פקח הוא מקרקש לי׳ בזוזי וכתב לי׳ שטרא בשמיה ואם איתא למה לי׳ לקרקושי בזוזי ילך לב״ד ויכתבו לו פסק דין אלא ודאי אפי׳ כתבו לו בית דין פסק דין שמחוייב הוא לשלם ללוקח יכול למחול וטעמא דפסק דינם אינו אלא שמחויב לשלם לו כל זמן שהשטר בתקפו אבל כל שנמחל השטר על זה אין יכולים לפסוק שאין בכחם לעקור דין ודת תורתינו ואם כן כיון שכתבתי לקמן ס״ק ס״א דטעם סברא זו משום דכיון דפרע לו נמחל השטר ואין לך מחילה גדולה מזו וכמ״ש ג״כ הב״ח גופי׳ מפני שמחל המלו׳ שעבוד השטר באותו פרעון כו׳ א״כ ה״ה הכא אף שעבר צווי ב״ד ופסק דינם שכתבו לו מ״מ כיון דנמחל השטר שוב אין ללוקח עליו כלום וכן משמע בבעה״ת שער נ״א ח״ד דאין חילוק בין קדם ופרע קודם ציווי ב״ד או אח״כ וכן עיקר.
(נט) וי״א דהלוקח צריך כו׳ – ז״ל הטור כ׳ בעה״ת אם לא כתב המוכר קני לך איהו כו׳ שלא קנה השעבוד והלוקח משתמש בנייר לצור ע״פ צלוחיתו ופרע הלו׳ למוכר ב״ד כופין ללוקח להחזיר השטר ללוה אלא שהלו׳ נותן לו דמי הנייר עכ״ל וקשה לי על מה שכתב אלא שהלו׳ נותן לו דמי הנייר שהרי בבעה״ת שם לא הוזכר שהלו׳ נותן לו דמי הנייר ואדרבא משמע שם להיפך למעיין שם דאין צריך ליתן לו אפי׳ דמי הנייר ואפי׳ תאמר שום משמעות בבעה״ת שצריך הלוה ליתן לו דמי הנייר היינו לטעמי׳ דס״ל שקנה גוף הנייר אבל הטור הא ס״ל לעיל ר״ס זה דאפי׳ גוף הנייר לא קנה א״כ למה יתן לו הלו׳ דמי הנייר וליכא למימר דיוכל לתפסו נגד המוכר עד שיפרע לו דא״כ אמאי כופין אותו להחזיר השטר ללו׳ אלא ודאי כיון דפרע הלו׳ למוכר ונתבטל השטר שוב לא יוכל לתפסו נגד המוכר משום דגופו של נייר של לוה הוא שהלו׳ נותן לו שכר הסופר וכדלקמן א״כ אמאי יפרע לו הלוה דמי הנייר וצל״ע. ולכאור׳ נראה מהטור דדוקא מסר ולא כ׳ אבל כתב ומסר אין כופין את הלוקח וכן הבין הב״י מדבריו והקשה דהל״ל דה״ה בכתב ומסר כשפרע הלוה למ״ד שנפטר הלוה וכדאיתא בבעה״ת דלסברא דהני ה״ה כתב ומסר ובסמ״ע ס״ק מ״ד נרא׳ שמתרץ דבעה״ת לטעמי׳ אזיל דס״ל דלענין הנייר גם בלא כתב קנה גוף הנייר וא״כ חד דינא אית להו משא״כ להטור דס״ל דבלא כתב לא קנה אפי׳ הנייר א״כ ס״ל להטור דדוקא בהא קאמרי בעלי סברא זו (ע׳ לקמן ס״ק שאח״כ) אבל בכתב ומסר מודים דכיון דקנה השטר כדין א״צ הלוקח להחזיר גוף השטר להמוכר (להלו׳) כשפרע הלוה (למוכר) עכ״ר וכ״כ בספר גי׳ תרומה דף ש״ה ריש ע״ב דס״ל להטור דבמסר וכתב כהלכתו ופרע לו למלוה אע״פ שנפטר הלוה אין כופין ללוקח להחזיר השטר ללוה אבל כל זה איננו שוה לי דמה חילוק יש נהי דקנהו ס״ס שטרא לאחר פרעון של לוה הוא וכ״כ הרא״ש להדי׳ בפרק הכותב שחכמי פרווינצי״א אומרים שבמוכר שט״ח וחזרו מחלו אפי׳ למאן דלא דאין דינא דגרמי צריך לפרוע המוחל ללוקח דמי הנייר דכיון דמוחלו הרי הוא כפרוע וצריך להחזירו ללוה כי הוא נותן שכר הסופר והנייר שלו עכ״ל ומשמע שם בהרא״ש דס״ל הכי בפשיטות ע״כ נרא׳ דהטור כתב בלא כתב לכ״ע וממילא נמשך דה״ה בכתב למ״ד דכשקדם ופרע נפטר הלו׳ דכיון דנפטר הלוה צריך להחזיר לושטרו וכ״כ הב״ח בפי׳ דברי הטור. (ועיין בס״ק שאח״ז) אך קשה לי על מ״ש הטור בא״ע סי׳ כ״ח בקדשה במלו׳ בשטר שיש לו על אחרים והקנ׳ לה השטר כראוי בכתיב׳ ומסיר׳ אינה מקודשת אלא שמין הנייר אם יש בו שוה פרוט׳ מקודשת כו׳ דהא צריכ׳ להחזיר גוף השטר ללוה וכ״כ הר״ן פ׳ האיש מקדש ומביאו ב״י בא״ע שם דליכא למימר בהא שמין את הנייר משום דנייר של לוה כדתנן שהלו׳ נותן השכר ואי מחיל ליה ע״כ מהדרא ליה ניירא עכ״ל ומביאו ב״י בא״ע שם והב״ח בא״ע שם כ׳ דדברי הר״ן לא נהירין דהא אין ללוה על האשה כלום כיון שקנתה גוף הנייר כו׳ ודבריו תמוהין וכמ״ש לק׳ סעיף כ״ג ס״ק ע״ה וסתר דברי עצמו מ״ש בח״מ כאן לדעת הטור וגם אישתמיטתי׳ דברי הרא״ש פ׳ הכותב בשם חכמי פרווינצי״א שהבאתי וע״כ דברי הטור א״ע צל״ע.
(ס) דהלוקח צריך להחזיר כו׳ – כבר כתבתי דיש חולקין ובבעה״ת שעד נ״א ח״ד איתא דיש חולקין אפי׳ במסר ולא כתב או כתב ולא מסר או מסר וכתב בשטרו שיזכה בו ובכל שעבודו אין ב״ד כופין ללוקח שיחזיר השטר ללוה אף ע״פ שפרע למלוה ואפי׳ נותן לו דמיו של הנייר אא״כ נותן לו מה שנתן כשקנאו דמצי א״ל אתפוס בידי כל דהו ולצור קניתי ולצור קא בעינא ליה עכ״ל ואע״פ שטעמם דמצי למימר לצור קניתיו וכבר כתבתי לעיל סעיף א׳ ס״ק ה׳ דקי״ל דלא קנה אפילו הנייר דאין קנין לחצאין ואפשר שזהו היה דעת הטור שהשמיט טעם סברא זו וע׳ מ״ש בס״ק הקודם מ״מ נלע״ד דאפשר דאיתא להאי דינא דיש חולקין מטעם אחר די״ל דניירא גופא הוא ג״כ משכון ביד המלוה וכמ״ש לקמן ס״ק ס״א וכן לקמן סעיף כ״כ ס״ק ע״ה לדעת הרשב״א וקצת גדולים א״כ כי היכא דהמלו׳ הראשון הי׳ יכול לתופסו למשכון עד דפרע לי׳ ה״ה לוקח נהי דלא קני לי׳ מ״מ כיון שיוכל לתפסו למשכון נגד המוכר עד דפרע לי׳ וכמו שנתבאר בריש סי׳ זה ס״ק ג׳ א״כ יכול נמי לתופסו נגד הלו׳ דה״ל כמלו׳ על המשכון וחזר ומשכנו שאע״פ שלא קנה גוף המשכון מ״מ המלו׳ השני בעל דבר דמלו׳ ראשון הוא וא״כ ה״ה הכא וע״כ גם בזה הוה ספיקא דדינא: וכתב ב״י שכתב בעה״ת דלסברא האחרונ׳ אם יאמר הלוה למלו׳ לא אפרעך עד שתחזיר לי שטרי מאחר דידוע שהשטר ביד לוקח וישנו בעולם אין כופין אותו לפרוע בשובר ע״כ ול״נ דאף לסברא ראשונ׳ נמי דינא הכי כיון דאיתי׳ בעולם אע״פ שב״ד כופין ללוקח להחזירו ללוה אעפ״כ יאמר הלוה איני רוצ׳ להוציא המעות מתחת ידי ולמיקם בדינא ודיינא ושמא לא יזדמן לי ב״ד שיכפוהו כנ״ל וכדאיתא בסי׳ נ״ד עכ״ל ול״נ דגם כוונת הבעה״ת כן אלא דלסברא ראשונ׳ מסתמא מחזיר השטר כיון דכופין אותו משא״כ בסברא אחרונה וק״ל.
(סא) צריך להחזיר וכו׳ – כאן כתב הר״ב רק סברא זו ולקמן סעיף כ״ג כ׳ הר״ב מתחל׳ בסתם סברת האומרים דא״צ להחזיר שטרו ונרא׳ לכאור׳ מדברי הר״ב שהוא מחלק בין פרוע למחיל׳ אבל א״א לומר כן כדאיתא בכל הפוסקים דחד דינא אית להו וכן מסתבר וגם בס׳ גי׳ תרומ׳ שער כ״ח דף קכ״ט ריש ע״ג ראיתי שכתב שלא נחלק הרשב״א אלא בההוא דמוכר שט״ח לחבירו וחזר ומחלו אבל כשבא לידי פרעון דתו לית ליה גבי׳ מידי מודה הרשב״א דיחזירנו ללוה כדמוכח מסוגיא דשנים אוחזין עכ״ל ולא נהירא לי ומ״ש כדמוכח מסוגיא דשנים אוחזין נלפע״ד דר״ל מאי דאמרינן התם (דף י״ג סוף ע״א) וכי מאחר שאינו גובה אמאי יחזיר לצור ע״פ צלוחיתו של מלוה ונהדרי׳ לי׳ ללוה לצור ע״פ צלוחיתו של לוה לוה הוא דאמר להד״ם משמע דוקא משום דאמר להד״ם הא אלו טען פרעתי מהדרי׳ לי׳ ללוה לצור ע״פ צלוחיתו של לוה וכ״כ התוס׳ שם דאם טוען פרעתי מהדרי׳ לי׳ ללוה לצור ע״פ צלוחיתו של לוה ולפע״ד אין משם ראיה דשאני התם שהשטר הוא ביד המלו׳ עצמו דאז פשיטא שהמלו׳ גופי׳ צריך ליתנו ללוה לאחר הפרעון או לאחר מחילה אלא דהיכא דהמלו׳ מכרו לאחר קאמר הרשב״א דאין אותו אחר מחויב להחזירו ללוה עיין בחדושי הרשב״א פ״ק דגטין דמדמי לה למלו׳ על המשכון וחזר ומשכנו ביד אחר דאע״ג דחזר ומחלו אין המלו׳ השני מחויב להחזיר המשכון ללו׳ הראשון וס״ל להרשב״א דניירא דשטרא גופיה משכון הוא ביד המלו׳ עד לבתר פרעון והלכך לוקח זה עכ״פ גוף הנייר הוא משכון אצלו ופשיטא דבמשכון גופי׳ לאחר פרעון צריך המלו׳ להחזיר המשכון ללוה לכך בהך דפ׳ שנים אוחזין אלו טעין לוה פרעתי מהדרי׳ לי׳ ללוה ולעולם אין חילוק בין פרעון למחיל׳ וכמ״ש.
(סב) וי״א שאם פרע הלוה למלו׳ כו׳ – לי נרא׳ עיקר כסברא הראשונ׳ (וכן משמע בטור והמחבר שכתבו הדעה הראשונ׳ בסתם ודעה זו בשם י״א) דמה צד חיוב יהי׳ לו ללוקח על הלוה אי משום שפרע להמלוה הרי מעות זה שפרע לא היה של לוקח וכי אינו יכול לעשות הלוה במעותיו מה שירצה ואם בא לוקח לתבעו עתה בשטרו גם בזה אין שום צד חיוב עליו דכיון שכבר פרע למלו׳ הרי נמחל השטר דאין לך מחיל׳ גדולה מזו כשנפרע השטר נמצא עתה השטר בטל וכן הביא הבעה״ת גופי׳ בשער נ״א ריש ח״ב לשון חכמי הצרפתים שכתבו וז״ל אבל מוכר שט״ח מדעתי׳ דנפשי׳ עביד ומצי מחיל ליה דנהי דלוקח זה ככח דמלו׳ ויש לו כח לתבוע מן הלוה ולא מצי א״ל לאו בעל דברי׳ דידי את אבל אי פרעי׳ לוה למלו׳ לאחר מכאן או שמחל לו המלו׳ בחנם ודאי מחול הוא ולית לי׳ ללוקח למהדר עלי׳ דלוה ולא עלי׳ דמלו׳ והכי הלכתא כו׳ עכ״ל הצרפתים עכ״ל בעה״ת שם. וכן כתבתי לעיל סעיף י״א ס״ק ל״ה בשם הרב המגיד ושאר פוסקים דפרעון הוא גופי׳ מחילה וכן הוכחתי עוד לקמן סי׳ פ״ו סעיף ה׳ ס״ק י״א וכך הם דברי הר״מ בן יודא בבע״ת שער נ״א ח״ד וז״ל אלא שאם קדם ופרע למלו׳ אין הלוקח על הלו׳ אלא תרעומות מפני שמחל המלו׳ שעבוד השטר באותו פרעון וכי היכי דמצי מחיל ה״נ נפרע ממנו וכופין את המלו׳ להחזיר ללוקח מה שקבל מן הלו׳ עכ״ל ודבריו נכונים ומ״ש הבע״ת שם בטעם סברת הי״א משום דמצי לוקח למימר לא הי׳ לך לפרוע כי אם לי אבל לא למלו׳ שהרי נסתלק מעליו ופשעת כשפרעת לו כו׳ לא נהירא לי דמה פשע שנתן לו מעותיו וכי מעות זה של לוקח הי׳ ואם פשע במעות של עצמו פשע ומה לו ללוקח בזה עוד כתב הבעה״ת שם וז״ל וראייתם מההיא דגרסי׳ בפ׳ שנים אוחזין מצא שובר בשוק בזמן שהאש׳ מודה יחזיר לבעל ומקשי׳ ואמאי ניחוש דילמא כתב׳ ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי ואזל׳ וזבנת׳ לכתובת׳ בטובת הנאה בין ניסן לתשרי ואתי בעל ומפיק האי שובר דכתב מניסן ומפסיד הלקוחות מהכא שמעינן דטעמא דכתיבת שובר מזמן המוקדם למכירת׳ היא דמפסד׳ ללקוחות דאשתכח דחספא בעלמא זבנא להו דהא אכתי אינו ידוע לשום אדם שעת מכירת כתיבתה אבל לא חיישינן דלאחר מכירתה דלוקח אזלה ופרע לה בעל׳ וכתב׳ לו שובר ומוסרת אותו עכשיו לבעל׳ משום קנוניא דלקוחות דא״כ יטענו לקוחות לבעל אתה תשוב ותפרע לנו פעם אחרת שהפסדת אם פרעת לה כלום אחר שידעת והי׳ לך קול שאצלינו היתה כתובת׳ מכורה ולפיכך מוכיחים שחייב הלו׳ לפרוע ללוקח פעם אחרת עכ״ל ולפע״ד אין זה ראיי׳ דהא טעם הר״מ בן יודא הוא משום דכי היכי דמצי מחיל ה״נ נפרע וכמו שהוזכר בדבריו להדיא א״כ המקש׳ הי׳ סבור דלא מצי מחיל והתרצן מתרץ באמת ש״מ איתא לדשמואל דמצי מחיל וזה ברור. ובס׳ גי׳ תרומ׳ שם כתב וז״ל קשה לי מהראי׳ דמייתי מההיא דשנים אוחזין מצא שובר כו׳ דאם לדעתם כל מוכר ש״ח בכתיב׳ ומסיר׳ קלא אית לי׳ א״כ היכא מקשה בש״ס דלמא כתב׳ כו׳ ואזל׳ וזבנת׳ כתובת׳ כו׳ הא לא אפשר דזבנה דאם איתא ע״כ כתב׳ לי׳ שטרא קני לך כו׳ דבלאו הכי אין הכתיב׳ כלום ואי הוה כתב׳ הכי ודאי קלא הו״ל ומדליכא קלא דמכר׳ ודאי ליכא למיחש למכיר׳ עכ״ל וזה שבוש דא״כ בכולה סוגיא פ״ק דמציעא גבי מצא שטרי חוב ובכל הש״ס דחיישי׳ לשמא כתב ללות בניסן ולא לוה עד תשרי ומפיק מלקוחות שלא כדין תקשי הא לקוחות קלא אית להו (אפי׳ בעדים בלא שטר כדאית׳ בפ׳ חזקת הבתי׳ ד׳ ע״ב ונתבאר לקמן סי׳ רכ״ה) אלא ודאי לא שייך לומר קלא אית לי׳ אלא ללוקח בתר הכי דאיהו דייק וה״ל להזהר אבל הבית דין אין יודעים מלקוחות וזה פשוט.
(מג) ממנו – הלשון משמע דר״ל דהלוקח חוזר וגובה שנית מהלוה כיון דהב״ד א״ל ליתנו ללוקח והוא עבר פי הב״ד ומ״ש אח״כ ואם קדם הלוה כו׳ מיירי שקדם ופרע קודם הפס״ד מש״ה פטור אבל בפרישה כתבתי דאפ״ה אינו חוזר הלוקח על הלוה רק על המלוה המוכר לו וקיבל דמיו עכ״ל הסמ״ע גם הש״ך פסק כן וכתב דכ״כ הב״ח והרשד״ם בתשובה סי׳ ק״ב ודלא כתשובת מהר״א ששון סימן קס״ו וע״ש:
(מד) להחזיר – והש״ך פסק דהוי ספיקא דדינא ואפי׳ אם הלה רוצה לשלם לו דמי הנייר יכול לומר אני תופסו למשכון נגד הלוה עד שיפרע לי וכתב ב״י בשם בעה״ת דלסברא האחרונה אם יאמר הלוה למלוה לא אפרעך עד שתחזור לי שטרי מאחר דידוע שהשטר ביד לוקח וישנו בעולם אין כופין אותו לפרוע בשובר ע״כ ול״נ דאף לסברא ראשונה דינא הכי דיאמר הלוה איני רוצה (ליתן) [להוציא] המעות מת״י ולמיקם בדינא ודיינא ושמא לא יזדמן לי ב״ד שיכפוהו. עכ״ל:
(מה) פרע – פי׳ הסמ״ע אפי׳ לא א״ל הב״ד שיתנהו ללוקח וא״י לומר שלא ידע שמכר השטר שכל קנין קלא אית ליה עכ״ל. והש״ך כתב דנ״ל עיקר כסבר׳ הראשונה דנפטר הלוה מהלוקח עיין שם באורך:
(ע) ב״ד אומריםב״ב קעג א׳ אלא הא דתניא כו׳ באותיות כו׳:
(עא) ואם קדם – דהרי יכול למחול וכמ״ש הנ״י בב״מ כ׳ א׳ ש״מ איתא לדשמואל כו׳ וכ׳ נ״י דלאו מדין מגו דלמפ׳ דצריכה לשום כל דמי השטר ניחא לה בשובר כו׳ אלא כיון דקא מודה דפריעא פריעתה היא מחילתה כו׳ ע״ש:
(עב) וי״א – ות׳ בסכ״ג בהגה מיהו כו׳:
(ליקוט) וי״א כו׳ – היינו כס׳ הראשונה דסכ״ג (ע״כ):
(עג) (ליקוט) וב״ד מחייבים כו׳ – וז״ש בקדושין מ״ח א׳ מס׳ אשה סמכא כו׳ ולא חיישי׳ דלמא יגבה מהלוה (ע״כ):
(עד) ואם הוציאכתובות פ״ו א׳ תזיל כו׳ וע״ש בתוס׳ ד״ה תזיל. וי״מ דקטנה כו׳:
(עה) וי״א שאם – מדפריך בב״מ שם יט ב׳ אמאי ניחוש שמא כו׳ ואם איתא ה״ה יכולה לעשות שובר ג״כ אחר שמכרה. וס׳ הראשונה ס״ל דלס״ד דס״ל דאין יכולה למחול ה״נ דאינה יכולה להפרע ממנו אבל למסקנא דיכולה למחול ה״ה להפרע:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(יז) לֹוֶה שֶׁפָּרַע לַלּוֹקֵחַ שֶׁמָּסַר לוֹ הַשְּׁטָר, וְלֹא כָתַב לוֹ: קְנֵי לָךְ אִיהוּ וְכָל שִׁעְבּוּדֵהּ, אֵינוֹ חַיָּב לַמּוֹכֵר כְּלוּם, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵין הַמֶּכֶר כְּלוּם, מִכָּל מָקוֹם אִם תָּפַס הַלּוֹקֵחַ אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ. {הַגָּה: וְדַוְקָא שֶׁלֹּא כָתַב לֵהּ: קְנֵי לָךְ וְכו׳, רַק אָמַר לוֹ בְּעַל פֶּה. אֲבָל אִי לֹא אָמַר לוֹ כֵן, אֲפִלּוּ תָּפַס, מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ (הַמַּגִּיד פֶּרֶק כ״ב מֵהִלְכוֹת מְכִירָה וְנִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק אֵיזֶהוּ נֶשֶׁךְ).} וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, דַּוְקָא שֶׁיָּדַע הַמּוֹכֵר שֶׁגְּבָאוֹ הַלּוֹקֵחַ, דְּכֵיוָן שֶׁיָּדַע וְשָׁתַק, מָחַל. אֲבָל אִם לֹא יָדַע הַמּוֹכֵר, חוֹזֵר וְגוֹבֶה מִבַּעַל חוֹב, דְּאָמַר לֵהּ: לֹא הָיָה לְךָ לִתֵּן לוֹ חוֹבִי עַד שֶׁיַּרְאֶה לְךָ שֶׁקְּנָאוֹ מִמֶּנִּי כְּדִין קְנִיַּת שְׁטָר. {וְאִם אֵין הַלּוֶֹה יָכוֹל לְשַׁלֵּם, אֵין הַמּוֹכֵר יָכוֹל לְהוֹצִיא מִן הַלּוֹקֵחַ כְּלוּם, הוֹאִיל וְתָפַס (ת״ה ס׳ שי״ג).}
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרכי משהדרישהפרישהב״חבאר הגולהסמ״עט״זש״ךבאר היטבביאור הגר״אפתחי תשובהעודהכל
(יח) {יח} לוה שפרע ללוקח שמסר לו השטר וכו׳ כ״כ הרא״ש בשם ר״ת פ׳ איזהו נשך וסה״ת בשער נ״א וכ״כ הרשב״א בתשובה וה״ה כ׳ בפ׳ כ״ב מהל׳ מכירה בשם ר״ת במוכר שטר לחבירו בעדים אף על גב דקי״ל דאין אותיות נקנות אלא בכתיבה ומסירה אם קדם הלוקח וגבה מלוה אין המוכר יכול לחזור בו ומסתברא לי דוקא בדכתב ליה או בדאמר ליה קני איהו וכל שיעבודא אבל אי לא א״ל הוא וכל שיעבודא דאית ביה לא קנה אלא בנייר בעלמא והילכך אפילו קדם וגבה מוציאין ממנו ע״כ וכן הסכים הרמב״ן לדעת ר״ת עכ״ל וכתב ר״י בני״ד שאם זקפן במלוה על שמו דינו כגבה:
וכתב א״א הרא״ש ודוקא שידע המוכר וכו׳ גם זה שם ועיין בתרומת הדשן סימן שי״ג:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(ו) וע״ל סר״ג:
(יח) מ״מ אם תפס כו׳ נראה דלפי מ״ש והוכחתי דהטעם דאין מוציאין מיד הלוקח הוא ג״כ מטעם מחילה אם כן אפילו לא אמר המוכר להלוקח אפילו ע״פ קני לך כו׳ נמי אין מוציאין מידו ולא כמשמעות הש״ע דבעינן אמירת בע״פ לפטור הלוקח והוא מדברי המ״מ שכתב כן בשם הרשב״א ובהגהות ד״מ כתבתי שנ״ל דהרא״ש ורבינו לא ס״ל הכי ע״ש ועמ״ש בהגד״מ עוד מזה:
(יח) לוה שפרע ללוקח כו׳ מקור דין זה הוא מפרק א״נ (דף ס״ו) דשם איתמר המוכר פירות דקל לחבירו אמר ר״נ אף משבאו לעולם יכול לחזור בו ומודינא דאי שמיט ואכיל לא מפקינן מיניה וכתב הרא״ש שם (דף קמ״ג) ז״ל מכאן הביא ר״ת ראיה המוכר לחבירו שט״ח בעדים אע״ג דקיי״ל דאין אותיות נקנות במסירה אם קדם הלוקח וגבה החוב אין המוכר יכול לחזור בו ונראה לי דדוקא כשידע כו׳ (וכמש״ר בשמו כאן) ע״כ והנה הדבר נלמד מעניינו דאף דידוע הוא דלא כתב לו מעולם קני לך איהו כו׳ אפ״ה כיון דתפס לא מפקינן מיניה ומטעם דאמרינן דידע ומחל ליה דומיא דהמוכר פירות דקל דשם לא קנהו בודאי מן הדין ואפ״ה אמרינן דאי שמיט ואכיל לא מפקינן מיניה ופרש״י שם הטעם ז״ל שהרי כל זמן שלא חזר מחל על אכילתו ואע״ג דרש״י תולה הדבר בכל זמן שלא חזר ומשמע קצת דאם חזר בו קודם שאכל מפקינן מיניה ולא הויא מחילה ובדברי ר״ת והרא״ש משמע דאפילו בא לחזור ולהוציא מיד לוקח בעודו בעין אינו יכול י״ל דרש״י ה״ק כ״ז שלא חזר בו קודם ששמט הפירות ובאו לידו אבל אם כבר שמטן אף ע״פ שעדיין בעין בידו אינו יכול לחזור בו ושמט ואכל דקאמר אכל ל״ד הוא אלא לשון הגמרא הנ״ל נקט וכן הוכחתי לקמן בדין מכירת פירות דקל עיין לעיל סימן ר״ט ור״י וה״ט באם קדם וגבה הלוקח. אלא שצ״ע דמשמע מדברי הרא״ש דמחילה לא שייכא אלא א״כ ידע בה המוכר ושתק ומל׳ רש״י הנ״ל דכתב דכ״ז שלא חזר בו מחל משמע מ״מ אפילו לא ידע בה וכן משמע לשון הגמרא ומודינא דאי שמיט ואכיל כו׳ דמשמע אפילו שמט שלא בפניו לכן נ״ל דצדקו דברי מהרא״י שכתב בת״ה סימן שי״ג דלא כתב הרא״ש דבעינן דידע ושתק כ״א לענין לוה שאינו נפטר מהמלוה שלו במאי דפרעו להלוקח שלא מדעתו כ״א בידע המוכר ושתק אבל לאפוקי מיד לוקח בלאה״נ לא מפקינן ע״ש ולכאורה דבריו תמוהין הם דהא האי דינא דמכירת שטר נלמד משמיט ואכיל כנ״ל ושם אין כאן טענה כ״א בין לוקח ומוכר אבל אחר העיון דבריו מוכרחין ויש לחלק ביניהם והוא דלגבי הלוקח שקדם ותפס אמרינן דגם המוכר ידע ליה דאין בקנייתו כלום ואפ״ה מסר לו לגבותו משום דמחיל ליה ואף ע״פ שלא אמר כן בפירוש מ״מ מאחר ששתק עד שגבה מהלוה ולא חזר בו אמרינן דעתה מחל ליה כיון דהמוכר ידע דהלוקח יעשה כל מה שבכחו לעשות עד שיגבה כל הש״ח ואי לאו דמחיל ליה הו״ל לחזור בו קודם שיגבהו ואף אם יטעון המוכר לא מסרתיהו בידו לגבות כ״א בתורת פקדון הלוקח נאמן בטענתו מאחר שתפס ומה״ט הלוקח פטור מהמוכר אף שלא היה המוכר אצל הגבייה אבל הלוה אינו נפטר מהמוכר אלא אחר שראה שהמוכר היה אצל הגבייה ושתק ואז אמרינן אי לאו דמחיל ליה לא הו״ל לשתוק בשעה שבא זה לגבות ממנו מאחר שיהא נאמן לאחר שגבה ותפס ואמר שמחל לו ולא הו״ל לסמוך ע״ז שיחזור ויוציאנו מהלוה אבל אי לא היה המוכר בשעת הגבייה אז הלוה פשע בנפשו כי לא היה לו להאמין לזה הבא בשטרו ואומר שנתנו לגבות ומחל לו כי שמא הוא משקר ובתורת פקדון נתנו בידו מאחר שאין בידו שטר קנין וכשיעמוד המוכר נגדו יודה לו זה הבא לגבות שלא לתורת גבייה מסרו לידו ומש״ה חייב הלוה לחזור ולשלם להמוכר. ולפ״ז נראה דגרסינן בדברי רבינו אינן חייבים למוכר כלום ולא כמ״ש בספרים דידן אינו חייב למוכר כלום דמשמע דאלוה דהתחיל בו קאי וז״א דהלוה חייב עד שידע המוכר כו׳ וכדמסיק ובלאה״נ אין טעם דאם תפס הלוקח אין מוציאין מידו לפטור עבור זה הלוה אבל אי גרסי׳ אינן חייבים כו׳ א״ש דמתחלה יהיב טעם לפטור להלוקח וכל׳ הגמ׳ דאי שמיט ואכיל ואח״כ כתב בשם הרא״ש דהלוה אינו פטור אלא דוקא שידע כו׳ וק״ל. וגם בבעה״ת שנ״א דין ד׳ התחיל בפטור דלוה ולוקח ע״ש ועד״ר מ״ש עוד מזה:
עד שיראה לך שקנאו ממני כו׳ ז״ל מ״ו זהו לפי סברתו שכתב לעיל שצריך להביא ראיה ודוק עכ״ל ולפי מ״ש א״צ לזה דשאני הכא דהלוקח מודה דלא כתב לו המוכר קני לך כו׳ אלא מטעם ידע ומחיל אתינן עליה עד״ר:
(יח) {יח} לוה שפרע ללוקח וכו׳. נראה דדין זה מודה בו הרמב״ם דאע״ג דא״צ להביא עדים על הקנייה ואם רוצה הלוה משלם ללוקח אפילו המוכר עומד וצווח ואין הלוה חייב לחזור ולשלם למוכר אין זה אלא בדטעין שטר זבינא היה לי ואבד אבל הכא שלא כתב לו כלל קני לך איהו וכו׳ כגון שידוע בעדים א״נ הלוקח מודה אם המוכר מעכב על הלוה שלא ישלם ללוקח אינו יכול לשלם ואם עבר ונתן ללוקח לא נפטר בזה מן המוכר וצריך לחזור ולשלם למוכר אא״כ דלא ידע המוכר כגון שלא היה בעיר דכיון דתפס הלוקח אין מוציאין מידו וכדא״ר נחמן בפ׳ א״נ גבי מוכר פירות דקל שלא באו לעולם דלא קנה ומודינא דאי שמיט ואכיל אין מוציאין מידו ולאו דוקא אכיל אלא כיון דתפיס אין מוציאין מידו וה״נ דכוותיה כמו שכתבו כל הפוסקים:
וכתב א״א הרא״ש וכו׳ עד שיראה לך שקנאו ממני בדין קניית שטר. זהו לפי סברתו שכתב בשם הרא״ש לעיל סי״ב שצריך להביא ראיה שכתב לו ואפי׳ אמר ליה קני לך איהו וכל שיעבודא דאית ביה לא מהני עד דכתב ליה ועיין במ״ש לעיל סעיף י״א:
(מה) ר) שם וכ״כ הרא״ש בשם ר״ת בפרק איזהו נשך ובה״ת בשער נ״א וכן כתב הרשב״א בת׳
(מו) ש) שם בשם אביו שם בפסקיו
(מז) ת) הואיל וכבר הוציא השטר מידו אבל כל זמן שהשטר ביד הלוקח אין המלוה יכול לכופו ללוה שישלם לו כמ״ש לעיל סימן נ״ד סעיף ג׳ כ״כ הב״י מס״י
(מו) לוה שפרע ללוקח שמסר לו השטר ולא כתב לו קני לך כו׳ – עפ״ר שם כתבתי דדין זה למד ב״ת מדין המוכר לחבירו פירות דקל שהוא דבר שלא בא לעולם דאמר רב נחמן דלא קנה ואמר ומודינא דאי שמיט ואכיל לא מפקינ׳ מיניה כו׳ דכמו דמהני שם תפיס׳ לקנין דבר שלא בא לעולם ה״נ מהני תפיסה לשטר שקנה בלא כתיב׳ ומסיר׳ ושם מיירי אפי׳ לא ידע המוכר מהתפיס׳ ה״ה ה״נ הלוקח פטור אפי׳ לא ידע והרא״ש והטור שכתבו דבעי׳ שיודע המוכר לאפטורי גם הלו׳ מהמוכ׳ כ״כ וכן כ׳ מהרא״י וגם הד״מ והן הי״א שכתב המחבר כאן ואלפטור הלוה כ״כ אבל הלוקח בלא״ה פטור וכדמסיק מור״ם וכ׳ עליו ז״ל ואם אין הלוה יכול לשלם אין המוכר כו׳ וצ״ל שס״ל דאי לא הוה מהני התפיס׳ להלוקח אזי לא היה נפטר הלוה שפרע להלוקח אף אם עמד שם המוכר וראוהו שפרע לו ישתק כי דוק׳ היכא דהדין נותן שמה שתפס הלוקח אין מוציאין מידו אמרו דלא ה״ל להמוכר לשתוקי והשתא אתי שפיר דהתחיל הטור והמחבר וכתבו לוה שפרע ללוקח כו׳ אינו חייב דאיירי מפטור הלוה וסיים בטעמא דאם תפס כו׳ דלכאור׳ קשה הא גם בלאה״ט להרא״ש והטור הלוה פטור כיון דמיירי דוקא בדידע המוכר וק״ל:
(מז) ומ״ש מור״ם בהג״ה ז״ל ודוקא שלא כתב לו קני לך אבל אמר כו׳ – צריך לפרש דסביר׳ ליה דאי לא אמר קני לך כו׳ גרע ממכירת פירות דקל דשם א״ל לפחות שיקנ׳ הפירות משא״כ כאן דלא מכר לו אלא הנייר בעלמא וס״ל למור״ם דכ״ע מודים בזה דגם הלוקח אינו פטור אם לא דא״ל קני לך כו׳ דאל״כ ה״ל למור״ם לכתוב בל׳ י״א ועפ״ר שם כתבתי טעם למה שינו הטור והמחבר ל׳ הרא״ש והמ״מ בשם הרשב״א דשם כתבו האי דינא בל׳ לוקח שקדם וגבה והטור והמחבר כתבו לוה שפרע כו׳ ע״ש ודו״ק:
(מח) חוזר וגובה מב״ח כו׳ – היינו דוקא כשכבר פרע להלוקח והוציא השטר מידו אבל כשעדיין לא פרעו והשטר ביד הלוקח אין המלו׳ יכול לכוף להלו׳ שישלם לו אפי׳ אם ירצה לכתוב לו שובר כיון שהשטר חוב בעולם כמ״ש לעיל סי׳ נ״ד ס״ג וכ״כ ב״י מחסי׳ ד״מ ט״ו:
(ו) (סעיף י״ז ויש מי שאומר כו׳) הסמ״ע מביא דמה שהצריך הרא״ש והטור שידע המוכר היינו לפטור הלו׳ דוקא אבל לגבי לוקח שקיבל מן הלו׳ לא בעי׳ שידע המוכר וישתוק דבלא זה פטור הלוקח שקבל מן הלו׳ והם דברי ת״ה ולא עמדתי על דעתו דהא ילפי׳ לה מפירות דקל שלא באו לעולם ושם אי לא ידע ומחל מפקינן להו מן הלוקח וה״נ אף שיאמר לו הלוקח שהמוכר אמר לו בעל פה קני לך כו׳ לא מהני כ״ז שאין לו כתיב׳ ומסיר׳ כמ״ש ר״ס זה ותו דאם כן דלגבי הלוקח מהני תפיס׳ אף הלוה יהי׳ פטור כמ״ש הטור והמחב׳ בהדיא בתחלת סימן זה שאף שאין המכר כלום מכל מקום אי תפיס הלוקח כו׳ ש״מ דמש״ה גם הלו׳ פטור וכ״ת דזה דוקא לדעת החולק על הרא״ש כמשמעות דברי המחבר שכתב אחר כך דעת הרא״ש בשם יש מי שאומר כו׳ הא ליתא דהא רבינו הטור כתב אחר זה וכתב א״א הרא״ש ז״ל וכו׳ דמשמע דגם הרא״ש ס״ל הא דלעיל ותו דכבר כתב הטור בהדיא וז״ל והלוקח צריך להחזיר וכמדומ׳ שבעל תרומת הדשן הוכחתו מדסתם הרא״ש בזה חוזר וגוב׳ מב״ח ולא כתב מהלוקח ואי משום הא לא אריא דדוק מרישא איפכא דקאי הרא״ש בהדיא על דין המוכר עם הלוקח וע״ז כתב דודאי כשידע כו׳ ע״ש אלא נלע״ד הא דנקט בסיפא חוזר וגוב׳ מב״ח הוא לרבותא דסד״א שיכול לומר נתתי הממון למי ששטר בידו וסברתי שלו הוא כדין קמ״ל דצריך שירא׳ לו דוקא כתיבה ומסירה כנלע״ד ואף שאני איני כדאי להכריע על מהרא״י בת״ה מ״מ כתבתי דעתי דבלאו הכי אין לפסוק ולהוציא אפילו מן הלו׳ אפילו בלא ידע המוכר כיון שדעה אחת אינו סוברת כן וכל שאין הלכ׳ מכרעת אין להוציא ממון וכל מי שיסבור לפסוק כדעת יש מי שאומר כו׳ יפסוק אפילו בלוקח בעינן שידע המוכר כו׳ ובלא״ה יחזיק הלוקח מעות שקיבל מהלו׳ שלא כדין כנלע״ד:
(סג) מ״מ אם תפס הלוקח כו׳ – דין זה נלמד מפירות דקל דלקמן סי׳ ר״ט סעיף ג׳ וע״ש ומשמע דאף אם גבה הלוקח יותר ממה שמכרו וכ״כ ר׳ ירוחם ני״ד להדיא דאינו חוזר המותר למוכר אלא מה שגבה גבה.
(סד) רק אמר לו בעל פה – וכשאמר לו סגי אפי׳ לא מסר לו השטר כן מוכח להדיא בה׳ המגיד ומביאו בית יוסף והיינו כדלקמן סי׳ ר״ט דהתם לא מסר לו מתחל׳ כלום רק אמר לו שיקנה פירות דקל.
(סה) דאמר לי׳ לא היה לך ליתן כו׳ – ואף שהראה לך השטר ואמר לך ששטר כתיבה היה לו ואבד לא היה לך להאמינו שהרי לא היה נאמן נגדי כדלעיל סעיף י״א וע״ש בס״ק כ״ט.
(סו) ואם אין הלוה יכול לשלם כו׳ – דין זה אינו נראה לפע״ד דהא ודאי כשחוזר וגובה מבעל חוב ע״כ הב״ח חוזר וגובה מהלוקח דודאי כי אמרינן דחייב הלוה משום דזה לא הוי מכירה א״כ הוא חוזר על הלוקח דודאי לא מצי הלוקח לומר אני כדין לקחתי כיון שע״פ הדין הלוה חייב לשלם נמצא המכיר׳ לא היתה מכירה ואם כן כיון שהלוה יכול לחזור על הלוקח אמאי לא יחזור המוכר על הלוקח כשאין ללוה לשלם מדרבי נתן ועוד אוכיח לק׳ מדברי תוס׳ והרא״ש ושאר פוסקים דגם לגבי הלוקח לא הוי מכירה. ונלפע״ד דגם הת״ה לא קאמר דלא יוכל המוכר לגבות מהלוקח כשאין ללוה לשלם וכמו שאבאר ואמת שהר״ב בד״מ ובהג״ה הבין מהת״ה סי׳ שי״ג דבמקום שאין הקנין נתפס אי תפס הלוקח לא מפקינן מיניה וכמו שכתב ג״כ בד״מ ובהג״ה לקמן סי׳ קכ״ו סכ״ב וגם בספר גי׳ תרומה שער נ״א חלק ד׳ דף ש״ו ע״א נראה שהבין כן בת״ה ולכן הקשה שם על הת״ה בזה אבל לפע״ד אין כוונת הת״ה כן דלא מסתבר כלל לומר דכנגד הלוה לא יהא מכירה וכנגד הלוקח יהא מכירה ועוד דהא בת״ה שם הוציא כן מדברי הרא״ש דפרק איזהו נשך גבי פירות דקל דאי שמיט ואכיל שיוצא ממנו דין זה דמכירת שטרות וגבי פירות דקל גופיה מוכח להדי׳ בהרא״ש שם דאע״ג דשמיט ואכיל מפקינן מיניה אם לא שידע המוכר דשמיט ואכיל ומטעם מחילה עיין שם במ״ש וי״ל כל הני דלא ידעי ומחלי אבל בפירות דקל ידע ומחיל כו׳ אלמא דאי לאו דידע ומחיל אפי׳ תפס מפקינן מיניה מהלוקח כיון שאין הקנין נתפס (ואף ע״ג דפשיט׳ באומר לחבירו תן מנה שלי שבידך לפלוני ונתן לו זכה אע״ג שלא קנה בעודו ביד חבירו מטעם שאין מטבע נקנה בקנין התם היינו משום שנתן לו במתנה וזה שלוחו הוא ליתן וכשנתן לו הרי הוא כאלו הוא עצמו נתן לו משא״כ כאן דלא נתן לו רק שמכר לו ולא ציוה להלוה ליתן רק שנתן לו מעצמו מכח שהי׳ סבור שהמכיר׳ היתה כדין וא״כ כיון שאין המכירה מכירה חייב הלוקח להחזיר המעות ומ״ש הרא״ש והט״ו חוזר וגובה מב״ח דאמר ליה כו׳ ולא כתבו חוזר וגובה מלוקח היינו משום דמיירי כשיש ללוה לשלם א״כ המוכר חוזר בשטרו על הלוה ומה לו אצל הלוקח אבל פשיטא שהלו׳ חוזר על הלוקח ולא הוצרכו לכתבו כי פשוט הוא ונרא׳ שגם כוונת הת״ה שם הוא כן דקאי שם אראובן שהי׳ לו מעות ביד עכו״ם ונתן סי׳ לשמעון אל העכו״ם שיקבל ממנו המעות וקבל ואח״כ רוצה לחזור בו ומייתי ראיה מדברי הרא״ש הנ״ל דאפי׳ במידי דאין הקנין נתפס אם זכה וקבל כבר תו לא מפקינא מיניה כו׳ ורוצה לומר דלא תימא דיוכל ראובן לומר לשמעון אני בעל דברים שלך שקבלת מעות שלי אלא תו לא מפקינא מיניה בשביל ראובן אלא צריך ראובן לתבוע את העכו״ם וכוונתו להביא ראיה מהרא״ש דאע״ג דאין המכירה מכיר׳ לא יוכל ראובן לחזור על הלוקח תחלה ואע״ג דפשט דבריו שם לא משמע כן מ״מ יש לדחוק כמו שכתבתי דאם לא כן קשה עליו הא דאמרן דמה חילוק יש בין לוה ללוקח ועוד דבהרא״ש מוכח דאפי׳ לגבי הלוקח אין הקנין נתפס אלא כשידע ומטעם מחיל׳ והכי מוכח נמי מדברי רש״י והנמוקי יוסף שם וכן מוכח בתו׳ ובהגהת מרדכי שם בשם ר״ת וכן בתו׳ פרק ח״ה ד׳ מ״א ובהגהת אשר״י שם ובפ׳ ח״ה ועכ״פ אינו מבואר בת״ה שם דאם אין הלו׳ יכול לשלם שאין המוכר יכול להוצי׳ מהלוקח ע״ש [וכן יש להוכיח עוד מלקמן סי׳ ר״ב סעיף ג׳ וסעיף י״ג ומכמה דוכתי דאף אם תפס לא מהני כשאין הקנין כלום ע״ש] ואם כן דברי הר״ב והסמ״ע סעיף קטן מ״ו שנמשך אחריו צל״ע (עיין בתשובות מבי״ט ח״ב סי׳ רס״ו).
(מו) תפס – דין זה נלמד מפירות דקל דבסימן ר״ט ס״ג ע״ש ומשמע דאף אם גבה הלוקח יותר ממה שמכרו וכ״כ ר׳ ירוחם להדי׳ דמה שגבה גבה. ש״ך:
(מז) להוציא – והש״ך כתב דדין זה אינו נראה דודאי כשגובה מבע״ח ע״כ הבע״ח חוזר וגובה מהלוקח וא״כ כשאין לו ללוה מחויב הלוקח לשלם מדר׳ נתן כו׳ ע״ש שהוכיח כן בראיות:
(עו) אם תפסב״מ ס״ו ב׳ מודינא דאי כו׳:
(עז) ודוקא כו׳ אבל אי – שאז לא מכר לו כלל המלוה רק לצור כנ״ל ס״א:
(עח) ויש מי – שם סז א׳ לא אונאה תיובתיה דלא כו׳:
(ליקוט) ויש מי כו׳ – כמש״ש לא אונאה כו׳ ועתוס׳ שם ד״ה התם כו׳ פי׳ בקונ׳ כו׳ ועבהג״א שם ד״ה פירוש גבי כו׳ שהרבו להקשות ג״כ על פיר״ת. אבל הרא״ש מפ׳ כפירש״י ואע״ג דקי״ל דלא הוי מחילה היינו בדלא ידע אבל כאן תרווייהו מיירי בדידע לכן הוי מחילה אלא בהלואה אע״ג דידע אסור כמו בכל ריבית וכמ״ש הרא״ש שם ס״ב: (ע״כ):
(ליקוט) ויש מי כו׳ – וכפי׳ הרא״ש דמ״ש התם זביני כו׳ כפירש״י אלא משום דידע ומחיל אבל בהלואה איסור הוא ע״ש וכ״פ בהג״ה פ״ג דב״ב סל״ו ד״ה פי׳ בשם ר״י (ע״כ):
(עט) ואם אין – כמו הולך מנה לפ׳ אע״ג דלא הוי כזכי במתנה מ״מ אם נתנו לו מה שנתן נתן בסוף פ״ק דגטין. אבל צ״ע דשם אפי׳ לכתחל׳ יתן למקבל כמ״ש שם בסוגיא:
(ליקוט) ואם אין כו׳ – צ״ע ועש״ך (ע״כ):
(ט) יכול להוציא – עבה״ט שכתב והש״ך כתב שדין זה אינו נרא׳ כו׳ וע׳ בת׳ עבוה״ג סי׳ י״א שכתב שאין דברי הש״ך מוכרחים כלל להוציא דברי הת״ה מפשטן ומה שהביא הש״ך ראי׳ מסי׳ ר״ג אין הנידון דומ׳ כלל דהתם הוה ספיקא דדינא לכן לא מהני תפיס׳ משא״כ בנ״ד שהי׳ התפיס׳ מצד הדין ע׳ וסמ״ע סי׳ ר״ט ס״ק י״ב וע׳ בת׳ רמ״א סי׳ של״א בהדיא דלא כהש״ך עכ״ד ע״ש:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרכי משהדרישהפרישהב״חבאר הגולהסמ״עט״זש״ךבאר היטבביאור הגר״אפתחי תשובההכל
 
(יח) יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאִם זְקָפָן בְּמִלְוֶה עַל שְׁמוֹ, דִּינוֹ כְּגָבָה.
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(מח) א) רבינו ירוחם נתיב ר״ד
(סז) שאם זקפן כו׳ – נראה דדין זה נלמד ממאי דאמרינן בש״ס פ׳ הכותב כתב לי׳ שטר׳ על שמיה וכדלקמן סעיף כ״ג דאלמא כשזקפן על שמו דינו כגבה ועוד משמע כן מהדינים שנתבארו לקמן סי׳ ס״ז מסעיף י״ד עד סעיף י״ח וממה שנתבאר בי״ד סי׳ קע״א גבי לוה מן הגר כו׳ עיין שם וכן עיקר.
(מח) כגבה – כן משמע מהדינים שנתבארו בסי׳ ס״ז מן סי״ד עד סי״ח וממ״ש בי״ד סי׳ קע״א גבי לוה מן הגר כו׳ ע״ש וכן עיקר. ש״ך:
(פ) יש מיב״מ ע״ב א׳ וערש״י שם ד״ה וגובה כו׳ והוי כמ״ש אי פקח מקרקש כו׳:
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(יט) רְאוּבֵן שֶׁהָיָה לוֹ שְׁטָר חוֹב עַל לֵוִי, וְאָמַר לֵהּ: מָנֶה יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ בִּשְׁטָר תְּנֵהוּ לְשִׁמְעוֹן, בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן, קָנָה שִׁמְעוֹן אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נָתַן לוֹ הַשְּׁטָר, וְנִשְׁתַּעְבְּדוּ לוֹ הַלָּקוֹחוֹת כְּמוֹ שֶׁנִּשְׁתַּעְבְּדוּ {לִרְאוּבֵן,} אֶלָּא שֶׁאֵין שִׁמְעוֹן הַזּוֹכֶה יָכוֹל לְהוֹצִיא גוּף הַשְּׁטָר מִיָּד הַמַּלְוֶה, אֶלָּא שִׁמְעוֹן תּוֹבֵעַ לַלּוֶֹה, וְאִם יִכְפֹּר אוֹ שֶׁהֻצְרַךְ לִגְבּוֹת מֵהַמְשֻׁעְבָּדִין, בֵּית דִּין כּוֹפִין לַמַּלְוֶה לְהוֹצִיא הַשְּׁטָר, וְדָנִין עַל פִּיו. וְאִם פָּרַע הַלּוֶֹה לְשִׁמְעוֹן הַזּוֹכֶה, מוֹצִיאִין גּוּף הַשְּׁטָר מִיַּד הַמַּלְוֶה וּמַחֲזִירִין אוֹתוֹ לְיַד הַלּוֶֹה.
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
רמב״ם מכירה ו׳:ז׳, רמב״ם זכייה ומתנה ג׳:ג׳
(יט) {יט} ראובן שהיה לו שטר חוב וכו׳ בסה״ת שער כ״ח:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(יט) ראובן שהיה לו שטר חוב כו׳ מדברי בעה״ת שכ״א:
קנין הגוף פי׳ גופו של השטר. ואין כובשין לו עדותו וראייתו ע״ד שנתבאר לעיל סי״ו וס״ס ס׳ ע״ש:
מוצאין גוף שטר מיד המלוה כו׳ ואם נתן המלוה לסופר פשיטי דספרא ודאי צריך הלוה להחזירו לו ומזה לא איירי כאן אבל עכ״פ אינו ראוי שיעכב המלוה השטר עבור זה וכמ״ש בדרישה לעיל ר״ס נ״ז ע״ש:
(יט) {יט} ראובן שהיה לו ש״ח על לוי וכו׳. פירוש לא אמרינן כמאן דפרע לוה למלוה דמי והשטר נמחל שיעבודו ושוב לא נתחייב לוה לזוכה אלא בע״פ והמלוה מחוייב להחזיר השטר ללוה ואין הזוכה יכול לגבות ממשועבדין אלא יכול לגבות ממשועבדין שהרי לא מחל לו מלוה כלום אלא מלוה בשטר היא ואין לנו להחזיר השטר ללוה אלא דאם המלוה מעכב לצור ע״פ צלוחיתו והזוכה אומר תן לי השטר אין שמעון הזוכה יכול להוציא גוף השטר וכו׳ וע״ל סוף סימן י״ו וסוף סימן ס׳:
רמב״ם מכירה ו׳:ז׳, רמב״ם זכייה ומתנה ג׳:ג׳
(מט) ב) טור בשם הרמב״ן כ״כ בה״ת שער נ״ח
(מט) תנהו לשמעון במעמד שלשתן – פי׳ ראובן אמר תנהו לשמעון כשהיו במעמד שלשתן יחד דהיינו ראובן ושמעון ולוי וזה מהני במלוה על פה כמו שיתבאר לקמן בר״ס קכ״ו וכאן בא הטור והמחבר ללמדינו דכשנותן לו החוב במעמד שלשתן אע״ג דקנה שמעון ההלוא׳ והשיעבוד מהלו׳ ומלקוחותיו אפ״ה אינו יכול להוציא גוף השטר מראובן מפני שאותיות יש להן שני קנינים קנין גוף השטר וקנין השעבוד ואין אחד מהם נקנית בהקנאת חבירו וכ״כ הטור ע״ש:
(נ) כופין למלוה להוציא כו׳ – לשון הטור שראיי׳ של הזוכה היא אצל המלוה ואין כובשין לו עדותו וראייתו עכ״ל וכן כ׳ הטור והמחבר בס״ס י״ו ע״ש:
(סח) קנה שמעון כו׳ – נשתעבדו לו הלקוחות כו׳ לפי מה שהעליתי לקמן סעיף כ״ט ס״ק צ״ד באריכות דאינו נקנה במעמד שלשתן אלא גוף החוב אבל לא שיהי׳ מלוה בשטר ליתנהו לכל דינים אלו שבסעיף זה ולא נשתעבדו הלקוחות לשמעון ויכלו למימר לאו בעל דברים דידן את וגם לוי נאמן לומר פרעתי לשמעון כל שאין השטר בידו בכתיב׳ ומסיר׳. ולפ״ז גם אין כופין למלוה להוציא השטר והי׳ נרא׳ לומר דכיון שנסתלק לוי ממנו במעמד שלשתן והמחהו לשמעון אם כן הו״ל השטר שבידו פרוע אך נראה כיון דלא נפרע בהדיא וגם לא מחלו בפי׳ מסתמא השטר שבידו הוא עד שיפרע לשמעין ושאם לא יפרע לשמעון או יכפור לו ויאמר פרעתי לו יוכל לחזור ולהקנות השטר לשמעון בכתיב׳ ומסיר׳ ויגבה ממנו ואע״ג דבעלמא מיד שהמחהו שוב אין לממחה כלום על הנמחה הכא כיון שהניח הממחה השטר אצלו מסתמא אדעת׳ דהכי הניחו שלא יתבטלעד שיפרע לשמעון בבירור ולפי זה אם ראובן הי׳ חייב לשמעון והמחהו ללוי כדי ליפרע בזה חובו ואח״כ אומר לוי פרעתי לשמעון או שהוצרך לגבות מן הלקוחות כופין לראובן שיתן כתיב׳ ומסירה לשמעון דמאחר שהשטר נשאר ביד ראובן אדעת׳ דיכול להקנותו אח״כ לשמעון בכתיבה ומסירה א״כ מסתמא גם אדעתא דהכי נסתלק שמעון מראובן ללוי והלכך מאחר שעכשיו אומר שמעון שלוי אינו פורע לו או שצריך לגבות מן המשועבדי׳ צריך ראובן ליתן השטר לשמעון בכתיבה ומסירה או יפרע לו מעותיו שהי׳ חייב לו אבל אם לא הי׳ חייב ראובן לשמעון כלום רק שנתן לו במתנה החוב שהי׳ לו ביד לוי והמחהו אצל לוי במעמד שלשתן אינו מחויב ליתן לו עוד השטר בכתיבה ומסירה כי מה שנתרצה ליתן לו במתנה נתרצה ומה שלא נתרצה לא נתרצה הילכך אם לוי אומר פרעתי לשמעון נאמן וכן אפי׳ מודה שלא פרע אינו יכול לגבות מהמשועבדים דחיישינן לקנוניא וכדאית׳ בדוכתי טובי דהיכא יכול לטעון פרעתי אין גובים מן המשועבדי׳ ונתבאר לעיל הי׳ ל״ט סעיף י״א ס״ק כ״א ולקמן סי׳ ע״ט סעיף י״ב ס״ק כ״ט אבל אם רוצה ראובן אח״כ מרצונו הטוב לתת השטר בכתיבה ומסיר׳ לשמעון יכול לגבות החוב מלוי ולא יהא לוי נאמן לומר פרעתי וגם יוכל לגבות מן המשועבדים כן נראה לי בדינים הללו.
(מט) גוף – אע״ג דבמעמד שלשתן קנה אפילו מלוה ע״פ כמ״ש ר״ס קכ״ו אפ״ה א״י להוציא גוף השטר מראובן מפני שאותיות יש להם ב׳ קנינים קנין גוף השטר וקנין השיעבוד ואין אחד מהם נקנה בקנין חבירו וכ״כ הטור ע״ש. סמ״ע:
(נ) כופין – ל׳ הטור שהראיה של הזוכה היא אצל המלוה ואין כובשין לו עדותו וראייתו ע״כ וכ״כ הט״ו בס״ס ט״ז ע״ש עכ״ל הסמ״ע וכתב הש״ך ז״ל ולפי מה שהעליתי בסכ״ט באריכות דאינו נקנה במע״ש אלא גוף החוב אבל לא שיהיה מלוה בשטר. ליתנהו לכל הדינים שבסעיף זה ולא נשתעבדו הלקוחות לשמעון ויכלו למימר לאו בע״ד דידן את וגם לוי נאמן לומר פרעתי לשמעון כ״ז שאין השטר בידו בכתיבה ומסירה ולפ״ז גם אין כופין למלוה להוציא השטר אבל עכ״פ יוכל לחזור ולהקנות השטר לשמעון בכתיבה ומסירה ואע״ג דבעלמא מיד שהמחהו שוב אין לממחה כלום על הנמחה הכא כיון שהניח השטר אצלו מסתמא אדעתא דהכי הניחו שלא יתבטל עד שיפרע לשמעון בבירור עכ״ל וע״ש מ״ש עוד בדין זה:
(פא) (ליקוט) ראובן כו׳ – וז״ש בקדושין שם התקדשי לי בשט״ח ול״ק קדשה במלוה בשטר דא״כ היה נקנה במעמד שלשתן וא״צ כו״מ ועש״ך (ע״כ):
(פב) קנה שמעון – כמ״ש בגטין יג ב׳ נעשה כאומר משתעבדנא לך כו׳ וא״כ ה״ה למלוה בשטר שקנה כו׳ ונשתעבדו כו׳ אע״ג דלא קיימא מילתא דאמימר:
(פג) אלא שאין שמעוןב״ב ע״ז אם קדם כו׳ כיון כו׳ אבל בלא״ה אף שקנה גוף השדה אין יכול להוציא מידו את השטר:
(פד) כופין – שם קסח א׳:
(פה) ואם פרע – דגוף הנייר של לוה. כנ״ל סי׳ ס״א ע״ש:
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(כ) רְאוּבֵן הִפְקִיד שִׁטְרֵי חוֹבוֹת אֵצֶל שִׁמְעוֹן, וְאָמַר לוֹ: שְׁטָרוֹת שֶׁהִפְקַדְתִּי בְיָדְךָ תְּנֵם לְלֵוִי, בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן, כָּל זְמַן שֶׁלֹּא חָזַר בּוֹ רְאוּבֵן יֵשׁ לְשִׁמְעוֹן לִתְּנָם לְלֵוִי. חָזַר בּוֹ, יֵשׁ לוֹ לְהַחֲזִירָם לוֹ, שֶׁכָּל זְמַן שֶׁלֹּא קָנָה הַשִּׁעְבּוּד שֶׁבָּהֶם לֹא קָנָה גוּפָם, בֵּין בִּמְסִירָה בֵין בַּחֲלִיפִין בֵּין בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן. וְאִם כָּתַב לוֹ וְהִקְנָה לוֹ הֵן וְכָל הַשִּׁעְבּוּד שֶׁבָּהֶן, וְהִמְחָהוּ אֵצֶל אוֹתוֹ שֶׁמֻּפְקָדִים בְּיָדוֹ, הַמְחָאָה זוֹ כְּמוֹ מְסִירָה, וְנִמְצָא שֶׁהֵם קְנוּיִים לוֹ בִּכְתִיבָה וּמְסִירָה.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
(כ) {כ} ראובן הפקיד שטרי חובות ג״ז בספר התרומות שער כ״ח:
ומה שכתב שאם המחה אצל זה שמופקדין בידו המחאה זו כמו מסירה בעל התרומות בשער נ״א כתב בהפך בשם הרמב״ן:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(כ) ראובן הפקיד כו׳ ג״ז שם בסה״ת שכ״ח ואינו דומה דין זה לדין שלפני זה דשם איירי שנתן לו גוף ממון במעמד ג׳ שהיו יחד המלוה והלוה והמקבל משא״כ הכא שלא היו כאן הלווים כלל במעמד כ״א הנותן והנפקד והמקבל לכן פשוט הוא שלא קנה השיעבוד עד שיכתוב קני לך כו׳ וכדמסיק:
יש לשמעון ליתנם ללוי אי במתנה איירי כאן ק״ק מאי נ״מ בנתינה וו הא אף לאחר הנתינה (א״צ לו) מצי לחזור וליקח מידו לפי מש״ר בר״ס דכל שלא כתב לו קני לך כו׳ מוציא ממנו אפילו הנייר אלא שיכול לתפסו בתורת משכון עד שיתן לו דמי קנייתו וממילא במתנה שלא נתן לו כלום מוציאו מידו בחנם וי״ל דנ״מ בנתינה זו שמא יתבייש מלהוציא ממנו אחר שכבר הגיע לידו א״נ אם (נ״מ) יקדים לוי נפשו לגבות חובות הללו תו לא מצי המוכר להוציא מידו דאמרינן ידע ומחל כמש״ר לעיל בסמוך בסעיף י״ו בשם הרא״ש:
לא קנה גופם כו׳ פירוש אפילו גוף השטר דהיינו הנייר לצור ע״פ צלוחיתו נמי לא קנה ורבינו לטעמיה אזיל כמ״ש בריש הסימן וק״ל:
ומ״ש בין במסירה בין בחליפין לאו בחדא מחתא מחתינהו דבמסירה איירי דוקא בדלא כתב ליה קני לך כו׳ ובחליפין מיירי לדעת הרמב״ן כנ״ל בס״ד אפילו כתב לו קני לך כו׳ אלא ה״ק בין במסירה בין בחליפין כ״א לפי דינו היכא דלא קנה השיעבוד לא קנה ג״כ גופן וק״ל:
והמחה פי׳ העמיד:
(נ) ג) שם כן כתב בה״ת שער כ״ח
(נא) ד) שם ושם
(נב) כתב הש״ך נראה שהלשון מהופך ובעי׳ שהמחהו תחלה ואחר כך כתב דהא בעי׳ המסיר׳ קודם הכתיבה כדלעיל סעיף ד׳
(נא) תנם ללוי במעמד שלשתן כו׳ – האי דין אינו דומה לדין שלפני זה ששם היה הלוה וגם שמעון הזוכ׳ במעמד בשעה שזיכ׳ לו המנה אלא שלא הקנ׳ לו גוף השטר וכאן איירי דלא היה הלו׳ במעמד רק הנפקד הי׳ במעמד עם המפקיד והמקבל ומן הדין היה זוכה לוי בגוף השט״ח שהקנ׳ לו על ידי שמעון כיון שהיו שניהם במעמד אלא משום שלא זכה בהשיעבוד כיון שלא היה הלוה במעמד לא נקנה לו ג״כ גוף השט״ח וק״ל:
(נב) בין במסירה בין בחליפין – כבר נתבאר בדברי המחבר ס״ד וגם בטור לדעת הרמב״ן דלא מהני ליה בחליפין כתיבת קני לך איהו כו׳ וה״ק כל היכא דלא קנה השיעבוד כל א׳ לפי מה שהוא הן בחליפין והיינו דכותב לו קנה לך כו׳ ולא מסר לו השטר חוב הן במסיר׳ והיינו דמסר לו ולא כתב לו קני כו׳ לא קנה גוף השטר:
(סט) ואם כתב לו כו׳ – והמחהו כו׳ נראה שהלשון מהופך ובעינן שהמחהו תחלה ואחר כתב לו דהא בעינן המסיר׳ קודם הכתיב׳ כדלעיל ס״ד. כן נ״ל
(ע) המחא׳ זו כמו מסירה כו׳ – צ״ע על הטור והמחבר שכתבו כן בפשיטות שהרי הרמב״ן חולק על זה ומביאו הבעה״ת בשער נ״א סוף ת״ג וכמ״ש ב״י בעצמו וגם קשה שהרי הרמב״ן כתב שם דלדברי הראב״ד דשטרות נקנין בחליפין ה״ה אם המחאו קנה אותם דהוי ליה המחא׳ במקים מסירה כו׳ אלא שאין דעת הראשוני נראה כן עכ״ל הרי דמעמד שלשתן וחליפין חד דינא אית להו וא״כ מאחר שפסקו הט״ו לעיל סעיף ד׳ דשטרות אינם ניקנים בחליפין דחליפין לא הוי כמסיר׳ למה פסקו כאן דהמחא׳ הוי כמסיר׳ וכן הקשה בס׳ גי׳ תרומה שער כ״ה ואולי סבירא להו לחלק וצ״ע. ומ״מ לענין דינא אין להוציא נגד סברת הרמב״ן וכן נרא׳ דעת הריטב״א פרק האיש מקדש וז״ל ודין מעמד שלשתן איתא בכל דבר שגופו ממון ולאפוקי שטר דבעי כתיב׳ ומסיר׳ ולא מיקני במעמד שלשתן במופקד אצל אחרים שקבל עליו ליתנו לזה דמאי מהני להאי קבלתו אבל בפקדון דעלמא כיון דקבלו עליו זה נתרוקנה רשות מפקיד מעליו ונתחייב זה לתנו לו וזה מבואר עכ״ל וליכא למימר דמיירי בלא כתיבה דהא מחלק בין דבר שגופו ממון ולאפוקי שטר כו׳ ועוד דא״כ מאי צריך לו׳ דמאי מהני קבלתו של זה כו׳ תיפוק ליה דליכא כתיבה אלא ודאי רוצה לומר כיון דשטר אין גופו ממון ואינו נקנה אלא בכתיב׳ ומסיר׳ לא מהני מעמד שלשתן אף בכתיבה ועוד דא״כ לא ה״ל לסתום אלא לפרש דהיינו כשלא כתב לו קני לך כו׳ אלא נראה שדעתו בדעת הרמב״ן.
(נא) תנם – דין זה אינו דומה לשלפני זה דשם היה הלוה וגם הזוכה במעמד בשעה שזיכה לו המנה אלא שלא הקנה לו גוף השטר וכאן איירי דרק הנפקד והמפקיד והמקבל היו במעמד ולא הלוה ומן הדין היה זוכה לוי בגוף השטר שהקנה לו ע״י שמעון כיון שהיו שניהם במעמד אלא משום דלא זכה בהשיעבוד כיון שלא היה הלוה במעמד לא נקנה לו גם גוף השט״ח. סמ״ע:
(נב) מסירה – והש״ך כתב דצ״ע על הט״ו שכתבו כן בפשיטות שהרי הרמב״ן חולק ע״ז וס״ל דמעמד שלשתן וחליפין חד דינא אית להו וא״כ מאחר שפסקו הט״ו בס״ד דחליפין לא הוי כמסירה גבי שטרות למה פסקו כאן דהמחאה הוי כמסירה וכן הקש׳ בג״ת ואולי סבירא להו לחלק וצ״ע ומ״מ לענין דינא אין להוציא נגד סברת הרמב״ן וכן נרא׳ דעת הריטב״א פ׳ האיש מקדש עכ״ל וע״ש:
(פו) כ״ז שלא חזר – דאע״ג דלא קנה כמו הולך מנה כנ״ל. וכמו הולך גט לאשתי אע״פ שיכול לחזור ושליח מתנה כשליח הגט כמ״ש בגטין:
(פז) בין במסירה – כנ״ל ס״א:
(פח) בין בחליפין – כנ״ל ס״ד:
(פט) בין במעמד שלשתן – מדאמרי׳ בקדושין מ״ז ומ״ח והכא במלוה בשטר ובמלוה כו׳ ש״מ שאין שייך בשטר מעמד שלשתן ובגטין י״ג א׳ לעולם בבריא כו׳ ואם איתא בשטר שחרור ג״כ יקנה ועבר״ן שם ובזה מדוקדק סוגיא הנ״ל דקדושין התקדשי לי בשט״ח או שהיה כו׳ דנקט בשט״ח ול״ק קדשה במלוה בשטר אלא דא״כ היה מ׳ בגוף המלוה וזה נקנה במעמד שלשתן וא״צ כו״מ:
(צ) (ליקוט) ואם כתב כו׳ – והמחהו כו׳. ר״ל אותו הכתיבה ודברי ש״ך תמוהים שכ׳ שצ״ל בהיפוך ועבה״ג משמו והבין דהאי והמחהו קאי אשט״ח וליתא וגם לפי פי׳ תמוה דהא בהמחאה של המעמד שלשתן באין יחד ומה לי בביאתן ליד הנפקד (ע״כ):
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(כא) רְאוּבֵן הָיָה לוֹ שְׁטָר עַל שִׁמְעוֹן, וְלֵוִי חָתוּם בּוֹ, וּמְכָרוֹ לְלֵוִי הָעֵד, אֵין לֵוִי חָשׁוּב נוֹגֵעַ בַּדָּבָר, וְלָא חַיְשִׁינָן לַחֲשָׁדָא לוֹמַר שֶׁהוּא חָתַם לוֹ שֶׁקֶר כְּדֵי שֶׁיִּקְנֵהוּ מִמֶּנּוּ אַחַר כָּךְ, לְפִי שֶׁהָעֵד הָאַחֵר לֹא הָיָה מַסְכִּים עִמּוֹ לְהָעִיד שֶׁקֶר בִּשְׁבִיל הֲנָאָתוֹ שֶׁל לֵוִי. {וְדַוְקָא אִם הָעֵד חָתוּם עַל הַשְּׁטָר, אֲבָל לֹא יוּכַל לְהָעִיד עַל פֶּה (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הַתְּרוּמוֹת).} אֲבָל אִם מְכָרוֹ לִשְׁנֵי עֵדִים הַחֲתוּמִים עָלָיו, חַיְשִׁינָן לְהָכִי, וְאִם אֵין הַלּוֶֹה מוֹדֶה בוֹ, אֵין יְכוֹלִין לִגְבּוֹתוֹ.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חבאר הגולהסמ״עט״זש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרחכמת שלמהפתחי תשובהעודהכל
(כא) {כא} ראובן היה לו שטר וכולי עד יכולין לגבות הם דברי בעל התרומות בשער נ״א והביא ראיה ממה שכתב הרי״ף פרק כיצד גבי וכולן מותרות ודוקא חתמו שנעשה כמי שנתקרה עדותן בבית דין אבל שיבא ויעיד לא ומינה דוקא ומכרה לאחד מהם אבל מכרה לשניהם איכא למיחש עכ״ל:
אם ראובן חייב מנה לשמעון והעדים חתמו הטופס בספר הסופר וקוד׳ שיוציאו השטר מטופס הסופר הקנהו שמעון המלוה ליהודה שהוא אחד מעדי השטר עיין בהריב״ש סימן ר״י:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(כא) ראובן היה לו שטר כו׳ ולוי חתום בספר התרומות שנ״א מבואר שם שדוקא חותם שנעשה כמו שנחקרה עדותם בב״ד אבל כשבא להעיד בע״פ לא וכמ״ש בסמוך עוד מזה:
(כא) {כא} ראובן היה לו שטר על שמעון וכו׳ לפי שהעד האחד לא היה מסכים עמו וכו׳. יש להקשות מ״ש דין זה דלא הוי נוגע בעדות מדין הכתוב אחר זה כשהיה הלוה האחד מעדי המתנה דהוי נוגע בעדות אע״ג דכאן וכאן איכא עד אחר עמו וי״ל הכא ודאי דבשעה שהעיד וחתם על השטר לא היה לו שום הנאה ומדינא השטר כשר אלא דלאח״כ שקנאו איכא חשדא וכיון שע״א עמו לא חיישינן לחשדא אבל בסמוך דבשעה שהעמיד את הלוה שיהא עד למתנה כיון דאיכא למימר השני נוח לי הוא פסול מדינא ומתנה בע״א לאו כלום היא ומה״ט נמי מסיק ואם מכרו לשני העדים וכו׳ ואם אין הלוה מודה בו אין יכולין לגבות ולא קשה הא פשיטא דבאין לוה מודה קא עסקינן דאי לוה מודה למה לא יגבה בו אלא דלפי דמדינא השטר כשר כיון דבשעה שהעמידם לעדים לא היו נוגעים בעדות אלא משום חשדא איכא להכי מסיק דבמכר השטר לשני העדים חיישינן לחשדא ואין גובין בו אפילו בדיעבד שכבר מכרו כיון שאין הלוה מודה ולא אמרינן דהמלוה והלוה עשו קנוניא על שני העדים דלא חיישינן לקנוניא אלא היכא דאיתרע בנפילה כדלעיל בסימן ס״ה:
(נג) ה) שם סעיף כ״א כ״כ בעה״ת בשער נ״א מברייתא עדים החתומים על המקח וכו׳ יבמות דף כ״ה ע״ב וכ״פ הרי״ף שם וכתבו התוספ׳ שם מ״מ בעל נפש יתרחק מזה מבריית׳ דחולין דף מ״ד ע״ב וכן העדי׳ שהעידו וכו׳ אבל חכמים אמרו התרחק מן הכיעור ומן הדומ׳ לו
(נד) ו) שם בשער נ״א
(נה) ז) גם זה שם
(נג) ודוקא אם העד חתום כו׳ – הטעם דכל שנחתם מחשב כאלו נחקר גוף עדותו בב״ד בשעת חתימה ואז לא היה נוגע בדבר משא״כ כשאינו חתום ובא אתה להעיד דעתה בשעת עדות כבר הוא נוגע בדבר וק״ל:
(ז) (סעיף כ״א ולא חיישי׳ לחשדא כג׳) תיקן בזה הטור והמחבר ג׳ קושיות הא׳ מ״ש בסעיף כ״ב שכתב אח״כ ששמעון נוגע בעדות הוא וה״נ נימא הכי והב׳ מאי מהני עד הב׳ הא אין כאן אלא עד א׳ כשר וע״ז תי׳ דכאן אין פסול מן הדין כיון שהיו החתימות בהכשר והעדים החתומים כנחקר׳ עדותן דמי רק משום חשד הי׳ לנו להחמיר כדאי׳ ביבמות בפ׳ כיצד חכם שאסר אשה על בעלה לא ישאנה מפני החשד מש״ה כתב דכאן אין חשד כיון שיש עוד עד כשר לאפוקי בסעיף כ״ב יש פסול מן הדין בשעת החתימות שחתם שמעון להנאתו אז אין מועיל העד השני
(עא) אבל אם מכרו לשני עדים כו׳ – אין יכולים לגבותו דין זה אף שגם הטור כתב כן והוא מבעל התרומות לא נהירא לי דאם איתא דבש״ס חיישינן להכי לענין שאין יכולים לגבות בו א״כ גם במכרו לא׳ ניחוש להכי והאיך נאמר שהאחר לא הי׳ מסכים עמו א״כ אנו נכשיר כל השטר ע״פ עד אחד וכה״ג כתבו התוס׳ פ״ק דגיטין (דף י׳ ע״ב) והרשב״א ורבינו ניסים שם אהא דאמרי׳ התם כגון דחתום ישראל לבסוף דאי לאו דכותי חבר הוה לא הוה מחתי׳ ליה מקמי׳ וז״ל תימא א״כ כול׳ שטרא מתקיים אפומא. דחד ישראל דחתים לבסוף ויש לומר דאין לחוש כיון דהוי כותי כשר מדאוריי׳ דגבי אמת הן עד כאן לשונה וא״כ כיון דאיתא להדיא בש״ס פ״ב דיבמות ובהרי״ף והרא״ש שם וכל הפוסקים דעדים החתומים על שטר מקח יכולים ליקח ולא חיישינן להכי והמקח מתקיים א״כ בשנים נמי ומה דמחלק הרי״ף שם בין עד אחד לשנים היינו לענין לכתחלה משום חשדא דעד אחד יכול ליקח אפי׳ לכתחלה וליכא משום חשדא דודאי האחד לא הי׳ חותם עמו שקר בשביל הנאתו משא״כ כששניהם קוניה איכא חשדא לכתחלה עין שם שמשמע כך להדיא אבל פשיטא דאם כבר מכרו לשנים בדיעבד דיכולים לגבות בו והכי מוכח נמי בתוס׳ ריש פ׳ אלו טרפות דלחד שינויא שם איתא דאפ׳ יחיד מומחה שדן את הדין יכול ליקח אפי׳ לכתחלה ולאידך שינויא שם משמע דבדיעבד מיהא אם קנה המקח קיים עי״ש ודוק מיהו בבעל התרומות גופי׳ ליתא האי לישנא דאין יכולים לגבותו ואפשר לדחוק ולומר דאה״נ דלענין אם ירצו להקנותו לכתחלה מיירי דאיכא למיחש ולא יקנו אותו אבל דברי הט״ו שכתבו אבל אם מכרו לשני עדים החתומים עליו חיישינן כו׳ ואין יכולים לגבותו צריך לי עיון.
(נג) על פה – הטעם דכל שחתום בעד נחשב כאילו נחקר עדותו בב״ד ואז לא הוי נוגע משא״כ כשמעיד בע״פ דעתה בשעת עדות כבר הוא נוגע בדבר עכ״ל הסמ״ע (ועיין בט״ז מה שמחלק שלא תקשי מדין זה על מ״ש בסכ״ב ע״ש):
(נד) לגבותו – והש״ך כתב דדין זה צ״ע והוכיח מן הפוסקים דעכ״פ בדיעבד אם מכרו לשני העדים יכולים לגבות בו ועיין שם:
(צא) ודוקא אם – דעדים החתומים על כו׳ כתובות י״ח ב׳ אבל בע״פ הם נוגעים בעדותן ואפי׳ אחר עמו כמ״ש בב״ב מג ב׳: ודוקא אם כו׳. כמ״ש בתוספתא ספ״ה דסנה׳ לקח הימנו בית או שדה במאה מנה והיה יודע לו עדות בהן ה״ז אינו מעיד שאין מעיד ע״י עצמו:
(צב) אבל אם – רי״ף שם ביבמות בשם ירושלמי שאין שנים מצוין לחטא בשביל אחד:
(יב) [שו״ע] אין לוי חשוב נוגע. נ״ב ודוקא כשהוחזק השטר בב״ד קודם שמכרו ללוי וכדלעיל סי׳ מ״ו ס׳ ל״ד מל״מ פ״ז מה׳ מכירה:
אבל אם מכרו לשני עדים החתומים עליו – נ״ב: עיין בש״ך מה שהקשה על זה וע׳ מ״ש לעיל בסי׳ מ״ו שהרגשתי בקושיא זו וישבתי שם. וכעת אני תמה שבסמ״ע שאח״ז מבואר שם כעין חילוק זה. ובזה מיושב קושית הש״ך דהתם גבי כותי וכדומה הפסול הוי בשעת החתימה תיכף בשעת התחלת העדות. וכאן בשעת העדו׳ לא הי׳ רעותא רק אחר כך. וזה מכוון לתירוץ שכתבנו לעיל. והדבר תימ׳ על הש״ך שהקש׳ ולא ראה דברי הסמ״ע לקמן וצ״ע:
(י) אין לוי חשוב נוגע בדבר – בגש״ע דהגר״ע זצ״ל נ״ב ודוקא כשהוחזק השטר בב״ד קודם שמכרו ללוי וכדלעיל סי׳ מ״ו סעיף ל״ד. מל״מ פ״ו מהלכות מכיר׳:
(יא) אין יכולין לגבותו – עבה״ט שכתב והש״ך כתב דדין זה צ״ע כו׳ וע׳ בת׳ נאות דשא סי׳ ס״ח שכתב דע״כ מיירי שראו השטר בידו מתחל׳ קודם שמכרו להעדים (וסתמא דמלתא מיירי בהכי דהא מכירת השטר בכומ״ס מן הסתם הוא בפני עדים א״כ הרי ראו העדים ביד המלו׳ את השטר קודם שמכרו להעדים בכתיב׳ ומסיר׳) דהמחבר פוסל אפילו בכה״ג משום דחיישי׳ שמעיקרא חתמו בשקר אדעתא דהכי כדי שיקנו השטר אח״כ ואהא פליג הש״ך דשנים אין חשודים בכך אבל היכא דלא ראו השטר בידו מעיקרא ודאי השטר בטל דכיון דעכשיו הם נוגעים חיישי׳ דהשתא כתבוהו והקדימו זמנו בכוונ׳ וזה נ״ל ברור ע״ש ועמ״ש לעיל סי׳ מ״ו סל״ה ס״ק י״ב:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חבאר הגולהסמ״עט״זש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרחכמת שלמהפתחי תשובההכל
 
(כב) רְאוּבֵן שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁטָר עַל שִׁמְעוֹן, וּנְתָנוֹ לְלֵוִי בִּכְתִיבָה וּמְסִירָה, וְהָיָה שִׁמְעוֹן אֶחָד מֵעֵדֵי הַמַּתָּנָה וְאַחֵר עִמּוֹ, וְרוֹצֶה רְאוּבֵן לַחֲזֹר מֵהַמַּתָּנָה וְטוֹעֵן שֶׁהַשְּׁטָר פָּסוּל, לְפִי שֶׁשִּׁמְעוֹן הוּא נוֹגֵעַ בָּעֵדוּת, שֶׁרוֹצֶה לְהָעִיד כְּדֵי שֶׁיִּפָּטֵר מִבַּעַל דִּינוֹ, שֶׁהַשֵּׁנִי נוֹחַ לוֹ, הַדִּין עִמּוֹ, וַהֲרֵי הוּא חָשׁוּב נוֹגֵעַ בַּדָּבָר.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרחכמת שלמהפתחי תשובהעודהכל
(כב) {כב} ראובן שיש לו שטר וכו׳ דין זה כתבו בעה״ת בשער נ״א וכתב שי״א דלא מיקרי נוגע בעדות כיון שסוף סוף צריך לפרוע ובעה״ת הסכים לומר דהוי נוגע בעדו׳ משום דשמא השני נוח לו מהראשון:
המוכר שט״ח לחבירו ומת לוה בחיי מלוה ואחר כך מת מלוה כתבתי משפטו בסימן ק״ח:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(כב) ראובן שיש לו שטר ג״ז שם:
ורוצה ראובן לחזור מן המתנה וטוען שהשטר פסול מדקאמר ורוצה לחזור משמע דמודה שנתן לו אלא שרוצה לחזור ממתנתו וה״ט דטוען ואומר במאי קנה השיעבוד בהאי שטרא דכתבתי בו קני לך איהו ושיעבודיה וחותמין עליו שמעון ויהודה לעדים כיון דשמעון יש לו נגיעה בזה מחשב השטר לפסול ונמצא דלא זכה בהמתנה ומדקראו שטר יש ראיה לדברינו שכתבנו בריש הסימן דל׳ קני איהו כו׳ היה כתוב בטופס שטר מכר או מתנה מיהו יש לדחות דכאן איירי דאומר להעדים כתבו לו שטר שנתתי לי לכתבה בי בשמי קני לך איהו כו׳ דמהני וכמ״ש בר״ס זה:
הדין עמו והרי הוא חשוב כו׳ ול״ד לדין קמא דהתם בשעה שנעשה השט״ח שלוי חתום עליו לא היה נוגע בדבר והו״ל כאילו נחקרה עדותן בב״ד משעה ראשונה אבל הכא בשעה שנעשה שטר המתנה ששמעון חתום עליו באותה פעם היה נוגע בדבר ואם נחקרה עדותן כבר בשעת חתימה לא היו הב״ד מקבלין עדותן ומה״ט נמי כתב בעה״ת שם בשנ״א בשם הרי״ף שגם בדין קמא דוקא חחום בו לוי עם אחר הא אם בא לו עתה להעיד מקבלין עדותו אף ע״פ שהשני אין לו הנאה כלל ועיין בשארית יוסף מה שתירץ בזה:
(נו) ח) שם ולזה הסכי׳ הבע״ת שער הנזכר
(נד) והיה שמעון א׳ מעידי המתנה – הל׳ משמע שמיירי שהקנ׳ לו השט״ח לפני עדים וא״ל שיכתבו לו בשמו הכתיב׳ דקני לך איהו כו׳ ע״ד שנתבאר בסעיף ב׳ והיה שמעון א׳ מהן והמוכר טוען עתה אמת שנתתי לך הש״ח כנ״ל אבל לא זכית בו כיון דאחד מעידי הכתיב׳ דקני לך הוא נוגע נמצא דהו׳ פסול וה״ל מילי במילי. מיהו מדסיים וכתב דחשוב נוגע בדבר משמע דפיסולו הוא מפני שאין אנו מאמינים לו ושרוצה להעיד שקר דומיא דנוגע בדבר שכתב הטור והמחבר לפני זה ולפי מ״ש פסולו הוא אע״פ שאומר אמת משום דהשטר פסול וה״ל מילי במילי לכן צ״ל דגם כאן מיירי שראובן כופר ומ״ש ונתנו ללוי בכתיב׳ כו׳ גם כתב ורצה ראובן לחזור בו כו׳ הכל הוא לפי הנרא׳ לפנינו מתוך הכתב שביד לוי כתוב בו שנתנו ללוי ועתה שכופר נראה שדעתו שרוצ׳ לחזור בו ולא שהי׳ שקר מעיקרו וקאמר דאפי׳ הכא הדין עמו ואינו דומה לדין שלפני זה דשאני כאן דמיד משעת המתנ׳ נראה הריעותא משא״כ בדין שלפני זה דבשעת חתימ׳ לא היה ריעותא וכיון דהן חתומים ה״ל מאז כאלו נחקר׳ עדותן בב״ד וכמ״ש שם ודוק:
(עב) ונתנו ללוי בכתיבה כו׳ – כלומר שלוי אומר כן וראובן כופר אבל אם מודה ראובן קנה לוי אע״פ ששמעון נוגע וכן משמע מסוף דברי הט״ו וכן כתב הסמ״ע סעיף קטן נ״ד וכן בדין דמה בכך ששמעון נוגע אם ראובן מודה שנתנו לו בכתיבה ומסירה וששמעון עד בדבר וה״ה בכל דבר שצריך עדים בענין אם הבעל דבר מודה שאלו הם עדים אע״פ שא׳ מהן נוגע או אפי׳ שניהן נוגעין הענין כשר ועוד דכאן אין צריך עדים כלל דלא איברו סהדי אלא לשקרת וכמו שכתבתי לעיל סעיף ב׳ ס״ק י״א ע״ש.
(צג) ראובן כו׳ – ב״ב כ״ט א׳ כגון דנקיטי כו׳ אבל בלא״ה אע״פ שעדיין לא פרעו לא כמש״ו שהשני כו׳. מ״ג ב׳:
(יג) [ש״ך אות עב] אם ראובן מודה שנתנו לו. נ״ב תמהני הא כיון דהוי נוגע ממילא השטר כתיבה דהוא השטר קנין פסול ולא קנה השטר ומה בכך דמודה הא לא נקנה ע״י השטר כתיבה זו וברור וצ״ל דנוגע פסולו דחשוד לשקר וחשדי׳ לי׳ משום דהשני נוח לו שיקר בעדותו וכיון דראובן מודה ששמעון חתם האמת ממילא הוא עד ומשוי לי׳ שטר כתיבה כראוי ואולם לטעם הוי כקרוב עיין ש״ך לעיל רס״י ל״ו כזה כ״ש יש דמ״מ כיון דמגיע לו טובה דהשני נוח לי׳ הוי כקרוב והשטר פסול וצ״ע לדינא. ומ״ש הש״ך עוד ועוד דכאן א״צ עדים וכו׳ זה ודאי תמוה דהא צריך עדים לעשותו שטר למיקני׳ בי׳ וצע״ג:
ראובן שיש לו שטר על שמעון – נ״ב: ע׳ בש״ך שכ׳ דכל היכי דהוי נוגע אם הבע״ד מודה הוי עדות עיי״ש. ולשיטתם אזלי דס״ל בסימן ל״ז דפסול נוגע לא הוי רק מכח משקר. בזה אם הם מודים וליכא חשש משקר הוי עד כשר. אבל לפענ״ד דס״ל דנוגע פסול מטעם קרבות יש לו׳ דאם הוא עד פסול לא מהני אף שהבע״ד מודה כיון דהוי כקרוב בזה. ובקרוב כל היכא דבעינן עדים לא מהני הודאת בע״ד להכשירו ודוק היטב בזה:
(יב) ראובן שיש לו שטר כו׳ – עמ״ש לעיל סי׳ ל״ז סעיף י״א כשם ת׳ נו״ב:
(יג) ונתנו ללוי כו׳ – כתב הש״ך כלומר שלוי אומר כן וראובן כופר אבל אם מודה כו׳ וכן בדין דמה בכך ששמעון נוגע כו׳ ע״ש. ובגש״ע דהגר״ע זצ״ל נ״ב תמיהני הא כיון דהוי נוגע ממילא השטר כתיב׳ שהוא השטר קנין פסול ולא מנה השטר ומה בכך דמודה הא לא נקנה ע״י השטר כתיב׳ זו וברור וע׳ בקצה״ח:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרחכמת שלמהפתחי תשובההכל
 
(כג) הַמּוֹכֵר שְׁטָר חוֹב כְּדִינוֹ, אִם חָזַר וּמְחָלוֹ לַלּוֶֹה, מָחוּל. {מִיהוּ, אֵין הַלּוֹקֵחַ מְחֻיָּב לְהַחֲזִיר לַלּוֶֹה שְׁטָרוֹ. וְיֵשׁ חוֹלְקִין (רַ״ן פֶּרֶק הַכּוֹתֵב וְרַבֵּינוּ יְרוּחָם ני״ד שְׁתֵּי הַדֵּעוֹת).} וּמַאי תַּקַּנְתֵּהּ, יְפַיֵּס לַלּוֶֹה שֶׁיַּעֲשֶׂה לוֹ שְׁטָר עַל שְׁמוֹ, אוֹ יְקַבֵּל עָלָיו הַלּוֶֹה בְּקִנְיָן אוֹ בְּהוֹדָאָתוֹ בִּפְנֵי עֵדִים, שֶׁזְּקָפוֹ עָלָיו בְּמִלְוָה לַקּוֹנֶה, וְשׁוּב לֹא יוּכַל לִמְחוֹל. וַאֲפִלּוּ אִם הִתְנָה עִמּוֹ שֶׁלֹּא יוּכַל לְמָחֲלוֹ, אִם מְחָלוֹ מָחוּל. וַאֲפִלּוּ אִם סִלֵּק עַצְמוֹ מִכֹּחַ הַחוֹב הַהוּא לְגַמְרֵי, וְרִקֵּן כָּל כֹּחוֹ בַּשְּׁטָר לַקּוֹנֶה, אֲפִלּוּ הָכִי אִם מְחָלוֹ מָחוּל. וַאֲפִלּוּ הַיּוֹרֵשׁ שֶׁל הַמּוֹכֵר יוּכַל לִמְחוֹל. וּמִיהוּ, אֵין הַיּוֹרֵשׁ יָכוֹל לִמְחוֹל לְעַצְמוֹ כְּדֵי לְהַפְסִיד לַלּוֹקֵחַ. כֵּיצַד, רְאוּבֵן הִלְוָה לִבְנוֹ בִּשְׁטָר, וּמְכָרוֹ לְשִׁמְעוֹן, וּמֵת רְאוּבֵן, לֹא יֹאמַר הַבֵּן: הוֹאִיל וַאֲנִי יוֹרֵשׁ הֶחֱזַקְתִּי לִמְחוֹל לְעַצְמִי וְאֵין לִי לְשַׁלֵּם כְּלוּם מִדִּינָא דִגְרָמֵי שֶׁאֲנִי לֹא כִּוַּנְתִּי לְהַזִּיק לַלּוֹקֵחַ אֶלָּא לִפְטֹר עַצְמִי, אֶלָּא פּוֹרֵעַ כָּל הַחוֹב לַלּוֹקֵחַ. וְיֵשׁ מִי שֶׁחוֹלֵק וְאוֹמֵר שֶׁאַף לְעַצְמוֹ יָכוֹל לִמְחוֹל. {הַגָּה: לְעֵיל סִימָן ס׳ סָעִיף ח׳ (גַּם בַּטּוּר שָׁם סִימָן ז׳) נִתְבָּאֵר שֶׁאִם רְאוּבֵן צִוָּה לִכְתֹּב שְׁטָר שֶׁלּוֹ עַל שֵׁם שִׁמְעוֹן, אֵין שִׁמְעוֹן יָכוֹל לְמָחֲלוֹ, הוֹאִיל וְאֵין הַמָּמוֹן שֶׁלּוֹ, אֲבָל רְאוּבֵן יָכוֹל לְמָחֲלוֹ, כִּי הוּא נִקְרָא בַּעַל הַשְּׁטָר. וַאֲפִלּוּ לֹא מְחָלוֹ בְּהֶדְיָא, רַק שֶׁמָּחַל לַלֹּוֶה כָּל מַה שֶּׁבְּיָדוֹ אוֹ כַּיּוֹצֵא בַזֶּה, גַּם שְׁטָר זֶה נִמְחָל, אַף עַל פִּי שֶׁנִּכְתַּב עַל שֵׁם שִׁמְעוֹן (תְּשׁוּבַת רַשְׁבָּ״א סִימָן תתקכ״ז).}
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרכי משהדרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרחכמת שלמהפתחי תשובהעודהכל
(כג) {כג} המוכר ש״ח לחבירו וכו׳ פרק הכותב (כתובות פו.) אמר שמואל המוכר ש״ח לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל אמר רב הונא בריה דרב יהושע ואי פקח הוא מקרקש ליה בזוזי וכתב ליה שטרא בשמיה ופירש רש״י ואי פקח הוא הלוקח מקרקש ליה זוזי ללוה ושוכרו בהן לכתוב לו שטר החוב בשמו קודם שיעשו קנוניא בין שניהם. והטעם שיכול למחול כתב הרי״ף דאמרי מקצת רבוותא משום דיכול למימר עיינתי בחושבנאי ולא פש לי גביה ולא מידי א״נ אסתפקא לי מילתא אי פריע אי לא ומספיקא לא מגבינן שטרא ודחה הוא ז״ל דבריה׳ והעלה דהיינו טעמא משום דשטרו׳ אין גופן ממון וא״א לקנותן בהקנאה גמור׳ אלא שחכמים תקנו להם צד מכר ולפיכך יכול למחול לפי שלא זכה בהם ליקח מה״ת וכ״כ הרמב״ם בפ״ו מה״מ וא״ת היכי ממעטינן בהזהב (נו:) שטרות מאונאה מקרא תירץ הר״ן דעיקר קרא למעוטי עבדים וקרקעות אתא ואפ״ה מפקי שטרות מאונאה לפי שאין בכלל הכתוב אלא דבר המיטלטל וגופו ממון אבל מידי אחריני לא הילכך שטרות למכירה דרבנן כיון שאין גופן ממון אין להם אונאה והתוס׳ תירצו תירוצים אחרים ור״ת כ׳ דמכירת שטרות דאורייתא ואעפ״כ יכול למחול לפי ששני שיעבודים יש למלוה על הלוה שיעבוד גופו של לוה שהוא מחויב לפרוע והוא עיקר השיעבוד ושיעבוד על נכסיו אפילו לא יפרע מדין ערב דנכסוהי דבר אינש אינון ערבין ליה (ב״ב קע״ד.) ושיעבוד שיש למלוה על הלוה לאו בר מכירה הוא ואינו מוכר אלא שיעבוד הנכסים בלבד ואף על פי שאינו נמכר לא פקע אבל כי חזר ומחלו פקע שיעבוד הגוף וממילא פקע שיעבוד הנכסים שאינו אלא מדין ערב ומיהו כשמת לוה אע״פ ששיעבוד גופו פקע שיעבוד נכסיו לא פקע לפי שעיקר ערבותן של נכסים בענין זה הוא שכל זמן שלא ימצא הלוה שירד לנכסיו ויפרע מהם אבל כל זמן שנפקע מחמת המלוה אף שיעבודן של נכסים נפקע.
וכתב הרא״ש בתשוב׳ כלל ס״ט דכדברי הרי״ף משמע בפ׳ מי שמת:
וטעם בעל העיטור שא״א לו להתנות שלא יוכל לעשות מה שהוא יכול לעשות:
ואם הקנה לו המלוה עצמו כגון מטלטלי אגב מקרקעי בחליפין כתב המרדכי פרק הכותב שאמרו רבני מלון שיכול למחול ושרבי אליעזר בר שמשון אמר שאינו יכול למחול וראיה כתובה במרדכי ולפי דעת הרמב״ם בפ״ו ממכירה שכתב שאין מטבע נקנה אגב קרקע אלא של פקדון אבל לא של מלוה הכא לא קנה כלום ואמאי דאמרינן אי פקח הוא מקרקש ליה בזוזי וכתיב ליה שטרא כתב המרדכי בשם רבינו האי דה״ה אם קיבל עליו הלוה בקנין או בהודאתו בפני עדים שזקפו עליו במלוה לקונה אין המוכר יכול למחול:
כתב בעה״ת בשער נ״א היכא דזבין אינש ש״ח לחבירו והדר ביה המוכר וטעין ליה עיינתי בחושבנאי ולא פש לי גביה ולא מידי מסתברא דאי ידיעא מילתא בסהדי במאי דהוה טעי האי מוכר והשתא עיין בעדים חשבונו ואיגלאי להו טעותא אין כאן ספק שנמחל שיעבוד השטר משעת אותו פרעון והמכירה מכירה בטעות היתה ומחזיר המוכר מעותיו ללוקח ומתבטלת מכירתו שהטעהו במכירתו פלוני שהוא חייב לו ואינו חייב לו ולא גרע מקנין בטעות שהוא חוזר ואי לא ידיעא מילתא בסהדי לאו כל כמיניה דמוכר וטעם דבר זה פירשו הרי״ף בפ״ק דגיטין גבי הנהו גינאי וכו׳ עכ״ל:
כתוב בתשובות הרא״ש כלל ס״ח סי׳ ח׳ שטר שכתוב בו פלוני לוה מפלוני מנה וחייב עצמו למלוה או לכל מי שמוציא שטר זה דבר פשוט הוא שאם מחלו מחול ולא יוכל מוציא השטר לגבותו:
בתשובות הרשב״א ראובן נתן לשמעון שט״ח ועשה לו מהם שטר הקנאה בגופן של עכו״ם וקיבל עליו אחריות בשטר וכתב בלשון הזה מחמת שהקניתי לו כבר שט״ח עשויין בגופן של עכו״ם בשטר הקנאה שבידו שעשיתי לו ג״כ בגופן של עכו״ם ועכשיו רציתי ברצון נפשי וקבלתי עלי אחריות בשטר מכל סך הקרן הנזכר ועכשיו תובע שמעון לראובן שיפרע לו אחד מהשטרות שאינו יכול לגבות מהלוה וראובן טוען ששמעון תובע מכח הקנאה העשויה בגופן של עכו״ם ואותה הקנאה אינה עשויה כראוי טען שמעון שהיא עשויה כראוי אלא שאינו יכול להוציא מיד הסופר והשיב שהמודה שהקנה לחבירו כך וכך הקנאה כתקונה משמע דכל שמודה דרך סיפור לא הוצרך לפרט אלא להזכיר כלל מה שעשה והקנה כבר וכל שכן זה שהודה שהקנה לו וקיבל עליו אחריות קרן השטרות שזה באמת מודה שבמה שהוא מקבל עליו האחריות מודה שהקנה לו כבר אבל מצד אחר אני אומר שלא קנה שמעון מעיקרא השטרות ההם משום דאין אותיות נקנות אלא בכתיבה ומסירה וזה כבר הודה שלא בא לידו שטר ההקנאה ואף על פי שאמר לערב לכתוב לו ואפילו אמר לעדים וקנו מידו לא קנה שאין כאן כתיבה ואם כן במה קנאן ומכל מקום כיון שחייב לו עצמו ונכסיו ראובן עכשיו בקנין שאם לא יפרעו לו הלוים שיהא רשות בידו לכופו לשלם לו הרי הוא מחויב בכך שהרי הוא יכול לחייב עצמו במה שלא היה חייב כדרבי יוחנן (כתובות קא:) דאמר חייב אני לך מנה בשטר חייב ואפילו מסר לו עכשיו בפנינו שטרות וא״ל קני לך הן וכל שיעבודן ואם לא יפרעו לך מכאן ועד יום פלוני גבה בסך השטרות מנכסי וקנו מידו בלי ספק גובה מנכסיו שאין האחריות תלוי במה שהדין נותן שקנה או שלא קנה עכ״ל:
כתב ר״י בני״ד קונה שט״ח בכתב עכו״ם דינו כדין שטרות שלנו ואם חזר ומחלו גובה קרן ורבית כ״כ הרשב״א בתשובה ועוד כתב אם היו החובות פרועים אפילו נודע שהיה גובה מהם קרן ורבית פטור וכן השיב ריב״א שאין זה דינא דגרמי אלא כמונע מציאה מחבירו עכ״ל:
כתב הריטב״א שנשאל המוכר ש״ח שיש לו על ישראל לעכו״ם אם הוא מכור והשיב לא מצאתי שום ספק בדבר שהוא מכור והטעם דהא קי״ל דמכירות שטרות אינו מדרבנן כדי שנאמר שלא תקנו חכמים למכרו אלא לישראל אבל לא למכרו לעכו״ם אלא מכירת שטרות מדאורייתא היא דהא אימעיטא לה מכירת שטרות מאונאה מקרא (ויקרא כ״ה) דוכי תמכרו ממכר ואע״ג דממימרא דהמוכר שט״ח לחבירו וחזר ומחלו מחול משמע לכאורה דמכירת שט״ח דרבנן אינו כן וכבר יש לנו פירוש מרווח מדברי רבני צרפת והרמב״ן פי׳ פירוש מרווח מסלק אותו הספק גם אע״פ שהרמב״ם סובר דמכירת ש״ח דרבנן כמ״ש בפ״ו דמכירה כבודו מונח במקומו שאין אנו חוששים לדבריו במקום הזה שהרי כל רבותיו חולקים עליו בזה ואע״פ שמכרו לעכו״ם הוי מכר אם העכו״ם אנס וכופה אותו לדון בדיני עכו״ם ואיפשר שיבא לו שום חיוב ואונס אסור למכרו לו ואם מכרו לו משמתין אותו עד דמקבל עליה כל אונסא דמתייליד מחמתיה ואם ישראל הלוה זה אנס שאין יכול המלוה להוציא ממונו בדיני ישראל בזה לית דין ולית דיין שמותר לו למכרו לעכו״ם נראה לי לכתחלה לית עליה שום שמתא עכ״ל:
ראובן היה לו שטר על עכו״ם ונתנו לשמעון לגבותו וגבאו מיד ואמר לראובן שנתן לעכו״ם זמן שני חדשים אמנם אם ירצה יתן לו שטר אחר משלו בפרעון שטרו וכן עשה עתה אמר ראובן ששמעון נתן לו שטרו ע״ת שאם יגבו תוך ב׳ חדשים ואם לאו שלא היה רוצה בחליפין ושמעון אומר שנתנו לו בלא תנאי כ׳ הרא״ש בתשוב׳ כלל ס״ב השטר שנתן שמעון לראובן צריך היה שיקנהו לו בכתיבה ומסירה והעדים שהיו בקנין המסירה אם אינם מעידים על תנאי חליפין גמורים הם בלי תנאי כיון שלא נעשה התנאי בפני עדים עכ״ל ויש לתמוה עליו דכיון ששמעון גבאו מידו כבר זכה ראובן באותן מעות ושלו הן ובשביל ששמעון הטעהו לא הפסיד זכותו:
(כד) {כד} כתב בעל התרומות שאין היורש יכול למחול וכו׳ בפ׳ הכותב (כתובות פה:) קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה איגרשה ושכיבה אתו לקוחות וקתבעי לברתה ואמר רב נחמן ליכא דליסבה עצה דתיזיל ותמחול לכתובתה דאמה לגביה דאבוה ותיהדר ותירתה מיניה ופרש״י שהלקוחות תבעו הבת לדין שבאה לגבות כתובת אמה מאביה וכתב הרא״ש ואין הלשון משמע כן דמה לו ללוקח אצל הבת מסתמא כשקנה הכתובה מאמה מסרה לידו הכתובה וכתבה לו עליה שטר מכירה והאב לא יפרע אלא למי שיחזיר לו הכתובה הילכך הפירוש הנכון שמת גם האב ואין להם יורש אלא זו הבת ואשמועינן תלמודא דאף בכי ה״ג שהמחילה היא לעצמה שיכולה למחול לאביה והיא זוכה במקום אביה וכיוצא בו מצינן בהגוזל קמא (בבא קמא קט.) דפריך דנמחליה לנפשיה גבי גוזל את אביו ע״כ ובעה״ת צ״ל דמפרש כרש״י ואינו למד מכאן דין זה אלא מההיא דהגוזל קמא דהא דפריך נמחליה לנפשיה לרבי יוסי הוא אבל לא לר״ע והלכה כר״ע וכן פסק הרמב״ם וכ׳ בעה״ת שמצא בספר הזכות שלמד כן מדתניא הרי שהיה נושה באחיו מנה ומת והניח שומרת יבם לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי אלא מוציאין מידו וכו׳ ואם איתא אמאי לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתיו שמחלתיו לעצמי ובטל שיעבוד החוב מעיקרו אלא ודאי לא מצי מחיל וכתב עוד ומסתברא דההיא דהגוזל אין לה ענין בזה דמאן דאמר התם לנפשיה מצי מחיל משום דממון אביו הוא והוא יורשו אבל כאן הרי מכרו אביו ונשתעבדו נכסיו ללוקח ואין אדם פוטר עצמו משיעבודו עכ״ל בשער נ״א:
כתב בעל נ״י פרק מי שמת וכל שיכול למחול יכול לעשותה שובר הודאה שנפרע או להאריך זמן הפרעון ומשלם לזה כפי מה שהזיק:
וכתב עוד ועכו״ם שמכר שטר חוב לישראל כיון שבדיניהם כל זכותו מכר לו כדיניהם דיינינן ליה שאם חזר ומחלו אינו מחול:
וכן כל שנתן בדיניהם אפילו בלא כתיבה ומסירה משלם וישראל שמכר לעכו״ם דינו כאילו מכר לישראל הריטב״א ז״ל:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(ז) כתב המרדכי פ״ב דכתובות הא דיכול למחול היינו שלא היה חייב לקונה השטר או שיש לו במה לפרוע אבל אם היה חייב לו ואין לו לפרוע אין יכול למחול
(ח) כתב מהרי״ק שורש פ״ט דאם קטן מחל ש״ח הוה מחילה בטעות וע״ש:
(ט) וכ״כ נ״י פרק מי שמת דף רכ״ח ע״ב ועיין בהר״ן פ״ב דגיטין דף תקנ״ט שהאריך בדינים אלו:
(י) וכתב הרא״ש בתשובה כלל ס״ט סימן ב׳ שהמוכר שט״ח לחבירו באחריות ויצאו עדים ששטר זה פרוע צריך להשלים לו השטר כדי שיהא ראוי לגבות בו החוב דהיינו אחריותו שקבל עליו וחייב ליתן לו דמי החוב כפי מה שישוה השטר כשר כזה לפי ענינו ולפי ממונו עכ״ל:
(יא) כתב בעה״ת וז״ל כתב בעה״ת גר שמכר שט״ח שלו לאחר ומת פטור הלוה וא״צ לשלם כיון דהיה יכול למחלו פקע זכותוו לגבי לוה עכ״ל:
(יב) דמ״ש כאן דגובה כל השטר הוא לכ״ע דמאחר שהמוכר נהנה בכולה שהרי ב״ח בא וגובה אותו מן הלוה הכל בודאי צריך לשלם לזה כל השטר דהוי כאיל קיבל המוכר החוב שנתבאר לעיל שצריך ליתנו ללוקח וכן אם לא היה השטר שלו או שהיה פרוע צריך להעמיד לו שטר אחר כדמשמע בסמוך כב בתשובת הרא״ש ועיין למטה בסמוך:
(יג) כתב ב״י סר״ז בשם תשובת הרשב״א על אלמנה שנתחייבה לראובן ר׳ זוז אם תינשא עד עשרים שנה וראובן נתנו לשמעון ויורשי ראובן מחלו החוב להאלמנה וכתב מאחר שהשטר אינו כתוב בדרך אסמכתא הוי המתנה קיימת ולא אמרינן דהוי דשלב״ל מיהו יורשי ראובן יכולין למחלו עכ״ל:
(יד) ולא ידעתי מה חילוק יש בין ש״ש לש״ח בדין זה דהא אף הש״ח יכול להתנות ולהקנות שישמע או ישלם ואי משום דבגמרא נאמר לענין ש״ש זה אינו כלום דהא עיקר הדין ששומרים פטורים לענין שטרות וכיוצא בזה נאמר לענין ש״ח וש״ש וכתב הרא״ש דה״ה לשואל וכמ״ש לקמן סש״א וה״ה לענין זה. ונראה דמשום זה השמיטו רבינו דפשוט הוא דיכול להתנות על עצמו במה שאינו חייב כמ״ש מתנה ש״ח להיות כשואל וכמ״ש בהל׳ שומרים אי״ה:
(כג) וחזר ומחלו ללוה מחול. כבר כתבתי בפרישה טעם הדבר בשם הרי״ף והרמב״ם והתוס׳ בפ׳ הכותב כתבו בשם ר״ת טעם אחר וז״ל אף ע״פ שמכרה יכול למחול לפי ששני שיעבודים יש למלוה על הלוה שיעבוד גופו של לוה שהוא מחוייב לפרוע והוא השיעבוד ושיעבוד על נכסיו אם לא יפרע מדין ערב דנכסי דבר אינש ערבין ליה ושיעבוד שיש למלוה על הלוה לאו בר מכירה הוא ואינו נמכר אלא שיעבוד הנכסים לבד ואע״פ שאינו נמכר לא פקע (אפ״ה יכול לוקח השטר לגבות מהקרקעות דהלוה אע״ג דאין ערב חייב במקום שאינו יכול לגבות מהלוה כמ״ש בס״ס מ״ט דכאן יכול לגבות ג״כ ממנו כיון דלא פקע) אבל כשחזר ומחלו פקע שיעבוד הגוף וממילא פקע שיעבוד הנכסים שאינן אלא מדין ערב ומיהו כשמת לוה אע״פ ששיעבוד גופיה פקע שיעבוד נכסיו לא פקע לפי שעיקר ערבות של נכסים בענין זה הוא שכל זמן שלא ימצא הלוה שירד לנכסיו ויפרע מהם אבל כל זמן שנפקע מחמת המלוה אף שיעבודן של נכסים נפקע עכ״ל והרא״ש בתשובה כלל ס״ט כתב שבפרק מי שמת משמע כדברי הרי״ף ועמש״ר בסעיף י״ד ומ״ש עוד מזה לקמן:
(כד) כתב בעה״ת שאין היורש כו׳ אבל התוס׳ כתבו כו׳ דברי בעה״ת הן בשנ״א ע״ש שהאריך ודברי התוס׳ הן בב״ב (דקמ״ז) וטעם פלוגתתן בהאי דאמרי׳ התם (דפ״ו) קריבתיה דר״נ זבינתיה לכתובת׳ בטובת הנאה איגרשה ושכיבה אתו לקוחות וקתבעי לברתה ואמר ר״נ ליכא מי ליתן לה עצה דתיזיל ותמחול לכתובתה דאמה לגבי דאביה ותיהדר ותירתה מיניה ופרש״י שהלקוחות תבעו הבת לדין שבאה לגבות כתובת אמה מאביה ומשמע שם בבעה״ת שמפרש המעשה הזה כפרש״י וכ״כ הב״י נמצא דאין מכאן ראיה דהיורש יכול למחול לנפשו אבל הרא״ש הקשה אפירוש זה דמה לו ללוקח אצל הבת מסתמא כשקנה הכתובה מאמה מסרה לידו הכתובה וכתבה לו עליה שטר מכירה והאב לא יפרע אלא למי שיחזיר לו הכתובה הלכך הפי׳ הנכון שמת גם האב ואין להם יורש אלא בת זו ואשמועינן תלמודא דאף בכה״ג שהמחילה היא לעצמה שיכולה למחול לאביה והיא זוכה במקום אביה וכיוצא בו מצינו בב״ק (דק״ט) ואע״פ דההיא סוגיא אליבא דר״י ור״ע פליג עליה התם ס״ל דהלכתא כר״י שנימוקו עמו וכ״כ בעה״ת בשם קצת מפרשים ודעת בעה״ת עצמו כדעת הרמב״ם שפסק כר״ע ועוד כתב שאין ראיה משם ע״ש שהאריך:
(כג) {כג} כתב בעל העיטור ואפילו עבד תנאה דלא מצי מחיל לא מהני. כתב ב״י וטעם ב״ה שאי איפשר לו להתנות שלא יוכל לעשות מה שהוא יכול לעשות עכ״ל ולפי זה אם היה התנאי שלא ימחול התנאי קיים שהרי הוא מקבל על עצמו שלא ימחול וכל תנאי שבממון קיים אבל קשה דא״כ אמאי קאמר תלמודא ואי פקח הוא מקרקש ליה בזוזי וכתב ליה שטרא בשמיה עדיפא מינה הו״ל למימר דליעביד תנאה דלא ימחול אלא ודאי לישנא דלא מצי מחיל לאו דוקא וכ״כ בעיטור להדיא אות מ׳ מחילה וז״ל ומסתמא דאפילו כתב תנאה בשטר לא מצי מחיל ליה דלא מהני תנאה דאי איתא ליעביד ליה תקנתא בהכי ש״מ דלית ליה תקנתא אלא דבירושלמי פ׳ הדיינין אינו משמע כך עכ״ל. אלמא דלישנא דלא מצי מחיל לשון העיטור הוא אבל התנאי בכל איזה לשון שיהיה לא מהני תנאה וטעמא דמילתא דמצי למימר עיינתי בחשבוני ולא פש לי גביה ולא מידי וא״כ השטר מחול הוא ואין התנאי מועיל כלום ואע״ג דהרי״ף בפ׳ הכותב דחי להאי טעמא היינו דאיכא למימר דמשום ה״ט לחוד מצי מחיל ואי אית ליה גביה לא מצי מחיל אלא אפילו אמר אית לי גביה אלא ה״ה מחול לו נמי מחול אבל אי עבד תנאה דלא ימחול לא מהני תנאה אלא דוקא היכא דמודה דאית ליה גביה אבל אי אמר השתא דלית ליה גביה ולא מידי פשיטא דלא מהני תנאיה כיון דקאמר השתא רמיאת אנפשאי ודכירנא דכבר פרע לי כוליה ולא פש לי גביה ולא מידי והמכירה בטעות הויא מיהו לבעה״ת דלא מצי אמר עיינתי בחושבנאי אלא היכא דידיעא מילתא בסהדי וכו׳ כדכתב בשער נ״א ומביאו ב״י ליתא להאי טעמא דכתיבנא דא״כ דל מחילה מהכא תיפוק ליה דסהדי מסהדי דלית ליה גביה ולא מידי וצ״ע. שוב מצאתי שבעה״ת הביא דעת ב״ה בשער נ״א סימן ו׳ וכתב עליו ולא נתגלה לי טעמו וע״ש:
כתב הרא״ש בתשובה כלל ס״ב סי׳ ה׳ דראובן שנתן לשמעון ש״ח שלו על עכו״ם לגבותו וגבאו מיד ואמר לראובן שנתן לעכו״ם זמן ב׳ חדשים ונתן לו שמעון שטר שלו על עכו״ם בעד שטרו עתה אמר ראובן שנתן לו ע״ת שאם יגבנו תוך ב׳ חדשים ואם לאו שלא היה רוצה בחליפין ושמעון אומר שנתנו לו בלא תנאי והשיב כיון שלא נעשה התנאי בפני עדים שהיו בשעת קנין כתיבה ומסירה א״כ חליפים גמורים הם וב״י כתב ויש לתמוה עליו דכיון ששמעון גבאו מיד כבר זכה ראובן באותם מעות ושלו הם ובשביל ששמעון הטעהו לא הפסיד זכותו עכ״ל ומטעם קושיא זו לא הביאו בש״ע ולי נראה דלא קשיא מידי דמ״ש שגבאו מיד היא טענת ראובן אבל שמעון טען להד״ם אלא חליפים גמורים היו בלא תנאי ובלי רמאות ולכך פסק הרא״ש דהדבר תלוי בעדים אבל במה שטען ראובן דגבאו מיד והטעהו על זה מסיק בסוף התשובה אם יש עסק שבועה ביניהם נשבע הכופר ולפי שהשואל לא ביאר בכתבו שראובן טען כך ושמעון טען להד״ם אלא סתם שאל יורני אם יש כאן שבועה ביניהם לפיכך השיב לו ואם יש עסק שבועה ביניהם גם על שטרות נשבעין מדרבנן מידי דהוה אקרקעות נ״ל ברור ופשוט:
(כד) {כד} כתב בעה״ת שאין היורש יכול למחול לעצמו וכו׳. בשער נ״א סימן ד׳ (דף פ״ח ע״ב) כתב לשם ראיותיו מפרק הגוזל ומספר הזכות ע״ש ומסיק ואין מחילתו מחילה להפטר משיעבוד שלו כלום וז״ש רבינו בשמו אלא פורע כל החוב ללוקח ונראה דהטעם הוא דקיי״ל אחריות טעות סופר הוא והוה ליה כאילו כתוב בו אחריות לשלם כל החוב וע׳ במ״ש בסמוך אדברי בעל התרומות סעיף ל״ג בס״ד:
ומ״ש אבל התוס׳ כתבו דאפילו לעצמו יכול למחול. פי׳ וכיון דיכול למחול אינו משלם ללוקח אלא מה שנתן בשטר כדלקמן סעיף ל״ב בדברי רב שרירא גאון והרא״ש ולאפוקי מדעת בעה״ת דאינו יכול למחול ומשלם כל החוב ללוקח וז״ל התוס׳ בפ׳ האשה שנפלו (סוף דף פ״א) אהא דתניא הרי שהיה נושה באחיו ומת והניח שומרת יבם לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי וכו׳ כתבו התוס׳ וא״ת לימחול לנפשיה דהא אמרינן ואפילו יורש מוחל וי״ל דשאני הכא דאינו יורש אלא מכחה א״נ כר״מ דדאין דינא דגרמי ומגבי ביה דמי שטרא מעליא כדאמר לקמן עכ״ל הרי דלשינויא קמא ס״ל לתוספות דראובן שהלוה לבנו וכו׳ יכול למחול אפילו לעצמו אלא דיבם שאני כיון שאינו יורש אלא מכחה ולשינויא בתרא נמי יכול למחול אלא דמחייבינן ליה לשלם מדינא דגרמי ומה שקשה דמ״מ למחול יבם לנפשיה ולא צריך לשלם ללוקח אלא מה שנתן בשטר כדכתבו התוספות בפרק הכותב (תחלת דף פ״ו) ומביאין ראיה ברורה מפ״ב דקידושין (תחלת דף מ״ח) ואע״ג דכתבו ומיהו לא נתיישב לרשב״א לשון מגבי ביה דמי שטרא מעליא דמשמע דחייב לשלם כל הכתוב בשטר עכ״ל מ״מ לא נחלק אר״י בגוף הדין ולא השיב על ראייתן כלל אלא דלא נתיישב לו הלשון ואין זה כ״כ קושיא דודאי הלשון לאו דוקא אלא כלומר מה ששוה השטר למכרו דהיינו מה שנתן בו הלוקח דהוה דמי שטרא מעליא וי״ל דהא לאו קושיא היא דנראה דס״ל לתוס׳ דאף לשינויא בתרא איכא לחלק בין יבם לשאר יורש דאע״פ דשאר יורש אינו משלם אלא מה שנתן הלוקח בשטר מ״מ יבם צריך לשלם דמי כולו לפי שנשתעבד מקודם לכתובת אשת אחיו הילכך אלים שיעבודא דאי מחל הו״ל חב לאחרים משא״כ שאר יורש דהלוה לא נשתעבד ללוקח ואין המכירה מועלת אלא לעניין שלא יוכל לומר לאו בעל דברים דידי את הילכך אי מחיל לא משלם יורש אלא מה שנתן הלוקח וע׳ במרדכי ס״פ האשה שנפלו שכתב חילוק זה לגבי מחילה ולפעד״נ דחילוק זה צודק לענין פרעון לדעת התוס׳ ואיכא למידק אמאי לא כתב רבינו ע״ש הרא״ש דהסכים לדברי התוספות דלעצמו יכול למחול כדכתב בפ׳ הכותב אעובדא דקריבתיה דרב נחמן דהא פשיטא דדעת הרא״ש דאע״ג דיכול למחול לעצמו מ״מ צריך לשלם הדמים שנתן הלוקח כדכתב להדיא בספ״ק דמציעא וכמ״ש רבינו בסמוך סוף סעיף ל״ב והכי נקטינן דכ״כ עוד התוס׳ בפרק החובל ע״ש ר״ת ע״ש (בבא קמא פ״ט) וסוף פ״ק דב״מ וכן כתב המרדכי פרק הכותב ע״ש ריב״א ור״י ובזה נתיישב דרבינו בא״ע סימן ק״ה כתב בסתם דיכולה למחול לעצמה וה״ט דלשם אינו מדבר אלא באם יכולה למחול אבל כאן דאיירי נמי אם צריך לשלם כל החוב כמ״ש בעה״ת ולדעת התוס׳ א״צ לשלם אלא הדמים שנתן לכן כתב כאן שתי הדיעות. עוד אפשר לומר דס״ל לרבינו דלשינויא קמא דתוספות יורש מצי מחיל לנפשיה וא״צ לשלם כלום ללוקח כיון דאין כוונתו להזיק אלא לפטור לעצמו והילכך אפילו מאן דדאין דינא דגרמי פטור לגמרי ושאני יבם דאינו יורש אלא מכחה וס״ל לרבינו דשינויא קמא עיקר דאילו לשינויא בתרא קשה אכתי למחול לנפשיה ומרויח שא״צ לשלם אלא מה שנתן הלוקח בשטר כדכתבו בפרק הכותב והיינו דכתב רבינו בסתם אבל התוס׳ כתבו דאפילו לעצמו יכול למחול והיינו דא״צ לשלם כלום לפי שאין כוונתו להזיק והשתא ניחא דלא הביא רבינו דעת הרא״ש כאן שהסכים לדברי התוס׳ והוא שסובר דלהרא״ש אין חילוק בין יורש דעלמא ובין יורש דמחיל לנפשיה בכל גוונא משלם ללוקח מה שנתן בשטר דלא כבעה״ת דמשלם כל החוב ולא כתוס׳ דאינו משלם כלום אלא דלפי שאינו מפורש כך מדברי הרא״ש אלא דהכי משמע מדכתב סתם ולא חילק לפיכך לא הזכיר רבינו סברת הרא״ש בכאן וזה נראה עיקר:
(נז) ט) מימרא דשמואל כתובות דף פ״ה ע״ב וטעמא כמ״ש הרי״ף שם כיון דאין גופן ממון א״א לקנותן בהקנא׳ גמור׳ אלא דחכמים תקנו להם צד מכר וכ״כ הרמב״ם פ״ו מה׳ מכירה וכ״כ התוס׳ שם אמימרא דשמואל בשם ר״י ור״ת וכ״כ מהרי״ק שורש פט דאפי׳ כ׳ תחלה שפוסל כל עדים שיעידו על המחילה מ״מ יכול למחול ב״י והביאו הסמ״ע
(נח) י) מימרא דרב הונא בריה דר״י דף ס״ו ע״א
(נט) כ) מרדכי בשם רבינו האי מס״ד
(ס) ל) טור בשם בעה״ע
(סא) מ) תשו׳ בסוף ספר חזה התנופה מסל״ט
(סב) נ) שם בכתובות במימרא דשמואל
(סג) ס) טור בשם בה״ס בשער נ״א וכתב שמצא בס׳ הזכות שלמד כן מבריי׳ הרי שהיו נושה באחיו וכו׳ לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי אלא מוציאין מידו וכו׳ כתובות דף כ״א ע״ב אם איתא אמאי לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי שמחלתי לעצמי
(סד) ע) שם בשם התוס׳ שם דף י״ט סוף ע״א
(נה) אם חזר ומחלו ללוה מחול – בפרו״ד כתבתי הטעם והוא דל״מ למ״ד שמכירת שטרות אינו קנין גמור רק מדרבנן דכיון דמדאורייתא אינו מכור מ״ה יכול למחול אלא אפי׳ למ״ד מכירת שטרות דאורייתא מ״מ היינו דוקא שעבוד נכסיו של לוה אבל שיעבוד גופו של לוה שהי׳ משועבד להמוכר בשעת הלוא׳ אינו יכול למכור ונשאר אצל המוכר ובהדי דמפקיע המוכר בהמחיל׳ גוף הלוה שנשאר׳ בידו מיד הלוקח נפקע ג״כ שעבוד נכסיו דנכסי הלוה אינן משועבדים להמלו׳ כ״א מדין ערב דנכסי דאינשי ערבין ליה ובמקום שנפטר הלוה מחמת המלו׳ נפטר גם הערב וכמ״ש הטור והמחבר בס״ס מ״ט ואינו דומה למת הלוה דגובה המלו׳ מנכסי הלו׳ דשם לא נפטר הלוה מחמת המלו׳ ועד״ר. (הג״ה וכתב מהרי״ק שורש קפ״ט דיכול למחול אע״פ שלא הגיע עדיין זמן פרעון ואפי׳ כתב תחלה דפוסל כל עדים שיעידו על המחיל׳ מ״מ יכול למחול. ב״י מחסכ״א בשם רשב״א וע״ל ר״ס זה ובסמוך סעיף כ״ו שם כתב מור״ם דפעמים אין המוכר יכול למחול מ״ש עכ״ה):
(נו) מיהו אין הלוקח כו׳ – וכתב רי״ו ני״ד דדברי הרשב״א עיקר דא״צ להחזיר שטרו ד״מ נ״ג:
(נז) ואפי׳ אם התנ׳ עמו כו׳ – הטעם דא״א להתנות שלא יוכל לעשות מה שיוכל לעשות כ״כ ב״י ועפ״ר שם כתבתי דר״ל כיון דמחלו כבר נפטר הלוה ואינו יכול המוכר לעשות תנאי לגרע בו זכות הלוה לבטל המחיל׳ ול״ד למי שמתנ׳ עם הלוה שלא ישמטנו בשביעית דהתם מקבל הלוה על נפשו התנאי לבטל זכותו וק״ל אלא שק״ל דמה״ט ה״ל למור״ם לכתוב דבכה״ג אפי׳ להמ״ד דא״צ לשלם המוחל כ״א הדמים שקיבל כמ״ש בס״ס ל״ב בזה מודה דמהני התנאי ובקבלה שקיבל אנפשו לחייבו בכל דמי השטר כאשר היה גובה אם לא היה מוחל לו לכן נרא׳ דדוק׳ בשמיט׳ דפשוט הוא דהשמיטה היה משמטו וכשהתנ׳ ה״ל כאו׳ בפי׳ אני לא אשמט אלא אתן לך המעות במתנ׳ אבל בזה דקאמר לא אמחל לא נרמז בדבריו שבאם ימחל ישלם לו דמי השטר וק״ל:
(נח) ואפי׳ היורש כו׳ – כתב מהרי״ק בשורש קפ״ט ואם קטן מחל הוה מחיל׳ בטעות ד״מ כ״ד:
(נט) ואין לי לשלם כו׳ עד אלא פורע כל החוב כו׳ – אע״פ שגם כשמוחל המוכר או היורש להלו׳ פסק המחבר בסעיף ל״ב דצריך לשלם להלוקח כל החוב מ״מ אשמועינן דאין היורש מוחל לעצמו דאלו הוה מצי מחיל לעצמו לא היה משלם כלום מטעם שכתב דאין בא להזיק קמ״ל דאינו בר מחיל׳ וה״ל כאלו לא מחל וכיון דהוא עצמו הלוה צריך לשלם כל דמי השטר לכ״ע אפי׳ לדעת החולקים שכתב מור״ם בסמוך בס״ס ל״ב בשמם דס״ל דהמוחל א״צ לשלם אלא הדמים שקיבל וק״ל:
(ס) שאף לעצמו יכול למחול – בפרישה כתבתי די״א הללו ס״ל דצריך לשלם להלוקח ואע״ג דאין כוונתו היה להזיק וממילא דינו כשאר מוחל והפלוגתא הוא בזה דלמר משלם דמי כל השטר ולמר מה שקיבל ודו״ק:
(סא) ואפי׳ לא מחלו בהדיא כו׳ – דין זה נכלל במ״ש המחבר בעצמו בסי׳ ה׳ ס״י ע״ש:
(עג) המוכר שט״ח כו׳ – בתשו׳ מבי״ט ח״ב סי׳ שכ״ט פסק על מי שנתחייב לחבירו מנה בשטר ומכר השטר בפחות לאחר שיכול הלוה לומר למלו׳ אני אתן לך כמו שנתן לך אחר ואין המלו׳ יכול למכור ואפי׳ מכרו כבר יכול לעכב דמכירת שטרות הוא דרבנן כו׳ ע״ש והביא ראי׳ מלקמן סי׳ שי״ו ס״א ולא נהירא ובפרט לפי מ״ש לעיל סעיף ח׳ ס״ק א׳ דמכירת שטרות דאוריית׳ ומלקמן סי׳ שי״ו אין ואי׳ דהתם הבית הוא שלו גם י״ל לזה השכירו ולא לאחר וקל להבין ועיין מה שכתבתי לקמן סי׳ קע״ה סעיף נ״ג.
(עד) אם חזר ומחלו ללו׳ מחול – ואפי׳ למ״ד דמחילה לא מהני היכח דתפס בטרא וכמו שכתבתי לקמן סי׳ רמ״א ס״ב מודה הכא דהא ליתא שטרא בידי׳ דליהדר ליה כ״כ בעל העיטור דף צ״ג סוף ע״ב: כתב בתשובת מהר״א בן חיים סי׳ צ״ב דף קל״ז ע׳ ב בנתן ש״ח ללאה ולאה חייבת ללוה דכי האי גוונא לא מהניא מחילה דהא ודאי במוכר שט״ח דגובה מקבל השטר עד שלא מחלו הנותן דמחיל׳ דבתר הכי לא מהניא והכא כיון שלאה היתה חייבת לו הרי מתנה שנתנו לה השטרות חשיבא כגבוי ועומד וכמו שמתבאר מתוך סוגית שנים שהוציאו שטר זה על זה זה גובה וזה גובה דפרק שני דייני גזירות והריב״ש ז״ל בסי׳ שצ״ו במי שטען זכיתי בחטין בעד החוב שלי חלק עם חכם א׳ אם זכה אם לאו ונדעת החולק זכה משעה ראשונה ולא נחלקו שם אלא מפני שאין בקיאין בשומא ואע״פ שבנ״ד ג״כ היו נותני השטרות מחוייבים שבועה לא משום הא חשיב מחוסר גוביינא עכ״ל ודבריו תמוהין דאדרבא בהדיא מוכח בש״ס פ׳ שני דייני גזרות בסוגיא דהתם וכן בריב״ש שם סי׳ שצ״ו הרבה פעמים דזה גובה וזה גובה וכן מוכח עוד להדיא בכמה דוכתי בש״ס וכל הפוסקיה גם לקמן סי׳ פ״ה בכל הסי׳ ובפרט בסעיף ד׳ ובסעיף ו׳ (ומהך דחיטין דהריב״ש אדרב׳ מוכח שם להיפך ע״ש) והלכך הכא אע״פ שלאה חייבת ללו׳ יכול למחול השטר ודלא כמהר״א ן׳ חיים נ״ל ברור.
(עה) מחול – ומשמע דאין חילוק בין יש בשטר נאמנות או לא בכל ענין יכול למחלו ואף שמדברי ראב״ן סי׳ מ״ז ומביאו המרדכי בקצר׳ פ׳ הכותב איכא למשמע דבנאמנות א״י למחול לא קי״ל הכי והיינו שסתמו הפוסקים והט״ו דלא חילקו בכך והכי מוכח ממ״ש הרי״ף והר״ן פרק הכותב ושאר פוסקים דטענת מחיל׳ לא תליא בפרעון ואדרבא בש״ס ספ״ק דמציעא משמע דנאמן לו׳ פרוע מתוך שיכול למחול והבאתים לעיל סעיף ט״ו ס״ק נ״ב עיין שם וכ״כ הרבה פוסקים בכמה דוכתי דנאמן לומ׳ פרוע במגו דאי בעי מחיל ועיין מ״ש לעיל סעיף י״א ס״ק ל״ד:
כתב בסמ״ע כתב מהרי״ק שורש פ״ט דיכול למחול אע״פ שלא הגיע עדיין זמן הפרעון כו׳ ולחנם כתבו בשם מהרי״ק דמוכח הוא בש״ס ובכל הפוסקיס מכתובה ומכמה דוכתי ועיין בסי׳ פ״ו ס״ק י״א.
(עו) מיהו אין הלוקח כו׳ – כתב בסמ״ע ס״ק נ״ו וכתב ר״י ני״ד דדברי הרשב״א עיקר דא״צ להחזיר שטרו ד״מ נ״ג עכ״ל. ולפע״ד דדברי הרשב״א צ״ע דעיקר ראיית הרשב״א הוא מפרק האיש מקדש וכמ״ש הר״ן פרק הכותב בסוף דבריו שהרשב״א הביא ראיה מפ׳ האיש מקדש (דף מ״ח ע״א) מרפריך התם דר׳ מאיר אדרבי מאיר ולא פריך דרבנן אדרבנן גבי שמין את הנייר אלמא דאם יש בנייר שוה פרוט׳ מקודשת לכ״ע וע״ש. ולפע״ד אין זה ראיה דרבנן אדרבנן לא בעי לאקשויי דדלמא כאידך איבעית אימא דלעיל דפליגי בכתב ולא מסר ובפלוגת׳ דר׳ ורבנן או בדרב פפא ולכ״ע אשה סמכה דעתה דלא מחיל וכמ״ש לקמן בשם יש פוסקים דשמא קי״ל כאידך איבעית אימא ע״ש והלכך נהי דלא קנתה השט״ח לענין לגבותו כיון דלא כתב לו קני לך כו׳ מ״מ קנתה הנייר דכיון דאשה בפרוט׳ מיקדשא א״כ כל מה שנתן לה מיקדשא בה ודמי לנתן שטר במתנ׳ דאע״ג דמסר ולא כתב קנה הנייר מיהת וכמ״ש לעיל סעיף א׳ ס״ק ו׳ בשם הריטב״א (וכ״כ הב״ח בא״ע סי׳ ס״ח סעיף י״א דאף במסר ולא כתב קנתה הנייר) הלכך לא מצי לאקשויי ולמאי דמשני התם דלא מיירי בש״ח דאחרים נמי ניחא דל״ק דרבנן אדרבנן ע״ש כן נ״ל ברור: גם מ״ש הר״ן שם שמדברי רש״י פ׳ הכותב נרא׳ כן לפע״ד אינו הכרח די״ל דרש״י מיירי בשאין הלוה מקפיד בכך ומניח שטרו במקום שהוא ולא בא אלא לפרש לישנא דמגבי בי׳ דמי ניירא ואפשר שמטעם זה כתב הר״ן גופיה בפ׳ האיש מקדש דאין שמין הנייר כיון דע״כ מהדרא ליה הנייר והבאתיו לעיל סעי׳ ט״ז ס״ק נ״ח ודלא כנרא׳ מדברי ב״י כאן סוף מחו׳ מ׳ שהר״ן ס״ל כהרשב״א ולא הביא בב״י הר״ן דפ׳ האיש מקדש גם מ״ש הב״י שכ״נ מדברי רש״י דלעיל כבר כתבתי דאינו מוכרח גם מ״ש הב״י שהרשב״א בתשו׳ הביא ראיה לדבר וכ׳ וכן דנתי לפני מורי הרמב״ן ואע״פ שהי׳ סבור להיפך נתחבט כמה ולא עלה בידו עכ״ל לפע״ד אין מכל זה ראיה כי נרא׳ שהוא אותה ראי׳ שהביא הר״ן פרק הכותב בשמו וכבר דחיתי ראיה זו ואני ראיתי בחי׳ הרשב״א פ״ק דגיטין שכת׳ וז״ל אפשר שקנה הנייר וכן נ״ל שיש להביא ראיה מפ׳ האיש מקדש גבי שמין הנייר כו׳ ומיהו מדברי הרי״ף ז״ל נראה בהפך בעובדא דמלוג׳ דשטרי וכ״כ הרמב״ן נ״ר ויש להם על מה שיסמוכו בהמביא תנין בבעי׳ דהיו מוחזקין בטבלא שהיא שלה עכ״ל הרי שהרשב״א גופיה מסיק כהרמב״ן והרי״ף וכ׳ שיש להם על מה שיסמוכו כו׳. גם על ר׳ ירוחם גופיה קשה לי היאך הכריע נגד דעת הרא״ש שהרי מדברי הרא״ש פ׳ הכות׳ נרא׳ שסובר כדברי חכמי פרוונצי״א שהבאתי לעיל סעיף ט״ז ס״ק נ״ח וכ״נ דעת הריטב״א שכ׳ בפ׳ הכות׳ וז״ל כשנמחל השטר חייב הלוקח לתת השטר ללו׳ דאינו אלא כמשכון ביד מלוה עד שיפרענו וכי פרעי׳ או מחלי׳ זכה הלוה בגופו של שטר ומחזירו לוקח בעל כרחו כדעת מקצת רבוותא ז״ל עכ״ל והב״ח בא״ע סי׳ כ״ח סעיף י״א כתב דברי הר״ן פ׳ האיש מקדש דלעיל לא נהירין דהא אין ללוה על האשה כלום וכשהמלו׳ קדשה בשטר והקנ׳ לאשה השטר חוב במסיר׳ קנתה גוף הנייר דלא גרע ממשכון דאחרים דמקודשת בו וכבר כתבתי מזה אצל התקדשי לי בשטר חוב כו׳ סעיף ח׳ עכ״ל ולפי מה שכתבתי דברי הר״ן נכונים והרבה פוסקים מסכימים עמו וכמ״ש ואדרבא דברי הב״ח לא נהירין דלא דמי למשכון שהוא שלו עד הפרעון משא״כ גוף הנייר של השטר שאינו אלא למשכון בשביל החוב וגם לא דמי לשט״ח דידה דהתם כיון שיכול להחזיר השט״ח עד שתפרע לו א״כ עתה נותן לה ש״פ כיון שעדיין לא פרעה משא״כ בשט״ח דאחרים לאחר שנמחל או נפרע שפקע החוב גוף הנייר ממינא של לוה הוא וכ״כ מדברי המחבר בש״ע בא״ע שם סעיף י״ג שהשמיט דברי הטור שם דשמין הנייר וכ׳ וז״ל מלוה בשטר והקנה לה השטר בכתיב׳ ומסיר׳ אינה מקודשת אלא בספק עכ״ל משמע להדיא דס״ל כהר״ן דלא אמרי׳ בהא שמין הנייר והספק הוא כהיש מחמירין שהביא ה׳ המגיד פ״ה מה׳ אישות דין י״ז ומביאו ב״י שם ונרא׳ טעמם דשמא קי״ל כאידך איבעית אימא דבש״ס דאשה סמכ׳ דעת׳ דלא מחיל וכ״כ מהר״מ יפה בלבוש שם להדיא וז״ל מלוה בשטר והקנ׳ לה השטר כראוי בכת ב׳ ומסיר׳ אינה מקדשת ודאי דשמא לא סמכ׳ דעת׳ דסבר׳ אזיל ומחיל ליה והכא ליכח למימר שמין הנייר כדאמרי׳ לעיל סעיף ח׳ גבי שט״ח דידי׳ דהא קי״ל שהנייר של לוה הוא כדתנן שהלו׳ נותן את השכר וכשמשלם לי׳ או מחיל ני׳ ע״כ מהדר׳ לי׳ ניירא וא״כ אפי׳ הוא שוה פרוט׳ עכשיו לאו מידי יהיב להמשא״כ בשטר חוב דידה כשמחזיר לה השטר שלה שהוא ש״פ הרי הוא נותנו לה ממש במתנה ומקודשת בו שהרי אינו חייב להחזירו לה עד שתשלם לו עכ״ל מכל זה מבואר דלא כהב״ח שם: ומ״מ כיון דהרשב״א והרב׳ גדולים ס״ל דאין כופין להחזיר הנייר נרא׳ דדין זה הוי ספיקח דדינא והמע״ה ואין כופין ללוקח ולענין קידושין נמי ספיק׳ הוי ואע״ג דבלא״ה ספיקא הוי אי מקודשת בממון שבשט״ח דדילמ׳ סמכה דעתה דלא מחיל מ״מ נ״מ בלוקח ש״ח ופרע הלוה למוכר או שמחלו לו המוכר וקדש הלוקח אשה באותו שט״ח אחר שנפרע או נמחל דלהרשב״א וסייעתו מקודשת אם יש בנייר שוה פרוט׳ או אפי׳ אין בו ש״פ שמא ש״פ במדי וכמ״ש הטור והמחבר ושאר אחרונים בא״ע סי׳ כ״ח ס״ח בקדש׳ בשט״ח דיד׳ דאע״פ שאין ש״פ מקודשת מספק שמא ש״פ הנייר במדי וא״כ ה״ה בקדש׳ הלוקח בשט״ח דאחרים ודלא כנרא׳ מדברי המחבר בא״ע שם סעיף י״ג וכן מדברי הלבוש שם דבהא ודאי אינה מקודשת ואפשר גם המחבר ספוקי מספק׳ ליה בהא ועמ״ש לעיל סעיף ח׳ ס״ק ט׳ והארכתי בזה כי חליל׳ להקל בספק קידושין ובפרט בדבר שנחלקו בו חבות העולם ולא הכריעו. העול׳ מכל זה וממה שכתבתי לעיל סעיף ט״ז דמי שמכר שט״ח בין שמסר וכ׳ לו באופן שקנהו או שמסר ולא כ׳ וחזר ומחלו או נפרע הרי זה ספק אם הלוקח מחויב להחזיר השטר ללוה ואין כופין אותו מספק שמוצי׳ מחבירו עליו הראי׳ לפיכך לוקח זה שקדש אשה בשט״ח זה הרי זה ספק מקודשת שמא הנייר שוה פרוט׳ במדי אבל אינה מקודשת קדושי ודאי אע״פ שהוא שוה כאן פרוט׳ שמא מחויב להחזיר השטר ללוה וכן מלו׳ שקדש אשה בשט״ח שיש לו אחרים אע״פ שהנייר שוה פרוט׳ אינה מקודשת קדושי ודאי דשמא אשה לא סמכ׳ דעתה וסברה דלמא אזיל ומחיל השט״ח וא״כ צריכ׳ להחזיר גוף הנייר ללוה אלא הרי זו ספק מקודשת.
(עז) שיעש׳ לו שטר על שמו כו׳ – כ׳ הריטב״א פ׳ הכותב פי׳ לענין שיתחייב לו לפרוע ומיהו אם מחלו אינו טורף מזמן הראשון ע״כ ופשוט הוא.
(עח) ואפי׳ אם התנה עמו כו׳ – בבית חדש כתב בכאן דברים מעורבבים וחילוקים זרים בין מודה דאית ליה גביה או לא ומתוך כך הניח בצ״ע ולפע״ד הדבר ברור דבכל ענין לא מהני תנאי וגם דעת הב״י כן ונהי דהבעל העיטור הוציא כן ממאי דלא קאמר בש״ס האי תקנתא מ״מ בש״ס גופא צריך טעמא לכך כתב הב״י שהטעם דא״א לו להתנות שלא יוכל לעשות מה שיוכל לעשות כו׳ ע״ש וה״ה אם התנה עמו שלא ימחול זהו גם כן בכלל טעם זה שהרי יכול למחול ואם התנה עמו מה לו ללוה בכך וגם דעת הבעה״ת כן ומ״ש הבעה״ת על דברי העיטור ולא נתגלה לי טעמו היינו על מ״ש הבעל העיטור וגירסת הירושלמי אין מוכיח כן (ע״ש שחסר בבעה״ת תיבת אין וכשתעיין בבעל העיטור דצ״ב ע״ד תראה שכן הוא) וע״ז כתב ולא נתגלה לי טעמו ועוד נראה דהאי ולא נתגלה לי טעמו שבבעה״ת מלשון העיטור הוא כמ״ש בס׳ העיטור שלפנינו על הירושלמי וצריך עיון. והיה כתב בנוסחת הבעה״ת ולא נתגלה לי טעמו במקום וצ״ע או שהבעה״ת שינה הל׳ באשר כי המכוון אחד אבל מ״מ לענין דינא נראה ברור דבכל ענין לא מהני תנאי ומצי מחיל וכדמוכח בש״ס ופוסקים וליכא מאן דפליג בהא ודלא כהב״ח וע״ש.
(עט) התנה עמו כו׳ – ואפי׳ כתב לו תחלה דפוסל כל עדים שיעידו על המחילה מ״מ יכול למחול כן הביא הב״י ס״ס זה מחודש נ׳ בשם תשובת רשב״א ופשוט הוא. וכתב הרמב״ם פ׳ ו׳ מה׳ מכירה דין י״ג ונראה לי דאפי׳ הקנה לו השט״ח אגב קרקע יכול למחול ופשוט הוא ומוכרח בכמה מקומות בש״ס ופוסקים.
(פ) ואפי׳ היורש כו׳ – כתב מהרי״ק שורש פ״ט אם קטן מחל הוה מחילה בטעות ד״מ כ״ד עכ״ל סמ״ע ולא הוי ליה להעתיקו כאן דמהרי״ק התם בשורש פ״ט מיירי כשהקטן מחל מחמת שהי׳ סבר שפרע לאביו וכה״ג והוי מחילה בטעות והוא הדין בגדול כה״ג אלא דקטן מסתמא לא ידע כלום במילי דאבוה וכדלעיל סוף סי׳ כ׳ אבל כאן דמיירי שמחל השטר אע״פ שלא פרע פשיטא דמחילת קטן הויא מחילה וכמבואר בדברי התוס׳ פרק הכותב דף פ״ו ע״א ופ׳ מי שמת דף קנ״ז ע״ב והר״ן פ׳ הכותב ובהרא״ש ספ״ק דמציעא דקטן שהגיע לעונת הפעוטות (וכדלקמן ר״ס רל״ה) יוכל למחול שט״ח אפי׳ היא יורש. ומבואר עוד שם דאין צריך לשלם כשיגדיל וע״ש.
(פא) ויש מי שחולק ואומר שאף לעצמו כו׳ – כתב בסמ״ע ס״ק ס׳ בדרישה כתבתי די״א הללו ס״ל דצריך לשלם ללוקח ואע״ג דאין כוונתו להזיק כו׳ ואין זה מוכרח ויותר נראה דכוונת המחבר דפטור לגמרי מטעם שלא כוון להזיק וכן מסיק הב״ח וכן ראיתי בבעה״ת שער נ״א חלק ו׳ שאחר שהביא דברי הרמב״ן בס׳ הזכות שא״י למחול כתב שם אח״כ אחר שהפסיק בדברים אחרים וז״ל ואיכא מ״ד דאפי׳ תימא שכל מה שכתוב בשטר משלם המוחל ברתא פטירא דהיכא מחייבים למוחל בזמן שהוא מתכוין להזיק ללוקח והוא אינו מרויח כלום אלא שמפסיד מקחו אבל האי ברתא להנאת עצמה היא מוחלת כדי שתחזיר ותירש מאביה וה״ה ליורש שמחל שאינו משלם כלום וכמ״ש למעלה וזו הסברא כתבה הראב״ד בתשובותיו כי יש לה פני׳ עכ״ל מיהו לענין דינא אין זה עיקר אלא נראה עיקר כמ״ש בס״ק שאחר זה.
(פב) שאף לעצמו יכול למחול – כן נראה דעת רוב הפוסקים וכן נראה עיקר וכן פסק המחבר גופיה בסתם בא״ע סי׳ ק״ה ס״ו מיהו צריך לשלם מדינא דגרמי וא״י לומר לא כוונתי להזיק דכל היכא דחייב מדינא דגרמי חייב אפי׳ לא כוון להזיק וכדמוכח בש״ס ופוסקים בכמה דוכתי ונפקא מינה שאינו (טורף ממשעבדי בשטר ואפי׳ לי״א שהבאתי לקמן סעיף ל״ה ס״ק ק׳ דיש קול לניזקין מ״מ אינו) חל חיוב התשלומין עליו רק משעה שמחל ולא משעת כתיבת השטר ואינו טורף מכח השטר וגם יכול אח״כ לטעון פרעתי לך מה שנתחייבתי לשלם מדינא דגרמי אי נמי אם הוא קטן ומחל לעצמו אין צריך לשלם אף כשיגדיל וכן אשה שהיא נשואה ויש שטר חוב של אביה שמת יכולה למחול השטר חוב ויורשת נכסי אביה ואינה צריכה לשלם מדינא דגמרי עד שתתאלמנ׳ או תתגרשה דכל מה שקנתה אשה קנה בעלה כל זה נראה לי עיקר בש״ס ופוסקים ע״ש. וכתב בשלטי גבורים פ׳ הכותב סוף דף תקט״ו שמותר להשיאו עצה למחול אם יגיע לו ליורש שום הנאה במחילה זו ובלבד שלא יהא המייעץ הזה מן הדיינים שאין לו לדיין ללמד טענות ותחבולות עכ״ל והוא ממשמעות הש״ס שם בעובדא דקריבתיה דרב נחמן ע״ש.
(נה) מחול – כתב הסמ״ע דאפי׳ למ״ד מכירת שטרות דאורייתא היינו דוקא שעבוד נכסי הלוה אבל שעבוד גופו שהיה משועבד להמלו׳ בשעת הלואה א״י למכור ובהדיא דמפקיע בהמחילה גוף הלוה שנשאר בידו נפקע ג״כ שעבוד נכסיו דנכסי הלוה אינן משועבדים כ״א מדין ערב ובמקום שנפטר הלוה נפטר גם הערב וכמ״ש הט״ו בס״ס מ״ט ואינו דומה למת הלוה דגובה המלוה מנכסיו דשם לא נפטר הלו׳ מחמת המלו׳ וכתב מהרי״ק דיכול למחול אע״פ שעדיין לא הגיע ז״פ עכ״ל והש״ך כתב דכן מוכח בש״ס וכל הפוסקים בכתובות ובכמה דוכתי וכתב עוד ומשמע דאין חילוק בין שטר שיש בו נאמנות או לא וכן מוכח מדברי הרי״ף והר״ן ושאר פוסקים דטענת מחילה לא תליא בפרעון ודלא כדמשמע מדברי הראב״ן. עכ״ל:
(נו) חולקין – כתב הסמ״ע בשם רי״ו דדברי הרשב״א עיקר דא״צ להחזיר השטר והש״ך כתב דהוי ספיקא דדינא והמע״ה ואין כופין אותו להחזיר ולענין קדושין נמי ספיקא הוי ואע״ג דבלא״ה הוי ספיקא אי מקודשת בממון שבשט״ח דדלמא לא סמכה דעתה דלא מחיל מ״מ נ״מ אם קידש הלוקח אשה באותו שט״ח אחר שנפרע או נמחל דלהרשב״א וסייעתו מקודשת אם יש בנייר ש״פ או אפילו אין בו. שמא ש״פ במדי כמ״ש הט״ו בא״ע סימן כ״ח ס״ח בקידשה בשט״ח דידה ע״ש וה״ה הכא ודלא כנרא׳ מדברי המחבר שם סי״ג דבהא ודאי אינה מקודשת ואפשר דגם הוא ספוקי מספקא ליה. הארכתי בזה כי חלילה להקל בספק קידושין ובפרט בדבר שנחלקו בו אבות העולם ולא הכריעו. ובתשובת מבי״ט ח״ב סי׳ שכ״ט פסק במי שחייב לחבירו מנה בשטר ומכר השטר לאחר בפחות יכול הלוה לומר אני אקנהו בסך זה שקנהו האחר ואפי׳ מכרו כבר יכול לעכב דמכירת שטרות הוא דרבנן כו׳ ע״ש והביא ראיה מסי׳ שי״ו ס״א ולא נהירא ובפרט למ״ש לעיל דמכירות שטרות דאורייתא ומסי׳ שט״ז אין ראיה דהתם הבית שלו גם י״ל לזה השכירו ולא לאחר וק״ל ועיין מ״ש בסי׳ קע״ה סנ״ג וכתב בתשו׳ מהראב״ח סי׳ צ״ב בנתן שט״ח ללאה והיא חייבת ללוה דכה״ג לא מהני מחילה דכיון שהיתה חייבת לו הרי המתנה חשיבא כגבוי ועומד כו׳ ודבריו תמוהין דמוכח להדיא בש״ס ופוסקים דאע״פ שהמקבל חייב ללוה מ״מ יכול הנותן למחול השטר עכ״ל הש״ך וע״ש:
(נז) שמו – כתב הריטב״א ומיהו אם מחלו אינו טורף מזמן הראשון ע״כ ופשוט הוא. ש״ך:
(נח) התנ׳ – ול״ד למי שהתנ׳ שלא ישמטנו שביעית דהתם פשוט הוא דהי׳ משמטו וכשהתנ׳ ה״ל כאומר בפירוש אתן לך המעות במתנ׳ אבל בזה דאמר לא אמחול לא נרמז בדבריו שאם ימחול ישלם לו דמי השטר. סמ״ע:
(נט) סלק – כתב הרמב״ם פ״ו מהל׳ מכיר׳ דין י״ג ונ״ל דאפי׳ הקנ׳ לו השט״ח אג״ק יכול למחול ופשוט הוא ומוכרח בכמ׳ מקומות בש״ס ופוסקים. ש״ך:
(ס) היורש – כתב מהרי״ק ואם קטן מחל הוי מחיל׳ בטעות עכ״ל הסמ״ע וכ׳ הש״ך דלא ה״ל להעתיקו כן בסתם דהתם מיירי שהי׳ סבור שפרע לאביו דכה״ג אפי׳ בגדול הדין כן אלא דקטן מסתמא לא ידע במילי דאבו׳ אבל כאן דמיירי שמוחל השטר אע״פ שלא פרע פשיטא דמחילת קטן הויא מחיל׳ וכמבואר בדברי התוספות ושאר פוסקים דקטן שהגיע לעונת הפעוטות כמ״ש ר״ס רל״ה יכול למחול שט״ח אפי׳ הוא יורש ומבואר עוד שם דא״צ לשלם כשיגדל עכ״ל:
(סא) החוב – אע״פ שגם כשמוחל המוכר או היורש ללו׳ פסק המחבר בסל״ב דצריך לשלם להלוקח כל החוב מ״מ אשמועינן דאילו הוה היורש מצי מחיל לעצמו לא הי׳ משלם כלום מהטעם דאינו בא להזיק קמ״ל דאינו בר מחיל׳ וכיון דהוא עצמו הלו׳ צריך לשלם כל דמי השטר לכולי עלמא אפי׳ לדעת החולקים שם בס״ס ל״ב. סמ״ע:
(סב) שחולק – דס״ל דצריך לשלם ללוקח אף דלא נתכוין להזיק וממילא דינו כשאר מוחל עכ״ל הסמ״ע וכתב הש״ך דכן נרא׳ דעת רוב הפוסקים וכן נרא׳ עיקר דאף לעצמו מוחל וכן פסק המחבר גופי׳ בסתם בא״ע סימן ק״ה ס״ו ומיהו צריך לשלם מדיני דגרמי אפי׳ לא כוון להזיק כדמוכח בש״ס ופוסקים בכמה דוכתי ונ״מ שאינו טורף ממשעבדי ואפי׳ למ״ד דיש קול לניזקין מ״מ נ״מ דאינו חל חיוב התשלומין עליו רק משעה שמחל ואינו טורף מכח השטר וגם יכול לומר פרעתי אותו החיוב מדינא דגרמי א״נ נ״מ לענין קטן או אשה נשוא׳ כו׳ ע״ש וכתב בש״ג שמותר להשיאו עצה למחול אם יגיע ליורש שום הנא׳ במחיל׳ זו ובלבד שלא יהי׳ בעל העצ׳ אחד מהדיינים עכ״ל:
(צד) מיהו איןקדושין מ״ח האי שטר כו׳ קשיא ר״מ אדר״מ ומדלא פריך דרבנן אדרבנן ש״מ דא״צ להחזיר הנייר:
(ליקוט) מיהו כו׳ – וסתם כן בא״ע סי׳ כ״ח ס״ח (ע״כ):
(צה) ויש חולקיןכתובות פ״ו א׳ ומאן דלא דאין כו׳ ש״מ שא״צ להחזיר וס׳ הראשונה ס״ל כפירש״י שם ד״ה מגבי כו׳ ויש שאין גורסין כלל ואומרים אגב שיטפי׳ דשורף דב״ק דפ׳ הגוזל נקט כאן וערא״ש שם:
(צו) או יקבל – כנ״ל סי׳ מ׳ ס״א שהוא כשטר:
(צז) ואפי׳ אם ואפי׳ – דאם איתא דשום תנאי דמוכר מועיל א״כ מאי תי׳ בב״מ כ״א ש״מ איתא כו׳ וכן בב״ק פ״ט א׳ אלא משום דשמואל כו׳:
(צח) ומיהו איןכתובות פ״א ב׳ ב״ק ק״ט וכר״ע וסוגיא דכתובות פ״ו א׳ תיזיל ס״ל כפרש״י שם שאביה חי:
(צט) ואין לי לשלם – כ״כ בסה״ת שנ״א ב׳ הראב״ד אקושית תוס׳ שם ד״ה תיזיל ק׳ לר״י כו׳ והוא כפי׳ הי״ח אלא דס״ל לש״ע שלדינא מ״מ אמת:
(ק) ויש מי שחולק – כפי׳ הרא״ש שם שמת אביה ועל סוגיא דשם פ״א ב׳ ע״ש בתוס׳ ד״ה לא כו׳ ושם י״ט א׳ ד״ה כגון וגרס בב״ק שם ר׳ יוסי סתם וס״ל דה׳ כר׳ יוסי ומ״מ צ״ע דלא אמרו אלא מחבריו וכמ״ש בכתובות ע״ד ב׳ ועוד חילקו בין ההיא סוגיא לכאן ועברא״ש פ׳ הכותב:
(קא) ואפי׳ לא מחלו כו׳ – ב״ב ל״א כיון דא״ל דבר סיסין כו׳ ה״נ ה״ה בעל השטר:
(ליקוט) ואפי׳ לא מחלו כו׳ – כ״כ שם בש״ע ס״י וע״ש (ע״כ):
(יד) [שו״ע] אם חזר ומחלו ללוה. נ״ב ע׳ בשו״ת צ״צ סי׳ צ״ג ב׳ אחים שירשו מאביהם שט״ח ואחר שחלקו מחל זה שנפלו לו המטלטלין בחלקו ללוה חלקו שהי׳ לו בשט״ח אף דקיי״ל האחים שחלקו לקוחות הן מ״מ לא מקרי המוכר שט״ח שהי׳ בידו למחול ע״ש:
(טו) [ש״ך אות עג] ח״ב סי׳ שכ״ט. נ״ב ט״ס וצ״ל סי׳ קמ״ד וע״ע במבי״ט ח״א סי׳ שכ״א:
המוכר שט״ח כדינו וכו׳ – נ״ב: עיין בש״ך מ״ש בשם המבי״ט דהלוה יכול לומר שהוא יתן לו המעות הזה אף אם כבר מכר דמכירת שטרות דרבנן והש״ך דחה דבריו דהרי קיי״ל מכירות שטרות דאורייתא ומסימן שי״ן אין ראי׳ דהתם גוף הבית שלו וגם יכול לומר לך השכרתי ולא לאחר עיי״ש. ואני אומר שדברי הש״ד תמוהין ודברי המבי״ט נכונים. דהרי למ״ד מכירות שטרו׳ דאורייתא מה שיכול למחול הוי מכח שני שיעבודים שיעבוד הוף ושיעבוד נכסים ועיקר המכירה הוי רק שיעבוד נכסים ע״ש. וא״כ כיון דעיקר קניות הלוקח הוי שיעבוד נכסים וג״כ שייך בהו טענה זו שעיקר הנכסים שלו הוא. וגם בזה יכול לומר שלך נשתעבדתי ולא לאחר שהרי בזה ג״כ י״ל דהראשון נוח לי והשני קשה הימנו דגם בלו׳ יש קפידא זו כמ״ש לעיל בסעיף הקודם ע״ש א״כ דומ׳ ממש לסימן שיי״ן דיכול לו׳ לך נשתעבדתי ולא לאחר וגם גוף הנכסים שלו הוא וא״ש דברי המבי״ט ודלא כהש״ך ודו״ק:
(יד) ויש חולקין – עבה״ט מ״ש ובת׳ מבי״ט פסק כו׳ ולא נהירא כו׳ וע׳ בתומים לקמן סכ״ו סס״ק נ״ח שכתב דודאי גם להמבי״ט אם נשתנ׳ טוב וענין של הלוה כגון שלקחו בהיות הלוה עני ואח״כ נתעשר פשיטא דאח״כ א״י לומר אני אתן מה שנתת עבורו כי אם הוא הניח מעות שלו בספק ואילו היה עני לא היה יכול לגבות ועכשיו דמזלו גרם שנתעשר יבא הלה לזכות בו ואך זה לשוא שמר וכי אמר המבי״ט דינו כשלא נשתנה ענינו מאז ועד עתה ובזו ס״ל דלו משפט קדימה והש״ך חולק גם בזה והנכון כדברי הש״ך ע״ש וכ״כ בתשו׳ נאות דשא סי׳ כ׳ והביא כמה הוכחות לזה וכתב עוד דמ״ש הש״ך בסי׳ קע״ה סנ״ג ס״ק נ״ה (דשם הזכיר ג״כ דברי המבי״ט שהביא ראי׳ משם ודחה ראייתו וכתב דגם מן הסברא נראה) שיכול לומר לפ׳ אני רוצה להניח ולא לך לכאורה אפשר לומר דהיינו כשמכרו בפחות משוויו דאז דמי למתנ׳ מש״ה מצי למימר כך כמו בדיני דבר מצרא דבמתנ׳ ליתא אבל כשמוכרו בשוויו לא מצי למימר הכי אך באמת ז״א דאפי׳ במכירה בשוויו ליתנהו לדברי המבי״ט ע״ש שהביא ראיה ברורה לזה. וע״ש עוד בדבר השאלה בראובן שהי״ל שטר על שמעון ומכרו ללוי בפחות מחמת שעדיין לא הי׳ הז״פ גם שמעון לא היה אז איש אמיד ומסר השטר ללוי רק שלא כתב לו קני לך איהו כו׳ ואח״כ בהגיע הזמ״פ והלוה מצאה ידו די השיב טוען הלוה אני רוצה לקנות לעצמי השט״ח בעד הסך שנתן לוי ואני קודם וראובן אינו חוזר מהמכירה שלו מה הדין בזה והאריך שם בדברי הש״ך דכאן ודסי׳ קע״ה הנ״ל והעל׳ לדינא דבין נשתנה השטר ממעמדו הראשון ובין לא נשתנה כל שהלוה מערער אחר כתיבה ומסירה אין בדבריו כלום ואפי׳ אם המוכר מתרצה לדבריו ואפי׳ אומר מעולם לא הי׳ בידו להתרצות להאחר ולא לזה דכל שבעת כומ״ס היה יכול להחזיק המקח בטענת לפ׳ אני רוצה ממילא כבר נגמר המקח והשתא רוצה לחזור ולא מהני. אבל אם קודם כומ״ס רוצה הלוה לבטל המכירה בין נשתנה השטר בין לא נשתנה אם טוען המוכר לפ׳ אני רוצה המכירה קיים אבל אם המוכר שותק ולא איכפת ליה ביד מי ישאר יכול זה לבטל המכירה (דמ״ש הש״ך בסי׳ קע״ה שיכול לומר לפ׳ אני רוצה זהו דוקא באם המוכר טוען כך אבל באינו טוען כך נשארו דברי המבי״ט דשם) ואפי׳ אם אח״כ נתן לו כומ״ס מצד שהלוקח כפאו בדברים לאמר נתחייבת לי בכומ״ס ותקבל מי שפרע (כמ״ש הש״ך לעיל סק״ה) כל שלא נתן לו הכומ״ס מצד שלפלוני הוא רוצה אזי גם אותו כומ״ס לא מהני כיון דבעת הכומ״ס כבר ידענו דעתו דלא איכפת ליה ביד מי ישאר וכיון דכל שערער קודם כומ״ס לא מהני ליה כומ״ס שיתן אח״כ משו״ה גם מי שפרע א״צ לקבל דעל הכומ״ס זו ליכא מי שפרע דהא לא מהני ליה כומ״ס ואם על שאינו טוען לפ׳ אני רוצה זה אינו כלום דע״ז לא נתחייב נגדו. ומעתה בנדון השאלה שהלוה מערער קודם כומ״ס וראובן אינו חוזר מן המכירה גם אינו טוען לפ׳ אני רוצה. בכה״ג כתבנו דיכול זה לבטל המכירה ואפי׳ מי שפרע ליכא. מיהו נ״ל פשוט דבנ״ד כיון שכבר הגיע הז״פ והשטר שוה הרבה יותר מהסך שנטל עבורו א״כ מה שאין המוכר חוזר עתה היינו ודאי בשביל אימת מי שפרע ממילא עתה כשהלוה מערער ויכול לבטל המכירה יכול המוכר להחזיק לעצמו בלי קבלת מי שפרע ויכול לומר לא אמכור כלל דזה דמי ממש למ״ש הש״ך בסי׳ קע״ה סק״ה במעשה שבא לפניו בא׳ שנשבע לחבירו כו׳ אמנם אם נתן לו עתה אחר הערעור כמו״ס שוב אין המוכר יכול להחזיק לעצמו אע״ג דכבר ביארנו דהלוה יכול לבטל המכירה אפי׳ בכה״ג מ״מ המוכר שוב לא יכול להחזיק לעצמו דברי הש״ך בסי׳ קע״ה הנז׳ דייק בדבריו וכתב ופסקנו כיון שעדיין לא היה קנין בדבר יכול המוכר לחזור כו׳ הרי דסברא זו לא הועיל להם רק לבטל השבועה אבל לא לבטל קנין דכל שנסתלק כחו של מוכר מהשדה ע״י קנין תו ה״ל כאיש נכרי ופשיטא דאין לחלק בדברי הש״ך בין נתן לו קנין קודם הערעור או אח״כ כו׳ ואדרבה כשנתן קנין אחר הערעור מסתבר טפי דאינו יכול להחזיק לעצמו שוב כו׳ ועכ״פ בנ״ד דכל עיקר פלפולינו בכומ״ס שאחר הערעור (דאם הי׳ כומ״ס קודם הערעור בלא״ה אין מקום כלל למוכר לבטל המכירה דהא בכה״ג אין הלוה יכול לבטל כלום) ודאי מהני לענין דאין המוכר יכול שוב להחזיק לעצמו כו׳ עכ״ד עש״ה:
(טו) ומאי תקנתיה – ע׳ בתשו׳ הרדב״ז ח״א סי׳ שכ״ה עש״ה:
(טז) שטר על שמו – עבה״ט מ״ש כתב הריטב״א ומיהו כו׳ וע׳ בת׳ נאות דשא סי׳ קל״א שהביא ל׳ הריטב״א בזה בהא דאיתא בגמ׳ אי פקח הוא מקרקש ליה בזוזי וכתב שטרא על שמיה כתב הריטב״א וז״ל פי׳ שיתחייב לו בשטר לפרוע לו מ״ש בשטר הראשון ומיהו אפ״ה אם חזר ומחלו מחול הוא לענין שלא יטרוף מהלקוחות בשטר מזמן הראשון וז״ב עכ״ל. והוא ז״ל ביאר כוונתו לפי דהוקשה לו בהאי דכתב שטרא על שמיה דממ״נ אם נאמר לקרוע שטר הראשון שנכתב ע״ש המוכר ולכתוב שטר אחר ע״ש לוקח זה א״כ ע״כ צריכין לכתוב זמן של עכשיו דודאי אסור לכתוב בו זמן שטר הראשון דהו״ל מוקדם וכיון שכותבין זמן של עכשיו א״כ מאי פקחות הוא זה הא מפסיד שעבוד הלקוחות עד אותו זמן ואי כותבין שטר אחר ע״ש הלוקח וגם שטר הראשון שבקינן ביד הלוקח גם זה א״א דהא יתבע שני פעמים לכן פי׳ דהשטר החדש שכותבין ע״ש הלוקח אינו כתוב כשטר בפ״ע אלא כותב לו לוה. אני מתחייב עכשיו נגד שמעון (הלוקח) לפרוע לו את השך הכתוב בשטר של ראובן (המוכר) שאפרע לראובן מעתה אני מתחייב א״ע לפרוע אותו לשמעון ומהני לענין דמאותו העת והלאה אינו יכול ראובן למחול אבל עכ״פ מהני מחילת ראובן לענין השעבוד דעד זמן כתיבת שטר השני שאינו טורף מלקוחות אם מחל עכ״ד. וע״ש עוד שלמד מזה לנידון שנשאל עליו בראובן שנשא אשה ונתן כתב בעת הנישואין שהתחייב א״ע באם שתעדר אשתו קודם לו מחוייב להחזיר ליורשים שיש לה מבעלה הראשון הנדוניא שהכניסה לו אשתו הנ״ל וניתן הכתב ביד בני האשה ואחר כמה שנים נפטרה האשה הנ״ל ותובעים בניה הנדוניא בכתב זה והוציא ראובן כתב מחילה מאשתו שמחלה לו הכתב שנתן לה בעת הנישואין ופטרה אותו מכל מה שמבואר שם ופסק דראובן מחוייב להחזיר לבנה כפי שהתחייב א״ע בכתב הא׳ כי הכתב מחילה מהאשה אין בו ממש מאחר שראובן זה לא נתחייב רק נגד בני אשתי אין לה שום זכות כלל בכתב ההוא ואין פטור ומחילה מהאשה מועיל כלום והיו מקצת אנשים מפקפקים בדבר ואמרו דבשלמא אילו כתוב סתם שמתחייב ליורשים ליתן להם סך כו״כ שפיר אמרי׳ דאין להאשה שום שייכות בזה אבל מאחר שכתוב שיחזיר להיורשים את הנדוניא שהכניסה דל׳ להחזיר ול׳ שהכניסה משמע שעדיין נשאר לה כח וזכות זה באותו הנדוניא שאם תעדר ירשו בניה אותו הסך ולכן היא יכולה למחול כו׳ והשיב דפקפוק זה אינו כלום וראיה מפורשת מגמ׳ דכתובות דף פ״ו כפי שפי׳ הריטב״א הנ״ל כו׳ הרי מבורר דאע״פ שבאותו השטר שנתחייב נגד שמעון מבואר בהדיא שנתחייב נגדו לפרוע לו מה שלוה מראובן אפ״ה כיון שכבר נתחייב לשמעון מועיל שאין ראובן יכול למחלו והרי הדברים ק״ו כו׳ ע״ש:
(יז) ויש מי שחולק – עבה״ט מ״ש וכתב בש״ג כו׳ עד שלא יהי׳ בעל העצה א׳ מהדיינים ועמש״ל סי׳ יז ס״ט סקט״ו:
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרכי משהדרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרחכמת שלמהפתחי תשובההכל
 
(כד) יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁכָּל שֶׁיָּכוֹל לִמְחוֹל יָכוֹל לַעֲשׂוֹת שׁוֹבָר הוֹדָאָה שֶׁנִּפְרַע, אוֹ לְהַאֲרִיךְ זְמָן הַפֵּרָעוֹן, וּמְשַׁלֵּם כְּפִי מַה שֶּׁהִזִּיקוֹ.
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרפתחי תשובהעודהכל
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(סה) פ) נ״י בפ׳ מי שמת מסי״ז
(סב) ומשלם כפי מה שהזיקו – פי׳ מה שהזיקו בהארכת זמן ובסמוך בסעיף ל״ב כתב דשמין ג״כ ההיזק כשמחל השטר לגמרי כפי מה שהוא:
(פג) יש מי שאומר כו׳ יכול לעשות שובר כו׳ – יש לדקדק מאי קמ״ל הא כבר כתב. כן בסעיף י״א וסעיף ט״ו ואולי קמ״ל דיכול ליתן לו כך כתוב בשובר שנפרע אבל גם זה פשוט וגם מוכרח הוא בש״ס פ״ק דמציעא סוף דף י״ט ובכל הפוסקים ולא הו״ל להמחבר לכתבו בלשון יש מי שאומר ואפשר דמשום או להאריך זמן הפרעון נקטיה בלשון יש מי שאומר שאין זה מבואר בש״ס ופוסקים אבל מ״מ גם זה נראה נכון דכך לי מוחלו לזמן כמו מוחלו לגמרי ומשמע דה״ה דיכול למחול חצי שטר או חלק ממנו.
(סג) להאריך – ומשמע דה״ה דיכול למחול חצי השטר או חלק ממנו. ש״ך:
(קב) יש מי – ב״מ שם ש״מ וכמ״ש הנ״י שם כנ״ל סי״ו:
(טז) [ש״ך אות פג] אבל מ״מ גם זה. נ״ב וכ״כ להדיא הריטב״א פ״ק דמכות ד״ג ע״א בשם הרא״ה:
(יח) ומשלם כפי מה שהזיקו – עמש״ל סי׳ רצב ס״ז בנ״צ בד״ה חייב ליתן עש״ה:
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרפתחי תשובההכל
 
(כה) גּוֹי שֶׁמָּכַר שְׁטָר חוֹב לְיִשְׂרָאֵל, יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁכֵּיוָן שֶׁבְּדִינֵיהֶם כָּל זְכוּתוֹ מָכַר לוֹ, כְּדִינֵיהֶם דַּיְנִינָן לֵהּ, שֶׁאִם חָזַר וּמְחָלוֹ אֵינוֹ מָחוּל. {וְכֵן כָּל שֶׁנָּתַן בְּדִינֵיהֶם, אֲפִלּוּ בְּלֹא כְּתִיבָה וּמְסִירָה, מְשַׁלֵּם (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק מִי שֶׁמֵּת).} וְיִשְׂרָאֵל שֶׁמָּכַר לְגוֹי כְּאִילוּ מָכַר לְיִשְׂרָאֵל.
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרחכמת שלמהפתחי תשובהעודהכל
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(סו) צ) ג״ז שם מסי״ח
(סז) ק) ג״ז שם בשם הריטב״א
(פד) וכן כל שנתן כו׳ – ודיינים לי׳ לישראל כל זכות שהי׳ לו לעכו״ם כמ״ש הרא״ש בתשו׳ והרב לקמן ס״ס שס״ט ועיין בתשובת שארית יוסף סי׳ נ״ח וכתב מהר״מ מלובלין בתשובה סי׳ כ״ב אך אם העכו״ם הוא איש אלם ויש לחוש שיחזור מדבריו ויחזור ויתבע החוב מן הלו׳ פעם שנית צריך הלוקח או המקבל מתנה לה מיד ערב שלא יגיע לו שום היזק מהעכו״ם וע״ש ועיין מ״ש לקמן סי׳ קכ״ו ס״ק צ״ט. ועיין עוד מדיני ישראל הבא מחמת עכו״ם בסי׳ מ״ה סעיף י״ז וסי׳ קמ״ט סעיף ט״ו וסי׳ קנ״ד סי״ט וכ׳ וס״ס קנ״ה ומ״ש שם במקומות אלו.
(פה) וישראל שמכר לעכו״ם כאלו מכר לישראל – דקי״ל מכירת שטרות דאורייתא לפיכך אפי׳ מכרו לעכו״ם מכירתו מכירה ויש לעכו״ה כח הישראל שמכרו לו עכ״ל עיר שושן והוא מתשובת ריטב״א שבב״י מחודש ט״ו וכן נראה דעת המחבר וכבר כתבתי לעיל ריש סי׳ זה דכן עיקר דמכירת שטרות דאורייתא מיהו נראה לי דאפי׳ הוה דרבנן מכירתו מכירה דכל מה דתקון כעין דאורייתא תקון ואפשר גם הריטב״א קושטא דמלתא לרווחא דמילתא כתב כן וכן משמע בנמוקי יוסף דבפ׳ הספינה כתב דהוי דרבנן ובפרק מי שמת כתב דיכול למכרו לעכו״ם וע״ש.
(סד) זכותו – כתב בתשו׳ מהר״מ מלובלין סימן כ״ב אך אם העובד כוכבים הוא איש אלם ויש לחוש שיחזור מדבריו ויתבע החוב מהלו׳ פעם ב׳ צריך הלוקח או המקבל מתנ׳ להעמיד ערב שלא יגיע לו שום היזק מהעובד כוכבים וע״ש ולקמן סי׳ קכ״ו סכ״ג ועיין עוד מדין ישראל הבא מחמת עובד כוכבים בסימן מ״ה סי״ז וסי׳ קמ״ט סט״ו וסי׳ קנ״ד סי״ט וסעיף כ׳ וס״ס קנ״ה ובתשובת שארית יוסף סימן נ״ה עכ״ל הש״ך:
(סה) לישראל – דקי״ל מכירת שטרות דאורייתא לפיכך מכירתו מכיר׳ ויש לעובד כוכבים כח הישראל שמכרו לו כ״כ הע״ש בשם הריטב״א וכ״כ דעת המחבר וכבר כתבתי בר״ס זה דכן עיקר דמכיר׳ שטרות דאורייתא מיהו אפי׳ הוה דרבנן מכירתו מכירה דכל דתקון כו׳ וכן משמע בנ״י דבפ׳ הספינ׳ כתב דהוי דרבנן ובפ׳ מי שמת כתב דיכול למכרו לעובד כוכבים ועיין שם. ש״ך:
(קג) עכו״םב״ב ל״ה ב׳ ואף למעליותא כמ״ש בב״מ עג ב׳ השתא כדיניהם כו׳:
(קד) וישראלב״ק צ״ו א׳ מה מכר ראשון כו׳ השביח נכרי כו׳ תקנתא כו׳ הלא״ה דינו כמכר לישראל וכ״ש לגריעותא:
(יז) [הגה] אפי׳ בלא כו״מ משלם. נ״ב עיין לקמן סי׳ (קכ״ה ס״ק א׳) [קכ״ח ס״ק ב׳] בש״ך:
(יח) [שו״ע] כאלו מכר לישראל. נ״ב ומשמתי׳ אותו עד דמקבל עליו כל אונסי׳ דמתילד מחמתי׳ ואם הלוה אנס שאינו יכול המלוה להוציאו ממנו ד״י מותר למכרו לגוי לכתחלה ב״י בשם הריטב״א:
וישראל שמכר לעכו״ם כאלו מכר לישראל – נ״ב: ע׳ באו״ת דנה״מ בזה וע׳ בחיבורי על חו״מ מהדורא ג׳ מ״ש בטעמו של דבר ע״ש:
(יט) בלא כתיבה ומסירה משלם – בגש״ע דהגר״ע איגר זצ״ל נ״ב ע״ל סי׳ קכ״ח בש״ך סק״ב:
(כ) כאילו מכר לישראל – בגש״ע דהגר״ע זצ״ל נ״ב והיו משמתין אותו עד דמקבל עליה כל אונסיה דמתיילד מחמתיה ואם הלוה אנס שא״י המלוה להוציא ממנו בדין מותר למוסרו לעכו״ם לכתחלה. ב״י בשם הריטב״א:
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרחכמת שלמהפתחי תשובההכל
 
(כו) יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם כָּתַב לֹוֶה לַמַּלְוֶה: מִשְׁתַּעְבַּדְנָא לָךְ וּלְכָל דְּאָתִי מֵחֲמָתָךְ, וּמְכָרוֹ לְמִי שֶׁהָיָה נוֹלָד בִּשְׁעַת הַלְוָאָה, שׁוּב אֵינוֹ יָכוֹל לִמְחוֹל. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאַף עַל פִּי כֵן יָכוֹל לִמְחוֹל. {הַגָּה: יֵשׁ אוֹמְרִים הָא דְּמוֹכֵר שְׁטָר חוֹב יָכוֹל לִמְחוֹל, הַיְנוּ שֶׁהַמּוֹכֵר לֹא הָיָה חַיָּב לַלּוֹקֵחַ, אוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ בַּמֶּה לִפְרֹעַ. אֲבָל אִם הָיָה חַיָּב לוֹ וְאֵין לוֹ בַּמֶּה לִפְרֹעַ, שֶׁמֵּעַכְשָׁיו הַלּוֶֹה מְשֻׁעְבָּד לַלּוֹקֵחַ, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר לְקַמָּן סִימָן פ״ו, אֵינוֹ יָכוֹל לִמְחוֹל (מָרְדְּכַי פ״ב דִּכְתֻבּוֹת וְס״פ הָאִשָּׁה שֶׁנָּפְלוּ). וְיֵשׁ חוֹלְקִין (רַמְבַּ״ן תּוֹסָפוֹת וְהָרא״ש). עַיֵּן לְקַמָּן סִימָן פ״ו. וְאִם הִקְנָה לוֹ הַחוֹב עַצְמוֹ אַגַּב קַרְקַע, יֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵינוֹ יָכוֹל לִמְחוֹל, וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּיָכוֹל לִמְחוֹל (מָרְדְּכַי פֶּרֶק הַכּוֹתֵב שְׁתֵּי הַדֵּעוֹת). וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵין כָּאן קִנְיָן כְּלָל, דְּאֵינוֹ נִקְנֶה בְּאַגָּב וְלֹא בַּחֲלִיפִין (בֵּית יוֹסֵף לְדַעַת הָרַמְבַּ״ם) וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ר״ג סָעִיף ט׳.}
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהבאר הגולהסמ״עט״זש״ךבאר היטבביאור הגר״אפתחי תשובהעודהכל
(כה) {כה} כתב הראב״ד שאם כתב לוה וכו׳ סברת הראב״ד כ׳ הרא״ש בפ׳ הכותב וכתב שנראה לו שדקדק כן מדאמרינן ספ״ק דגיטין (יג) דמעמד שלשתן קנה משום דהוי כאומר לו בשעת מתן מעות משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אלמא היכא דא״ל הכי בשעת מתן מעות הוא משועבד לכל הבא מכחו כמו שהיה משועבד לו הילכך אינו יכול למחול לו ודחה הרא״ש ראיה זו שם ובתשובה כלל ס״ט ועוד הקשה עליו כמה קושיות ובעה״ת בשער נ״א כ׳ שהרמב״ן חלוק על סברת הראב״ד ז״ל והרשב״א כ׳ בתשובה ח״ג סימן כ׳ דברי הראב״ד נכונים וברורים חזקים כראי מוצק לדעתי וכבר ראיתי בספ״ק דגיטין את אשר החזקתי דבריו אבל במוכר במעמד שלשתן אין הדבר מוכרח כ״כ דיש לבעל דין לחלוק כמו שכתבתי שם עכ״ל וכ״ע בתשובה ח״א תתקכ״א דאף הראב״ד לא אמרה אלא בשאותו קונה היה נולד כבר בשעת הלואה אבל אם נולד אחר הלואה לא מפני שאין אדם משעבד עצמו למי שלא בא לעולם וכמבואר בגמרא ספ״ק דגיטין:
ובתשובה אחרת בתולדות אדם סימן ל״ט כתב אם מכרו ויש בשטר משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך והודיע הקונה לחייב שבעל השטר מכר לו חוב שיש עליו מעתה לא תועיל המחילה ולא אפילו הפרעון כדעת הראב״ד ולזה דעתי נוטה עכ״ל.
והר״ן בתשובה סימן ס״ד תירץ מה שהקשה הרמב״ן על הראב״ד ובסוף דבריו כתב וכיון שדחינו קושייתו של הרמב״ן והדבר ברור וסברא מוכרעת אנו סומכים על דברי הראב״ד שכבר הסכימו גדולי האחרונים בדבר עכ״ל:
כתוב בתשובה בסוף חזה התנופה המוכר ש״ח לחבירו בכתיבה ומסירה וסלק עצמו מכח החוב ההוא לגמרי וריקן כל כחו בשטר ההוא ליד הקונה אפילו הכי אם מחלו מחול: כתוב בתשובת הרא״ש כלל ס״ט סימן ב׳ שהמוכר שט״ח לחבירו באחריות ויצאו עדים ששטר זה פרוע צריך להשלים לו השטר שיהא ראוי לגבות בו החוב דהיינו אחריותו שקיבל עליו וחייב ליתן לו דמי החוב כפי מה שישוה שטר כשר כזה על אדם כזה לפי עניינו ולפי ממונו:
וכתוב ע״ש בסימן ב׳ שנשאל על ראובן שהיה לו שט״ח על לוי ומכרו לשמעון בכתיבה ומסירה ומכר לוי הבתים שלו לשמעון בפרעון השט״ח ולא החזיר לו השטר ולוי תובע לראובן שיחזיר לו שטרו כיון שפרע ושמעון איננו פה וגם אינו רוצה להחזירו שאומר שרוצה להיות לו לראיה היאך באו הבתים לידו והשיב לוי אין לו טענה על ראובן בעבור השטר כיון שמכרו לשמעון ולוי פשע בעצמו שלא לקח השטר מיד שמעון ושמעון חייב להחזיר השטר ללוי ויכתבו לשמעון ראיה על הבתים:
כתב ר״י בני״ד דבר שאינו בידו וכתב לו שטר עליו כגון שטר הלואה לא אמרינן עדיו בחתומיו זכין לו אלא עד דמטא שטרא לידיה אבל בדבר שהוא תחת ידו זכה משעת חתימה אפילו לא הגיע שטר לידו והוא שניכר בזמן הכתוב בו שקדם למעשה שאחריו עכ״ל:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(כה) כתב הראב״ד כו׳ סברת הראב״ד כתב הרא״ש בפרק הכותב וכתב עליו נראה שדקדק כן מדאמרינן ספ״ק דגיטין דבמעמד ג׳ קנה אפילו מלוה ע״פ משום דהוי כאומר לו בשעת מתן מעות משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אלמא היכא דא״ל הכי בשעת מתן מעות הוא משועבד לכל הבא מכחו כמו שיהיה משועבד לו כ״ש כשכתב בשטר כן הילכך אינו יכול למחול לו ונראה דאינו ראיה לכאן דהתם לא קאמר אלא דמטעם זה קנה דהו״ל כמו שנשתעבד לו בשעת מתן מעות אבל מאן לימא לן דאם חזר ומחלו שאינו מחול דמההוא טעמא דמפרש ר״ת דיכול למחול משום דאין יכול למכור שיעבוד גופו דלוה כו׳ (וכנ״ל) מה״ט נמי נאמר בזה דשיעבוד גופיה נשאר אצל המלוה ולא כתב לו ולכל דאתי מחמתך כ״א לענין שיעבוד נכסיו וכ״ש לטעם הרי״ף וסייעתו דכתבו דה״ט דיכול למחול כיון דמכירת שטרות אינו אלא מדרבנן (וכמ״ש בשמו בפריש׳ בסכ״ג) ואפי׳ תאמר שנמסר לו במעמד ג׳ אינו יכול למחול שאני התם שעומדין שלשתן כאחד ונתרצה להשתעבד לו כו׳ ע״ש שהאריך. וכתבתי זה ליישב דברי ש״ע שבס״א כתב מ״ו ר״מ דשטר שכתוב בו משתעבד לך ולכל מי שמוציאו נקנה בחליפין או במסירה בלא כתיבה והוא מדברי תרומת הדשן סשי״ג ובסכ״ו כתב בש״ע פלוגתא זו דהראב״ד והרא״ש אי יכול למחול שטר שמכר שכתב בו משתעבדנא לך ולכל כו׳ ע״ש דלפי מ״ש לק״מ דגם הרא״ש דס״ל דיכול למחול יכול להיות דמודה בכה״ג דא״צ לכתוב לו קני לך ומטעם שכתבתי וק״ל. עיין בב״י שהביא דברי הרא״ש הללו והביא עליו תשובת רשב״א שהסכים עם הראב״ד במשעבד ליה ולכל דאתי מחמתיה אבל במ״ש במוכר במעמד ג׳ אין הדבר מוכרע כ״כ כו׳ ע״ש וכדי של״ת שהם סברות הפוכות עם מ״ש בשם הרא״ש נראה דמ״ש הרשב״א דבמוכר במעמד ג׳ אינו מוכרע היינו לומר דאינו יכול למכור במעמד ג׳ בלא כתיבה ומסירה והרא״ש לא כ״כ אלא ע״פ מה דקיי״ל דא״צ כתיבה במעמד ג׳ דלפ״ז י״ל דג״כ אינו יכול למחול וק״ל:
(סח) ר) טור מכ״ה בשם הראב״ד ושכ״כ בעה״ע ולזה הסמי׳ הרשב״א בת׳ והחזיק דבריו מהא דאמר אמימר מעמד ג׳ נעש׳ כמי שאמר וכו׳ משתעבדנא לך וכו׳ גיטין דף יג ע״ב א״כ הוי דינו כמעמד כדלקמן סכ״ט וכ״כ הר״ן בת׳ סי׳ סט שהסברא מכרעת כן ושכבר הסכימו גדולי האחרוני׳ בדבר
(סט) ש) שם בת׳ הרשב״א לדעת הראב״ד כמ״ש לעיל ולקמן סי׳ ר״י
(ע) ת) שם בשם הרא״ש בת׳ כלל ס״ט ושכ״כ הרמ״ה בעה״ת שער נ״א בשם הרמב״ן
(עא) א) בב״י בסוף הסי׳
(סג) שוב אינו יכול למחול – טעמו כיון דמתחלת הכתיב׳ שיעבד נפשו לו ג״כ ה״ל הוא עצמו עיקר המלו׳ ולא שייכי הני טעמי דכתבתי לעיל בס״ק מ׳ [נ״ה] וכתב הר״ן בתשוב׳ סי׳ ס״ט דדעה זו עיקר ושכן הסכימו גדולי האחרונים ד״מ כ״ה:
(סד) שאעפ״כ יכול למחול – עד״ר שם כתבתי ל׳ הרא״ש דמוכח מיניה דהני י״א ס״ל דבזה קונה שטרא מהמוכר בלי כתיבת קני לך כו׳ כיון דשיעבד נפשו לו מתחל׳ ומה״ט נמי כתב מור״ם בר״ס זה סס״א דשטר שכתוב בו אני משעבד לך כו׳ נקנה במסיר׳ בלא כתיבה ואעפ״כ ס״ל דהראשון מצי מחיל ליה כיון דנשתעבד לו מתחל׳:
(סה) שהמוכר לא היה חייב ללוקח – פי׳ שום חוב ממקום אחר דאם היה חייב לו היה משועבד לו זה השטר מדר׳ נתן אפי׳ בלי מכירתו ואין ביד המוכר החייב לו למחלו וכמ״ש בסי׳ פ״ו ומ״ש מור״ם בר״ס זה ז״ל וכן אם אין למוכר לשלם כו׳ היינו לשלם לו הדמים שקיבל ממנו בעד לקיחת השטר משא״כ כשמחל השטר אף דמי המכיר׳ אין מוציאין מיד הלוה כיון דכבר מחל לו אף דאין להמוחל לשלם:
(סו) ואם הקנה לו החוב עצמו כו׳ – פי׳ שלא הקנ׳ השט״ח כי אם החוב שבו:
(סז) דאינו נקנ׳ באגב כו׳ – דס״ל דאין מטבע נקנה באגב כ״א בהיות פקדון ולא חוב ויתבאר לק׳ סי׳ קכ״ב וקכ״ג ובסי׳ ר״ג ס״ט ע״ש אבל במעמד שלשתן נקנה כמ״ש לפני זה בסעיף ט׳:
(ח) (סעיף כו בהג״ה לא היה חייב ללוקח) דאלו הי׳ חייב כבר שום חוב ממילא משועבד לו זה השטר מדר״נ ואין בידו למחול ממה ששייך לאחרים בב״י כתב דמדברי הרא״ש בת׳ כלל ס״ח דין ג׳ אפשר למשמע דהמוכר שט״ח לחבירו אם אין לו נכסים לפרוע ממנו אין יכול למחול עכ״ל ולא דק דהרא״ש מיירי שם בנתחייב ללוקח כבר שום חוב וכמ״ש רמ״א כאן אבל אם לא חייב לו ממקום אחר כבר פשיטא שיכול למחול אע״פ שאין לו נכסים לשלם ההיזק ללוקח ואגב שיטפי׳ דהרב לא דק בזה:
(ט) (בשם מהרש״ק בב״י ד״ה) ואם כתב לו שטר מכירה וכו׳ עד ס״ה הכי נקטינן. ובס׳ בנ״ש חולק אהכרע׳ זאת והביא דעות הפוסקים דלא כהר״א ע״ש:
(י) (ע״ש ואם מת כתב הר׳ יהוד׳ וכו׳ עד דהתם על שמא הוא וכו׳) י״ל דהתם שבועת הלוקח הוא על טענת שמא דהבעל אם הושיב׳ חנונית שלא גנב׳ כלום לכן יכול הלוקח להוציא בשבועתו אבל על טענת ברי דהלוה לא מצינו שיהי׳ הלוקח נשבע שלא נפרע המוכר אלא המוכר בעצמו או יורשיו נשבעים שלא פקדנו ולא הלוקח ודו״ק:
(יא) (בטור עא״ע דאפילו למאן דבעי כתיב׳ א״צ וכו׳) ע׳ בר״ן פ׳ הכותב שהביאו מהא דדייקינן בפ׳ ג״פ דב׳ יב״ש הדרין בעיר א׳ מוציאין ש״ח על אחרים ומפרשים דס״ל כרבא כו׳ הלכך לדידן דק״ל דאין אותיות לקנות במסירה ע״כ טעמא דמוציאין משום דיכול לטעון כתב קנין הי׳ לי ואבד וא״צ להביא ראיה עכ״ל מבואר דס״ל דגם נגד הלוה א״צ ראיה ולכך מוציאין על אחרים ודלא כרמב״ם ומ״ש ב״י דדעת הרא״ש כהר״י מגא״ש ליתא ודו״ק:
(יב) (ע״ש עא״ע אבל רב אלפס כתב שכל שנקנ׳ וכו׳) מה שיש לדקדק על דיעה זו מהגמ׳ דב״מ ד״כ ע״ב בתירוץ אביי בששטר כתובה יוצא מתחת ידו תמצא בבעה״ת שער נ״א סי׳ ג׳ ע״ב ע״ש:
(יג) (ע״ש עא״ע אבל צריך עדים לענין התביעה וכו׳) ויש לדקדק א״כ היכי קאמר בגמ׳ דב״ב דתנא ברא ומתני׳ פליגי בפלוגת׳ דאביי ורבא ותנא דמתני׳ דסבר מוציאין ס״ל כרבא דא״צ להביא ראי׳ הרי רבא גופי׳ מודה לדעת הרמב״ם והמ״מ דנגד הלוה צריך להביא ראיה א״כ למה ס״ל מוציאין ואין הלוה יכול לדחות ובס׳ בנ״ש ישבו בדוחק דתנא ברא ודמתני׳ פליגי בלוה כי היכי דפליגי אביי ורבא נגד המוכר ע״ש עוד צ״ע מאי מייתי אביי ראיה שם מהא דא׳ מן האחין כו׳ עליו להביא ראיה דלמא הא דקתני עליו להביא ראיה הוא לגבי לוה וגם רבא מודה בהכי וה״ל לרבא לדחות הכי ואפשר דעדיפא משני ליה גם לדעת הר״י מגא״ש והר״ן הנ״ל הי׳ רבא יכול לדחות דהבריית׳ דא׳ מאחין אתיא כמ״ד אין אותיות נקנות במסירה ואיהו ס״ל כמ״ד אותיות נקנות במסירה וק״ל ע״כ ממהרש״ק:
(פו) משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך – והודיע הקונה להחייב שבעל השטר מכר לו השטר אינו יכול למחול כ״כ הרשב״א בתשוב׳ ומביאו ב״י כאן לקמן ס״ס מחודש נ׳. ונראה דהיינו משום דלשון דכל דאתי מחמתך הכי משמע דכל דאתי מחמתך שאתרצה לו ומשמע לי׳ להרשב״א הכי מדקאמר אמימר בש״ס פ״ק דגיטין טעמא דמעמד שלשתן הוא משום דנעשה כאומר לו משתעבדנא לך ולכל מאן דאתי מחמתך וא״כ תקשי למאן דאמר דמעמד שלשתן לא מהני בעל כרחו של לוה וכן ס״ל להרשב״א וכמ״ש לקמן סי׳ קכ״ו ס״ק כ״ח בשמו אלא ודאי דלישנא דכל מאן דאתי מחמתך פירושו דאתי מחמתך בידיעתי וכ״כ הרשב״א פ״ק דגטין בחדושיו להדיא וז״ל יש לדקדק מדאמימר דאמר נעשה כמי שאומר לו בשעת מתן מעות משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אלמא כיון דהוי כמשעבד נפשיה אפי׳ בעל כרחי׳ נמי איתיה י״ל דנעשה כאומר משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך שאני אתרצה לו עכ״ל ואע״ג דלא קי״ל כאמימר היינו לענין דלא אמרינן נעשה כו׳ אלא מעמד שלשתן הוי הלכתא בלא טעמא אבל מ״מ מוכח דהאי לישנא דלכל מאן דאתי מחמתך פרושו דאתי מחמתך בידיעתי וא״כ בשטר כשכתב לו כן בפירוש פירושו לכל מאן דאתי מחמתך בידיעתי אבל כל שלא הודיע לו לא נשתעבד לו ויכול למחול וכן נראה להדיא מדברי הר״ן בתשובה סי׳ ס״ט שכתב וז״ל ואע״פ שהרמב״ן ז״ל הקשה על הראב״ד דאם איתא לא משכחת לה לאמימר בשום חוב בעולם שיכול למחול דהא אמימר נעשה כאומר קאמר וכל חוב שבעולם אתה יכול לומר כן ושמואל הא קאמר דיכול למחול אינה קושיא אצלי דעל כרחך כי אמר אמימר נעשה כו׳ לאו כללא הוא לכל דאתי מחמתי׳ דהא ודאי מעמד שלשתן לא מהני אלא מדעתי׳ דלוה ולא בעל כרחו הלכך ע״כ כי קאמר אמימר נעשה כו׳ ה״ק לדידך ולכל מי שתהא ממחה אצלי מדעתי עכ״ל ורוצה לומר ושמואל דקאמר דיכולי למחול מיירי לאמימר כשעדיין לא נתרצה הלוה אח״כ אלמא דהאי לישנא ולכל דאתי מחמתך ר״ל בידיעתי ואם לא הודיעו אף להראב״ד והר״ן יכול למחול (ומשמע דאין חילוק בין נעשה כאומר לאמימר ובין אומר כן להדיא להראב״ד וסייעתו ודלא כס׳ גי׳ תרומה שער נ״א ריש ח״ז דף שי״א ע״ב שמחלק בכך ואין דבריו נכונים לפע״ד ע״ש) אבל מ״מ כתיבה ומסירה בעי לענין שיהא השטר נקנה בו דאל״כ לאו אתי מחמתי׳ הוא דבעינן שיהא אתי מחמתי׳ כדין הבא מכחו דהיינו בכתיבה ומסירה וכמ״ש לקמן בסעיף קטן פ״ו דאין לפרש דכוונת תשובת הרשב״א דלא בעינן כתיבה ומסירה רק כשהודיע לו סגי לענין שלא יוכל לומר לאו בעל דברים דידי את ושוב א״י למחול דאם כן למה לי הודעה זו כשיברר שקנהו יועיל וגם מה מועיל הודעה זו יאמר לו מאן יימר שהודעה שלך אמת ועוד דדברי הרשב״א בחדושיו שהבאתי מוכיחים על מה שכתבתי וגם בתשובה זו דהרשב״א כתב כבר ראית מה שכתבתי בחידושי דגיטין שלי כו׳ כדאיתא בב״י ע״ש אלא ודאי כוונת הרשב״א לומר דבעינן כתיבה ומסירה ואפילו הכי לא מהני עד שיודיע ללוה וכמה שכתבתי וכל זה ברור.
(פז) שוב אינו יכול למחול – וכתב הסמ״ע ס״ק ס״ג וכ׳ הר״ן בתשוב׳ סי׳ ס״ט דדעה זו עיקר ושכן הסכימו גדולי האחרונים ד״מ כ״ה עכ״ל ולפי עניות דעתי נראה עיקר כהרא״ש והרמ״ה והרמב״ן ומה שכתב הרשב״א בתשוב׳ ומביאו ב״י דברי הראב״ד נכונים וברורים וכבר ראית בסוף פרק קמא דגיטין את אשר החזקתי דבריו כו׳ ראיתי ועמדתי על דברי הרשב״א בחדושיו ספ״ק דגיטין ודקדקתי אחריהן ואינן מחוורין לפע״ד כי כלל דבריו שם דאמימר לא קאמר דנעשה כאומר משתעבדנא לך כו׳ רק במעמד שלשתן כו׳ ע״ש שהאריך בזה ולא נהירא כי הלא כשהלוהו בתחלה לא התנו לא במעמד שלשתן ושום דבר רק שחכמים אמרו דבר זה דאנן סהדי הלוה מעות מחברו נעשה כו׳ וא״כ בכל מלוה אתה יכול לו׳ כן וכן נראה להדיא מדברי הר״ן גופי׳ שהבאתי לעיל בס״ק הקודם וא״כ הדרא קושית הרמב״ן לדוכתא דהיאך פריש אמימר טעמא דשמואל דמעמד שלשתן קנה משום דנעשה כאומר כו׳ א״כ תיקשי לאמימר הא דקאמר שמואל המוכר שט״ח לחבירו וחזר ומחלו מחול כו׳ גם מ״ש הר״ן בתשוב׳ סי׳ ס״ט דשמואל מיירי קודם שנתרצה לו אח״כ הלוה הוא דוחק דהא סתמא קאמר שמואל וכל כי האי ה״ל לפרושי אלא ודאי אף לאמימר יכול למחול ועוד דמה בכך שכתב לו ולכל מאן דאתי מחמתך והא מ״מ אין השטר נקנה לו שיהא שלו כדין קניית שטרות לענין שאין המוכר והלוקח יכולים לחזור עד שימכרנו לו בכתיבה ומסירה וכמ״ש לקמן ס״ק שאח״ז ואם כן כיון דמ״מ בעינן דאתי מחמתי׳ ושימכרנו לו המוכר הרי עדיין שעבודיה דמוכר עליה דהא קאתי מחמתי׳ וא״כ הרי הוא כשאר שטר ועוד מנין לנו לבדות סברא זו שלא נמצא בש״ס ובכל דוכתי אמרי׳ סתמא דהמוכר ש״ח לחבירו וחזר ומחלו מחול ולא מפליגינן בין כתב לי׳ משתעבדנא כו׳ וכיון שלא מצינו חילוק זה בש״ס בשום מקום האיך נוציא אנחנו סברא מלבינו לחלק בזה אלא נראה דאף לאמימר יכול למחול ואף דלדידן במעמד שלשתן א״י למחול כמ״ש לקמן סעיף כ״ט ס״ק צ״ד היינו דכיון דנדחו דברי אמימר בש״ס במסקנא נדחו גם בזה אלא כיון דמעמד שלשתן משום תקנת התגרים הוא והוא הלכתא בלא טעמא ותקנו חכמים שיהא קונה בלא טעם א״כ תקנת חכמים היתה דהוי קנין גמור לגמרי ואין יכול למחול ועוד דאפי׳ תימא דלאמימר א״י למחול היינו דוקא במעמד שלשתן וכמו שהאריך הרא״ש פרק הכותב בזה ע״ש. וגם כשתעיין היטב בדברי הרשב״א והר״ן שם תראה כי אף לדבריהם שכתבו ליישב הקושיות שהקשו המפרשים על הראב״ד מ״מ אין בדבריהם שום ראיה לדברי הראב״ד וגם ישובם בקושיא הנ״ל שכתבתי דלאמימר תיקשי דשמואל אדשמואל הוא דחוק וכמו שכתוב והסברא מכרעת כהרמב״ן וסייעתו וכן נראה דעת בעל התרומות שער נ״א ריש חלק ז׳ וכתב שם ומחכמי הדור ראיתי ושמעתי שלא השוו עם הראב״ד בזה וכ״כ בזה הרמב״ן ז״ל כו׳ וכ״כ הנמוקי יוסף פרק החובל בשם הר״ה וגם בעיר שושן כ׳ וי״א שאע״פ כן יכול למחול וכן מסתבר וכן נ״ל עיקר בש״ס ובסבר׳ וכמ״ש (עיין בתשובת ר״י לבית לוי סי׳ כ״ז ובתשובת מבי״ט ח״מ סי׳ קכ״ח).
(פח) וי״א שאעפ״כ יכול למחול – כ׳ הסמ״ע ס״ק ס״ד דמלשון הרא״ש מוכח מיניה וביה דהני י״א ס״ל דבזה קונה השטר מהמוכר בלי כתיבת קני לך כו׳ כיון דשעבד נפשו לו מתחלה ומה״ט נמי כתב מור״ם בר״ס זה סס״א דשטר שכתו׳ בו אני משעבד לך כו׳ נקנה במסיר׳ בלא כתיב׳ ואעפ״כ ס״ל דהראשון מצי מחיל כיון דנשתעבד לו מתחל׳ עכ״ל ולפעד״נ דלא מוכח מידי בהרא״ש וגם לא נהירא לי וגדול׳ מזה נ״ל דאפי׳ לסברת הראב״ד דא״י למחול מ״מ לענין קנין בעינן שיכתו׳ לו קני לך כו׳ דהא בעינן דאתא מחמתי׳ וכן הוא בחדושי רשב״א פ״ק דגיטין מאן דאתא מחמתי׳ כמלו׳ גופי׳ חשבינן ליה כו׳ וכל זמן שלא כתב לו קני לך כו׳ לאו אתא מחמתי׳ מיקרי ומה יועיל זה שכ׳ לא משתעבדנ׳ כו׳ לענין המוכר הא לא נשתעבד לו רק הלו׳ ובמה קנהו הלוקח מן המוכר הא כל זמן שלא קנהו כדין קניית שטרות עדיין ברשות המוכר הוא ויכול למוחלו וכן משמע בלשון הרמב״ן שהביא הבעה״ת שער נ״א חלק ז׳ במה שהקש׳ על הראב״ד שם וז״ל דאמימר דקאמר נעשה כאומר לו משתעבדנ׳ לך ולכל מאן דאתי מחמתך בכל מלוה שבעולם קאמר דנעשה כאומר לו הכי בשעת מתן מעות ומאן דקני מיני׳ בכתיב׳ ומסיר׳ או באגב ודאי אתי מחמתי׳ הוא וא״כ לטעמא דאמימר קשיא דשמואל אדשמואל כו׳ עכ״ל אלמא דכתיב׳ ומסיר׳ מיהו בעינן. וכן משמע עוד בלשון הראב״ד גופי׳ שהביא הבעה״ת שם וז״ל ומצאנו בזה תשוב׳ להראב״ד ז״ל וזה טופס׳ אם כתב לוה למלו׳ כשלו׳ ממנו משתעבדנ׳ לך ולכל הבאים מכחך שוב אין יכול המלו׳ שמכרו לחבירו לחזור ולמחלו כי הוא נקרא בא מכחו אחרי קנייתו והרי הוא כמו שכת׳ לו השט״ח על שמו ולא עוד אלא שאינו צריך לכתו׳ לו בשטר המכר זיל דון והנפק לנפשך ועל כרחך הוא דן ומוציא מידו כו׳ עכ״ל מדכת׳ שאינו צריך לכתו׳ בשטר המכר משמע דשטר מכר מיהא בעי וגם מדכת׳ דא״צ לכתו׳ זיל דון והנפק לנפשך כו׳ משמע דקני לך כו׳ מיהא בעי והיינו דהראב״ד לטעמי׳ אזיל שכת׳ הבעה״ת בשמו שער נ״א ח״ד כי במוכר שט״ח לחבירו צריך למכת׳ לו קני לך כו׳ דזכה בכל שעבודו וגם זיל דון והנפק לנפשך ואי לא לא מצי לאשתעויי דילא בהדיה בע״כ דלוה כך דעת הראב״ד במשפטי ההרשאות ויש תימא דאטו מי גרע לישנא דקני לך הוא וכל שעבודו מלשון דון וזכה לנפשך עכ״ל בעה״ת שם חלק ד׳ ומביאו ב״י בקצר׳ בר״ס זה וקאמר הראב״ד כאן בחלק ז׳ דא״צ לכתו׳ בשטר המכר זיל דון והנפק לנפשך דכיון דנשתעבד לו מתחל׳ הרי הוא כמ״ש על שמו לענין הלו׳ דא״צ הרשא׳ נגד הלו׳ אבל מ״מ בעינן שיכתו׳ לו קני לך כו׳ דאל״כ לא קנהו מן המוכר ועדיין של המוכר הוא ויכול למחלו. ועוד נ״ל להוכיח כן מדברי הבעה״ת דלעיל הרשב״א והר״ן שהרשב״א בחדושיו פ״ק דגיטין כתב ג״כ שהקשו על הראב״ד דא״כ לאמימר תיקשי דשמואל אדשמואל דאמר שמואל מעמד שלשתן קנה ויהיב אמימר טעמא דנעש׳ כאומר לו בשעת מתן מעות משתעבדנ׳ לך ולכל מאן דאתי מחמתך אלמא בכל מלו׳ עשו שאינו כותב ככותב וכיון שכן מן הדין א״י למחול ושמואל הוא דאמר חזר ומחלו מחול כו׳ וכ״כ הר״ן בתשוב׳ סי׳ ס״ט שכן הקשה הראב״ד (ותירוץ הרשב״א והר״ן בזה הבאתי לעיל בס״ק הקודם) משמע דאי לאו דאמר שמואל חזר ומחלו מחול הוה ניחא ואם אית׳ בל״ה נמי תיקשי דא״כ לאמימר אמאי פליגי בעלמא רבי ורבנן אי אותיות נקנות במסיר׳ או בעינן כתיב׳ וכן אמימר גופי׳ פסיק הלכתא פ׳ הספינ׳ דאין אותיות נקנות במסיר׳ אלא ודאי מ״מ כתיבה בעינן דאי ל״ה לאו אתי מחמתי׳ מיקרי. וגם להר״ן בתשוב׳ סי׳ ס״ט צ״ל כן אף לפי האמת דידי׳ שהרי הוא מתרץ דשמואל חזר ומחלו מיירי כשלא נתרצ׳ עדיין הלו׳ לזה שבא מחמתי׳ א״כ מ״מ תיקשי אמאי קאמר אמימר אותיות אין נקנות במסיר׳ הא משכחת לה דנקנות במסיר׳ כשנתרצ׳ לו ואמאי פסיק ותני אמימר דאין אותיות נקנות במסיר׳ דמשמע דלעולם אין נקנות במסיר׳ לחוד אלא ודאי לענין קנייה מן המוכר לא מהני זה שכתב לו משתעבדנא לך כו׳ ולעולם בעינן שיכתוב לו קני לך כו׳ וכמ״ש. ומ״ש הרשב״א בחדושיו שם בשם הראב״ד דאי כתב ליה משתעבדנ׳ לך ולכל מאן דאתי מחמתך אם חזר ומחלו אינו מחול דהא כב״ח דידי׳ חשבינן ליה ואינו לוקח אלא מלוה עכ״ל ר״ל כד אתי מחמתי׳ שקנהו כדין בכתיב׳ ומסיר׳ אז כב״ח דידיה חשבינן ליה ושוב לא הוי לוקח: ומ״ש הרשב״א בתשוב׳ סי׳ תתקכ״א דהיכא דכתוב בשטר ראובן לשמעון ולכל מי שמוציאו או לכל מאן דאתי מחמתי׳ ובא יודא ותבע בלא הרשא׳ צריך ראובן לשלם לו היינו דוקא לענין ראובן הלו׳ דכיון שהשטר בידו והוא בא מחמתי׳ דשמעון א״צ הרשא׳ דה״ל כאלו שמעון לפנינו ומרשה ליודא וחייב ראובן לשלם ליודא אבל לענין שיהא השטר נקנ׳ ללוקח כדין קניית שטרות שלא יהיו המוכר ולוקח יכולים לחזור בהן ושלא יוכל המוכר למחול אינו בלא כתיבה ומסירה וכן חלקתי לעיל סעיף א׳ ס״ק י׳ בתשובת הרא״ש וכל זה נ״ל ברור וא״כ כיון דלהראב״ד וסייעתו בעינן כתיב׳ ומסיר׳ כ״ש להחולקים עליו ודלא כהסמ״ע גם מ״ש הסמ״ע ומה״ט כתב מור״ם בר״ס זה כו׳ כבר כתבתי בריש סי׳ זה ס״ק י׳ דלמור״ם א״י למחול וא״כ אין ראיה מדבריו לכאן ועוד דכבר השגתי שם אדברי מור״ם גופי׳ ע״ש: שוב מצאתי בבית חדש סי׳ ס״ה סעיף כ״ג משמע ג״כ מדבריו דלהראב״ד לא בעינן כתיבה שכ׳ שם וז״ל מיהו קשה דלהראב״ד אמאי יחזיר השובר (בס״פ שנים אוחזין סוף דף י״ט גבי שובר כתיבה) ניחוש דלמא כתב בשטר משתעבדנא לך ולכל מאן דאתי׳ מחמתך ולי נראה דל״ק דלא חשו רבנן להכי דמלתא דלא שכיחא דקא עביד מלוה הכי דחושש שמא יאבד ממנו השטר ומי שימצאנו יגבה בו ויפסיד חובו וגם אם בא להפקידו אינו יכול מהך חששא וכל מלתא דלא שכיחא לא חיישינן ליה עכ״ל ואין דבריו נ״ל וכמו שכתבתי. גם לענין מה שהקש׳ על הראב״ד מהך דשנים אוחזין בחנם דחק שכבר כתב הרשב״א בחדושיו פ״ק דגיטין וז״ל וההיא דשנים אוחזין לא קשיא דאינהו ודאי מידע ידעי דרוב שטרותיהן לא הורגלו לכתוב בהן תנאי זה ולמיעוט׳ בכי הא דאיכא שובר מעליא אלא שנפל לא חישינן עכ״ל וכ״כ הנמוקי יוסף ספ״ק דמציע׳ גם האידנא בזמנינו אין כותבין כן בשום כתובה (עיין בתשובות ן׳ לב ספר שני סי׳ כ״ד).
(פט) אבל אם היה חייב לו ואין לו במה לפרוע כו׳ – משמע דוקא שהיה חייב לו ללוקח בלאו הכי ואין לו לפרוע החוב שמעכשיו הלוה משועבד ללוקח מדר׳ נתן אפילו בלא מכירת השטר (וכמ״ש לקמן סעיף ל״ג ס״ק ק״ז לתשו׳ הרשב״א ע״ש) אבל אם לא היה חייב ללוקח בלאו הכי אע״פ שאין לו לשלם מה שהפסיד לו במחילת השטר יכול למחול לכ״ע כן נראה מדברי הר״ב (שוב ראיתי בדרכי משה שכ״כ הר״ב להדיא ע״ש) וכ״מ להדיא בסמ״ע ס״ק ס״ה. ובבית יוסף מחודש כ״ב כתב דמדברי הרא״ש בתשובה כלל ס״ח סי׳ ג׳ אפשר למשמע שהמוכר שטר חוב לחברו אם אין לו נכסים ממה לפרוע א״י למחול עכ״ל ולא נהירא וגם אין דעת כל הפוסקים כן וכמו שיתבאר והרא״ש בתשובה מיירי התם להדיא באשה שהיתה חייבת לאחרים דא״י למחול כתובתה ע״ש וכבר השיג עליו הבית חדש סי׳ מ״ז וכאן בזה ע״ש והבית יוסף גופיה כתב לעיל סעיף י״ד בטור על מ״ש הרא״ש וטור דאם אין המוכר רוצה לישבע יפסיד הלוקח דר״ל שאם אין למוכר נכסים שהוא מפסיד והרי התם כתב הרא״ש הטעם שצריך לישבע מפני שהוא נאמן לומר פרוע במגו שיכול למחול. ואף שראיתי בראב״ן פרק ב׳ דכתובות דף קכ״ח ע״ב שכתב וז״ל ואם תאמר אמאי אינו נאמן לו׳ שטר אמנה נימא מגו דמצי מחיל כדאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול תריץ מוכר שט״ח לא מפסיד לוקח כלום דהכי עסקינן שיש למוכר נכסים ומחזיר לו דמיו למאן דלא דאין דינא דירמי ולמאן דדאין יתן לו כל מה שכתוב בשטר דמה לי שרף ומה לי מחל אבל נושה בחבירו ואומר שטר אמנה מיירי שאין לשמעון נכסים עכ״ל מ״מ אין נ״ל כן כמו שאוכיח לקמן מן הש״ס ומן הפוסקים והכי מוכח נמי להדיא מדברי הר״ן פ״ב דכתובות והריטב״א ותשובות רמב״ן שבבעה״ת ריש שער נ״א וכן מדברי הראב״ד שם דע״כ לא פליג הראב״ד התם אלא בשעבודא דר׳ נתן בדלית ליה נכסי אבל במכירת שטרות משמע שם להדיא דמודה דאף דלית ליה נכסי למוכר יכול למחול וקושיית הראב״ן הא כבר תירצוה התוס׳ ופוסקים שם בענין אחר ואדרבא משמע שם מדברי התוס׳ וכל הפוסקים דלא כראב״ן דהא כתבתי לקמן סי׳ פ״ו סעיף ב׳ ס״ק ה׳ דמוכח דהך דשטר אמנה מיירי דלית ליה נכסי דאי אית ליה נכסי נאמן לו׳ פרוע דכיון דאית ליה פסידא ללוה שני ה״ל חוב זה כמשועבדים דתקנו רבנן דאין גובין במקום שיש בני חורין ואם כן התוס׳ והפוסקים שהקשו מהך דאמנה למוכר שטר חוב וחזר ומחלו ותירצו תירוצים אחרים אלמא דס״ל להדיא דבמוכר שטר חוב אפי׳ לית ליה נכסי יכול למחול והכי מוכח לפע״ד בש״ס פ׳ החובל (בבא קמא פ״ט) דפריך התם אאשה דפגיעתה רעה משום דלית לה נכסי לשלומי ואמאי תיזבין כתובתה להאי דחבלה ביה ומשני משום דתמחול לבעלה כדשמואל ואין לומר דשאני כתובה שלא ניתנה לגבות מחיים וכמו שמחלק הר״ן פ״ב דכתובות שכבר כתבתי לקמן סי׳ פ״ו ס״ק י״א דאין נראין לפע״ד דברי הר״ן בזה. ועוד דאף הר״ן אינו מחלק רק לענין שעבודא דר׳ נתן דכיון דלא ניתנה לגבות מחיים לא משתעבד הבעל עדיין מדרב נתן ויכולה למחול אבל אם איתא לדברי ראב״ן דהיכא דמפסיד ללוקח מה שהיתה שוהה כתובה ולית לה נכסי להחזיר לו אכי׳ מעותיו ומה בכך שלא ניתנה הכתוב׳ לגבות עדיין מ״מ כיון דמפסיד הלוקח היאך יכולה למחול אלא ודאי דגבי מוכר שטר חוב אפי׳ לית ליה נכסי למוכר לשלם ללוקח מעותיו שקבל ממנו או מה שמפסיד לו יכול למחול ואולי יש לחלק גם לענין זה בכך אבל אין נ״ל עיקר אלא כמו שכתבתי: ודברי התוס׳ בבבא בתרא פרק מי שמת דף קמ״ו סוף ע״ב צל״ע שכתבו אהך דמצא שובר כתובה וז״ל ותימ׳ איך לא טריף שלא כדין והלא אם תמחול לבעל׳ יחזרו עליה הלקוחות ויגבו ממנה הכל על כן נרא׳ שאין צריך להחזיר להם אלא מה שנתנו בה ומיהו קשה לי מ״מ יטרוף שלא כדין שהרי יחזרו עליה ממה שנתנו בה לכל הפחות ואומר ר״י דבדבר מועט כזה אין לחוש דאין כאן טריפא שלא כדין ומיהו קשה שמוכרת בדמים יקרי׳ ואם כן הפסיד׳ הרב׳ ללקוחות וטורף בעל׳ שלא כדין שהרי לא תוכל למחול מה שהפסידתם עכ״ל דבריהם צל״ע טובא דמה לו לבעל בכך שהלקוחות יחזרו עליה מ״מ הוא יטרוף כדין ועוד קשה דלמא יש לה לאשה לשלם מה שחייבת מדינא דגרמי וגם מה שחילקו בין דבר מרובה למועט הוא תמוה דמה לי מרובה או מועט דין של פרוט׳ כדין של מאה מנה ועוד דפעמים הכתובה הרב׳ ונתנו לה הלקוחות סך גדול אלא ודאי מעיקרא לק״מ בזה דמ״מ הבעל טורף כדין כנ״ל ברור ואין לומר דכוונת התוס׳ דלית לה מגו דאי בעי מחל׳ דאי תמחול בעי לשלומי הכל וכעין מה שכתב הרא״ש ספ״ק דמציעא וכן נרא׳ שהבין מהר״ש אידלש שם אבל אי אפשר להלום כן כלל בדברי התוס׳ ובלשונם ואפי׳ אם תפרש מה שכתב ומיהו קשה לי מ״מ כו׳ כמו שכתב מהרש״א שם ע״ש מכ״מ תיקשי דמאי מקשין הלא תוכל למחול לבעל׳ בעד המעות שנתן לה הבעל בעד השובר ולא תמחול בחנם גם מאי מתרצין דבדבר מועט כזה אין לחוש כו׳ הא גבי לקוחות דבר מרובה הוא שהכתוב׳ היא כולה שלהם ואי קאי אאשה שקבלה דבר מועט מ״מ קשה מאי מתרצין דלמא היא אינה רוצה בהפסד דבר מועט בחנם ועוד אם קבלה סך גדול מאי איכא למימר וגם לשון התו׳ דאין כאן טריפא שלא כדין כו׳ וכן מה שכתבו אח״כ וא״כ הפסיד׳ הרבה ללקוחות וטורף בעל׳ שלא כדין שהרי לא תוכל למחול מה שהפסידתם כו׳ לא משמע כן כלל אלא משמע דכוונתם כל היכא שמפתיד׳ ללקוחות לא תוכל למחול כלל וא״כ הדרא קושיא לדוכתא מה שכתבתי לעיל וצל״ע.
(צ) א״י למחול – וכן עיקר ודלא כהיש חולקין וכמו שהעליתי לקמן סי׳ פ״ו סעיף ה׳ ס״ק י״א באריכות וגם הר״ב גופי׳ סתם שם סעיף ה׳ כדברי המחבר שם וגם בעיר שושן כאן השמיט היש חולקין ויפה כוון בזה ועמ״ש לעיל סי׳ מ״ז ס״ק ז׳ מיהו היינו דוקא כשחייב עדיין ללוקח בלאו הכי אבל אם היה חייב לו ונתן לו שטר חוב זה בפרעון חובו יכול למחול השטר אע״פ שאין לו נכסים וכמו שהעליתי לקמן סי׳ פ״ו שם ע״ש שהארכתי בזה.
(צא) ואם הקנה לו כו׳ י״א דא״י כו׳ – עיין במרדכי שם דסבירא ליה לבעל סברא זו דהלוא׳ ניקנית באגב קרקע ולפ״ז למאי דקיימא לן ר״ס קכ״ג וסי׳ ר״ג ס״ט דאין הלוא׳ ניקנית אגב קרקע קיימא לן הכא כהי״א דאין כאן קנין כלל וכן כתב מהרש״ל (פרק מרובה סי׳ י״ד דאין כאן קנין אלא אם כן היה השטר על קרקע דניקנית בק״ס או על מעות פקדון דנקנה אגב קרקע וע״ש).
(צב) דאינו נקנה באגב כו׳ – עיין בתשובות מבי״ט ח״ב סי׳ כ״ה וסימן קס״ט ובתשובות מהרש״ך ס״ב סי׳ ק״ב ובתשובות מהר״א בן חיים סי׳ ע״ז.
(צג) ע״ל סי׳ ר״ג סעיף ט׳ – וסי׳ רי״א סעיף ז׳ וסי׳ רנ״ג סעיף כ׳.
(סו) מחמתך – והודיע הקונ׳ להחייב שקנה שטר זה ואז א״י למחול כ״כ הרשב״א בתשובה ומשמע דמ״מ בעי כתיבה ומסיר׳ ואפ״ה לא מהני עד שיודיע ללוה. שם:
(סז) למחול – כתב הסמ״ע דמדברי הרא״ש מוכח דהני י״א ס״ל דבזה א״צ כתיבת קני לך כו׳ ומה״ט כתב הרמ״א בר״ס זה דשטר שכתוב בו אני משעבד לך כו׳ דקנה במסיר׳ לבד ואעפ״כ ס״ל דהראשון מצי מחיל כיון דנשתעבד לו מתחלה והש״ך חולק ע״ז וס״ל דאפילו לדעת הפוסקים דס״ל דא״י למחול מ״מ בעינן שיכתוב לו קני לך כו׳ וכתב עוד דנ״ל עיקר כדעת הי״א דיכול למחול וכ״מ בש״ס ובסברא ע״ש באורך ובתשובת כ״ז ובתשובת מבי״ט ח״מ סי׳ קכ״ח ובתשובת ן׳ לב ס׳ שני סי׳ כ״ד:
(סח) חייב – כתב הסמ״ע דמ״ש הרמ״א בר״ס זה וכן אם אין למוכר לשלם לו כו׳ היינו הדמים שקיבל ממנו בעד לקיחת השטר אבל כשמחל השטר אף דמי המכיר׳ אין מוציאין מיד הלוה כיון דכבר מחלו לו אף דאין למוכר לשלם עכ״ל. ועיין בש״ך מ״ש בזה:
(סט) אינו – וכן עיקר ודלא כי״ח והרמ״א גופיה סתם כדברי המחבר בסי׳ פ״ו ס״ה מיהו היינו כשחייב עדיין ללוקח בלא״ה אבל אם היה חייב לו ונתן לו שט״ח זה בפרעון חובו יכול למחול השטר אע״פ שאין לו נכסים וכמו שהעליתי בסי׳ פ״ו שם ע״ש שהארכתי בזה עכ״ל הש״ך:
(ע) באגב – דס״ל דאין מטבע נקנה באגב כ״א בפקדון ולא חוב כמ״ש בסי׳ קכ״ב וקכ״ג וסימן ר״ג ס״ט ע״ש אבל במעמד שלשתן נקנה כמ״ש בס״ט עכ״ל הסמ״ע וכתב הש״ך דכן קי״ל דאין הלואה נקנית באג״ק ואין כאן קנין כלל וכ״כ מהרש״ל אא״כ היה השטר על קרקע דניקנים בק״ס או על מעות פקדון דנקנה עג״ק וע״ש ובתשובת מבי״ט ח״ב סי׳ כ״ה וקס״ט ובתשובת מהרש״ך ס״ב סי׳ ק״ב ובתשו׳ מהראנ״ח סי׳ ע״ז וע״ל סי׳ רי״א ס״ז וסי׳ רנ״ג ס״כ:
(קה) י״א שאםגטין יג ב׳ נעשה כאומר ובמעמד שלשתן אין יכול למחול כמו שהוכיחו תוס׳ שם מסוגיא דקדושין הנ״ל:
(ליקוט) י״א שאם כו׳ – ומכאן ראיה לפסק תה״ד בס״א דכה״ג א״צ כו״מ וכמ״ש בסי״ב דכל שא״י למחול א״צ כו״מ ודלא כש״ך שם אלא שאזיל לשיטתו שכ׳ כאן כס׳ שניה והוא לא ס״ל הא דסמ״ע ס״ק ס״ד כמ״ש הוא בס״ק פ״ח ועוד כ׳ בס״ק פ״ח דאף לס׳ ראשונה מ״מ לא קנה במסירה לחוד ע״ש אבל דבריו צ״ע כיון דמדמי לה למעמד שלשתן אף מלוה ע״פ נקנה וא״צ כו״מ כמ״ש בסוגיא דקדושין (ע״כ):
(קו) (ליקוט) שאם כ׳ כו׳ – כמ״ש בפ״ק דגטין והא אמר שמואל דיכול למחול דלא אמרי׳ שם נעשה כא״ל אלא כאלו שעבדו לו במעמד שלשתן דוקא דאל״כ ל״ל למעמד שלשתן כלל (ע״כ):
(קז) וי״א – רא״ש בפ׳ הכותב ודחה ראיה של הראב״ד ע״ש וראיתו מסוגיא דב״מ הנ״ל ש״מ איתא כו׳ ודלמא כ׳ בכתובה משתעבדנא כו׳ דהא אינו בידה כמש״ש אבל הר״ן דחה וכ׳ דלא היו נוהגין לכתוב כן ולא חיישי׳ כו׳:
(קח) י״א האכתובות י״ט א׳ כגון שחב כו׳ ואם איתא ליהמניה במגו דיכול למחול ושם פ״א ב׳ כנ״ל אלא מפני שמשועבד לכתובתה ועוד דאמרי׳ בב״ב קמז ב׳ אא״ב דאורייתא משום דר״ן:
(ליקוט) י״א כו׳ היינו כו׳ – אף שאין לו במה לפרוע ממ״ש בב״ק פ״ט א׳ דה״נ דל״ל ותזבין כו׳ אלא משום כו׳ ול״ד למ״ש בס״א בהג״ה וכן אם אין כו׳ דשם לא קנה והמעות חייב לו כמש״ש ויחזור לו הדמים משא״כ כאן דכבר נסתלק ממנו ומחילתו אינו אלא כמזי׳ וכן מוכח בכתובות פ״ו א׳ ע״ש תוס׳ ד״ה תיזיל. ולר״י נראה כו׳:
(קט) או שיש – כנ״ל ס״א:
(קי) ויש חולקין – תוס׳ דכתובות י״ט א׳ ד״ה וכגון דחו כל הראיות הנ״ל ע״ש וראיה לדבריהם גטין מ״ב עבד שעשאו כו׳ כדרבא כו׳ ושם מ״א תוס׳ ד״ה במזיק וכגון כו׳ וכ׳ בסה״ת שנ״א ח״ו דשחרור הוי כמחילה אבל כד מעיינת מוכח להיפך מדקא׳ שחרור דדמי לקדושת הגוף ועתוס׳ שם ד״ה הקדש כו׳ מפרש בירושלמי כו׳:
(ליקוט) ויש חולקין וראייתם ממ״ש בב״ק שם וכ״ת זבינה ניהליה כו׳ ושם אלא הא דתניא כו׳ דאי מחלה כו׳ אבל הר״ן פ״ב דכתובות י״ט א׳ תי׳ דשאני כתובה כיון שאין חיובו ברור שמא תמות וגם א״א לגבות כלל מחיים לא משתעבד מדר״ן וכ״כ הריטב״א שם ומ״מ מ״ש למעלה י״א היינו כו׳ מוכח מהא דכתובות פ״ו א׳ כנ״ל. ועוד הביא הרמב״ן ראיה מהא דספ״ק דב״מ ש״מ איתא כו׳ ואם איתא שמא לותה מאחרים וכן הקשה רש״ל בפ״ב דכתובות שם וי״ל דשם באית לה נ״מ וז״ש למעלה או שיש כו׳ (ע״כ):
(קיא) ע״ל סי׳ פ״ו – דשם פ׳ כס׳ הראשונה:
(קיב) (ליקוט) ואם הקנה כו׳ – ס״ל דיכול להקנות אג״ק וכגי׳ הספרים בב״ב ע״ז ב׳ הוה מסיק כו׳ ועתוס׳ שם ד״ה ר״פ כו׳ וכס׳ אחרונה (ע״כ):
(קיג) י״א דאינו – ב״ב שם נתנו במתנת ש״מ כו׳. והטעם משום דגוף החוב קנוי כמ״ש שם קמ״ח א׳ ש״מ שאמר הלואתו לפ׳ כו׳:
(קיד) וי״א – ס״ל מתנת ש״מ שאני כמ״ש ז״ל:
(קטו) וי״א דאין – מדאמרי׳ שם והא ליתא בבריא ואם איתא הא איתא באג״ק או בחליפין כנ״ל ס״י:
(כא) משתעבדנא לך – עש״ך ס״ק פ״ו וע׳ בספר קרבן נתנאל בכתובות פ׳ הכותב אות כ״ג מ״ש בזה:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהבאר הגולהסמ״עט״זש״ךבאר היטבביאור הגר״אפתחי תשובההכל
 
(כז) נְתָנוֹ בְּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע, וָמֵת, אֵין הַיּוֹרֵשׁ יָכוֹל לִמְחוֹל.
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךעודהכל
רמב״ם זכייה ומתנה י׳:ב׳
(כו) {כו} נתנו במתנת ש״מ וכו׳ בפרק מי שמת (בבא בתרא קמז:) אמר רב נחמן אף ע״ג דאמר שמואל המוכר שט״ח לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפי׳ יורש מוחל מודה שמואל שאם נתנו במתנת ש״מ שאינו יכול למוחלו.
וכתב בעה״ת פירוש היורש אבל הש״מ עצמו בודאי יכול למחול וכ״כ הרי״ף ויהבי בגמרא טעמא משום דאלמוה רבנן למתנת ש״מ כדי שלא תטרף דעתו עליו:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(כו) המוכר שט״ח לחבירו כו׳ וחזר ומחלו ללוה מחול מימרא דשמואל פ׳ הכותב (דפ״ה) והטעם שיכול למחול כתב הרי״ף ז״ל הואיל דאין גופן ממון א״א להקנותן בהקנאה גמורה אלא שחכמים תקנו להם צד מכר וכמ״ש לעיל בסי״ד ולפיכך יכול למחול שלא זכה הלוקח בהן מן התורה וכ״כ הרמב״ם. וא״ת לדידהו איך ממעטינן בהזהב שטרות מאונאה (וכמש״ר בסימן זה סעיף ל״ח) מקרא הלא אין להן קנין כלל מן התורה תירץ הר״ן דעיקר קרא למעוטי עבדים וקרקעות מאונאה ולא כללו חז״ל בהדייהו שטרות אלא לפי תקנת חכמים שתקנו להן קנין ולמדונו שאין בכלל הכתוב המדבר באונאה אלא דבר המיטלטל וגופו ממון משא״כ שטרות שאין גופן ממון עכ״ל ועד״ר שם כתבתי טעם אחר בשם התוס׳ דיכול למחול:
שיעשה לו שטר על שמו ג״ז בגמרא שם ועד״מ:
כתב בע״ה ואפילו עבד תנאה דלא מצי מחיל לא מהני הטעם שא״א להתנות שלא יוכל לעשות מה שהוא יכול לעשות ב״י. ואע״ג דיכול לקבל עליו שלא ישמטנו בשביעית וכמש״ר בר״ס ס״ו שאני התם דמחייב נפשיה אבל הכא בא לומר דלא מצי לגרועי כחו דלוה דמחיל ליה לומר דל״מ מחילתו מכח תנאו אלא מחילתו מחילה וחוור הלוקח אהמוכר שמחזיר לו דמיו או דמי כל השטר אם קיבל עליו כן שיפרע לו דמי כולו אם ימחול וק״ל. אלא שק״ל דלה״ט למה מן הסתם א״צ להחזיר לו אלא דמיו ליהני תנאו לגבי נפשו לחייבו בכל דמי השטר כאשר היה גובה אם לא מחל לו לכן נראה דדוקא בשמיטה דפשוט הוא דהשמיטה היה משמטו וכשהתנה הו״ל כאומר בפירוש אני לא אשמט אלא אתן לך המעות במתנה אבל בזה דקאמר לא אמחול לא נרמז בדבריו שבאם ימחול ישלם לו דמי השטר וק״ל:
רמב״ם זכייה ומתנה י׳:ב׳
(עג) ג) מימרא דרב נחמן ב״ב דף קמז ע״ב ומפ׳ בגמ׳ טעמא דאלמי׳ רבנן למתנת ש״מ שלא תטרף דעתו עליו אבל הש״מ בעצמו בודאי יכול למחול
(סח) ואין היורש יכול למחול – משום דלא תטרוף דעת הש״מ כשידע שלא יתקיים צואתו תקנו כן גמ׳ פרק מי שמת וע״ל סי׳ רנ״ג וכתב הב״ת השכ״מ עצמו יכול למחול:
(צד) נתנו במתנת – ש״מ באופן שיתבאר לקמן סי׳ ר״ן סעיף ד׳ וסעיף ז׳ איזו מיקרי מתנ׳ ש״מ ועמ״ש לקמן ס״ס רמ״ח.
(צה) אין היורש יכול למחול – אבל השכ״מ עצמו יכול למחול כן הוא בבעה״ת והוא מהרי״ף פרק הכותב ופרק מי שמת וכן כתב נ״י שם ופשוט הוא ועיין מה שכתבתי לקמן סעיף מ״ב ס״ק קכ״ח וקכ״ט וע״ל סי׳ רנ״ג סעיף כ׳ ומ״ש שם (ועיין בתשוב׳ מנחם עזרי׳ סי׳ פ״ה).
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךהכל
 
(כח) מַכְנֶסֶת לְבַעֲלָהּ שְׁטָר חוֹב אוֹ מִלְוֶה עַל פֶּה, אוֹ שֶׁלָּווּ מִמֶּנָּה אֲחֵרִים אַחַר נִשּׂוּאֶיהָ, אֵינָהּ יְכוֹלָה לִמְחוֹל, דְּאֵין קִנְיָן לָאִשָּׁה בְּלֹא בַּעֲלָהּ, וַאֲפִלּוּ הָיוּ נִכְסֵי מְלוֹג (פֵּרוּשׁ, נִכְסֵי הָאִשָּׁה שֶׁהַבַּעַל אוֹכֵל פֵּרוֹת וּמַנִּיחַ הַקֶרֶן, כָּעִנְיָן מְלִיגַת הָרֹאשׁ שֶׁתּוֹלְשִׁין הַשֵּׂעָר וּמַנִּיחִין הָרֹאשׁ).
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
רמב״ם מכירה ו׳:י״ב
(כז) {כז} וכן המכנסת ש״ח וכו׳ פ׳ הכותב (כתובות פה:) מימרא דרבא משום רבי אבין מודה שמואל במכנסת ש״ח לבעלה וחזרה ומחלתו שאינו מחול מפני שידו כידה וכתב בעה״ת בשער נ״א ואיכא מ״ד דכיון דכתב הרי״ף פרק מי שמת דטעמא דמכנסת שאינה יכולה למחול משום דאין קנין לאשה בלא בעלה הילכך דייקינן מיניה דאפילו לא הכניסה לו ש״ח בשעה שנשאה אלא שלוו ממנה אחרים אחר נשואיה ועודה תחת בעלה אינה יכולה למחול דאין קנין לאשה בלא בעלה ל״ש מלוה על פה ול״ש מלוה בשטר ואיכא מ״ד דוקא מכנסת ש״ח לבעלה דקני ליה לדידיה בכתיבה ומסירה אינה יכולה למחול וכל המכנסת לו מע״פ או מלוה בשטר בלא כתיבה ומסירה אז יכולה היא למחול ומסתברא דכיון שהכניסה לו בתורת נדוניא קנה בעלה ואפילו מע״פ ואצ״ל מלוה בשטר דהו״ל דברים הנקנין באמירה מדרב גידל וכן השיב הרמב״ן דמכנסת לבעלה שטר אין צריך לכתיבה ומסירה וכן אם הוא מלוה ע״פ אינו צריך במעמד שלשתן אלא בתקנת חכמים שעשאוהו כלוקח ויורש לזכותו קנה הכל ואפילו היה המעות אלו נכסי מלוג ידו כידה ואף ע״פ שלא קנה כדרכי ההקנאות אלא בתקנת חכמים קנה הכל ואינה יכולה למחול:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(כז) ואפי׳ יורש מימרא דשמואל שם:
כ׳ בעה״ת שאין היורש יכול למחול שם שנ״א דין ו׳ כ״כ ומ״ש ואין לי לשלם כלום כו׳ עד אבל התוס׳ כתבו דאפילו לעצמו יכול למחול דע דמסקי שם התוס׳ וכתבו וצריך לשלם ור״ל דמשלם כפי הדמים שקיבל אביו המוכר מהלוקח וכשאר מוחלים וזה מרויח זה המוחל לעצמו אבל א״ל דס״ל להתוס׳ שמשלם הכל דא״כ למה ימחול הרי צריך לשלם הכל בשלמא כשאין המוחל הלוה י״ל דמוחל משום דאין לו ויעשה קנוניא עם הלוה ונמצא דפליגי התוס׳ עם הבה״ת בתרתי חדא דהיורש יכול למחול לעצמו והב׳ דאף דמוחל לעצמו צריך לשלם כדי הדמים שקיבל ולא כבה״ת שכתב דאם איתא דיכול למחול א״צ לשלם (כולו) [כלום] ורבינו אף שסתם וכתב בשם התוס׳ דיכול למחול ולא כתב שצריך לשלם כפי הדמים שקיבל אביו מ״מ רמזו כמ״ש בשם התוס׳ אפילו לעצמו יכול למחול מדכתבו אפילו לעצמו ר״ל ל״מ לאחר אלא אפילו לעצמו משמע דשוין הן וכמו ששאר מוחל צריך לשלם לו הדמים שקיבל כן במוחל לעצמו ובה״ת דכתב דצריך לשלם כל החוב לא מטעם מחילה דהא ס״ל דאינו יכול למחול ועוד דגם בעה״ת ס״ל דבמוחל לאחר א״צ לשלם לו אלא כדי הדמים שנתן וכמ״ש בסמוך. אלא טעמו כיון דאין יכול למחול לעצמו והוא חייב לאביו כל דמי החוב וזה הלוקח במקום אביו קאי מש״ה צריך לשלם לו הכל וק״ל:
רמב״ם מכירה ו׳:י״ב
(עד) ד) מימר׳ דרבא לברי׳ דרב חייא בר אבין כתובות סוף דף פ״ה
(עה) ה) בה״ת בשער נ״א הכריע כסברא ראשונה שהביא דדייקי מדכתב הרי״ף בפ׳ מי שמת טעמא משום דאין קנין לאשה בלא בעלה ושכן השיב הרמב״ן
(עו) ו) שם בשם הרמב״ן
(סט) מכנסת לבעל׳ שט״ח כו׳ – ואפי׳ בלא כתיב׳ ומסירה וכמו שכ׳ לעיל סי״ב ול״ב:
(ע) או שלוו ממנו – צ״ל ממנה:
(צו) או שלוו ממנה אחרים כו׳ – אינה יכולה למחול. עיין בא״ע סי׳ צ״א ס״א וע׳ בתשובות ר״י לבית לוי סי׳ כ״ז.
(עא) מכנסת – אפילו בלא כתיבה ומסירה כמש״ל סי״ב ול״ב. סמ״ע:
(קטז) או מלוה ע״פ – דהטעם דאינה יכולה למחול משום דגוף הלוה נשתעבד לו אע״פ שאין משתעבד בכו״מ וא״כ ה״ה למלוה ע״פ וע׳ בכתובות פ״ג א׳ ידו כו׳:
(קיז) או שלוו – כמ״ש הרא״ש ביש נוחלין קכ״ה ב׳ דבכה״ג הבעל יורשה ע״ש כיון שאין יכולה למוכרה ע״ש:
(קיח) ואפי׳ היוב״ק פ״ט ב׳ עבדי מלוג כו׳ ולא לאשה ומשם ראיה להנ״ל ואפי׳ לוו כו׳ דשם צ״א כמאן אזלא כו׳ איש ואשה כו׳ וע״ש בתוס׳ ד״ה כמאן כו׳ ושחרור הוא מחילה וא״כ כמו שאין יכולה למכור כו׳:
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(כט) הַנּוֹתֵן שְׁטָר חוֹב לַחֲבֵרוֹ אוֹ מְכָרוֹ, בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן, אֵינוֹ יָכוֹל לִמְחוֹל.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אפתחי תשובהעודהכל
(כח) {כח} וכן הנותן שטר חוב או מכרו במעמד שלשתן וכו׳ כ״כ התוס׳ בשם ר״ת ספ״ק דגיטין וכן העלה הרא״ש ספ״ק דמציעא וכן דעת הר״ן בתשובה סימן ס״ד ודחה דברי הרמב״ן שחלק על זה ונדחו דברי נ״י שכתב בפ׳ מי שמת שרוב המפרשים סוברים כהרמב״ן.
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(כח) כתב הראב״ד שאם כתב לוה למלוה כו׳ ולא נהירא לא״א הרא״ש ז״ל כו׳ עד״ר שם כתבתי טעם פלוגתתן ועד״מ:
(עז) ז) טור ובמעמד ג׳ אנותן נמי קאי כ״כ התוס׳ גיטין דף ט״ו ע״ב בד״ה תנהו לפלוני וכו׳ וכן העלה הרא״ש ספ״ב דמציעא והר״ן בת׳ סי׳ סט
(עא) במעמד שלשתן – גם אנותן קאי והטעם דבהמחא׳ זו שהעמיד המלו׳ להמקבל אצל הלוה שיתן מה שבידו ה״ל כאלו זקפו הלוה במלו׳ עליו להקונה דמהני דא״י למחול כמ״ש בסעיף כ״ג משא״כ לק׳ סעיף ל״ו דלא מיירי במעמד שלשתן אלא בנותן בכתיבה ומסירה מ״ה יכול למחול ודו״ק:
(צז) הנותן כו׳ – במעמד שלשתן א״י למחול. היינו ע״פ מ״ש הב״י שנדחו דברי נמ״י שכתב שרוב המפרשים סוברים כהרמב״ן אבל לקמן סי׳ קכ״ו ס״ק י׳ השגתי על הבית יוסף בזה והבאתי הרבה פוסקים שסוברים כהרמב״ן דבמעמד שנשתן יכול למחול. ועוד נלפע״ד עיקר בדין זה שבכאן שיכול למחול לפי שבעלי התוספות וגדולי הפוסקים נחלקו בזה לשני כתות והאריכו הרבה בדין זה בטעם מחלקותם ולפע״ד להכריע בהכרעה חדשה מה שהורוני מן השמים שלא כדברי כת זה ושלא כדברי כת זה באופן שבדין שבכאן יכול למחול ולא כטור והמחבר וע״כ מוכרח אני להאריך ולברר הדברים: הנה התוס׳ פ״ק דגיטין דף י״ג ע״ב כתבו וז״ל אומר רבינו תם דאע״ג דהמוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול מכר או נתן במתנ׳ במעמד שלשתן אינו יכול למחול וכן משמע בפ״ב דקדושין דקאמר במלוה בשטר פליגי בדשמואל דמ״ד מקודש׳ לית לי׳ דשמואל ומ״ד אינ׳ מקודש׳ א״ל דשמואל ואב״א כולי עלמא אית להו דשמואל ובאשה סמכא דעתה קמפלגי מ״ד מקידשת סבר דסמכ׳ דעתה לא שביק לדידה ומחיל לאחריני וכי קאמר במלו׳ על פה פליגי בדרב הונא אי קנה במעמד שלשתן במלו׳ משמע דאי אית להו דרב הונא אף במלוה לכ״ע מקודשת ואי יכול למחול אמאי מקודשת למאן דאית ליה גבי מלוה בשטר דלא סמכה דעתה ואמאי לא מסיק ואי בעית אימא כ״ע קנה במלוה אפי׳ מלוה ע״פ ובאשה סמכה דעתה פליגי כדמסיק אשמואל אמלוה בשטר אלא משמע דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול ואם תאמר בפ׳ החובל גבי היא שחבלה באחרים דפריך ותיזבן כתובתה בטובת הנאה ומשני כל לגבי בעלה ודאי מחלה והשתא אכתי תמכור במעמד שלשתן דאז לא תוכל למחול וכן סוף פ״ק דב״מ גבי מצא שובר דפריך בזמן שהאשה מודה אמאי יחזיר לבעל ניחוש דילמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי כו׳ ומשני ש״מ איתא לדשמואל והשתא ניחוש דילמא מכרה במעמד שלשתן דא״י למחול וי״ל דלא תקנו מעמד שלשתן בכתובה דאפשר דלא תבוא לידי גבייה לעולם ועי״ל דהתם גבי שובר אין לחוש כלל דאם אין עדים שמכרה א״כ הבעל והאשה יכפרו המכירה ואם יש עדים שהבעל נתרצה או אפי׳ שתק ודאי השובר שקר ואם מיחה אז מוכח שהשובר אמת וליכא למיחש דלמא כתבה ליתן בניסן כו׳ עכ״ל התוס׳. וכ״כ הרא״ש והר״ן שם וגם הרשב״א בחדושיו שם בתחלת דבריו וכ״כ עוד הר״ן בתשובה סי׳ ס״ט. וכן כתבו עוד התוס׳ פרק החובל דף פ״ט ופ״ק דמציעא דף כ׳ ופ׳ האיש מקדש דף מ״ח וכן כתב עוד הרא״ש והנ״י ספ״ק דמציעא וכן כתבו עוד שאר פוסקים. והרמב״ן בחדושיו פ׳ מי שמת חולק על דברי התוס׳ וס״ל דבמעמד שלשתן גם כן יכול למחול ומביאו הרשב״א בחדושיו פ״ק דגיטין שם וז״ל והרמב״ן נ״ר כתב בפ׳ האיש מקדש דיכול הוא למחול והתם היינו טעמא דלא אמר ואיבעית אימא דכ״ע בין במלוה בין בפקדון ובדשמואל קמפלגי משום דבעי למנקט לה אליבא דהני פירוקי קמאי דאמרי׳ התם דפליגי בעיקר קנייה דלרבנן משום דלא קנתה כלל ובדרב פפא פליגי ומש״ה אצטריך למימר דרבנן במלוה ע״פ סבירא להו דלא קנייה לה במעמד שלשתן אבל אליבא דפירוקא בתרא דהתם דמוקמינן פלוגתייהו במלוה בשטר בדשמואל במלוה ע״פ נמי בדשמואל פליגי ובמלוה בשטר להודיעך כחן דרבנן דאפי׳ בשטר חזר ומחלו מחול ובמלוה על פה להודיעך כחו דר׳ מאיר ותרווייהו מודו דאפי׳ מלוה נקנית הוא במעמד שלשתן דהכי קיימא לן והביא ראיי׳ מדתניא בפ״ק דקדושין קדשה במשכון מקודשת ואוקימנא לה התם במשכון דאחרים דאלמא במלוה דאחרי׳ אינה מקודשת אלא במשכון דמלוה שיש עליה משכון אם הקנה אותה ומסר המשכון ללוקח וחזר ומחלו אינו מחול עכ״ל וכן דעת בעל העיטור ונמוקי יוסף ושאר פוסקים והבאתי דבריהם לקמן סי׳ קכ״ו ס״ק י׳ ע״ש. ואני אומר אם כדברי התוס׳ וסייעתו קשה הא דאמרי׳ בכמה דוכתי בש״ס המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ולא אשתמיט בשום מקום לומר דהיכא דמכרו במעמד שלשתן א״י למחול וכן כתב הרמב״ן בחדושיו פרק מי שמת וז״ל אבל המוכר שטר חוב לחברו בכל ענין חזר ומחלו מחול דסתמא קאמר שמואל וכן כתב רבינו חננאל ז״ל בפ׳ שנים אוחזין ואלו הוה חילוק בדבר לא היו הגאונים ז״ל שותקים ממנו עכ״ל וכ״כ הנ״י פרק מי שמת וז״ל ורוב המפרשים כתבו דהא דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול סתמא קאמר לה ואפי׳ מכרו במעמד שלשתן יכול למחול עכ״ל ועוד דבפ׳ הכותב אמר רב הונא בר יהושע אמילתיה דשמואל ואי פקח הוא מקרקש ליה בזוזי וכתב ליה שטרא בשמיה משמע דליכא אלא האי תקנתא ואי איתא הל״ל ואי פקח הוא זבין ליה במעמד שלשתן ודוחק לומר דה״ה הך תקנתא אלא משום דמ״מ יכול הלוה לכפור במעמד שלשתן דמ״מ ה״ל למנקט האי תקנתא דימכרנו לו בפני עדים במעמד שלשתן ויכתבו לו העדים כן וליכא למימר דהיינו כתיב ליה שטרא בשמיה לא הוא דכתיב ליה שטרא בשמיה לא טריף אלא מזמן שני והך תקנתא עדיפא דטריף מזמנא דשטרא קמא דקנה וא״כ הוה ליה לאשמועי׳ תקנתא דעדיפא מינה ואף שיש לדחוק ולתרץ את זה מכל מקום קשה כיון דתקנתא מעליות׳ מיהת הוי ה״ל לש״ס לפרושי לה ולמימר דאיכ׳ נמי הך תקנתא ובפרט דעדיפא הך תקנתא דגובה אפי׳ מזמן ראשון ועוד דאמרינן בפ׳ הכותב מודה שמואל במכנסת שט״ח לבעלה שא״י למחול ובפ׳ מי שמת אמרינן מודה שמואל שאם נתנו במתנת ש״מ שא״י למחול משמע דליכא אלא הני גוני דאל״כ הל״ל נמי מודה שמואל במעמד שלשתן שא״י למחול ואם כדברי הרמב״ן וסייעתו דבמעמד שלשתן יכול למחול א״כ קשיא נמי דהא סתמא אמרינן בכמה דוכתי בש״ס מעמד שלשתן קנה ולא אישתמע בשום מקום לומר דהיכא דחזר ומחלו מחול: וגם ראיית התוספות מפ׳ האיש מקדש נראה נכונה בזה ודברי הרמב״ן והרשב״א וכן דברי הריטב״א פ׳ האיש מקדש דחוקים בזה דמ״מ לא ה״ל לש״ס לשתוקי וה״ל לפרושי בהדיא ואי בעית אימא דכולי עלמא בין במלוה בין בפקדון בדשמואל קמפלגי ומדסדר הש״ס הך דבדשמואל קמפלגי לעיל אמלוה בשטר ולא סדרא במסקנא משמע דדוקא לעיל שייכא הך דשמואל ולא במעמד שלשתן: לפיכך נראה לפע״ד ברור דמעיקרא ל״ק מידי כל מה שהקשו התו׳ והרא״ש וסייעתם והרמב״ן והרשב״א וסייעתם שנראה לפי ע״ד ברור דחוב שבשטר אינו נקנה במעמד שלשתן כלל אפי׳ גוף החוב וגרע ממלוה על פה וטעמא רבה איכא במילתא דבשלמא בחוב בע״פ דנסתלק הלוה מן המלוה לגמרי נקנה במעמד שלשתן דעשאו חכמים כאלו פרע הלוה להמלוה ונתן המלוה המעות לזוכה ושוב חזר ונתן הזוכה המעות ללוה דהוה ליה לוה בעל דבר דזוכה ושוב אין לו עסק עם המלוה הראשון כלל ויכול לטעון לזוכה פרעתיך וכה״ג משא״כ בהלואה שבשטר שכל זמן שהשטר הוא ביד המלוה ובאי כחו לא נפטר הלוה מן המלוה הראשון לענין פרעתי וכה״ג אף אם יתן המלוה לזוכה השטר בכתיב׳ ומסירה מ״מ כיון דפרישית לק׳ דגוף השטר ושעבודו אינו נקנה במעמד שלשתן א״כ זה הזוכה צריך לבוא בע״כ בשטרו מכח המלוה וכשיטעון לו הלוה פרעתיך יתבענו בשטר בכח המלוה הראשון ואם כן לא שייך בזה מעמד שלשתן דממה נפשך אי תימא כיון דשלשתן עומדים יחד ה״ל כאלו פרע הלוה למלוה ונתן המלוה המעות לזוכה וחזר הזוכה והלוהו ללוה אם כן איבטל לה שטרא לגמרי אלא ודאי לא איבטל שטרא וה״ל כאלו לא פרע עדיין למלוה ומשעובד הוא עדיין למלוה הראשון וא״כ היאך שייך מעמד שלשתן בזה כיון דלא נסתלק מן המלוה הראשון ואין סברא לומר שנסתלק לחצאין לענין שחייב המעות בעל פה לזוכה ועוד דדין מעמד שלשתן הלכתא בלא טעמא הוא והבו דלא לוסיף עלה ומנין לנו להוסיף בתקנת חבמים מה שלא נזכר בש״ס ולא מהני דין מעמד שלשתן גבי שטר אלא כשיקרע השטר ויעשה ממלוה בשטר מלוה על פה דאז כשיעשה מעמד שלשתן יסתלק הלוה לגמרי מן המלוה אבל כ״ז שהשטר בתקפו והלוה משועבד עדיין למלוה מחמת השטר לא שייך מעמד שלשתן אף בגוף החוב וכן משמע לכאורה פשטא דש״ס בפ׳ האיש מקדש דקא׳ במלוה ע״פ במאי פליגי בדרב הונא כו׳ משמע דבמלוה בשטר לא שייך כלל לו׳ דפליגי בדר״ה והיינו מטעמא דפרישית ועוד דקאמר התם דבמלוה בשטר פליגי בפלוגתא דר׳ ורבנן וקשה היכא רמיזא דלמא נימא במלוה בשטר נמי פליגי בדרב הונא ואי משום תרתי למה לי הא איכא למימר כדכתבו הרמב״ן וסייעתו חדא להודיעך כחו דר׳ מאיר וחדא להודיעך כחן דרבנן ואף שיש לדחות את זה מ״מ אינו נראה אלא ודאי דמעמד שלשתן לא שייך כלל במלו׳ בשטר אף לענין גוף החוב אלא אם כן נקרע השטר ונעשה מלו׳ על פה וכמו שכתבתי ואם כן אי אפשר למטעי דפליגי במלו׳ בשטר במעמד שלשתן אלא בדר׳ ורבנן ולהכי לא מדכר בש״ס בלל דפליגי בדרב הונא רק במלו׳ על פה. כן נ״ל ברור: והשתא פשיטא דלא קשי׳ כלל מה שהקשו התוס׳ והרא״ש וכל הפוסקים מהך דפ׳ החובל ומהך דפ׳ שנים אוחזין דדין מעמד שלשתן לא שייך כלל בכתוב׳ ושום שטר (ופשיט׳ דליכא למיחש שתקרע הכתוב׳ ותמכור גוף החוב ועוד דאסור להשהות עם אשתו בלא כתוב׳): ועוד נראה דאפי׳ אם נניח סברת התוס׳ והפוסקים דדין מעמד שלשתן שייך במלוה בשטר היינו ההלוא׳ שבו לענין שחייב לו המנ׳ שבשטר אבל שיהא מלו׳ בשטר זה אי אפשר והיינו דלא אשתמיט בשום מקום בש״ס ובדברי הגאונים לומר דשטר נקנ׳ במעמד שלשתן ואלו כדברי התוס׳ וסייעתם דהמוכר שט״ח לחבירו במעמד שלשתן אינו יכול למחול תהי׳ מוכרח לומר שנקנ׳ גוף השטר ושעבוד שבו במעמד שלשתן ואם כן לא יצטרך ג״כ כתיב׳ ומסירה. וגם על הרמב״ן והרשב״א וסייעתם קשה לי דעד כאן לא פליגי על התוס׳ אלא דאף במעמד שלשתן יכול למחול אבל מודים הם מיהא דקנה במעמד שלשתן כל כמה דלא ימחול לי׳ וא״כ לפי זה למה לי כתיב׳ ומסיר׳ ואפשר דס״ל דאה״נ דנקנ׳ גם גוף השטר ושעבוד שבו במעמד שלשתן אף לטרוף לקוחות אין צריך כתיב׳ ומסיר׳ אלא במסירה לחוד סגי ומסיר׳ צריך לענין גוף השטר לראיה וכמ״ש הבעה״ת והטור בשם הרמב״ן והמחבר לעיל סעיף י״ט אבל באמת זה לא נהירא לפע״ד דשטר עצמו יהא נקנה במעמד שלשתן ולא שמענו כן בשום מקום בש״ס ובכל דוכתי בש״ס לא אמרי׳ אלא דאותיות ניקנות בכתיב׳ ומסיר׳ ולא אשתמיט בשום מקום לומר דאותיו׳ ניקנות במעמ״ש (או במעמד שלשתן) ובמסיר׳ בלא כתיב׳ אלא ודאי כדפרי׳ דלא שייך מעמ״ש אלא בגוף החוב במנ׳ שיש לו בידו דמכח מעמד שלשתן ה״ל כאלו הלוה לו הזוכ׳ המעות אבל השטר היאך אפשר שיקנהו לו במעמד שלשתן והלא אינו מועיל להיותו מלוה בשטר רק כשמצו׳ לעדים לכתוב שטר והרי הוא עתה אינו כותב לו שטר אחר אמאי קא סמכת אשטרא קמא שטרא קמא למלוה ראשון איכתוב: ועוד בשלמא לענין גוף החוב י״ל דמעמד שלשתן ה״ל כאלו פרע הלו׳ למלו׳ והמלו׳ נותן המעו׳ לזוכ׳ והזוכ׳ חזר והלוהו ללוה דמאחר ששלשתן עומדים יחד ונתרצו זה לזה ה״ל כאלו נעשה כן וה״ל כאלו זקפן במלוה להזוכ׳ אבל לענין שיהא מלו׳ בשטר לא שייך לומר כן דאפי׳ הי׳ נעשה כן שהלו׳ פרע למלו׳ והמלו׳ נתן המעות לזוכה והזוכה חזר ונתן מעות זה לזה אינו אלא מלוה על פה דמיד שפרע למלו׳ איבטל שטרא דילי׳ ואפי׳ תימא דלא איבטל שטרא מ״מ האי שטר׳ של מלוה ראשון הוא ולא של זוכה והלכך בעי כתיב׳ ומסיר׳ ואפי׳ מכרו במעמד שלשתן ובכתיב׳ ומסירה וחזר ומחלו מחול. כן נ״ל ברור: ואולי גם דעת התו׳ והרא״ש וסייעתם והרמב״ן והרשב״א וסייעתם כן דמעמד שלשתן לא מהני רק להיות מלוה ע״פ ולא להיות מלוה בשטר ומה שכתבו התוספות פ״ק דגיטין דאע״ג דהמוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול מכראו נתן במעמד שלשתן א״י למחול וכל׳ הזה כתב ג״כ הרא״ש ספ״ק דמציעא וכן הרשב״א והר״ן ושאר פוסקים כתבו כלשון הזה ואפשר דרצונם לו׳ מכר או נתן במעמד שלשתן א״י למחול גוף החוב ואע״ג דבפ׳ האיש מקדש כתבו התוס׳ וז״ל והא דקאמר לעיל המוכר שט״ח לחבירו וחזר ומחלו מחול היינו דוקא כשאין הלוה בפנינו בשע׳ שמכר לו את השטר עכ״ל ר״ל הא דקאמר מחלו מחול דמשמע דפטור הלוה אפילו מגוף החוב היינו דוקא כשאין הלוה בפנינו ומה שהקשו התוס׳ והרא״ש והפוסקים הנ״ל מהך דפ׳ החובל ופ״ק דמציעא היינו משום דהתם אי נימא דתוכל למכור כתובת׳ במעמד שלשתן נהי דאם תמחול אח״כ לא יהיה רק מלוה. ע״פ מ״מ יוכל לגבות מהבעל דכיון דאין כתובה ניגבת מחיים ה״ל כתובע ומי לחבירו דאין נאמן לומר פרעתי וכן מחלת לי החוב אינו נאמן תוך הזמן כדלקמן ריש סי׳ ע״ח וכן שאר שום טענה לא יוכל לטעון דלא מהני שום טענה אלא במגו דפרעתי. כך י״ל בדעת התוס׳ והרא״ש והרשב״א והר״ן ושאר כל הפוסקים ואע״פ שפשט לשונם לא משמע כן מ״מ עדיף טפי בהכי כדי להסכים דבריהם עם הדין שהוכחנו מן הש״ס ומן הסברא לעיל. ולא מצאתי בשום פוסק מפורש דמעמד שלשתן מהני להיות מלוה בשטר רק בבעה״ת בשם רמב״ן שהבאתי לעיל וכבר כתבתי שאין נלפע״ד כן: אך דברי הטור והמחבר א״א ליישב כן מדכתב הטור נתנו במתנת ש״מ אינו יכול למחול וכן המכנסת שט״ח לבעלה כו׳ וכן הנותן במעמד שלשתן כו׳ מדסדרן להנך שלשה דינים יחד וגם כתב וכן כו׳ משמע דחד דינא אית להו וכן משמע מדברי המחבר שסדרן יחד זה אחר זה ועוד דאי לאשמועינן דגוף החוב א״י למחול מאי קמ״ל הא כבר כתבר דין זה לקמן ר״ס קכ״ו גבי מעמד שלשתן. ועוד דכתבו לעיל סעיף י״ט דגוף השטר ושעבוד שבו נקנה במעמד שלשתן כתשובת רמב״ן שבבעה״ת דלעיל ועוד שכתב בב״י שנדחו דברי הנ״י פרק מי שמת כו׳ מדברי הפוסקים הנ״ל ואם איתא הלא נ״י לא כתב אלא שרוב המפרשים כתבו דסתמא קאמד שמואל דחזר ומחלו מחול אפי׳ במעמד שלשתן קאמר כו׳ וי״ל דהיינו לענין השטר וכמו שכתבתי ובזה לא נדחה דבריו מפוסקים הנ״ל אלא ודאי דברי הטור והמחבר הם כפשוטו: והשתא להנך תרי גוני דפרישית ניחא דהך דהמוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו בכל ענין מחול אפי׳ מכרו במעמד שלשתן ודלא כהתוס׳ והרא״ש וסייעתם ולהכי קאמרינן בש״ס בכל דוכתא סתמא וחזר ומחלו מחול ולא מפליג בין מכרו במעמד שלשתן או לא וניחא נמי השתא הא דמשמע בפרק האיש מקדש דבמעמד שלשתן א״י למחול דהתם במלוה ע״פ קאיירינן ופשיטא דמיד שהמחהו במעמד שלשתן נשתעבד גופו וחייב לו מלוה ע״פ ושוב א״י למחול והיינו דקאמרי׳ בכמה דוכתי בש״ס סתמא דמעמד שלשתן קנה ולא הוזכר בשום מקום דיכול למחול ודלא כהרמב״ן וסייעתו. ומה שהביא הרמב״ן ראייה מפיק דקדושין קדשה במשכון מקודשת לאו ראייה היא כלל דהתם קמל״ן אפי׳ במשכון שלא במעמד שלשתן וכ״כ הר״ן בתשובה סי׳ ס״ט והשתא ניחא נמי הך דפרק החובל והך דספ״ט דמציעא גבי כתובה ואין צריך למה שתירצו התוספות והפוסקים חילוקים מה שלא נזכרו בש״ס אלא התם בכתובה יכולה למחול שטר הכתובה בכל ענין. ואולי גם דעת התוס׳ והרא״ש ושאר פוסקים הנ״ל כן דלא מהני מעמד שלשתן רק לענין שלא יוכל למחול גוף החוב וכמ״ש לעיל בסמוך. ונראה שגם דעת הרמב״ם כן דכתב בסתם בפרק ששי מה׳ מכירה דמעמד שלשתן קנה וכן בפ׳ ה׳ מה׳ אישות כתב דבקדש׳ בחוב במעמד שלשתן מקודשת (הרי דא״י למחול וכדאיתא בש״ס פרק האיש מקדש) ואחר כך כתב סתמא המוכר שט״ח לחברו יכול למחול כו׳ ולא חילק ולפי מה שכתבתי ניחא דבשטר בכל ענין יכול למחול (ועיין בתשו׳ מהר״מ אלשיך סי׳ ד׳ מ״ש בזה לדעת הרמב״ם ואין דבריו נראין לי ע״ש): ואפשר גם דעת הרי״ף כן ואע״פ שכתבתי ל׳ סי׳ קכ״ו ס״ק י׳ שהריטב״א והר״ן פרק האיש מקדש כתבו דמדהשמיט הרי״ף הך אוקימתא משמע דס״ל דיכול למחול לפע״ד אין דבריהם מוכרחים ויותר נראה דס״ל דכיון דאוקמינא לה דפליגי בדרב הונא אם כן פשיטא כיון דקי״ל בעלמא כרב הונא דקנה ופשיטא דמקודשת וא״י למחול וכ״כ בכסף משנה פ״ו מה׳ מכירה לדעת הרי״ף ע״ש וגם בתשוב׳ הר״ן סי׳ ס״ט כתב דמ״ש הרמב״ן דמעמד שלשתן יכול למחול לא נדחק עצמו בכך אלא כדי ליתן טעם להשמטתו של הרי״ף כמו שנראה בחידושיו פרק האיש מקדש עכ״ל ולפי מ״ש ניחא הא דהשמיטו הרי״ף וכמ״ש. העולה מזה מה שנראה מבואר מהתוס׳ והרא״ש וסייעתם והרמב״ן והרשב״א וסייעתם דלעיל דאין חילוק בין שטר למלוה על פה דלהתוס׳ והרא״ש וסייעתם בכל ענין במעמד שלשתן א״י למחול ולהרמב״ן וסייעתם בכל ענין יכול למחול אין נראה לפע״ד אלא נראה לפע״ד ברור מתוך הש״ס ומתוך הסברא כמו שכתבתי דבהלואה ע״פ במעמד שלשתן אינו יכול למחול ודין מעמד שלשתן לא שייך בשטר כלל אפי׳ להקנות גוף החוב: אך מסתפינא בזה שלא אכוה בגחלת התוספות והרא״ש והרמב״ן והרשב״א ושאר גדולי הפוסקים אף כי לפי עניית דעתי נראין דברי כנים ואמתים מ״מ כבר הורו הגדולים הקדמונים והאחרונים. אכן בזה שגוף השטר ושעבודו אינו נקנ׳ במעמד שלשתן נ״ל ברור הלכ׳ למעשה כי יש ליישב גם דברי התוספות הנ״ל לזה וכמ״ש למעלה ונ״ל עיקר בזה כי המוכר או הנותן שט״א במעמד שלשתן ובכתיב׳ ומסיר׳ באותו מעמד שלשתן וחזר ומחלו מחול והשטר בטל (והרי הרמב״ן והרשב״א וסייעתם מסכימים בזה לדברי לדינא) וכמו שהוכחתי ובררתי מן הש״ס ומן הסברא רק החוב נשאר מלוה ע״פ שחייב הלוה ללוקח (אם נתרצה הלוה במעמד שלשתן ליתנו לו וכמו שכתבתי לקמן סי׳ קכ״ו ס״ק כ״ח) ודלא כהטור והמחבר.
(עב) שלשתן – דה״ל כאילו זקפו הלוה עליו במלוה להקונ׳ דמהני דא״י למחול כמ״ש בסכ״ג משא״כ בסל״ו דלא מיירי במעמד שלשתן אלא בנותן בכתיבה ומסירה מש״ה יכול למחול עכ״ל הסמ״ע ועיין בש״ך שהאריך לפלפל ולהוכיח מש״ס ופוסקים דאף במעמד שלשתן יכול למחול ע״ש:
(קיט) הנותן – מסוגיא דקדושין הנ״ל מ״ס כי אמר רב בפקדון ואם איתא אפי׳ אם אמר במלוה הא לא סמכא דעתה:
(ליקוט) הנותן כו׳ – והרבה חולקין ע״ז וראייתם מספ״ק דב״מ שם והקשו דלמא מכרו במעמד שלשתן וכן מסוגיא דב״ק הנ״ל ועתוס׳ שם ד״ה ש״מ כו׳ ותירוצם מוכרח דאל״כ מאי משני הב״ע כו׳ ועסי״ט וכ״כ בגטין בספ״ק וש״מ הנ״ל. והש״ך חולק על כולם וכ׳ דאין מלוה בשטר נקנה במעמד שלשתן כלל וכ״מ פשטא דסוגיא דקדושין הנ״ל ע״ש (ע״כ):
(ליקוט) הנותן כו׳ – וכ״פ לקמן סי׳ קכ״ו ס״א אבל בא״ה סי׳ כ״ח סי״ג כ׳ מחלוקת בזה ועמש״ש (ע״כ):
(כב) הנותן שט״ח לחבירו – עש״ך ס״ק צ״ז וע׳ בת׳ משכנות יעקב ס״ס ל״ז מ״ש בזה:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אפתחי תשובההכל
 
(ל) הַמּוֹכֵר שְׁטָר חוֹב לַחֲבֵרוֹ, וְיֵשׁ מַשְׁכּוֹן בְּיָדוֹ, וּמְסָרוֹ בְּיַד הַלּוֹקֵחַ, שׁוּב אֵינוֹ יָכוֹל לִמְחוֹל לַלּוֶֹה מַה שֶּׁכְּנֶגֶד הַמַּשְׁכּוֹן; וְהוּא הַדִּין אִם הָיְתָה מַשְׁכּוֹנַת קַרְקַע, וְיָרַד הַלּוֹקֵחַ וְהֶחֱזִיק בָּהּ, שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִמְחוֹל. וְיֵשׁ מִי שֶׁחוֹלֵק בְּזוֹ.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
(כט) {כט} וכתב בעה״ת המוכר שטרי משכונת קרקע לחבירו וכו׳ בשער נ״א שכ׳ הראב״ד בתשובותיו בשם הר״י בן מרן הלוי ז״ל שהמוכר לחבירו שטר משכונת קרקע וכתב ומסר וירד הלוקח למשכונא והחזיק בה הואיל והמשכונא מוחזקת ביד מלוה אינו יכול למחול ושטרא לאו לגוביינא קאי אלא לזכרון דברים ולראיה בעלמא וגוף המשכונא מכר והרי החזיק וכמאן דמטא ממונא לידיה דמי ולא מצי מחיל גם כ׳ שנגבים מן היתומים בלא שבועה אך כתב בשם הר״י בן מיגא״ש דכיון דמצי לסלוקי בזוזי כשאר מלוה דמי ומחיל ולא גבי מיתמי בלא שבועה עכ״ל.
ונ״י בפ׳ מי שמת כתב מחלוקת זה:
ומה שכתב אבל המוכר ש״ח לחבירו ויש בידו משכון וכו׳ ג״ז בשער נ״א שנשאל הראב״ד המוכר ש״ח לחבירו ויש משכון ביד מלוה ומסרו ביד הלוקח אם יכול המוכר שהוא המלוה למוחלו ללוה אם לאו והשיב שאינו יכול למחול מאחר שהמשכון מוחזק ביד הלוקח והביא ראיה ממ״ש בשם הרי״ף בכתובות משום דמתנת שכיב מרע עשאוה כמתנה דאורייתא כמאן דמטא לידיה דמי ולפיכך אין היורש מוחל ומדקאמר כמאן דמטא לידיה דמי שמע מינה שאם יש משכון ביד המלוה ומסרו ביד הלוקח שוב אינו יכול למחול עכ״ל:
וא״א ז״ל כתב בתשובה כן מצאתי כתוב בתשובות שבסוף ספר חזה התנופה ואף ע״פ שנ״י כתב בפרק מי שמת בשם הריטב״א כדברי בעה״ת הרשב״א בתשובה כתב אם מכר או נתן המשכונא לאחר אפשר שאינו יכול לחזור ולמחול כדרך שאינו יכול למחול כשמכר מלוה שיש עליו משכון ומטלטלי:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(כט) נתנו במתנת שכ״מ כו׳ מימרא דר״נ בפ׳ מי שמת ומפרש בגמרא הטעם משום דאלמוה רבנן למתנת ש״מ כדי שלא תטרף דעתו עליו וע״ל סימן רנ״ג אבל הוא עצמו (פש״ע) [בשעת] חליו פשיטא דמצי מחיל כ״כ בעה״ת שם ופשוט הוא:
(כט) {כט} וכתב בעה״ת המוכר שטר משכונת קרקע וכו׳. מחלוקת זו הוא נמי לענין שבועת יורשי מלוה והעתיקו הב״י ורבינו כתבו לקמן בסימן ק״ח סכ״ג וכתב דהכי מסתברא כסברא בתרא דאין צריך שבועה דכמאן דמטי ממונא לידיה דמי וכדעת הרא״ש ועיין עוד בתשובת הריטב״א שכתב ב״י סוף סימן ק״י:
(עח) ח) שם בשם בה״ת בשער נ״א בשם ת׳ הראב״ד ממ״ש הרי״ף בכתובות מתנת ש״מ עשאו׳ כמתנ׳ דאוריי׳ כמאן דמטי לידי׳ דמי ש״מ דבמסר המשכון ללוקח אינו יכול למחול
(עט) ט) שם ושם בשם ת׳ הראב״ד בשם הר״י בן מרן הלוי וכ״כ הרשב״א בתשו׳ ונ״י בשם הריטב״א
(פ) י) הראב״ד שם בשם הר״י ן׳ מיגש כיון דמצי לסלוקי בזוזי וכ״כ הטור בשם ת׳ אביו הרא״ש וכ״כ הב״י בת׳ שבסוף ס׳ חזה התנופה
(עב) ה״ג – וירד הלוקח והחזיק:
(עג) ויש מי שחולק כו׳ – פי׳ במוכר לו שטר על משכנתא שבידו דאע״פ דהחזיק בה הלוקח מ״מ כיון דאינו בידו לגמרי וגם ביד הלוה לסלקו במעות לכשירצ׳ ה״ל כשאר חוב משא״כ במשכון דמטלטלים דלאו כל כמיניה לאפקועי מה שביד הלוקח:
(צח) וה״ה אם היתה משכונת קרקע כו׳ – בבעה״ת שער נ״א ח״ו ומביאו ב״י מבואר דדעה זו ס״ל דגובה מיתמי בלא שבועה והיש מי שחולק ס״ל דצריך שבועה וכן הריטב״א דכתב הב״י כאן בשמו דיכול למחול ס״ל דצריך שבועה כמו שהביא ב״י בס״ס ק״י בשמו ודוק כי לכאור׳ אין טעם לחלק דאם נאמר שא״צ שבועה ביתמי א״כ ה״ל כגבוי ופשיטא דא״י למחול וא״כ דברי המחבר שכתב כאן ויש מי שחולק ולקמן סי׳ ק״ח סעיף י״ב כתב בסתם דגובה מיתמי בלא שבוע׳ צ״ע: ולענין דינא העליתי לקמן סי׳ ק״ח סי״ב ס״ק כ״ה דצריך שבועה ואפ״ה נרא׳ דכאן אינו יכול למחול וכן דעת הרשב״א בתשובה שהביא ב״י לקמן סי׳ ק״מ מחו׳ ה׳ והוא בדפוס סי׳ תתקל״ט דצריך שבועה וכאן הביא הב״י תשובת הרשב״א דאינו יכול למחול וכן עיקר.
(עג) משכונת – בבעה״ת ומביאו הב״י מבואר דדיעה זו ס״ל דגובה מיתמי בלא שבוע׳ והיש מי שחולק ס״ל דצריך שבוע׳ דאם נאמר שא״צ שבועה ביתמי א״כ ה״ל כגבוי ופשיטא דא״י למחול וא״כ המחבר שכתב כאן דעת החולק ובסי׳ ק״ח סי״ב כ׳ בסתם דגוב׳ מיתמי בלא שבוע׳ צ״ע ולענין דינא העליתי שם דצריך שבועה ואפ״ה נרא׳ דכאן א״י למחול וכן עיקר עכ״ל הש״ך:
(עד) בזו – אבל במשכון דמטלטלי לכ״ע לאו כל כמיני׳ לאפקועי מה שביד הלוקח. סמ״ע:
(קכ) המוכר – מסוגיא הנ״ל ושם ח׳ ב׳ קדשה כו׳:
(קכא) וה״ה – ויש. עס״ח:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(לא) לוֹקֵחַ שְׁטָר חוֹב שֶׁחָזַר וּמְכָרוֹ לַמַּלְוֶה, אֵינוֹ יָכוֹל לִמְחוֹל. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אִם מְכָרוֹ לוֹקֵחַ רִאשׁוֹן לְאִינָשׁ דְּעָלְמָא, אֵין לוֹקֵחַ רִאשׁוֹן יָכוֹל לִמְחוֹל.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
(ל) {ל} לוקח ש״ח שחזר ומכרו למלוה וכו׳ כ״כ בעה״ת בשער נ״א:
ולא עוד אלא אם מכרו וכו׳ ג״ז כ׳ שם בעה״ת דמסתברא ליה וכן השיב הרמב״ן לו ונתן טעם שלא אמרו אלא במלוה שמכר ש״ח שיכול למחול מפני ששיעבודו של תורה וקניינו של תורה וקניינו של לוקח מדבריהם כדברי הרי״ף אבל לוקח ראשון שמכר ללוקח שני מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שיש לו ולא נשתייר לו במכירתו כלום עכ״ל:
כתב הרשב״א ח״ג סימן פ״ו שנשאל על ראובן שעשה שטר הודאה בכתב ידו לשמעון שיש בידו כך וכך שטרות וכשתבעו שמעון אמר לו חזרת ומחלת לתביעה זו ביני לבינך והשיב שאין בדברי ראובן כלום שאפילו מחלו לו בעדים ובשטר לא עשה כלום שהשטרות אינם נקנים אלא בכתיבה ומסירה וכו׳ אבל אם קדם וגבה מה שגבה גבה וכאותה שאמרו בפרק איזהו נשך (בבא מציעא סו:) גבי מוכר פירות דקל לחבירו דאי שמיט ואכיל לא מפקינן מיניה:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(ל) וכן המכנסת ש״ח לבעלה כו׳ מימרא דרבא הוא בפ׳ הכותב שם (דף פ״ה) ועיין בא״ע סימן צ״א:
(פא) כ) טור סעיף ל׳ כ״כ בה״ת סי׳ נ״א
(פב) ל) שם ושם ושכן השיב לו הרמב״ן משו׳ דקנינו של לוקח מדבריהם ולא נשאר זכות אצלו
(עד) אינו יכול למחול – הטעם דהא לא קנה הלוקח מתחל׳ אלא שעבוד נכסי הלוה אבל שעבוד גופו דהלוה נשאר אצל המלוה וכמ״ש בסק״ג ודמה״ט יכול המלו׳ המוכר למחול והשתא דחזר ומכרו לו נתרוקן מידו הכל וזהו גם כן הטעם דכשמכר הלוקח לאחר דאינו יכול למחול דלא נשאר בידו כלום:
(צט) אינו יכול למחול שעיקר שעבודו נשאר אצל המלו׳ הראשון מתחלה – ומהאי טעמא נ״ל דלוקח שט״ח שחזר ומכרו למלו׳ סגי במסירה לחוד בלא כתיב׳ ועוד ראיה מלעיל סעיף א׳ ס״ק י׳ ולא דמי לדלעיל סעיף י״ג דהתם כיון שקנ׳ המתנ׳ והשטר נכתב על שם מקבל המתנה ויצאת המתנ׳ לגמרי מרשות הנותן למקבל לא חזרה מתנתו אלא בכתיבה ומסירה וק״ל.
(ק) אין לוקח ראשון יכול למחול – אבל מוכר ראשון יכול למחול אפילו נמכר אח״כ הרבה פעמים זה אחר זה מיהו נרא׳ פשוט דמוכר ראשון הוא דחייב מדינא דגרמי לשלם ללוקק האחרון כל מה שהיה שוה השטר דמוחל הוי כשורף ומוכר האחרון אינו חייב להחזיר כלום ללוקח שלו מהמעות שקבל ממנו ולא אמרי׳ כיון דידוע שהי׳ אפשר למחול השטר תיהוי כהכיר בה שאינו שלו כו׳ וק״ל.
(עה) למחול – שעיקר שעבודו נשאר אצל מלו׳ הראשון בתחלה ומה״ט נ״ל דלוקח שט״ח שחזר ומכרו למלוה סגי במסירה לחוד בלא כתיבה. ש״ך:
(עו) לוקח – אבל מוכר ראשון יכול למחול אפי׳ נמכר אח״כ הרב׳ פעמים זא״ז מיהו נראה פשוט דחייב מדינא דגרמי לשלם ללוקח האחרון כל מה שהי׳ שוה השטר דמוחל הוי כשורף ומוכר האחרון אינו חייב להחזיר כלום ללוקח שלו מהמעות שקיבל ממנו ולא אמרינן כיון דידוע שאפשר למחול השטר תיהוי כהכיר בה שאינו שלו. שם:
(קכב) לוקח – ב״ב שם אא״ב דאורייתא כו׳ ושם ע״ו ב׳ ד״ה קני. היינו שמצא שטר כו׳:
(קכג) ולא עוד – כמ״ש בב״ק וב״מ מה מכר ראשון לשני כו׳ דגם בראשון לא נשאר עיקר השעבוד של לוה:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(לב) כְּשֶׁמּוֹחֵל הַמּוֹכֵר, אוֹ יוֹרְשָׁיו, צְרִיכִים לְשַׁלֵּם כָּל מַה שֶּׁכָּתוּב בִּשְׁטָר הַחוֹב, מֵהַיָּפֶה שֶׁבַּנְּכָסִים, שֶׁהֲרֵי גָרַם לוֹ לְאַבֵּד הַשְּׁטָר, וַהֲרֵי הוּא כְּמוֹ שֶׁשְּׂרָפוֹ. וּמִיהוּ, שָׁמִין הַשְּׁטָר כְּפִי מַה שֶּׁהוּא, כְּגוֹן אִם הַלּוֶֹה גַבְרָא אַלָּמָא דְלָא צָיִית דִּינָא, אוֹ שֶׁאֵין לוֹ נְכָסִים; וְאִם מֵת, יְשַׁלְּמוּ יוֹרְשָׁיו. {הַגָּה: (תשו׳ רַשְׁבָּ״א וְע׳ ס״ק ק״ג) וְאִם מָכַר לוֹ שְׁטָר חוֹב שֶׁל גּוֹי, וּמְחָלוֹ, צָרִיךְ לְשַׁלֵּם לוֹ אַף הָרִבִּית שֶׁעָלָה עָלָיו. אֲבָל אִם נוֹדַע שֶׁפָּרוּעַ הוּא אַף עַל גַּב דְּהוּא הָיָה יָכוֹל לַחֲזֹר וְלִגְבּוֹת מִן הַגּוֹי פָּטוּר הַמּוֹחֵל (רַבֵּנוּ יְרוּחָם ני״ד בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ״א). וְכָל זֶה לְדַעַת קְצָת רַבְּוָתָא (ב׳ הַדֵּעוֹת בַּטּוּר וב״י וע׳ ס״ק ק״ה), אֲבָל רַבִּים חוֹלְקִים וּסְבִירָא לְהוּ דִּבְכָל מוֹכֵר שְׁטָר חוֹב וּמְחָלוֹ אֵין צָרִיךְ לְשַׁלֵּם לוֹ אֶלָּא הַדָּמִים שֶׁנָּתַן לוֹ (טוּר בְּשֵׁם הָרא״ש וְרַב שְׁרִירָא גָאוֹן) וּמַה שֶּׁהוֹצִיא עָלָיו (מהרי״ו סי׳ קס״ב וד״מ).}
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
(לא) {לא} וכשמוחל המוכר וכו׳ פרק הכותב (כתובות פו.) אמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבינן ביה כבשטרא מעלי׳ ומאן דלא דאין דינא דגרמי מגבינן דמי ניירא בעלמא ופרש״י מגבינן ביה. בהאי שטרא מהמוחל דמי שטרא מעליא כל החוב שבתוכה: מגבינן ביה ניירא בעלמא. כלומר אומר שלא מכר לו אלא הנייר והנו בידך ואנן קי״ל כמאן דדאין דינא דגרמי וא״כ לדעת רש״י חייב לשלם לו כל החוב הכתוב בשטר אבל התוס׳ גבי הא דאמרי׳ בההוא פירקא (שם) תיזיל ותמחול לכתובת אמה לגבי אבוה כתבו בשם ר״י דלא מיחייב מדינא דגרמי לשלם אלא דמים שנתן לו והרא״ש ספ״ק דמציעא כ׳ ראיות האומרים כן ודחה אותם ובסוף כ׳ ומצאתי כתוב שכתב רב שרירא גאון בתשובה המוכר שט״ח לחבירו וכו׳ עד אלא מה שנתן בשטר וכן דעת התוס׳ ומסתבר הכי עכ״ל וכ״כ המרדכי בהכותב ורשב״ם בפרק מי שמת וההגהות פ״ז דחובל ומזיק בשם שר שלום גאון אבל הרמב״ם בפרק הנזכר הסכים לדברי רש״י שמשלם כל מ״ש בשטר וכתב ה״ה שכ״כ ז״ל:
[בדק הבית: וכ״נ מתשובת הרשב״א שאכתוב בסמוך:]
וגם הר״ן בפ׳ הכותב לא כתב אלא דברי רש״י:
ודע שאף ע״פ שהרא״ש בפסקיו כתב דמסתבר כרב שרירא בתשובה לא משמע הכי שכתב כלל ס״ט נראה מדקאמר מגבינן ביה דמי שטרא מעליא אלמא שחייב לשלם כל מה שהיה כתוב בשטר ומיהו שמין כמה היה השטר שוה לימכר כי דבר ידוע הוא שאינו נמכר בכל הדמים הכתובים בו כיון דמחוסר גוביינא ושמין כל שטר לפי מה שהוא כגון שהלוה הוא גברא אלמא ולא ציית דינא או שאין לו נכסים עכ״ל:
[בדק הבית: ולענין הלכה נקטינן כהרמב״ם דסוגיין דעלמא כוותיה בדיני ממונות וכ״ש דרש״י והרשב״א והר״ן סברי כוותיה:]
וכתב במישרים ני״ד כתבו התוס׳ כי המוכר שטר חוב ומחלו כשמשלם ללוקח מנכסים שיש לו עתה לא ממה שמכר בין מכירה למחילה ואפילו מכר באחריות שלא היתה מחילה זו בכלל האחריות מעולם דמה לי מחל מה לי שרף ועתה הוא מזיק ולכן ישלם מן הנמצא בידו גם האחריות לא שייך אלא על ריעותא דעלמא ופרע קודם מכירה כלומר שהיה שטר מקוים וראוי לגבות בו עכ״ל וגם כי הלשון מוטעה כתבתיו ונראה מסוף דבריו כדברי רבינו דכל היכא שלא גרם לו הפסד ממון במחילתו אינו מתחייב:
ז״ל הרשב״א בתשובה סימן תקצ״ב המוחל מזיק הוא משעה שמחלו ואינו גובה ממשעבדי ואפילו מלקוחות שלקחו לאחר מכאן ומיהו אם כתב מוכר ללוקח בשעת מכירה אם אחזור ואמחול חוב זה הריני משעבד עצמי ונכסי לשלם דמי חוב זה גובה מהמשועבדים ואפילו מלקוחות שקדמו למחילתו שהרי שיעבד עצמו לאחריות זה בשטר עכ״ל.
ועיין במ״ש רבינו לקמן בשם הרא״ש בתשובה (י):
ומה שכתב ואם מת בנו משלם וכו׳ בעה״ת כ׳ שי״א שיורש שמחל פטור מלשלם אפילו מה שקבל אביו מהלוקח משום דדינא דגרמי קנסא הוא ולמוכר שקבל מעות מהלוקח קנסו לבנו לא קנסו והוא ז״ל כתב שזה רחוק מן השכל דמשום דינא דגרמי הוא דמיחייב ולא משום קנס וכתב שכן נראה מדברי ה״ר אברהם בר יצחק שהמוחל ומת היורש חייב לשלם וכל שכן אם היורש עצמו מחל וכן דעת הרמב״ם שהיורש שמחל משלם מהיפה בנכסיו כשאר מזיק וכן דעת הראב״ד שכן כתב בתשובה מה שאמרו התלמידים שלא קנסו אלא למוכר שמחל אבל יורש שמחל לא קנסו טעו דדינא דגרמי נקרא ולא דינא דקנסי:
ומה שכתב בד״א שהמוחל חייב בתשלומין בזמן שהשטר כשר וכולי עד אלא מחמת מחילתו של זה הכל בסה״ת שער נ״א:
ומה שכתב ואינו משלם דמי כולו וכו׳ נתברר בסמוך:
וכתב הרא״ש פרק הכותב על מה שאמרו דמאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי נייר בעלמא ופרש״י אומר שלא מכר לו אלא הנייר והנו בידך ולשון מגבי ביה קשיא וי״ל דעיקר מילתא איתמר גבי שורף שטרותיו של חבירו ולהכי קאמר מגבי דמי ניירא וחכמי פרובינציא אומרים שגם כאן צריך לפרוע המוחל ללוקח דמי הנייר דכיון דמוחלו הרי הוא כפרוע וצריך להחזירו ללוה כי הוא נותן שכר הסופר והנייר שלו עכ״ל והר״ן כתב בפרק הכותב שי״א דכיון דלוה נותן שכר השטר אינו אלא כמשכון ביד מלוה עד שיפרענו הילכך מכי מחליה ליה לגביה כיון דפקע שיעבודיה זכה לוה בגופו של שטר ומחזירו לוקח בע״כ אבל הרשב״א חולק ואומר שאע״פ שמחל המוכר אין כופין הלוקח להחזיר הנייר וכ״כ הרשב״א בתשובה והביא ראיה לדבר וכתב וכן דנתי לפני מורי הרמב״ן אע״פ שהיה סבור להיפך נתחבט כמה ולא עלה בידו עכ״ל וכן נראה מדברי רש״י וראיות ב׳ הסברות כתב הר״ן באורך ובמישרים ני״ד כתב שכדברי הרשב״א עיקר ועיין במ״ש בסי׳ זה בשם בעה״ת:
כתב בעה״ת בשער נ״א דכיון שהמוכר שטר לחבירו וחזר ומחלו חייב לשלם מדינא דגרמי ולא מדין אחריות א״כ אפילו במתנה שאין בה אחריות חייב לשלם:
מדברי הרא״ש בתשובה כלל ס״ח סימן ג׳ אפשר למישמע שהמוכר ש״ח לחבירו אם אין לו נכסים ממה לפרוע אינו יכול למחול:
כתב הרשב״א בתשובה ח״ג סימן ע״ב שמעון שהוציא ש״ח שהיה לראובן על לוי ואמר שראובן נתנו לו במתנה גמורה בכתיבה ומסירה או במתנת ש״מ ואמר שאבד ממנו השטר וראובן הנזכר נפטר אינו נאמן דלעולם צריך להביא ראיה על הכתיבה ואפילו לרבא דאמר בפ״ב דב״ב (קעג.) דאין צריך להביא ראיה על המסירה למ״ד אותיות נקנות במסירה וכן מוכח בשלהי זה בורר (לא.) בעובדא דההיא סבתא דנפק שטרא מתותי ידה וכן נמי אין נאמן לומר במתנת ש״מ נתנו לי וכדמוכח בפרק הכותב (כתובות פה.) בעובדא דמלוגא דשטרי ע״כ וכבר נתבאר בסימן ס״ב שהרמב״ם חולק על זה:
בתשובת הרשב״א ח״ג סימן ס״ו המוכר ש״ח עשוי בגופן של עכו״ם אם יש לו דין שטר לימכר בכתיבה ומסירה ואם מכרו וחזר ומחל הרבית שבו אם משלם אותו ללוקח:
תשובה שטר העשוי בגופן של עכו״ם שטר הוא דדינא דמלכותא דינא ואם מכרו וחזר ומחלו משלם ככשורא לצלמי ל״ש קרן ל״ש רבית עכ״ל ונראה שזה על פי דעת הרמב״ם שמחייב לשלם למוחל כל דמי השטר וכבר נתבאר בסמוך שיש חולקים בזה:
עוד כתב שהלוקח ש״ח מחבירו ואמר ללוקח פרעתיו למלוה יבא וישבע לי שלא פרעתיו לא אמר כלום דכיון ששטרו בידו חזקה לא פרעו ואם אי אתה אומר כן אף היורשים לא יגבו ש״ח שהניח להם אביהם שיטעון הלוה פרעתי את אביכם והיורשים אין להם טענת ברי שלא פרעו וחזרו להיות כאומר איני יודע אם הלויתיך ואפילו בא המוכר והודה שפרעו ואינו נאמן שאם יש לו יחזיר מעות שנטל ואם אין לו חוששים לקנוניא ובמקום שחב לאחרים אינו נאמן כדאיתא בפ׳ האשה שנתאלמנה (כתובות יט.) ועיין במ״ש לעיל בסימן זה בשם הרמב״ם:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(לא) וכן הנותן שט״ח כו׳ כ״כ התוס׳ בשם ר״ת ספ״ק דגיטין וכן העלה הרא״ש ספ״ק דב״מ:
(לא) {לא} וכשמוחל המוכר וכו׳ וכ״ש שאם מחל היורש שצריך לשלם. נראה דאין פי׳ דהיורש שמחל צריך לשלם שזה כבר כתבו וכשמוחל המוכר או יורשיו צריכין לשלם ללוקח אלא ה״פ וכל שכן שאם מחל היורש ומת שצריך יורש דיורש לשלם ואמר דכ״ש הוא משום דהכא פשיטא הוא דליכא למימר דלא קנסו בנו אחריו משא״כ גבי מוכר שמחל דאיכא סברא לומר דכיון דהמוכר עצמו שקבל המעות מן הלוקח חזר ומחל ללוה קנסינן ליה לדידיה לשלם אבל לא לבריה דא״צ לשלם בעד מה שמחל אביו ואח״כ מת דלא קנסינן לבנו אחריו אבל אם לא מחל האב אלא היורש הוא דמחל שלא מכר ולא קבל מעות מן הלוקח ואפ״ה חייב לשלם פשיטא דאין זה קנס אלא דינא הכי הוא א״כ אם מת היורש שמחל כל שכן דיורש היורש חייב לשלם מה שנתחייב האב מדינא כשאר חובות שחייב אביו:
כתב ב״י וז״ל מדברי הרא״ש בחשובה כלל ס״ה סימן ג׳ אפשר למשמע המוכר ש״ח לחבירו אם אין לו נכסים ממה לפרוע אינו יכול למחול עכ״ל ונ״ל דלא דק דלא כתב לשם הרא״ש אלא היכא שנשתעבד לו מדרבי נתן דזכה בו מן התורה אבל במכר ש״ח דהוה דרבנן יכול למחול אפילו חב לאחרים וכמו שהארכתי בביאור זה בסימן מ״ז בס״ד:
רמב״ם חובל ומזיק ז׳:י׳
(פג) מ) מימרא דאמימר כתובות פ״ו ע״א ואנן קי״ל כמאן דדאין דיני דגרמי כמש״ל סי׳ א׳
(פד) נ) כפרש״י שם וכ״פ רמב״ם בפ״ז מה׳ החובל וכ׳ ה״ה שכ״כ ז״ל וכ״כ הר״ן בפ׳ הכותב והרא״ש בתשו׳ כלל ס״ט
(פה) ס) שם בת׳ וכ״כ הטור
(פו) ע) ספ״ק דמציעא וכ״כ התוס׳ שם ריש דף פ״ו והמרדכי בהכותב ורשב״ם שם בב״ב והג׳ מיימוני בשם שר שלום גאון
(עה) היה יכול לחזור ולגבותו – דלא הזיקו בקרנו אלא ה״ל כמונע מציא׳ מחבירו ע״ש:
(עו) אלא הדמים שנתן – ז״ל הטור ולא דמי לשאר זביני דכשטורף ב״ח מלוקח דאית בי׳ להלוקח שבח דהכא כיון דיש ביד המוכר למחול ואפי׳ היורש מוחל מעיקרא זביני ריעי נינהו דאיבעי ליה לשנוי שטרא למכתבי׳ בשמיה וכיון דלא עביד הכי דין הוא שלא יטול אלא הדמים שנותן בשטר עכ״ל ודו״ק [ודוקא] בזה ה״ל דאין צריך ליתן לו אלא דמיו משום דע״י מחילה נעשה כנייר בעלמא ומעיקרא זביני ריעי הוה אבל בבא ב״ח וטורפו מיד הלוקח או שבא אחר ואו׳ ששלו הוא ואינך דכתב הטור והמחבר בסמוך סל״ד כ״ע מודים דצריך לשלם כל דמי השטר והטעם דשם נשאר עליו שם שטר חוב וצריך הלוה לפרוע להאחר וגם לא ה״ל להעלות על דעתו שימכור דבר שאינו שלו מ״ה לא הוה זביני ריעי ועפ״ר ולא כב״י:
(קא) או יורשיו כו׳ – כן הסכמת כל הפוסקי׳ רבים וגדולים ראשוני׳ ואחרוני׳ בכמה דוכתי ודלא כשלטי גבורים בשם ריא״ז פ׳ הכותב סוף דף תקט״ו שכתב דדוקא מוכר שמחל חייב אבל יורש שמחל אינו חייב לשלם כלום ע״ש והוא כדעת הי״א בבעה״ת וכבר דחה הבעה״ת סברא זו בשתי ידים ומביאו ב״י והכי מוכח מדברי התו׳ והר״ן פ׳ הכותב גבי קריבתיה דר״נ וכן הרא״ש פ׳ שנים אוחזין והתו׳ בב״ב פ׳ מי שמת דף קמ״ז ע״ב ושאר הרב׳ פוסקי׳ שכתבו מה שהיתה מרווחת קריבתי׳ דר״נ שהרי צריכה לשלם מה שמחל׳ ע״ש מבואר להדיא מדבריה׳ דיורש שמחל חייב כמו מוכר עצמו וכן עיקר.
(קב) מהיפה שבנכסים – ל׳ הרמב״ם מהיפה שבנכסיו כשאר המזיקין ור״ל כדין הניזקין גובין מן העדיות לקמן סי׳ תי״ט.
(קג) ומיהו שמין השטר כפי מה שהוא – שוה למכור בשעת מחילה.
(קד) ואם מת ישלמו יורשיו – דדינא דגרמי חייב מדינא ולא משום קנסא כ״כ הטור והוא מדברי בעה״ת שער נ״א וכתב שכ״ד הראב״י והראב״ד ע״ש ולא הביא בב״י ובד״מ שום חולק בדבר ובאמת הרבה פוסקים מאד חולקים ע״ז וס״ל דדיני דגרמי קנסא ולא קנסו בנו אחריו וכ״כ מהרי״ל ומרי״ו ושאר הרבה אחרונים ודבריהם נרא׳ עיקר כמו שהוכחתי לק׳ ריש סי׳ שפ״ו וגם הי״א שמביא הרב לק׳ ריש סי׳ שפ״ח סעיף ב׳ דדוקא שעמד בדין כו׳ הוא דעת מהר״מ שכתב ששמע שכן פסק ריצב״א עכ״ל וכדאיתא במרדכי פ׳ החובל ובתשובת מהר״מ מרוטנבורג דפוס פראג סי׳ תתקצ״ט ע״ש עוד איתא בתשוב׳ מהר״מ ד״פ סי׳ ת״ס שפסק מו׳ הרב דכל דיני דגרמי משום קנס ולא קנסו לבנו ע״ש וא״כ קשה על הר״ב שלא הביא דעת הי״א וסתם כהמחבר וע״ל ריש סי׳ שפ״ו שהארכתי בזה.
(קה) ישלמו יורשיו – עיין לק׳ סי׳ ק״ח סעיף ב׳ ס״ק ד׳ וסי׳ שפ״ח סעיף ב׳ בהג״ה ס״ק ט״ו מה שכתבתי בזה.
(קו) ואם מכר לו שט״ח של עכו״ם כו׳ – ולענין מתנת ש״מ שטר על עכו״ם עיין לק׳ סי׳ רנ״ג ס״ך.
(קז) צריך לשלם לו אף הרבית כו׳ – דברי הר״ב צ״ע דנהי שכתב הב״י מחו׳ כ״ב בשם תשוב׳ רשב״א וכ״כ ר׳ ירוחם ני״ד בשם תשובת רשב״א ומביאו ב״י במחו׳ ל״ז דצריך לשלם לו גם הריבית מ״מ הרי הרשב״א גופי׳ בתשובה אחרת נסתפק אם יכול למכור כלל הרבית והיא בתשובת הרמב״ן סי׳ רכ״ג ומביאו ב״י בקצרה לעיל ריש סי׳ זה מחו׳ א׳ ע״ש וא״כ כיון שאין הרבית נמכר אע״ג שהיה יכול לגבותו אינו חייב לשלם לו דמניעת הריוח לא מיקרי היזק ופשיטא דהרשב״א בתשובת. רמב״ן שם מיירי אף ברבית שעלה כבר כדמשמע התם להדיא ועוד דהא הוציא כן מהש״ס דפ׳ יש נוחלין ושם מיירי להדיא כן. וגם באמת נרא׳ ראיית הרשב״א נכונה מן הש״ס פ׳ יש נוחלין (דף קכ״ד ע״ב) דמוכח התם דהרבית כ״ז שלא נגבה לאו דיליה הוא ולהכי אפי׳ רבנן דאמרי בכור נוטל פי שנים במלוה אינו נוטל ברבית ובע״כ צ״ל דהרשב״א ור׳ ירוחם שכתבו דצריך לשלם לו אף הרבית מיירי כשזקף הרבית בשטר במלו׳ ואז ה״ל כגבוי וכדמוכח בש״ס פ׳ איזהו נשך (דף ע״ב ע״א) כמו שנתבאר בי״ד סי׳ קע״א אבל מל׳ הר״ב שכתב צריך לשלם לו אף הרבית שעלה עליו לא משמע כן וצ״ע עיין בתשובת מהר״מ מינץ סי׳ ס״ו.
(קח) אבל אם נודע שפרוע הוא כו׳ – כלומר שכבר פרע ללוקח.
(קט) אבל רבים חולקים כו׳ – בע״ש השמיט הרבה חולקי׳ וכתב רק דברי המחבר וכן נראה לפע״ד עיקר כהמחבר בש״ס וכן הוא דעת רוב הפוסקים וכמו שאבאר (וכל ראיות התוספ׳ פ׳ מי שמת) (עיין מ״ש לעיל סעיף כ״ו ס״ק פ״ח והפוסקים החולקים יש לדחותם כמ״ש לעיל סעיף י״א ס״ק ל״ד ול״ה סעיף ט״ו ס״ק נ״ב ונ״ג ע״ש ועיין בהרא״ש ספיק דמציעא ובריטב״א ור״ן פ׳ הכותב ושאר פוסקים) הלא המה רש״י פ׳ הכותב להדיא בביאור יותר דצריך לשלם לו כל מה שהיה כתוב בשטר אפי׳ כתוב בו אלף ומכרו במנה ובב״י כ׳ דהר״ן כתב כדברי רש״י ובאמת כ׳ כדברי רש״י ובביאור יותר ע״ש וכ״פ הריטב״א פ׳ הכותב וכן דעת הרב המגיד וכן נראה דעת הנ״י ספ״ק דמציעא וכ׳ שכן דעת רבינו חננאל והרמב״ן והרשב״א וכן הבעל העיטור באו׳ מחילה דף צ״ג ע״א הביא במסקנתו דברי רש״י והכריע כמותו ע״ש וכ״כ בפסקי מהר״מ רקנטי סי׳ תקל״ח דר״ח ור״ת סוברים כרש״י ע״ש וכ״כ בתשו׳ מהר״מ מרוטנברק ד״פ סי׳ קכ״ח ע״ש מ״ש ב״י וד״מ ורשב״ם פרק מי שמת (דף קנ״ז ע״ב) חולק אף שגם בבעה״ת שער נ״א ח״ו ראיתי שכ״כ בשמו מ״מ לפע״ד אינו מוכרח דלא כתב שם אלא דצריך להחזיר לו מעותיו וי״ל דמסתמא קנהו בכל שויו וכן משמע בתוס׳ שם דאין מוכרח לפרש דברי רשב״ם כן ע״ש וכן נלפע״ד עיקר בש״ס דכן משמע לישנא דמגבי ביה דמי שטרא מעליא וכמ״ש רשב״א בתוס׳ פרק הכותב ושאר פוסקים ועוד דאם לא כן למאן דלא דאין דינא דגרמי א״צ להחזיר לו אפילו מעותיו שנטל וזה ודאי תימ׳ היאך יחזיק של חברו כדין וכל א׳ יעשה קנוני׳ וימחול שט״ח שמכר לחברו אלא ודאי אף למאן דלא דאין דינא דגרמי צריך עכ״פ להחזיר לו מעותיו שנטל וא״כ לדידן דדיינינן דינא דגרמי בע״כ צריך לשלם לו כל מה שכ׳ בשטר וכ״כ ראב״ן בריש ספרו סי׳ מ״ז להדי׳ דאף למאן דלא דאין דיני דגרמי צריך עכ״פ להחזיר לו מעותיו שנטל והא דקאמר מאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי ניירא היינו כמו שהי׳ החוב יותר על הדמים שלקחו בהן מאותו חוב לא משלם אלא דמי ניירא ולמאן דדאין דינא דגרמי צריך לשלם לו כל החוב שהיה בשטר עכ״ל והכי מוכח נמי לפע״ד כדברי האיכא מרבוותא שמביא הרי״ף בפ׳ הכותב והר״ן שם בשם ר״ח שכתבו דטעמא דיכול למחול משום שיכול לומר עיינתי בחושבני ולא פש לי גביה מידי או פרוע הוא ופשיטא דבכה״ג צריך להחזיר לו מעותיו אפי׳ למאן דלא דאין דינא דגרמי א״כ לדידן דקי״ל כמאן דראין דינא דגרמי צריך לשלם לו כל החוב דאל״כ האיך קאמר אמימר למאן דדאין דינא דגרמי מגבי׳ ביה דמי שטרא מעליא הא למאן דלא דאין דינא דגרמי נמי דינא הכי ואע״ג דהרי״ף והר״ן שם חלקו על פי׳ ר״ח וסייעתו היינו דס״ל דאפי׳ מודה שאינו פרוע יכול למחול אבל בהא לא פליגי ודוק וכן מוכח לפע״ד בספר מקח וממכר לרב האי גאון שער ל״ו שכתב שם מתחלה דמוכר שט״ח לחברו וחזר ומחלו מחול וצריך להחזיר הדמים שנטל וכן אפי׳ יורש מוחל כדגרסינן אמר שמואל כו׳ ואח״כ כתב אבל אם כתב השט״ח על שמו א״י למחול כדגרסינן אמר רב הונא בר יהושע אי פקח הוא כו׳ אמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבי׳ ביה דמי שטרא מעליא כו׳ אלמא דאפי׳ בלא אמימר צריך להחזיר לו מעותיו שנטל וא״כ לאמימר צריך לשלם לו כל מה שהי׳ כתוב בשטר ודוק. וגם הרא״ש אע״פ שבפסקיו כתב דמסתבר כדברי התוס׳ בתשובה לא כתב כן וכדאיתא בב״י וכן פסק בשלטי גבורים פ׳ הכותב סוף דף תקט״ו בשם ריא״ז וז״ל המוכר שט״ח לחבירו או הנותנו במתנה וחזר ומחלו או שחזר ואמר פרוע הוא או שטען הלוה פרוע הוא ונתחייב המלוה לישבע עליו והוא אינו רוצה לישבע הרי זה חייב לשלם ללוקח שמכר לו או למי שנתנו במתנה כל דמי השטר משלם שהרי בחזקת שאינו פרוע נתנו לו ועכשיו מתכוין להפסידו בטענותיו היו עדים מעידים שהיה השטר פרוע בעת שמכרו הרי זה מקחו מקח טעות ואין המוכר משלם ללוקח דמי השטר אלא הדמים שקבל מן הלוקח בלבד ואם נתנו במתנה מתנתו בטלה ואינו משלם כלום ע״כ וכן עיקר. ועיין מ״ש לעיל סעיף י״א ס״ק ל״ה (ע׳ בתשו׳ ר״י לבית לוי סי׳ כ״ז).
(עז) יורשיו – והש״ך כתב דהרב׳ פוסקים מאד חולקים ע״ז וס״ל דבדיני דגרמי לא קנסו לבנו אחריו ודבריהם נרא׳ עיקר וקשה על הרמ״א שלא הביא דעתם כלל וע״ל סימן ק״ח ס״ב וסי׳ שפ״ח ס״ב ור״ס שפ״ו עכ״ל:
(עח) הרבית – דברי הרב צ״ע דהא הרשב״א גופיה נסתפק אם יכול למכור כלל הרבית וא״כ אע״ג שיכול לגבותו ה״ל רק מניעת הריוח דלא מיקרי היזק ובע״כ צ״ל דמיירי כשזקף הרבית בשטר במלו׳ ואז ה״ל כגבוי כמ״ש בי״ד סי׳ קע״א אבל מלשון הרב שכתב צריך לשלם לו הרבית שעלה עליו לא משמע כן וצ״ע עיין בתשובת מהר״מ מינץ סי׳ ס״ו עכ״ל הש״ך:
(עט) שנתן – ז״ל הטור ול״ד לשאר זביני דכשטורף ב״ח מלוקח דאית ליה להלוקח שבח דהכא כיון דיש בידו למחול ואפי׳ היורש מוחל מעיקרא זביני ריעי נינהו דאיבעי ליה לשנויי שטרא למכתביה בשמיה ומדלא עביד הכי דין הוא שלא יטול רק הדמים שנתן ע״כ ודוקא בזה ס״ל כן אבל בבא בע״ח וטורפו מיד הלוקח או שבא אחר ואומר ששלו הוא ואינך דכתב הט״ו בסל״ד לכ״ע צריך לשלם כל דמי השטר והטעם דשם לא ה״ל להעלות על דעתו שימכור דבר שאינו שלו מש״ה לא הוה זביניה זביני רעוע עכ״ל הסמ״ע וכתב הש״ך דנ״ל עיקר כדעת המחבר וכן הוא דעת רוב הפוסקים ע״ש שהביאם והוכיח גם כן בראיות ועיין בתשו׳ ר״י לבית לוי סי׳ כ״ז:
(קכד) או יורשיו – דתשלומין אלו הוא מדינא דגרמי וע״ש בתוס׳ ד״ה תיזיל:
(קכה) כל מה – שם דמי שטרא מעליא:
(קכו) מהיפה – דמסור אמרי׳ בפ״ב דב״ק משום דינא דגרמי ושם ה׳ א׳ מ׳ דמסור משלם ממיטב וע׳ בב״מ ע״ז ב׳:
(קכז) ומיהו שמין – מדאמרי׳ דמי שטרא ול״ק דמי החוב וכמ״ש תוס׳ בפ״ק דב״מ ז׳ ב׳ ד״ה ויחלוקו:
(קכח) ואם מת – אע״ג דבקנס לא קנסו בנו אחריו כמ״ש במ״ק וגטין ובכורות כאן הוא ממונא כמש״ל סי׳ א׳ ס״ד ע״ש:
(קכט) ואם מכר – כנ״ל:
(ליקוט) ואם מכר כו׳ – כמ״ש בב״ב קכ״ד ב׳ דלרבי דגבי ממלוה גבי אף בריבית ואף לבני מערבא דפליגי בריבית משום דס״ל כרבנן כמש״ש (ע״כ)
(קל) אבל אם – דשטר פרוע אינו שוה כלום כמש״ל סי׳ קע״ו סי״ב בהגה וראיה מפ׳ המוציא יין ע״ש:
(ליקוט) אע״ג דהוא כו׳ – עב״ק קי״ד א׳ ועסי׳ כ״ח ס״ג בהג״ה (ע״כ):
(קלא) אבל רבים – מדאמרי׳ בכתובות שם תיזיל כו׳ ואם איתא מה תרויח ומסוגיא דקדושין הנ״ל ומב״ק פ״ט א׳ אלא משום דשמואל כו׳ ומסוגיא דב״מ הנ״ל ש״מ איתא כו׳ ועבתוס׳ דב״ב קסז ב׳ ד״ה המוכר:
(קלב) ומה שהוציא – כנ״ל סי׳ י״ד אבל אם כו׳ ושם ג״כ הוא מדינא דגרמי חייב:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(לג) בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁהַמּוֹחֵל חַיָּב בְּתַשְׁלוּמִין, בִּזְמַן שֶׁהַשְּׁטָר כָּשֵׁר וְהַמִּלְוֶה רָאוּי לִפָּרַע מִמֶּנּוּ. אֲבָל אִם טָעַן הַלּוֶֹה שֶׁהוּא מְזֻיָּף, וְאֵינוֹ יָכוֹל לְקַיְּמוֹ, אוֹ שֶׁהַלֹּוֶה אַלָּם אוֹ עָנִי, פָּטוּר הַמּוֹחֵל מִצַּד מְחִילָתוֹ.
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(פז) פ) טור סל״א כ״כ בה״ת שער נ״א
(עז) פטור המוחל כו׳ – דהא לא גרם לו היזק במחילתו:
(קי) פטור המוחל מצד מחילתו – דלא גרע משורף דלקמן סי׳ שפ״ו ס״ב: בכאן הביא הב״י תשובת הרשב״א וז״ל דהלוקח ש״ח מחבירו ואמר ללוקח פרעתיו למלוה יבא וישבע לי שלא פרעתיו לא אמר כלום דכיון ששטרו בידו חזקה לא פרעו ואפי׳ בא המוכר והודה שפרעו אינו נאמן שאם יש לו מעות יחזיר מעות שנטל ואם אין לו חוששין לקנוניא ובמקום שחב לאחרים אינו נאמן כדאיתא בפ׳ האשה שנתארמלה עכ״ל ולכאורה תשובת רשב״א זו תמוה גם נצטרך לו׳ שהוא חולק על הרמב״ם והט״ו לעיל סעיף י״א וכן על הבעל העיטור והרמב״ן והרא״ש והר״ן והט״ו לעיל סעיף ט״ז ושאר הרבה פוסקים שכולם כתבו שהמוכר נאמן לו׳ פרוע מתוך שיכול למחול וכ״כ בתשובת מהר״א ן׳ חיים סי׳ פ״א דף קנ״ד ע״א ע״ב וסי׳ צ״ב סוף דף קל״ו שתשובת רשב״א זו חולק אמ״ש הפוסקים לעיל שאם לא ישבע המוכר יפסיד הלוקח וס״ל שאין זוקקין את המלוה לישבע ע״ש ולא נהירא שיחלוק על כל הפוסקים הנ״ל ובפרט שדבריה׳ ברורים ועוד שמשמע כן כדבריהם בש״ס ספיק דמציעא שהמוכר נאמן לו׳ פרוע מתוך שיכול למחול ועוד שבנ״י ספ״ק דמציעא משמע דהרשב״א ס״ל כהפוסקים הנ״ל ע״ש לכן נראה דבתשובת רשב״א זו הי׳ המוכר חיי ללוקח בלאו הכי והי׳ משתעבד לו שטר זה מדר׳ נתן ובכה״ג א״י למחול ולומר פרוע וכמ״ש לעיל סעיף כ״ו ס״ק פ״ז והיינו שכ׳ ובמקום שחב לאחרים אינו נאמן כדאית׳ בפרק האשה שנתארמלה והתם בפ׳ האשה שנתארמלה מיירי בשעבודא דרבי נתן כן נ״ל.
(פ) פטור – דהא לא גרם לו היזק במחילתו. סמ״ע:
(קלג) בד״א – כנ״ל דמי שטרא ר״ל שויו של שטר וזה אינו שוה כלום:
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(לד) גַּם בְּמוֹכֵר שְׁטָר חוֹב אַמְרִינָן אַחֲרָיוּת טָעוּת סוֹפֵר הוּא. לְפִיכָךְ, אִם בָּא בַּעַל חוֹב {שֶׁל מוֹכֵר} וְטָרַף זֶה הַחוֹב, אוֹ שֶׁבָּא אֶחָד וְהֵבִיא רְאָיָה שֶׁשְּׁטָר זֶה שֶׁלּוֹ אוֹ שֶׁלְּקָחוֹ מֵהַמַּלְוֶה תְּחִלָּה, וְכָל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה, חוֹזֵר הַלּוֹקֵחַ וְגוֹבֶה מֵהַמּוֹכֵר מִדִּין אַחֲרָיוּת. וְאִם הוֹצִיא הַלּוֶֹה שׁוֹבָר שֶׁשְּׁטָר זֶה פָּרוּעַ אוֹ שֶׁמָּחַל לוֹ הַמַּלְוֶה קֹדֶם לָכֵן, הֲרֵי זֶה מִקַּח טָעוּת, וְהַמָּעוֹת חוֹזְרִים. וְאִם הָיָה הַלּוֶֹה עָנִי בִּשְׁעַת מְכִירָה, בִּכְלַל אוֹנָאָה הוּא אִם מְכָרוֹ בְּיוֹתֵר מִדְּמֵי שָׁוְיוֹ. וְאֵין לְשִׁטְרוֹת אוֹנָאָה. וְאִם הֶעֱנִי אַחַר כָּךְ וְאֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיא מִמֶּנּוּ כְּלוּם, אֵין זֶה בִּכְלַל אַחֲרָיוּת, דְּמַזָּל דִּידֵהּ גָּרַם.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
(לג) {לג} כתב בעה״ת כי היכי וכו׳ בשער נ״א בשם הרמב״ן אחריות טעות סופר הוא אף בשטרי הלואות וש״ח ומה הוא האחריות הזה שאם בא ב״ח של מוכר וטרף חוב זה ממנו או שבא אחר והביא ראיה ששט״ח זה שלו הוא שלקחו מן המוכר תחלה וכיוצא בזה חוזר הלוקח הזה וגובה מן המוכר מדין אחריות וכ״ש אם הוציא הלוה שובר שפרעו או שמחל לו מלוה קודם שמכרו לזה דההוא ודאי חייב לשלם דלא הוי זביני כלל ומעות חוזרים אבל אם הלוה עני ואין אדם יכול להוציאו ממנו בדיינים או שהעני אחר זה אינו בדין אחריות אלא כשהיה עני בכלל אונאה הוא אם מכרו יותר מכדי דמיו ואין לשטרות דין אונאה עכ״ל:
(לד) {לד} ומה שכתב רבינו אבל במקום כ״ש נראה שטעמו משום דבבא קדמאה חוזר וגובה מדין אחריות ובבא תניינא הוי מדין מקח טעות ומשמע לרבינו דכי חייב מדין אחריות גובה כל השטר וכי חייב מדין מקח טעות המעות חוזרין:
ומה שכתב רבינו דכי חייב מדין אחריות גובה כל השטר היינו למאן דסבירא ליה במוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו גובה כל השטר אבל למאן דסבירא ליה דאינו גובה אלא מעות שנתן ה״נ אינו גובה אלא מעות שנתן ויש לתמוה שמאחר שרבינו סתם דבריו לעיל בסמוך דאינו משלם אלא דמים שנתן למה כתב כאן דגובה כל השטר ולא עוד אלא דאפשר דאפילו למאן דאמר התם דגובה כל השטר מודה הכא דאינו גובה אלא דמים שנתן דכיון דמדין אחריות הוא דחייב דיו שיתחייב במעות שנתן אבל ביותר מכן מנין לנו:
(לה) {לה} ומה שכתב ואם העני אח״כ וכו׳ אין זה בכלל אחריות דמזל דידיה גרם למד מהירושלמי דקידושין פרק האומר וכ׳ הרי״ף בפרק המקבל:
ומה שכתב ואם מכרו יותר מדמיו הדבר פשוט שאין פירושו שמכרו ביותר ממה שכתוב בשטר דהא ודאי לאו בשופטני עסקינן אלא הב״ע בשהיה החוב מנה ולפי נכסי הלוה ואלמותו אינו שוה אלא חמשים ומכרו לזה בע׳:
כתב בעה״ת בשער נ״א הורו המורים והסכימו שגר שיש לו מלוה על ישראל בשטר ומכר ש״ח לאחרים ומת כיון שאם חזר ומחלו מחול כיון דמת פקע ליה ונפטר הלוה ממנו דהו״ל דומיא דמשכונו של ישראל ביד גר שלא זכה המחזיק בו עכ״ל:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(לג) כתב בעה״ת כי היכי כו׳ אף שזה שגובה כל השטר מהמוכר אינו מפורש שם בהדיא בדברי בעה״ת מ״מ כ״כ רבינו בשמו כיון דאכתי שם שטר עליו ונפק מידו בגרמתו דין הוא שיחייב לו בכולו וכמ״ש בפרישה. ובבא תניינא באם הוציא שובר שפרוע הוא או שמחל לו המלוה קודם לכן דנתבטל מיניה שם שטר כתב שם דהמעות חוזרין והיינו מה שנתן לו לבד. ואף ע״פ שבעה״ת כתב שם בבבא ב׳ דבההוא חייב במכ״ש היינו בעצם החיוב הוא כ״ש כיון דלא הוי זבינא משעה ראשונה ולקח מידו המעות על לא דבר אבל בענין החיוב המה מחולקים כל אחד כפי דינו וכמ״ש ורבינו הוסיף וגם שינה בהעתקת לשונו בבעה״ת וכתב אבל אם הוציא במקום כ״ש אם הוציא דכתב בעה״ת לתוספת ביאור לענין נפרע ממנו כולו או כדי דמיו וק״ל ועיין בב״י דכתב ישובו בע״א ולשיטתו כ״כ ועיין מ״ש בפרישה:
(לה) בכלל אונאה הוא ואם מכרו כו׳ כן הוא ברוב ספרי רבינו ואם בוי״ו ועמ״ש בפרישה בפירושו ואף מב״י נראה דפירשו כן שהרי כתב ז״ל ומש״ר ואם מכרו יותר מדמיו הדבר פשוט הוא שאין פירושו שמכרו ביותר ממה שכתוב בשטר דהא ודאי לאו בשופטני עסקינן אלא הב״ע כשהיה החוב מנה ולפי נכסי הלוה ואלמותו אינו שוה אלא צ׳ ומכרו לזה בע׳ עכ״ל הרי מדכתב לפי נכסיו ולפי אלמותו ולא כתב לפי עניותו ש״מ דס״ל דהאי ואם מכרו ביותר מדמיו לאו אענין שלפניו קאי אלא ענין בפני עצמו הוא וקאי אמכירת כל השטרות וק״ל:
מ״ו ר״ש כתב ע״ז ז״ל פי׳ בכלל אונאה ועובר אלא תונו ומ״מ לענין חזרת דמיו אין לו דין אונאה ודוק וע״ל סרכ״ז בהגהתי עכ״ל וז״ל בס״ס רכ״ז אף דממעטינן שטרות מדין חזרה אבל מ״מ לא גרוע מאונאת דברים או גונב דעת הבריות אם לא שהוא עצמו לא ידע עכ״ל:
(32b) וכתב בעה״ת המוכר שטר משכונת כו׳ שם בשנ״א כ״כ בשם ר״י מיגא״ש ושיש חולקים עליו ע״ש:
וא״א הרא״ש ז״ל כתב בתשובה כ״כ בתשובה שבסוף ספר חזה התנופה ב״י:
שאף במוכר משכונת קרקע כו׳ פי׳ המלוה החזיק בו מתחלה ואח״כ מכרו ללוקח והחזיק בו גם הוא דבהכי איירי וכמש״ר בשם בעה״ת לפני זה ועליה הביא רבינו תשובת הרא״ש דאל״כ מה רבותא יש באשר החזיק בו המוכר וק״ל:
(לד) לוקח שט״ח שחזר ומכרו וכו׳ כ״כ בעה״ת בשנ״א בשם הרמב״ן וכ׳ דבין להרי״ף שכתב טעם המחילה משום שאין מכירה לשטרות מן התורה ובין לר״ת שכתב הטעם מפני ששיעבוד הגוף נשאר אצל המלוה המוכר לשניהן אין הלוקח בר מחילה בהני גווני וק״ל:
(לד) וכשמוחל המוכר או יורשיו צריכין לשלם ללוקח כו׳ הכי משמע בפרק הכותב דף פ״ו דאמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבינן ביה בשטרא מעליא ואנן קיי״ל כמאן דדאין דינא דגרמי כדלקמן סשפ״ו:
שאין זה קנס כו׳ בעה״ת כ׳ בשנ״א די״א שהוא קנס כיון דמחילה הוי היזק שאינו ניכר ודוקא למוכר עצמו שקיבל המעות קנסו דליהדר המעות ולא ליורש אפילו כשמוחל היורש עצמו והביאו ראיה לדבריהם ובעה״ת מסיק שם דלא כוותייהו ע״ש. ובזה דברי רבינו מבוארים שהוצרך ללמדנו דביורש עצמו שמחל חייב לשלם דלכאורה פשיטא הוא וכדמסיק נמי וכתב ז״ל וכ״ש כשמחל לו היורש כו׳ אלא אותו כ״ש הוא לפי מאי דכבר למדנו דחייב גם היורש לשלם משום דלאו קנס הוא וק״ל:
שהוא מזוייף והמוכר אומר שאינו מזוייף והו״ל להתנות דבאם לא ימצא עדים לקיימו (ולא) שימצא אלם שיהא מקחו בטל מש״ה אינו נותן לו כלום דבעינן שיהא מבורר שהחוב נפסד מכח מחילתו כדמסיק:
או שהוא עני פי׳ והעני אח״כ דאז אינו נותן לו כלום עכ״פ מ״ש ואם היה עני קודם לכן והטעהו בפלגא עיין בסמוך סל״ה ול״ח:
ואינו משלם דמי כולו אלא הדמים שנתן בו שכ״כ רב שרירא כו׳ כ״כ הרא״ש ספ״ק דב״מ וכתב שם ג״כ דעת החולקים דס״ל דצריך לשלם דמי כולו והסכים לדעת רב שרירא וזש״ר וכן מסתבר לא״א ז״ל וכן מסיק ג״כ בעה״ת בשנ״א דין ו׳ ע״ש שהאריך:
(לה) ראית ביה ללוקח שבחא ע״ל ר״ס ס׳ וס״ס קט״ו:
דאיבעי ליה לשנויי שטרא בא ליתן טעם למה תקנו חכמים כן הא יהיה בזה נעילת דלת שלא ילוו כי לא ימצא מי שיקנו השטרות ע״ז כתב דאיכא תקנה לזה לשנויי השטר וזה שלא עשה כן איהו דאפסיד אנפשיה:
(לג) {לג} כתב בעה״ת וכו׳ וטרף זה החוב. פי׳ כגון ששיעבד שטר זה לב״ח מוקדם באגב קרקע כדלעיל ריש סימן ס׳:
או שבא אחר והביא ראיה ששטר זה שלו. פי׳ שהמעות שהלוה מלוה זה ללוה שנכתב השטר על שמו אינן של מלוה אלא של אחר אלא שנכתב ע״ש מלוה זה לדבר שהיה בלבו מטעם שלא להשביע או מטעם אחר:
או שלקחו מהמלוה תחילה. פי׳ ע״י כתיבה ומסירה קנאו בפני עדים וחזר והפקידו אצל המלוה:
חוזר הלוקח וגובה כל השטר מהמוכר וכו׳. כתב מהרש״ל נראה דדין זה שייך אף להרא״ש דס״ל גבי מחילה שאינו נוטל אלא כפי הדמים משום דהוה ליה לאסוקי אדעתיה משא״כ בנדון זה ומכל מקום נ״ל שלא לחלק אלא עיקר סברתו של בעה״ת משום דאחריות ט״ס הוא והוי כאילו כתב לו אחריות והיה כתוב בו לשלם כל החוב ודוק עכ״ל וכנ״ל לפרש דגובה כל החוב מדין אחריות דכיון דנשתעבדו לו קרקעותיו כגבוי דמי וכמו שהקרקעות בחזקת הלוקח הם וגבויות ממש וכסברת ר׳ יוחנן בפרק השולח בדין שמיטה בדף ל״ז דאם יש בו אחריות נכסים אינו משמט דכגבוי דמי וכו׳ וה״נ דכוותיה וז״ש וגובה כל השטר מהמוכר או מנכסיו פירוש מהמוכר אי איכא בני חרי או מנכסיו שמכר אחר מכירת שטר זה ודלא כמ״ש ב״י דמ״ש גובה כל השטר היינו למאן דס״ל במוכר ש״ח לחבירו וחזר ומחלו גובה כל השטר אבל למאן דס״ל דאינו גובה אלא מעות שנתן ה״נ אינו גובה אלא מעות שנתן וכו׳ דליתא אלא לכ״ע גובה הכא כל החוב כדפרישית וגובה אף מלקוחות:
(לד) {לד} אבל אם הוציא הלוה שובר שפרעו או שמחל לו קודם לכן ה״ז מקח טעות. פירוש ואינו גובה כל החוב אלא מה שנתן בעד השטר ומשמע להדיא דאם הוציא שובר או שמחל לו אחר כך גובה כל החוב מדין אחריות והיינו דכתב קודם זה או שלקחו מהמלוה תחילה וכל כיוצא בזה חוזר וכו׳ דבמ״ש וכל כיוצא בזה רצונו לומר כגון שהוציא שובר או שמחל לו לאחר המכירה דגובה כל השטר וכו׳ מדין אחריות וכדלעיל בסעיף כ״ד ע״ש וע״ז יבוא מ״ש רבינו וא״א הרא״ש כתב בתשובה וכו׳ דלא כבעה״ת דכתב דגובה מנכסיו שמכר אחר כך אלא אינו גובה מלקוחות. וב״י לא פי׳ כך וכתב מה שכתב ולא נהירא. וא״ת הלא הרא״ש חולק אבעה״ת וס״ל דבמחל לו אחר כך אינו גובה כל החוב ולמה לא כתב רבינו דגם בזה נחלק עליו וי״ל דנסמך בזה על מ״ש קודם זה דעת רב שרירא גאון ושהסכים עמו הרא״ש דממילא מובן דהרא״ש נחלק על בעה״ת במ״ש דגובה כל החוב ועוד נראה דבמ״ש ועל אותה שעה הוא מתחייב משמעו שאינו משלם אלא הדמים שנתן דבזה הזיקו בידים אבל במותר לא הזיקו בידים מה שאין כן כשמתחייב למפרע מדין אחריות דחשיב כאילו היה כותב לו אחריות לשלם כל החוב וא״כ בלשון זה נשמע השגה אבעה״ת גם בדין גביית כל החוב:
(לה) {לה} ומ״ש ואם היה הלוה עני וכו׳. פי׳ והוא לא ידע וגם העולם לא היו יודעים שאם היו העולם יודעים אלא דאיהו לא ידע הוי מקח טעות לגמרי והמעות חוזרים אבל עכשיו בכלל אונאה הוא כלומר דלא הוי בכלל האחריות לשלם כל החוב לדעת בעה״ת ולא הוי גם כן בכלל מקח טעות אלא הוי בכלל אונאה לענין שאם מכרו ביותר מדמיו אין לשטרות אונאה כלומר אבל ביטול מקח יש להם לדעת ר״ת והרא״ש כדבסמוך ולקמן בסימן רכ״ז וז״ל מהרש״ל בכלל אונאה הוא ועבר על לא תונו איש את אחיו ומ״מ לענין דינא אין לו אונאה עכ״ל ועיין במ״ש לקמן בסימן רכ״ז בס״ד:
(פח) צ) שם בשם בה״ת שער נ״א בשם הרמב״ן
(פט) פי׳ לפי עניותו או אלמותו
(צ) ק) למד בה״ת זה מהירו׳ דקידושין פ׳ האומר וכתבו הרי״ף פ׳ המקבל
(עח) ששטר זה שלו – פי׳ כששמו דהאי הוא כשמו דמוכר זה ואו׳ שטעו העדים והסופר ונתנוהו לו א״נ דאמר מתחלה אמרתי להעדים שיכתבו שטר שלי על שמו וכמ״ש הטור והמחבר בסי׳ ס׳ ס״ח ע״ש:
(עט) מדין אחריות – ומה״ט טורף מלקוחות שקנו נכסים מהמוכר בתר שמכר לו זה השט״ח:
(פ) אם מכרו ביותר מדמי שויו כו׳ – עפ״ר שם כתבתי שגירסת דפוס ב״י שכתוב בהן ואם מכרו ביותר מכדי שויו אין לשטרות אונאה היא יותר נכונה בעיני וה״פ בכלל אונאה הוא ובמכירת שטרות דעלמא אם מכרן יותר מכדי שווין אין להן אונאה ה״נ אם היה עני דמסתמא כל מה שנתן בעדו הוא יותר משווין אין בו דין אונאה:
(פא) ואין לשטרות אונאה – בסמוך ס״ק פ״ז יתבאר הדין אם מכר לו במחצית שוויו:
(פב) אין זה בכלל אחריות – פי׳ אפי׳ קיבל עליו אחריות בשעת מכירה בפירוש:
(קיא) חוזר הלוקח וגובה מהמוכר מדין אחריות – כל מה ששוה השטר אפי׳ יותר ממה שנתן בעדו אף להחולקי׳ לעיל סעיף ל״ב בהג״ה כ״כ בד״מ וכ״כ מהרש״ל והב״ח ודלא כב״י ועיקר כדלק׳ סי׳ קי״ו ודו״ק.
(קיב) ואם הוציא הלוה שובר – שנכתב קודם שמכרו ששטר זה פרוע כו׳ ה״ז מקח טעות והמעות שנתן בעדו חוזרים.
(קיג) ואם היה הלוה עני בשעת מכירה כו׳ – בתשובת מבי״ט ח״ב סי׳ קע״ח פי׳ דמיירי כשידע הלוקח שהוא עני אבל כשלא ידע הוי מקח טעות וכה״ג פי׳ הב״ח ע״ש ולפעד״נ מדכתב מתחלה ה״ז מקח טעות וכאן כתב בסתם בכלל אונאה הוא משמע דלענין אם היה עני בכל ענין הוי בכלל אונאה ולא בכלל מקח טעות וכן משמע להדיא בבעה״ת שער נ״א חלק ו׳ שממנו מקור דין זה דכתב מתחלה צריך בירור אם מצאו עני מהו מי אמרינן כיון דתנן בחזקת שימצא חובו ה״ל מקח טעות או דלמא לוקח ה״ל לפרש ולזה יש קצת ראיה מההיא דירושלמי שכתבנו בשער מעמד שלשתן (והובא לקמן סי׳ קכ״ו סי״א) ויש להשיב שאינו דומה לזה דהתם כיון שהממחה אומר תן לזה מעותי והוא או׳ הן אתן בודאי אם הוא עני ועשו ערמה אין לך טעות גדול מזה שהטעהו אבל לוקח כיון שמכר לו השטר וקבלו ממנו ניחא ליה דליהוי ליה אידך עבד לוה דידיה כו׳ ומפני שנסתפקתי בזה שאלתי את פי הרמב״ן ז״ל וזה אשר השיב לי כו׳ עד אלא כשהי׳ עני בכלל אונא׳ הוא ואין לשטרו׳ אונא׳ כו׳ משמע שהרמב״ן השיב בכעין שאלתו דמשמע דמיירי שלא ידע שהוא עני וכן משמע עוד להדיא ממה שמסיים הרמב״ן שם אבל סבור שהוא עשיר והוא עני בין שהממחה יודע בין שאינו יודע פטור דה״ל לשאול עליו כו׳ אלמא דלא שייך מקח טעות בדין זה מטעם דה״ל לשאול עליו ואע״פ שמסיים שם הרמב״ן בשם רבינו האי פי׳ אחר גבי מעמד שלשתן וכמ״ש לק׳ סי׳ קכ״ו ס״ק מ״ג נראה דוקא התם במעמד שלשתן מה שאין כן במוכר שט״ח וכן משמע בבעה״ת שם ע״ש ודו״ק (ועיין בתשובת מהרש״ך השייכים לספר ב׳ סי׳ ו׳).
(פא) שלו – פירוש דשמותיהם שוים ואומר שטעו העדים ונתנוהו לו א״נ דאמר מתחלה אמרתי להעדים שיכתבו שטרי על שמו כמ״ש הט״ז בסי׳ ס׳ ס״ח ע״ש. שם:
(פב) וגובה – כל מה ששוה השטר אפי׳ יותר ממה שנתן בעדו אף להחולקים בסל״ב בהג״ה כ״כ בד״מ ומהרש״ל והב״ח ודלא כהב״י וכן עיקר וע״ל סימן קט״ז. ש״ך:
(פג) עני – בתשובת מבי״ט ח״ב סימן קע״ח פירש דמיירי כשידע הלוקח שהוא עני אבל כשלא ידע הוי מקח טעות וכה״ג פירש הב״ח ולי נראה מדכתב מתחלה ה״ז מקח טעות וכאן כתב סתם בכלל אונאה משמע דלענין עני בכל ענין הוי אונאה ולא מקח טעות וכן משמע להדיא בבעה״ת שממנו מקור דין זה ועיין בתשובת מהרש״ך השייכה לס״ב ס״ו עכ״ל הש״ך וע״ש:
(פד) אחריות – פירוש אפי׳ קיבל עליו אחריות בשעת מכירה בפירוש. סמ״ע:
(קלד) גם במוכרב״מ ט״ו ב׳ אחריות ט״ס כו׳:
(ליקוט) גם במוכר כו׳ – ג״כ מה״ט דאמרי׳ בפ״ק דגמ׳ שם לא שדי כו׳ (ע״כ):
(קלה) או שבא – שם:
(ליקוט) לפיכך כו׳ – או שבא כו׳. עבב״ב מ״ג א׳ מ״ד ב׳ וקי״ל כר״ז שם לכן צריך לאחריות ט״ס:
(קלו) (ליקוט) או כו׳ – היינו שאינו שלו (ע״כ):
(קלז) (ליקוט) חוזר הלוקח כו׳ – כל שיווי של שטר לכ״ע כמו בכל אחריות שאף במתנה אם קבל אחריות חייב ואף השבח גובה אם השביח השט״ח שנתעשר הלוה וכיוצא כמו בכל אחריות וכמ״ש בב״מ י״ד וט״ו ב׳ וש״מ. וז״ש ואם הוציא כו׳ וכמש״ש ל״ה א׳ דשומא בטעות הוי (ע״כ):
(קלח) (ליקוט) ואם היה כו׳ – מתני׳ שם נ״ו א׳ (ע״כ):
(קלט) ביותר מדמי שויו – כנ״ל סל״ב:
(קמ) ואין – כמש״ל סל״ח:
(קמא) (ליקוט) ואם העני כו׳ – כמו בכל מכירה שנתקלקל אח״כ ועבערכין ל״א מכר לו במאתים והכסיפ׳ כו׳ (ע״כ):
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(לה) הַמּוֹחֵל, מַזִּיק הוּא מִשָּׁעָה שֶׁמְּחָלוֹ. וַאֲפִלּוּ קִבֵּל עָלָיו אַחֲרָיוּת, אֵינוֹ גוֹבֶה מִמְּשַׁעְבְּדֵי, אֲפִלּוּ מִלָּקוֹחוֹת שֶׁלָּקְחוּ לְאַחַר מִכָּאן, אֶלָּא אִם כֵּן כָּתַב לוֹ בִשְׁעַת מְכִירָה: {אִם} אֶחֱזֹר וְאֶמְחוֹל חוֹב זֶה הֲרֵינִי מְשַׁעְבֵּד עַצְמִי וּנְכָסַי לְשַׁלֵּם דְּמֵי חוֹב זֶה, גּוֹבֶה מִמְּשַׁעְבְּדֵי, אֲפִלּוּ מִלָּקוֹחוֹת שֶׁקָּדְמוּ לִמְחִילָתוֹ.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
(לו) {לו} וא״א הרא״ש ז״ל כתב בתשובה כלל ס״ט היכא דמחלו וכו׳ נראה שדבריו אינם סותרים לדברי בעה״ת ולא הו״ל לרבינו לכתוב וא״א ז״ל כתב שנראה כאילו בא לחלוק על מ״ש קודם לכן אלא כך הו״ל לכתוב כתב א״א ז״ל למילתא באפי נפשיה אלא דלא דק. וכדברי הרא״ש כתב במישרים בשם התוספות והרשב״א בתשובה וכתבתיו בסמוך:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(לו) וא״א ז״ל כתב בתשובה כו׳ בריש כלל ס״ט וכתב ב״י נראה שדבריו אינם סותרים לדברי בעה״ת הנ״ל והו״ל לרבינו לכתוב כתב א״א ז״ל שהרי מילתא באפיה נפשיה הוא אלא דלא דק עכ״ל ור״ל שהרי גם לבעה״ת לא כתב אלא שצריך לשלם לו דמיו שנתן לו ולא כתב שיכול לטרוף נכסים שמכרו ולעד״נ דשפיר דייק רבינו לכתוב וא״א ז״ל כתב בל׳ פלוגתא שהרי כתב הבעה״ת שאם העני אח״כ אין בכלל האחריות דמזל דידיה גרם משמע דר״ל אחריות הנ״ל דהיינו להוציא מנכסיו בנ״ח ומשועבדים ואי לאו משום דמזלו גורם הוה בכלל אחריות הנ״ל לטרוף אפילו ממשועבדים כפי דינו הנ״ל דהיינו כדי דמיו שנתן לו וכמ״ש בפרישה ובלה״נ יש לדקדק כן מל׳ בעה״ת שהרי כתב שם ז״ל ויש להסתפק אי במוכר ש״ח ומחלו אמרינן גביה אחריות ט״ס או לא ומסיק דמדברי הרמב״ן נראה דאמרינן במחילה אחריות ט״ס הרי דכתב דיש בו אחריות ומדסתם ולא פירש משמע דטורף אפילו ממשועבדים קאמר וכסתם אחריות ט״ס דעלמא דהוא גם לענין טירוף משועבדים ואף שמסיק שם בדברי הרמב״ן דלית במחילה אחריות המדקדק שם בדבריו יראה לו דלא כתב שאינו בכלל אחריות כלל דא״כ דבריו סותרין זא״ז דהא כתב שם לפני זה בשם הרמב״ן דיש במחילה אחריות אלא ר״ל אין בו דין אחריות לשלם כל דמי השטר כ״א המעות שקיבל משא״כ באם בא ב״ח וטורף השט״ח שקנה או שבא אחר והביא ראיה ששלו הוא השט״ח זה דבאלו כתב שם דיש בהם דין אחריות לשלם כולו וזהו שדקדק ג״כ רבינו בהעתקת ל׳ בעה״ת וכתב ברישא דחוזר הלוקח וגובה כל השטר כו׳ וכתב עליו אבל אם הוציא הלוה שובר כו׳ עד הוי המקח טעות והמעות חוזרין. ולא כתב דאין זה בכלל האחריות הנ״ל:
אע״פ שקיבל עליו אחריות כו׳ נראה דהיינו דוקא מכח סתם אחריות אינו גובה מנכסיו אבל אם קיבל עליו בהדיא אחריות בזה נראה פשיטא דטורף אפילו ממה שמכר קודם המחילה כיון שמכירת השטר עם קבלת אחריות קדים לו והלקוחות אפסדו אנפשייהו ועל אותה שעה הוא מתחייב:
אבל אינו מקבל אחריות כו׳ ז״ל מ״ו הר״ש ומש״ה נמי נראה שאינו מתחייב לשלם אלא דמים שקיבל ודוק עכ״ל. ולעד״נ דמה״ט הו״ל לחייב בכולו ולא ליהני ליה טעמו דמעיקרא זביני ריעי הוא כנ״ל כיון דאמרינן דאההיא שעתא הוא דקמחייב הו״ל כאילו היה שלו מעולם ועתה בא ומפסידו בידו דומיא דמוכר בית לחבירו וחוזר ושורפו דדומה לו הרא״ש. וגם הרא״ש כ״כ שם בתשובה בהדיא בריש כלל ס״ט דגובה ממנו דמי כל החוב אלא שבפסקיו בסוף פ״ק דב״מ לא פסק כן וס״ל לרבינו דאע״ג דלענין לטרוף מלקוחות אמרינן דמהשתא איתחייב מ״מ אינו גובה דמי כולו ממנו מטעם דהו״ל זביני ריעי וכמש״ל:
(לו) או שבא אחר והביא ראיה ששטר זה שלו אע״ג דנכתב על שם המוכר י״ל דשם זה כשם המוכר א״נ כדלעיל סימן ס׳ שזה האחר בשעת הלואה אמר לעדים שיכתבו השטר ע״ש המוכר והעדים נתנוהו להמוכר ואח״כ הביא ראיה שהוא שלו וק״ל:
חוזר הלוקח וגובה כל השטר מהמוכר כו׳ ז״ל מור״ש ז״ל נראה דדין זה אפי׳ לדעת הרא״ש דס״ל גבי מחילה שאינו נוטל אלא כפי הדמים משום דשאני התם דמעיקרא זביני ריעי הוא דהו״ל לאסוקי אדעתיה שיש בידו למחול משא״כ בנדון זה דלא הו״ל לעלות על דעתו שמוכר לו דבר שאינו שלו עכ״ל ולע״ד נראה לחלק ולומר דשאני מחילה דע״י המחילה נעקר שם השטר מעליו ונעשה (בעיר) [נייר] בעלמא מש״ה דמיו חוזרים לבד כיון דגם מעיקרא זביני ריעי הוא וכנ״ל אבל בנמצא שאינו שלו ואינך שנשאר עליו שם שטר והלוה ע״כ יפרע לזה האחר דין שיגבה הלוקח כל חובו מהמוכר מדין אחריות וכנ״ל מוכח מדברי בעה״ת מיניה וביה דס״ל חילוק בין הביא ראיה שהשטר הוא שלו דגובה מיניה דמי כולו ובין מוחל אח״כ דאינו גובה אלא דמים שנתן וכמ״ש בסמוך בסל״ו בדריש׳ ע״ש ובזה נסתלקה תמיהת ב״י שתמה על רבינו במה שסתם לעיל כדעת הרא״ש וכאן כתב דעת בעה״ת שגובה כל החוב ולסברת ב״י דלא חילק בין הני ובין המוחל שט״ח לאחר שמכרו עדיפא מיניה הו״ל להקשות והוא דדברי בעה״ת בעצמו סתרי זא״ז דבמחילה ג״כ הסכים דאינו מחזיר לו אלא דמיו וכאן כתב דגובה דמי כל השטר ודוחק לומר דבשם הרמב״ן כ״כ שם וליה לא ס״ל ודוק:
(לז) ומ״ש או שמחל לו המלוה קודם לכן לפי מ״ש דבעה״ת ס״ל דגם במוחל לו בתר הכי אין משלם לו דמי כולו י״ל דכתב כאן קודם לכן משום דבזה הכל מודים משא״כ במוחל בתר הכי וכמ״ש לעיל והיותר נראה דמש״ה כתב קודם לכן משום דנקט ל׳ בעה״ת והבעה״ת כתב זה בל׳ כ״ש וכמ״ש ל׳ בדרישה. ודוקא במחלו קודם לכן הוא דהו״ל כ״ש ולא במחלו אח״כ. אבל אין לתרץ דכתב קודם לכן דאז יש לו אחריות כדי דמיו משא״כ אם מחל לו אח״כ וכמש״ר בשם הרא״ש בסמוך. דהא הוכחתי שם דבעה״ת בעל דברים הללו ס״ל דיש לו אחריות בכדי דמיו אפי׳ במחלו אח״כ ודוק ועד״ר:
(צא) ר) טור בשם ת׳ אביו הרא״ש כלל ס״ט וכ״פ הרשב״א בת׳
(צב) ש) הרשב״א שם
(פג) ואפי׳ קיבל עליו אחריות כו׳ – ז״ל הטור דכל אחריות שמקבלין בשטר היינו שאם נמצא שמוכר דבר שאינו שלו או אם טרפי ב״ח מוקדם אבל אינו מקבל עליו אחריות אם יעשה שום היזק במה שמכר לו דאם מכר לו בית וקיבל עליו אחריות ושרפו המוכר אח״כ אינו גובה ממשעבדי אלא מעמידו בדין וגובה ממנו כאלו היה גובה מאחר ששרפו ומוכר שט״ח ומחלו ה״ל נמי כאלו שורפו באותו שעה שאין המחילה מבטלת המכירה מעיקרא דנימא חספא בעלמא זבין ליה כו׳:
(קיד) אפי׳ מלקוחות שלקחו לאחר מכאן כו׳ – דין זה צל״ע דהיינו דוקא למאן דס״ל נזקין דמי למלוה ע״פ ואינו גובה אא״כ העמידו בדין וא״כ הא הרבה פוסקים ס״ל דיש קול לנזקין וטורף ממשעבדי וכמ״ש לק׳ סי׳ קי״ט וריש סי׳ תי״ט ע״ש וגם צ״ע על הע״ש והסמ״ע דכאן (ס״ק פ״ג) העתיקו בסתם לשון הטור דאינו גובה ממשעבדי אלא מעמידו בדין כו׳ ולק׳ סי׳ קי״ט (ס״ק י״ד) כתב בסתם כדברי הה״מ דיש קול לניזקין ע״ש וכ״כ בע״ש שם: מיהו לענין דינא במחול אפשר לומר דאפי׳ מאן דס״ל יש קול לנזקין מודה כאן כיון דלא עביד היזק בידים או אפילו ע״י גורם גמור רק בדבורא ואין קול למאי דעביד היזק בדבורא אך דמ״מ קשה על הע״ש והסמ״ע דכאן העתיקו בסתם דברי הרא״ש וטור דאם מכר לו בית וקבל עליו אחריות ושרפו המוכר אח״כ אינו גובה ממשעבדי אלא מעמידו בדין כו׳ אלמא דאפילו בהיזק בידים דשריפה וכה״ג אין קול לניזקין ולק׳ סי׳ קי״ט כתבו בסתם כדברי הה״מ וצ״ע.
(קטו) אפי׳ מלקוחות שקדמו למחילתו – נ״ל הטעם דהוה ליה ללקוחות להזהר שמא ימחול מיד ודמי למ״ש הרא״ש בתשובת והט״ו לעיל סי׳ ס״א סעיף ז׳ דשמא נתן לו מיד כתיבת ידו ע״ש.
(פה) מלקוחות – דין זה צל״ע דהיינו דוקא למאן דס״ל נזקין דמי למלוה ע״פ ואינו גובה אא״כ העמידו בדין וא״כ הא הרבה פוסקים ס״ל דיש קול לניזקין וטורף ממשעבדי כמ״ש בסי׳ קי״ט ור״ס תי״ט ע״ש מיהו לענין דינא אפשר לומר דאפי׳ מאן דס״ל יש קול כו׳ מודה במוחל כיון דלא עביד היזק בידים או אפילו ע״י גורם גמור רק בדבור בעלמא ואין קול לזה אך דמ״מ קשה על הסמ״ע דכאן העתיק בסתם דברי הטור דאם מכר לו בית וקיבל עליו אחריות ושרפו המוכר אח״כ אינו גובה ממשעבדי אלא מעמידו בדין כו׳ אלמא דאפי׳ בהיזק בידים דשריפה וכה״ג אין קול לנזקין ובסי׳ קי״ט כתב בסתם דיש קול לנזקין וצ״ע עכ״ל הש״ך:
(פו) שקדמו – פירש הש״ך הטעם דה״ל ללקוחות להזהר שמא ימחול מיד ודמי למ״ש הט״ז בסי׳ ס״א ס״ז דשמא נתן לו מיד כתיבת ידו ע״ש:
(קמב) המוחל מזיק – שם מאן דדאין דינא כו׳:
(קמג) ואפי׳ קבל – דע״כ מחילה אינו בכלל אחריות אא״כ פירש בהדיא כמש״ו דאל״כ מאן דלא דאין דינא דגרמי כו׳ ליחייב מטעם אחריות דאחריות ט״ס הוא כנ״ל בסעי׳ שקדם:
(קמד) (ליקוט) אינו כו׳ אפי׳ – עש״ך (ע״כ):
(קמה) אפי׳ מלקוחות שקדמו – כנ״ל סי׳ ס״א ס״ז:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(לו) יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁהוּא הַדִּין בְּנוֹתֵן שְׁטַר חוֹב לַחֲבֵרוֹ וְחָזַר וּמְחָלוֹ, חַיָּב לְשַׁלֵּם לוֹ, כְּדִין הַמּוֹכֵר שְׁטַר חוֹב וְחָזַר וּמְחָלוֹ.
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(צג) ת) בה״ת שער נ״א מסכ״ב
(פד) שה״ה בנותן כו׳ – פי׳ אע״פ שנתנו לו במתנה ואין בסתם מתנה אחריות להמקבל כיון דלא נתן דמים להנותן אפי׳ הכי מחשב מזיק לו בדבר שכבר זכה בו וחייב לשלם לו כל דמי החוב ונראה דאפי׳ להחולקין במוחל שטר חוב דכתב מור״ם בשמם דסבירא להו דאין צריך לשלם אלא הדמים שנתן להמוכר בעדו מכ״מ בנותן אע״ג דנתנו לו בחנם מודים דצריך לשלם דמי כל השטר דיכול הלוקח לומר היה עושה לי המקבל הנאות כנגדו כדי דמי כל השטר (עיין ש״ך):
(קטז) יש מי שאר כן׳ – וכן עיקר דאין חילוק בין מוכר לנותן כיון דחייב מצד מה שגורם היזק במחילתו שמוחל אח״כ והכי מוכח מדברי הרב המגיד שהבאתי לעיל סעיף י״א ס״ק ל״ה וכן מדברי הש״ג בשם רי״ז שהבאתי לעיל סעיף ל״ב ס״ק ק״ט וכן מדברי הריטב״א שבס״ק שאחר זה.
(קיז) שה״ה בנותן כו׳ – כתב הסמ״ע ס״ק פ״ד וז״ל ונראה דאפילו להחולקים לעיל סעיף ל״ב בהג״ה צריך לשלם כאן כל דמי השטר דיכול הלוקח לו׳ היה עושה לי המקבל הנאות כנגדו כנגד כל דמי השטר עכ״ל ט״ס יש בדבריו וכך צ״ל דיכול המקבל לו׳ עשיתי להנותן הנאות כנגדו וע״ד שאמרו בפ״ק דמציעא אי לאו דטרח וארצי קמיה לא הוי יהיב ליה מתנה. ומ״מ אין דבריו נראין לפע״ד אלא נרא׳ דלהחולקי׳ פטור כאן וכן משמע מדברי הריטב״א שהבאתי לק׳ וכן מצאתי בשלטי גבורים פרק הכותב סוף דף תקט״ו בשם ריא״ז וכשתעיין בבעה״ת שער נ״א חלק ו׳ תראה שדין זה הוא בתוך תשובת הרמב״ן שהשיב לו שם תשובה ארוכה על ענין אחר והרי הרמב״ן ס״ל להדיא כשטת המחבר דלעיל סעיף ל״ב וכמ״ש הנ״י ספ״ק דמציעא על שמו וכן מצאתי במהרש״ל פ׳ מרובה סי׳ י״ד שכתב וז״ל ואי חזר אח״כ המורשה על המרשה בעבור שמחל לו חלקו פטור דהא בנותן שט״ח לחבירו ומחלו פטור לכ״ע עכ״ל אלמא דפשיטא ליה דפטור ומ״מ נראה דמהרש״ל ס״ל כשטת התוס׳ וסייעתם דלמאן דדאין דינא דגרמי א״צ לשלם אלא הדמים שנתן וכן משמע מדבריו שם להדיא והבאתיו לק׳ סי׳ קכ״ג ס״ק כ׳ עיין שם ופטור לכ״ע דקאמר ר״ל אף למאן דדאין דינא דגרמי וא״כ למ״ש לעיל ס״ק ק״ט דצריך לשלם לו כל השטר א״כ ה״ה הכא בנותן שט״ח צריך לשלם לו כל השטר. כן נלע״ד וכ״כ הריטב״א פ׳ הכותב וז״ל מגבי ביה דמי שטרא מעליא פי׳ מה ששוה החוב בשעת המחילה בין רב בין מעט שחיובו של זה מדין מזיק הוא דקי״ל כר׳ מאיר דדאין דינא דגרמי הלכך אפי׳ קבלו במתנה כו׳ ע״כ וכן משמע מדברי הרב המגיד שהבאתי לעיל סעיף י״א ס״ק ל״ו וכן מדברי הש״ג שהבאתי לעיל סעיף ל״ב ס״ק ק״ט ועיקר.
(פז) לשלם – כתב הסמ״ע ונרא׳ דאפי׳ להחולקים בסל״ב בהג״ה צריך לשלם כאן כל דמי השטר דיכול המקבל לומר עשיתי להנותן הנאות כנגד כל דמי השטר והש״ך חולק ע״ז וס״ל דלהחולקים שם גם כאן פטור ע״ש דהביא ראיה מן הפוסקים:
(קמו) יש – כיון דחיובו משום דינא דגרמי ולא משום אחריות:
(ליקוט) יש מי כו׳ – היינו לשיטתו בסל״ב וכ״כ ש״ך דלא כסמ״ע ודברי הסמ״ע תמוהין מאד שלפ״ד הנותן מתנה לחבירו ונתבטלה המתנה יהא חייב לשלם לו והם זרים מאד ועסי׳ רמ״א ס״ט ויחזיר כו׳ וש״מ (ע״כ):
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(לז) גֵּר שֶׁהָיָה לוֹ מִלְוָה בִּשְׁטַר עַל יִשְׂרָאֵל, וּמָכַר הַשְּׁטַר לְיִשְׂרָאֵל, וּמֵת הַגֵּר, פָּקַע לֵהּ, וְנִפְטָר הַלּוֶֹה.
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרעודהכל
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(צד) א) שם בשם הורו המורים דומיא דמשכנו של ישראל ביד עכו״ם שנתבאר בסי׳ ע״ב
(פה) פקע ליה ונפטר – וז״ל שם דכיון שאם מחלו הגר הוי מחול משום דשיעבוד גופו של לוה נשאר אצלו גם כי מת פקע ליה ונעשה הפקר וזכה הלוה בגופו דעצמו וה״ל דומיא דמשכנו של ישראל שהוא ביד גר ומת שלא זכה המחזיק כו׳ עכ״ל וכמ״ש הטור בסי׳ ע״ב סעיף ל״ט ע״ש:
(קיח) גר כו׳ פקע ליה כו׳ – כ״כ הבה״ת שער נ״א סוף חלק ו׳ שכן הסכימו המורים דה״ל דומיא דמשכון של ישראל ביד עכו״ם שלא זכה המחזיק בו דפקע ליה במיתת הגר עכ״ל ואני חפשתי בכל המחברים קדמונים ואחרונים ולא מצאתי מי שהורה כן וגם לא דמי כלל למשכון של ישראל ביד עכו״ם דהתם כיון דאין לעכו״ם על המשכון רק שעבוד ולא קנה ליה משכון כלל דעכו״ם מישראל לא קני משכון לכ״ע אף שלא בשעת הלואתו וכ״ש בשעת הלואתו א״כ כשמת פקע שעבודי׳ והא אלו הוה ישראל מהדר לי׳ זוזי דיליה הוה צריך עכו״ם לאהדורי ליה משכוניה משא״כ הכא דקני לי׳ לשטרא קנין גמור בכתיבה ומסירה ואלו הוה מוכר מהדר לי׳ מעותיו לא הי׳ המקח חוזר בע״כ של לוקח וא״כ נהי דיכול למחול מ״מ כל כמה דלא מחיל לי׳ דיליה הוא לגמרי דהא קני לי׳ קנין גמור ולא מסתברא לומר שבמיתת הגר פקע השטר וכ״ש למאי דקי״ל מכירות שטרות דאוריית׳ וצ״ע: שוב מצאתי בריטב״א פ׳ האיש מקדש שכתב להדיא כדברי ונתתי שמחה בלבי ת״ל וז״ל שם ואלו אנן דאפי׳ יורש מוחל אמרי׳ הא כ״ז שלא מחיל היורש המכירה קיימת ואיכא למימר שהלוה נעשה בשעת מתן מעות כאומר משתעבדנא לכל מאן דאתי מחמתך כ״ז שלא תמחול לי ולפיכך גר שמכר שט״ח ואח״כ מת דפקע שעבוד הגוף גובה הלוקח מן הלוה שכבר הוא משועבד לו כ״ז שלא פטרו המלוה או יורשיו והרי זה נכון מפי רבינו נר״ו ע״כ.
(פח) פקע – כתב הש״ך דכ״כ בעה״ת שכן הסכימו המורים דה״ל דומיא דמשכונו של ישראל כו׳ כמ״ש בסי׳ ע״ב סל״ט ואני חפשתי בכל המחברים הקדמונים ואחרונים ולא מצאתי מי שהורה כן וגם לא דמי כלל לסי׳ ע״ב דהתם אין לו עליו רק שעבוד כו׳ ע״ש:
(קמז) גרב״ק מט ב׳ וע״ש בתוס׳ ד״ה משכונו כו׳ וכ״ש לשטר ועס״ל:
(ליקוט) גר כו׳ – וריטב״א חולק ועש״ך (ע״כ)
(יט) [ש״ך אות קיח בסופו] מפי רבינו נ׳ ע״כ. נ״ב ואם הודה הגר בפני עדים שכל שעבוד של השטר הוא לפלוני אבל הוא הגר אין לו שום זכות בו עיין בתשו׳ מהר״י אדריב״י סי׳ שמ״ב:
אור חדש – תשלום בית יוסףבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרהכל
 
(לח) הַמּוֹכֵר שְׁטַר לַחֲבֵרוֹ, לִגְבּוֹתוֹ, אֵין בּוֹ דִין אוֹנָאָה. אֲפִלּוּ מָכַר שְׁוֵה אֶלֶף בְּדִינָר אוֹ שְׁוֵה דִינָר בְּאֶלֶף. {וְיֵשׁ חוֹלְקִין וּסְבִירָא לְהוּ דִבְיוֹתֵר מִמֶּחֱצָה הָוֵי בִּטוּל מֵקָּח (טוּר בְּשֵׁם ר״ת וְהָרא״ש פֶּרֶק הַזָּהָב).}
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אפתחי תשובהעודהכל
(לח) {לח} המוכר ש״ח לחבירו משנה פרק הזהב (בבא מציעא נו.) אלו דברים שאין להם אונאה העבדים והשטרות וכו׳ ואמרינן בגמרא (נז.) משמיה דר׳ יוחנן ורבי אמי אונאה אין להם ביטול מקח יש להם כתב הרי״ף הא מילתא חזינן בה פלוגתא ביני רבוותא איכא מאן דס״ל כההיא מימרא דרבי אמי ור״י דאונאה אין להם ביטול מקח יש להם ואיכא מאן דסבר ביטול מקח דא״ר יוחנן לאו יותר משתות הוא אלא על חד תרין הוא וגמר להא מילתא מגמרא דבני מערבא ואנן ס״ל דהא מילתא דר׳ אמי ור״י ליתא משום דחזינן לרב נחמן דהוא בתראה דס״ל דאין לקרקעות אונאה כלל ואפילו שוה מנה במאתים והאריך בראיות והרא״ש כת׳ ולא ידעתי לעמוד ע״ד הרי״ף דפסק כרב נחמן נגד ר״י משום דבתרא הוא דדוקא מאביי ורבא ואילך הוא דפסקי׳ הלכה כבתראי אבל מקמי הכי אין הלכה כתלמיד במקום הרב ורב נחמן תלמידו של שמואל היה ובכל מקום הלכה כר״י לגבי שמואל וכ״ש לגבי רב נחמן תלמידו והעלה כסברא שניה שכתב הרי״ף דהלכה כר״י דביטול מקח יש להם בפלגא כגון שמכר שוה ק׳ בק״ק ויישב ראייות הרי״ף והיא שיטת ר״א ור״ת אבל הרמב״ם פי״ג ממכירה כתב כדברי הרי״ף וכתב רבינו המוכר ש״ח לחבירו לגבותו משום דבגמרא אמרינן דשטרות אין להם אונאה משום דכתיב וכי תמכרו ממכר דבר שגופו מכור וגופו קנוי יצאו שטרות שאין גופן מכור ואין גופן קנוי ואין עומדין אלא לראיה שבהם מכאן אמרו המוכר שטרותיו לבשם שיש להם אונאה כלומר שאם מכרם לצור בהם אבקת סמנים נמצא ממכרן של אלו לצורך תשמיש גופן הוא ולפיכך כ׳ רבינו המוכר ש״ח לחבירו לגבות אין לו אונאה כלומר שאילו מכר לבשם יש לו אונאה:
כתב הרשב״א ראובן ושמעון שנתן להם המלך בחותמיו דבר ידוע בכל שנה בספר אחד ומתו שניהם ונשאר אותו חותם ביד חנוך בנו של ראובן ושאול בנו של שמעון תובע את חנוך להראות לו אותו חותם כדי שיוכל לגבות חלקו השיב חנוך אתה מחלת לי מחילה גמורה ואין לי להראות לך השיב שאול אין אותיות נקנות במחילה השיב חנוך אפילו כדבריך הרי זכיתי בגוף הנייר ואין לי להראות לך. הדין עם מי:
תשובה הדין עם שאול מכמה טעמים חדא שאפילו היה שטר זה כשאר שט״ח דעלמא לא היה נקנה במסירה לבד ולפיכך אפילו באנו לדון מחילה זו כמסירה הואיל ובשעת מחילה היה החותם מסור ביד חנוך אפ״ה אינו נקנה עד שיהא שם כתיבה ומסירה ואפילו גוף הנייר לא קנה שהנייר נגרר אחר השיעבוד שלא לצור ע״פ צלוחיתו הוא צריך. וכ״נ ממ״ש הרי״ף בכתובות בעובדא דמלוגא דשטרי ועוד קרוב הוא בעיני שאין שטר כזה נקנה אפילו בכתיבה ומסירה לפי שאין שם מתחייב שהמלך לא חייב עצמו להם באותו סך בשטר זה וכן לא נתן להם שום גוף לפירות אלא שמתחסד עמהם ואומר שיטלו מצותו כך וכך בכל שנה ושנה וכשאומר אתחסד עמך ואתן לך כך וכך בכל שנה שטר כזה איני רואה שיוכל למכור אפילו בכתיבה ומסירה. ומ״מ אם כבר גבה חנוך וטען שמחל לו שאול מה שגבה חנוך לאחר אותה מחילה הרי הוא של חנוך. ואע״פ שלא קנה חנוך השטר באותה מחילה משום דמחילת שאול בטעות היתה מ״מ אותו טעות הניחו לאכול וקיי״ל דמחילה בטעות בכל כי האי הוי מחילה וכדאמרינן בפרק איזהו נשך (בבא מציעא סו:) גבי מוכר פירות דקל לחבירו מודה רב נחמן דאי שמיט ואכיל קנה. ומפרשים טעמא משום דמתילה בטעות הוי מחילה שהמוכר היה סבור שקנה ומתוך טעות זה הניחו לאכול ואע״פ שטעה בזה מ״מ ברשותו אכל ולפיכך הויא מחילה עד כאן לשונו:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(לח) ואם היה הלוה עני בשעת מכירה ז״ל מ״ו פי׳ והוא דלא ידעי הלוקח וגם העולם לא ידעו ודוק:
בכלל אונאה הוא ואם מכרו כו׳ עד אין לשטרות אונאה ר״ל אע״ג דהיה עני מתחילה אין בו דין מקח טעות דהא מקח גמור היה אלא שלקחו ביותר משויו וזה מקרי אונאה ואין לשטרות אונאה והאי דקאמר אם מכרו ביותר מדמיו אע״ג דודאי יותר מדמיו מכר לו נראה דהאי ואם אעלמא מאי דאם מכר שום אדם לחבירו דבר יותר מדמיו אינו מקח טעות אלא אונאה ואין אונאה לשטרות ובספרים המדוייקים כתוב שמכרו יותר מדמיו וא״ש טפי ודוק:
דאין זה בכלל אחריות דמזל דידיה גרם משמע הא לאו ה״ט הוה בכלל אחריות הנ״ל דכתב דגובה מהמוכר או מנכסים דהיינו ממשועבדים ומיניה דבמחל לו אח״כ גם הוא בכלל אחריות הנ״ל וטורף אפי׳ ממשועבדים ומש״ה כתב רבינו ע״ז וא״א הרא״ש ז״ל כתב כו׳ בל׳ פלוגתא וק״ל ועד״ר:
(לח) {לח} המוכר ש״ח לחבירו לגבותו וכו׳. פירוש לאפוקי המוכר שטר חוב לחבירו לצור בהם אבקת רוכל דממכרן של אלו לצורך תשמיש גופן הוא התם כיון דגופן ממון יש להם אונאה כדאיתא בפרק הזהב ומביאו בית יוסף:
(צה) ב) משנה ב״מ דף נ״ו ע״א
(צו) ג) דאלו מכר׳ לבושם לצור ע״פ צלוחיתו יש להם אונאה שם בגמ׳ ע״ב
(צז) ד) הרי״ף שם כר״נ דידי׳ ב״מ ק״ח ע״א וכמשנ׳ שוה כסף וכדמפר׳ רבה בר עולא שם בגמ׳ ב״ק דף י״ד ע״ב וכ״פ הרמב״ם פי״ג מה׳ מכירה
(צח) ה) כ״כ התו׳ ב״מ ריש דף נז אהא דא״ר נחמן שם משמי׳ דחסא דמשמע דלא פליג ר״ן אחסא רבו וממשמעות משנה מוכר בהמה ומרגליות וגמ׳ שם דף נ״ח ע״ב
(פו) לגבותו אין בו כו׳ – דקדק וכתב לגבותו דאז אין גופו של שטר ממון אלא לראייה בעלמא מ״ה אין בו אונאה דאיתמעיט ממ״ש גבי אונאה וכי תמכרו ממכר כו׳ דבעינן שיהא בדבר שגופו ממון הא אם מכר לו שטרות לצור בו פי צלוחיתו או מכרן למוכר בשמים להניח בו בשמיו דלדברי׳ הללו גופן ממון הוא יש בו אונא׳ וכ״כ ב״י:
(פז) ויש חולקין וס״ל דביותר ממחצה כו׳ – בטור כתב בשם ר״ת ז״ל על פלגא אין בו משום ביטול מקח ולא פלגא בכלל מוכח דס״ל דאם הטעהו בפלגא המקח בטל גם לק׳ בטור בסי׳ קע״ה סי״ד כתב וז״ל קנאה במעט פחות ממאתים וכן משמע לק׳ בסי׳ רכ״ז דבפלגא הוה ביטול מקח וא״צ ליותר מפלגא כמ״ש כאן ועמ״ש בדרישה בסי׳ קע״ה ורכ״ז מזה:
(פח) הוי ביטול מקח – פירוש ומאונאה איתמעטו ולא מדין ביטול מקח וטעם פלוגתתן עד״ר:
(קיט) לגבותו דאלו לצורך גופן – כגון לצור על פי צלוחיתו או לבושם וכה״ג יש בהן דין אונאה כן הוא בש״ס ובנ״י.
(קכ) אין בו דין אונאה כו׳ – עיין בתשובת מהר״מ מלובלין סי׳ ה׳ במה שפסק בא׳ שלקח מחתנו שטר חצי זכר שלו דהמכירה בטלה ואין דבריו ברורים אצלי בכל התשו׳ ע״ש וכל שכן לפי מה שהעליתי לק׳ ס״ק קי״ח דאין לשטרות אונאה כלל אפי׳ דינר באלף וכמ״ש הרי״ף והרמב״ם והמחבר ע״ש.
(קכא) או שוה דינר באלף – עיין בתשו׳ מהר״א ן׳ ששון סי׳ ד׳ ק״ב קכ״ד ע״ד.
(קכב) ויש חולקין כו׳ – בתשו׳ שארית יוסף סי׳ כ׳ כתוב שנ״ל כיש חולקים אלו מטעם דאין הלכה כבתראי אלא מאביי ורבא ואילך ולי נראה עיקר כסברא הראשונה דמה שהקשה הרא״ש על הרי״ף שפסק הלכה כרב נחמן דבתראה הוא והלכתא כותיה בדיני דאין הלכה כבתראי אלא מאביי ורבא ואילך גם אין הלכה כרב נחמן בדיני אלא כנגד רב ששת ולא כנגד רבותיו רב ושמואל או ר׳ יוחנן לפע״ד ל״ק מידי דכיון דאמרי׳ בפ׳ המקבל (גבי דינא דבר מצרא דף ק״ח סוף ע״א) זבן במאתן ושוי׳ מאה סבור מיניה מצי אמר לתקוני שדרתיך ולא לעוותי א״ל מר קשישא לרב אשי הכי אמרי נהרדעי משמיה דרב נחמן אין אונאה לקרקעות אלמא דהנך אמוראי בתראי מר קשישא ורב אשי וגם בני הישיבה קבלוה להך דר״נ ואע״ג דר׳ אמי ור׳ ירמיה ור׳ יונה ור׳ יוחנן פליגי בהזהב וס״ל ביטול מקח יש להן אלא ודאי ס״ל להנך אמוראי בתראי דקי״ל כר״נ דבתרא׳ הוא והלכתא כותיה בדיני אף כנגד רב ושמואל ור׳ יוחנן והכי מוכח נמי להדי׳ בש״ס פ׳ המקבל דף ק״י ע״א גבי ההוא שטרא דהוה כתיב בי׳ שנין סתמא דפליגי ר׳ יהודא ורב כהנא וקאמר בש״ס התם דהלכתא כותיה דר״כ דאמר פירות בחזקת אוכליהון והא קי״ל דהלכתא כותיה דר״נ דאמר קרקע בחזקת בעליה עומדת כו׳ כלומר בסוף פרק השואל גבי מרחץ בציפורי י״ב דינרים לשנה דינר זהב לחודש קאמר ר״נ קרקע בחזקת בעליה עומדת וקי״ל כר״נ בדיני והא התם בפ׳ השואל פליגי רב ושמואל להדיא ע״ש. ואין לפרש דהכי פריך והא קי״ל כרב נחמן בהא דלישנא לא משמע הכי ועוד דמנ״ל להש״ס דקי״ל הלכה כרב נחמן בהא והא גבי פלוגתא דרב ושמואל ורב נחמן גופה בפרק השואל לא פסיק התם בש״ס הלכתא כר״נ ועוד דהל״ל הא קי״ל כרב נחמן דאמר קרקע בחזקת בעליה עומדת ומדקאמר והא קי״ל דהלכתא כותיה דרב נחמן כו׳ משמע דפריך והא קי״ל דהלכתא כותיה דרב נחמן בדיני דאמר קרקע בחזקת בעליה עומדת וכן פירש״י בפרק המקבל שם להדיא וז״ל והא קי״ל הלכתא כותיה דרב נחמן בדיני ור״נ קרקע בחזקת בעליה עומדת קאמר גבי שוכר מרחץ בי״ב זהובים לשנה דינר זהב לחדש כו׳ עכ״ל: ואין ספק לפע״ד דאשתמיטתיה להרא״ש סוגיא זו דהמקבל גם בפ׳ המפקיד גבי המפקיד פירות אפי׳ הן אבודין לא יגע בהן דפסק הרי״ף כרב נחמן בדיני השיג עליו הרא״ש דלא קי״ל כר״נ נגד רבותיו ואשתמיטתיה גם כן ש״ס זה דהמקבל שהבאתי. ונראה דגם הרא״ש גופי׳ חזר בו שהרי בכתובות סוף פ׳ אע״פ ופרק מציאת האשה ופ׳ המדיר כתב הרא״ש בסתם כלשון הרי״ף דהלכה כרב נחמן בדיני אע״פ דהתם פליגי שמואל ור׳ יוחנן ולא השיג עליו וכ״פ בטור א״ע סי׳ נ״ד וסי׳ ע׳ וסי׳ קנ״ד וכן בפ׳ אלמנה ניזונית דף ק׳ ע״א גבי שום הדיינים פליג רב נחמן על שמואל ופסק הרא״ש שם כר״נ וכמ״ש הרי״ף וכ״פ הטור לקמן סי׳ רפ״ט וכן בפ״ק דמכות גבי תתקיים העדות בשאר פליגי שמואל ורב נחמן אי הלכה כרבי וכתב הרא״ש בסתם כל׳ הרי״ף והלכה כרבי דקי״ל הלכה כרב נחמן בדיני כדאיתא בכתובות (וכ״כ הרא״ש עוד בתשובה סוף כלל ס׳ ע״ש) וכ״כ ראב״ן שם בדף ט״ו ע״ב סי׳ ל׳ וז״ל ורב נחמן אמר כר׳ ואע״ג דהלכתא כשמואל בדיני הני מילי לגבי רב אבל היכא דפליג רב נחמן אשמואל הלכתא כותיה דרב נחמן דר״נ היה אצל ריש גלותא דשכיחי דיינא ע״כ ונראה דמ״ש הרי״ף פרק קמא דמכות איתא בכתובות ר״ל דגרסי׳ פרק קמא דכתובות דף י״ב ריש ע״א דאל״כ קשיא הלכתא אהלכתא דהא קי״ל הלכתא כרב נחמן בדיני ובהא אמר רב יהודא אמר שמואל הלכה כרשב״ג וכו׳ עי״ש ועיין מה שהקשיתי לעיל ריש סי״ל ועל הב״י ועל הסמ״ג: שוב מצאתי בהרא״ש פרק המוכר את הבית שכתב הואעצמו דקי״ל הלכה כר״נ בדיני מדפריך בפ׳ המקבל גבי מלוה אומר חמש והא דקי״ל הלכה כרב נחמן בדיני כו׳ ע״ש והוא מדברי התוס׳ פרק חזקת הבתים דף ל״ה וסוף ע״א הרי להדיא כדברי. וגם מ״ש הרא״ש דזבן במאתן ושוה מאה הוא לאו דוקא אלא במאתן פחות כו׳ הוא דוחק גדול ועוד דא״כ מאי קאמר ליה מר קשישא לרב אשי הכי אמרי נהרדעי משמיה דרב נחמן כו׳ דלמא הך דסבור מינה דקאמרי זבן במאתן ושוי׳ מאה דוקא קאמרי ואיתימא דבפירוש אמרו זבן במאתן פחות מעט מכ״ש קשה אמאי שינה מסדר הש״ס דבריהם במקום דאיכא למטעי ועוד דא״כ משכחת לה האי דינא דסבור מינה דמצי א״ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי בטפי מפלגא בגווני דהוי אונאה ומאי קאמר ליה מר קשישא הכי אמרי נהרדעי משמי׳ דרב נחמן אין אונאה לקרקעות סוף סוף היכא דאיכא אונאה לקרקעות דהיינו טפי מפלגא שייך למימר לתקוני שדרתיך ולא לעוותי אלא ודאי מר קשישא ור״א באו לומר דלא משכחת להאי דינא כלל משום דאין אונא׳ לקרקעות בכל ענין. וגם הראיה שמביא הר״י מפ״ק דב״ק שוה כסף דבר השוה כל כסף ומאי ניהו קרקעות ועבדים ושטרות דלית להו אונאה ראיה נכונה היא ומ״ש התוספות והרא״ש דבל כסף היא לאו דוקא הוא דוחק גם מ״ש בב״י שדעת רבינו חננאל כרבינו תם וכן משמע קצת בהרא״ש לפע״ד ליתא דהמעיין בתוספות פרק האיש מקדש ופרק אלמנה ניזונית ובשאר מקומות יראה דרבינו חננאל לא בא אלא לפרש הירושלמי דבר מופלג דהיינו עד פלגא וגריס בפ׳ האיש מקדש הא דאמרי׳ יתר משתות בטל מקח ה״מ במטלטלי אבל במקרקעי אין אונאה לקרקעות אבל לענין דינא יכול לסבור כהרי״ף דרב נחמן ס״ל אין אונאה לקרקעות אפי׳ דינר באלף ודקי״ל כרב נחמן בדיני ודלא כהירושלמי בשם ר׳ יוחנן וכ״כ הרמב״ן בספר המלחמות סוף פרק הזהב להדיא בשם רבינו חננאל עיין שם וכן הוא להדיא בתוספות רי״ד בפרק האיש מקדש בשם רבינו חננאל וזה לשונם שם. והא דאמרת יותר משתות בטל מקח לא אמרן אלא במטלטלי אבל במקרקעי אין אונאה לקרקעות כך היא כתובה בספרים וכך גורס ר״ח ושאר הפרשנים והמורה הפך הגירסא משום דהוה קשיא לי׳ דבפרק הזהב אמרינן אונאה אין להם לקרקעות אבל ביטול מקח יש להן ולא היא שהרי רבינו יצחק מפאסי זצוק״ל הביא שם הרבה ראיות דאע״ג דכולהו אמוראי אמרי התם דביטול מקח יש להן רב נחמן אמר בדוכתא אחרינא דאפי׳ ביטול מקח אין להן וקי״ל כרב נחמן בדיני והראיות שהביא שם רבינו יצחק הן הן הראיות שהביא גם רבינו חננאל זצוק״ל וכך הוא העיקר עכ״ל גם ה״ר אלעזר בן נתן בפרק הזהב פסק כדברי הרי״ף והביא ראיותיו וכן פסק הרמב״ן בס׳ המלחמות סוף פ׳ הזהב ע״ש שהביא עוד ראיות לזה וכ״פ הריטב״א בפ׳ אלמנה ניזונית ובפ׳ האיש מקדש וכן הר״ן שם וכן דעת הנ״י פ׳ הזהב ובפ׳ המקבל וגם כתב הנ״י שכן דעת הרשב״א והר״ן וכן נראה דעת רשב״ם שהביאו התוס׳ פ׳ השולח ריש דף ל״ז גבי כותבים פרוזבל על הקרקע כל שהוא וכמ״ש בחדושי הרשב״א שם ע״ש וכ״פ הסמ״ג לאוין ק״ע והגהת מיי׳ פי״ג דמכירה וגם דעת הלכות גדולות מוכח כן שהשמיט הך סוגיא דפרק הזהב וכתב הך דהמקבל משמע דס״ל כהרי״ף והרמב״ם דאפילו דינר באלף אין אונאה לקרקעות וכן משמע מדברי ה״ר יונה שהביא הטור והמחבר לקמן סי׳ ר״ה סעיף ד׳ ע״ש ודוק וכן עיקר:
שוב מצאתי בתשו׳ מהרשד״ם סי׳ שע״ו כתב שאין בדורינו מי שיכריע ולכך הוי ספיקא דדינא ומי שתפס אין מוציאין מידו ולפע״ד הדבר מוכרע כמו שכתבתי וראיות ברורות יתנו עדותן ויצדקו.
(קכג) דביותר ממחצה כו׳ – והרא״ש וטור כתבו עד פלגא ולא פלגא בכלל ומפלגא ואילך הוי בטול מקח ויש תימה לכאורה על הר״ב ששינה בדבריהם ועיין מ״ש בזה לקמן סי׳ רכ״ז סמין כ״ט.
(פט) אונאה – כתב בתשובת מהר״ם מלובלין סי׳ ה׳ בא׳ שלקח מחתנו שטח״ז שלו דהמכירה בטלה ע״ש ואין דבריו ברורין וכ״ש לפי מה שהעליתי לקמן דאין לשטרות אונא׳ כלל אפילו דינר באלף וכמ״ש הרי״ף והרמב״ם והמחבר. ש״ך:
(צ) דביותר – ז״ל הסמ״ע בטור כתב בשם ר״ת עד פלגא אין בו משום ביטול מקח ולא פלגא בכלל מוכח דס״ל דאם הטעהו בפלגא המקח בטל גם בסי׳ קע״ה סי״ד כתב הטור ז״ל קנאה במעט פחות ממאתים וכ״מ בסי׳ רכ״ז דבפלגא הוי ביטול מקח וא״צ ליותר מפלגא כמ״ש כאן והש״ך כתב דבתשובת שארית יוסף סי׳ כ׳ כתוב שנ״ל כי״ח אלו מטעם דאין הלכה כבתראי אלא מאביי ורבא ואילך ול״נ עיקר כסברא הראשונ׳ ע״ש דהאריך להוכיח כן בראיות מהפוסקים:
(קמח) אפי׳ מכר – עבהגו׳ וג״כ בקדושין מ״ב ב׳ ועתוס׳ דגטין לז א׳ ד״ה אלא כו׳:
(קמט) ויש חולקין – עבהגו׳. ושם בגמ׳ עד כמה עד כדי דמיהם. ש״מ שבקרקעות נמי דינא הכי מדקאמר אף כו׳ וכן בכתובות צ״ט אפי׳ מכרו כו׳ ושם ק״ב עד כדי דמיהם ובב״מ ק״ח זבין במנה כו׳ אין אונאה לקרקעות וירו׳ עד פלג יש להם אונאה כו׳:
(קנ) דביותר ממחצה – כ״כ תוס׳ בב״ק י״ד ב׳ אע״ג שבקדושין שם נסתפק תוס׳ והרא״ש בב״מ שם פ׳ דמחצה אית להו אונאה. והא דירושלמי דקא׳ עד פלג יש להם אונאה אבל בציר מפלג כ׳ תוס׳ בקדושין שם די״ל ל״ד פלג אלא יותר פורתא וכל הראיות הנ״ל מורים דפלג אין להם אונאה ועש״ך:
(כג) ויש חולקין – ע׳ ש״ך ס״ק קכ״ב וע׳ בס׳ ק״ן בכתובות ס״פ אע״פ ובפ׳ מציאת האשה אות מ״ג מה שכתב בזה:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהב״חבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אפתחי תשובההכל
 
(לט) שְׁטָרוֹת, אֵין נִשְׁבָּעִים עֲלֵיהֶם. אֲפִלּוּ הוֹדָה בְּמִקְצַת אוֹ שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵד אֶחָד, הֲרֵי זֶה פָּטוּר מִשְּׁבוּעַת הַתּוֹרָה. אֲבָל נִשְׁבָּעִים עֲלֵיהֶם הֶסֵת אִם הָיְתָה שָׁם טַעֲנַת וַדַּאי. {וְכֵן נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶם עַל יְדֵי גִלְגּוּל (הָרִי״ף וְהָרא״ש פֶּרֶק שְׁבוּעַת הַדַּיָּנִים) וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן צ״ה.}
מקורות וקישורים לטוראור חדש – תשלום בית יוסףמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אעודהכל
רמב״ם שכירות ב׳:א׳
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

רמב״ם שכירות ב׳:א׳
(צט) ו) שם במשנה
(ק) ז) כ״כ הר״ן פ׳ שבועת הדיינין מפ׳ הכותב (סוף דף פז) מסכ״ד
(קא) ח) ל׳ הרמב״ם בפ״ה מה׳ טוען וכ״כ הרי״ף והרא״ש שם מפ׳ הנז׳
(קב) ט) וכ״כ הרמב״ם שם ממשנה שבועות דף ל״ח ע״ב
(פט) אין נשבעין עליהן כו׳ – דנתמעטו ג״כ מדכתיב כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים וע״ל ריש סי׳ צ״ה ואפי׳ אם טוען עליו התובע שראה שהזיקן בידים והוא כופר א״צ לישבע ע״ז ש״ד כ״א היסת מדרבנן ואם טוען עליו שראה שפשע בשמירתו ונגנבו או נשתברו אפי׳ מודה בזה הנפקד או הנשכר לשמרן פטור וכמ״ש בסעיף שאחר זה:
(קכד) שטרות אין נשבעין עליהן כו׳ – כתב הרב המגיד פ״ב מה׳ שכירות בשם המפרשים דה״ה משבועה שאינו ברשותו פטור וכ״כ הר״ן בפרק שבועת הדיינים בשם הרשב״א וז״ל וכתב הרשב״א בשם מקצת מרבותינו הצרפתים ז״ל דשומר חנם פטור אף משבועה שלא שלח בה יד ושאינו ברשותו דמכל שבועות פטרו הכתוב ואינו מורה שיהא פטור משבוע׳ שאינו ברשותו דכיון דשבועה זו תנאים תקנוה משום שמא עיניו נתן בה עכ״ל ר״ן. ולפע״ד הרשב״א לא קאמר אלא משבועה שאינו ברשותו דהוי מדאוריית׳ וכדגרסי׳ בש״ס פ׳ הגוזל דף ק״ז וריש פ׳ שנים אוחזין ג׳ שבועות משביעים אותו שבומה שלא פשעתי בה שבועה שלא שלחתי בה יד שבועה שאינ׳ ברשותי והיינו כשיהא פטור משבועה זו מתשלומין צריך לישבע ש״ד שאינו ברשותו (דהיאך יפטר מתשלומין דהא אפשר שהפקדון הוא תחת ידו לכך צריך לישבע ש״ד שאינו ברשותו דהיינו שנגנב או נאבד) ובכה״ג קאמר הרשב״א דבשטרות וכל הנך דאימעטו משבועה זו והיינו דכתב הרשב״א דמכל שבועות פטרו הכתוב הרי להדיא דמיירי בשבועה דאורייתא והיינו דנקטה נמי דומיא דשלא שלחתי בה יד דהוי דאורייתא. ואין להקשות א״כ מאי קמ״ל י״ל משום דפשטא דמלתא דמתני׳ משמע דש״ח אינו פטור רק משבועה דלא פשעתי מדקתני שומר חנם אינו נשבע נושא שכר אינו משלם קמ״ל דמכל שבועות פטרו הכתוב אבל שבועה שאינו ברשותו דתקנת חכמי׳ בחידש רב הונא בש״ס פרק המפקיד דף ל״ד מטעם דחיישינן שמא עיניו נתן בם גם הרשב״א מודה דחייב בשבועה זו ולענין הלכה אע״ג דמדברי הרמב״ם נראה שפטור מכל שבועה וכמ״ש הרב המגיד בפרק ה׳ מה׳ טוען שנראה בדעת הרמב״ם שא״צ לישבע שאינו ברשותו אף מדרבנן וכן משמע מתשו׳ הריטב״א שהביא ב״י שהבאתי לקמן ס״ק שאח״ז מ״מ נ״ל עיקר כהר״ן וכמו לקמן וכן ראיתי לקמן סי׳ צ״ה סעיף י׳ בבית חדש שכתב דנראה עיקר כהר״ן דצריך לישבע מדרבנן שאינו ברשותו. אך מה דכתב שם שם רשב״א והטור חולקין אינו מוכרח לפי ע״ד דדעת הרשב״א נראה כמו שכתבתי והטור נמי אפשר דמדאורייתא קאמר לאפוקי מהראב״ד בהשגות פ״ה מס׳ טוען דס״ל דאף מדאורייתא צריך לישבע שאינו ברשותו כן משמע פשט דברי הראב״ד למדקדק בדבריו וטעם סברתו נ״ל משום דודאי מפשיעה ושליחות יד פטור משום דאי לאו קרא אפי׳ שאר דברים לא היה צריך לישבע שלא פשע ושלא שלח בו יד אלא דגלי לן קרא דישבע והלכך שטרות וחברייהו דאימעטו משבועה מהנך שבועות אימעטו אבל שבועה שאינו ברשותו אפי׳ אי לאו קרא הוה מחייבי׳ ליה מסברא דהיאך יעלה על הדעת שיפטר בלא שבועה דשמא ברשותו הוא ולא שבקת חיי לכל מפקידין (גם מ״ש ה״ה פ״ה מה׳ טוען דשבועה שאינו ברשותו היא מצד גלגול כמו שנתבאר פ״ד מה׳ שאלה הוא תימא דאדרבה עיקר השבועה היא שאינו ברשותו וכמ״ש הוא עצמו שם בריש פ״ד מה׳ שאלה מביאו הב״י לקמן סי׳ רצ״ד סעיף ה׳ וכבר תמה עליו הלחם משנה פ״ה מה׳ טוען והניחו בצ״ע ע״ש) והיינו שכתב הראב״ד תימה גדול הוא זה ואולי ברשותו הוא וכופר הוא בו כו׳ כנ״ל דעת הראב״ד ואף שמדברי ה״ה שם נראה לכאורה דלהראב״ד א״צ לישבע אלא דרבנן מ״מ נ״ל כוונת הראב״ד כמ״ש (אין להקשות א״כ איך מתורץ מה שהקשה הב״ח לקמן סי׳ צ״ה על הראב״ד מסוגיא דפרק הזהב ד׳ נ״ח דפריך ממתני׳ דשקלים כו׳ ע״ש וכ״כ הנ״י פרק הזהב הוכחה זו דפטור אף משבועה שאינו ברשותו אבל לפע״ד לא מוכח מידי דמשמע ליה לש״ס דמתני׳ דשקלים מיירי דנשבע שלא פשע מדקתני ונגנבו או נאבדו נשבעין לגזברין דאל״כ הו״ל למיתני ואומרים שנגנבו או נאבדו נשבעין לגזברין וק״ל) ואהא פליג הטור אבל מדרבנן י״ל דמודה הטור וכן נראה עיקר חדא דאף מדאורייתא יש לומר דחייב וכדפי׳ לדעת הראב״ד ואע״פ שהטור כתב על דברי הראב״ד ולא נהירא דכיון דפטרו מעיקר השבועה הטור נמי משאר השבועות לפי מה שכתבתי נתיישבה השגה זו של הטור ואף דנראה לומר שדעת הטור דכיון דאימעטו אימעטו לגמרי מ״מ י״ל כמ״ש דכיון דשבועה שאינו ברשותו מסברא נמי הוה מחייבי׳ לה לא אימעט׳. ותו דנהי דאימעטו מכל שבועות היינו מדאורייתא אבל כיון דמדרבנן נשבע ג״כ שאינו ברשותו א״כ הא קי״ל דמדרבנן נשבעים על עבדי׳ ושטרות וקרקעות וכדאיתא בש״ס פ׳ הכותב (דף פ״ז ע״ב) דאפי׳ שבועות המשנה נשבעים עליהן ואע״ג די״ל דלא תקנו שאינו ברשותו רק כשבא לשלם וליכא אלא חשש דעיניו נתן בו אבל כשאינו משלם לא תקנו דלא חששו׳ שיגזול את שלו לגמרי מ״מ נראה דאיפכא מסתברא (וכן נראה מדברי הה״מ שם דכ״ש דהיכא דאינו משלם שיש חששא זו ע״ש ודוק) דכיון דאפי׳ היכא דמשלם חששו לשמא עיניו נתן בו כ״ש כשאינו משלם דאל״כ לא שבקת חיי לכל מפקידי שטרות דיאמר אבד ויפטר לגמרי.
(קכה) אם היה שם טענות ודאי – בב״י מביא תשובת הריטב״א בטוען החזרתי בשטרות אי צריך לישבע כאן דנאמן במגו דנאנסו ובנאנסו לא היה צריך לישבע דאין נשבעין על טענת שמא ויש מחלוקת רבותיו בזה ומשמע מדברי הריטב״א דהעיקר דצריך לישבע וכן נ״ל עיקר (ועיין מ״ש לעיל סי׳ ס״ד ס״ק ז׳) וכן נ״ל מדברי הרמב״ם פרק ה׳ מה׳ טוען דין י׳ דחייב שכתב שם שטר מסרתיו לך להד״מ ישבע היסת ואה אמר הנתבע אמת מסרת לי ואבד הרי זה פטור אף משבועת היסת עכ״ל ומביאו רי״ו ני״ד והטור לקמן סי׳ צ״ה והא התם בטוען להד״ה אית ליה מגו דאבד ואפ״ה חייב וכן נראה דעת המחבר שסתם וכתב נשבעין היסת אם היה שם טעות ודאי וכן נראה להדיא מדבריו בבדק הבית ע״ש (ועיין מ״ש לקמן סי׳ צ״ה ס״ד) מ״מ למ״ש לעיל בס״ק הקודם דמ״מ צריך לישבע שאינו ברשותו א״כ בטוען החזרתי פשיטא דהיסת מיהא בעי דאע״ג דיש לו מגו דנאנסו מ״מ גם אם טוען נאנסו היה צריך לישבע מדרבנן שאינו ברשותו ולא נ״מ הכא מידי מיהו נ״מ בעלמ׳ דהיכא דאיכ׳ שבועת היסת משום טענת ברי אע״ג דיש לו מגו דהיה טוען טענה דלא היה צריך לישבע משום טענת שמא צריך עכשיו לישבע היסת.
(צא) נשבעים – עיין בש״ך שהאריך בדין זה ודעתו דעכ״פ נשבעין על השטרות שבועה שאינו ברשותו מה שחידש רב הונא בש״ס דחיישינן שמא עיניו נתן בה ע״ש:
(צב) ודאי – בב״י מביא תשובת הריטב״א בטוען החזרתי בשטרות אי צריך לישבע כיון דנאמן במגו דנאנסו ובנאנסו לא היה צריך לישבע דאין נשבעין על טענת שמא ויש מחלוקת רבותיו בזה ומשמע מדבריו דהעיקר דצריך לישבע וכן נרא׳ לי עיקר וכ״מ מדברי הרמב״ם כו׳ וע״ל סימן צ״ה ס״ד ומ״מ למ״ש לעיל דעכ״פ צריך לישבע שאינו ברשותו אם כן בטוען החזרתי פשיטא דהיסת מיהא בעי דהא אף אם טען נאנסו היה צריך לישבע שאינו ברשותו מיהו נ״מ בעלמא היכא דאיכא שבועת היסת משום טענת ברי אע״ג דיש לו מגו דטען טענה דלא היה צריך שבועה משום טענת שמא צריך עכשיו לישבע היסת עכ״ל הש״ך:
(קנא) אפי׳ הודה במקצתכתובות פ״ז ב׳ בפוגמת:
(קנב) או שיש – שם ע״א מעידה כו׳ סבר כו׳:
(קנג) אבל נשבעין – שם מדרבנן כו׳. ועבתוס׳ דב״ב ל״ג א׳ ד״ה מגו:
[קנג] אבל נשבעין – גם מדרבנן כו׳. ועבתוס׳ דב״ב לג א׳ ד״ה מגו:
(קנד) אם היתה – תוס׳ שם בא״ד וי״ל דאין כו׳. וב״מ כ״ו ב׳ וע״ש ברש״י ד״ה אי נקטנא כו׳. ושם מ״ב ב׳ אמרה לא אמר לי כו׳ ואין יכול להשביעה ע״ז וע׳ במרדכי שם
(קנה) וכן – מתני׳ בקדושין כ״ו ומתני׳ בשבועות ר״פ הדיינים וב״מ ד׳ ק״ב:
מקורות וקישורים לטוראור חדש – תשלום בית יוסףמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהכל
 
(מ) אִם הָיָה שׁוֹמֵר שָׂכָר עֲלֵיהֶם, וְנִגְנְבוּ אוֹ אָבְדוּ, אֲפִלּוּ בִפְשִׁיעָה, פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם, אֲבָל מַפְסִיד שְׂכָרוֹ עַד שֶׁיִּשָּׁבַע שֶׁשָּׁמַר כָּרָאוּי. {וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁשּׁוֹמֵר חִנָּם פָּטוּר מִפְּשִׁיעָה.} וְיֵשׁ מְחַיְּבִים בִּפְשִׁיעָה. {וְהַסְּבָרָא הָרִאשׁוֹנָה הִיא עִקָּר, דִּפְטוּרִים עַל שְׁטָרוֹת אֲפִלּוּ בִּפְשִׁיעָה; אֲבָל אִם הִזִּיק בְּיָדַיִם, כְּגוֹן שֶׁהִשְׁלִיכוֹ לַנָּהָר אוֹ כַדּוֹמֶה, חַיָּב (טוּר בְּשֵׁם הָרִי״ף וְהָרא״ש, וְעַיֵּן בְּב״י).} וְאִם קָנוּ מִיָּדוֹ שֶׁיִּתְחַיֵּב כְּדִין הַשּׁוֹמְרִים, חַיָּב. {וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ש״א וּלְקַמָּן רֵישׁ סִימָן צ״ה.}
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרחכמת שלמהפתחי תשובהעודהכל
רמב״ם שכירות ב׳:א׳
(לט) {לט} ואין בהם דין שומרים וכו׳ סוף המשנה שכתבתי בסמוך שומר חנם אינו נשבע נושא שכר אינו משלם וממעטינן שטרות בפרק שבועת הדיינין מכלל ופרט וכלל:
וכתב הר״ן פרק שבועת הדיינין דמפרק הכותב שמעינן דכשם שנתמעטו משבועת השומרין ומשבועת מודה במקצת כך נתמעטו משבועה שבאה בהעדאת עד אחד וכתב הרי״ף והרא״ש פרק שבועת הדיינין דהא באין נשבעין עליהם ה״מ בפני עצמם אבל על ידי גלגול נשבעין וכתב ה״ה פ״ב משכירות בשם המפרשים שה״ה שפטור משבועה שאינה ברשותו והר״ן פרק שבועת הדיינין כ״כ בשם הרשב״א וכתב שאינו מודה לו שיהא פטור משבועה שאינו ברשותו כיון ששבועה זו חכמים תקנוה משום שמא עיניו נתן בה:
ומיהו מדרבנן נשבעים עליהם כן כתבו הרי״ף והרא״ש פרק שבועת הדיינין והביאו ראיה מפרק הכותב וכ״כ הרמב״ם פ״ה מטוען ונטען שנשבע שבועת היסת אם היתה שם טענת ודאי:
[בדק הבית: ודברי רבינו אינם מכוונים דמשמע דמ״ש ששומר חנם אינו נשבע קאי לומר דמדרבנן מיהא נשבעים עליהם והא ליתא לפי מ״ש בשם הרי״ף והרא״ש שאף אם פשע בהם ונגנבו פטור וא״כ מה תועלת יש בשישביעוהו אם פשע אלא מה שאמרו דמדרבנן נשבעין עליהם לא לענין שומרים אתמר אלא לענין אם טענו טענת ודאי שמסר לו כך שטרות והוא מודה מקצת או כופר בכל ויש לו עד אחד בכי הא אמרי׳ שאע״פ שפטורין משב עת התורה נשבעים היסת אבל שבועת השומרים אין לה מקום אפילו מדרבנן וכדאמרן:]
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(לט) ומיהו מדרבנן נשבעין עליהם כו׳ מל׳ הריטב״א שהביא ב״י סמ״א משמע דהיינו בשבועה הכחשת להד״ם או החזרתי לך אבל בנאנסו אפילו מדרבנן א״צ לישבע ע״ש והטעם פשוט דבטענת נאנסו אין התובע יכול לטעון נגדו ברי שלא נאנסו וחז״ל לא תקנו היסת כ״א אטענת ברי משא״כ בטוען להד״ם או החזרתיו לך דשם המפקיד יודע בודאי שהפקידו ולא החזירו לו שיכול לטעון כנגדו טענת ברי וק״ל. וא״ת ליהוי נאמן בטענתו להד״ם או החזרתיו לך במיגו דאי בעי הוה טען נאנס מידי דאז היה פטור אפילו מהיסת בזה תירץ הריטב״א שם וכתב ז״ל כיון דשבועת היסת בפקדון ומלוה הכל תקנות דרבנן בתראי הוא וכיון דמדינא פטור וחייביה רבנן כי אית ליה מגו נמי חייב שבועת היסת כי עד אלא שמקצת רבותינו פוטרין שטרות אפילו משבועה זו עכ״ל:
(לט) היכא דמחלו פי׳ אחר המכירה אינו גובה כו׳ והטעם דהו״ל כחוב שנתחייב לו בע״פ דגובה מבנ״ח ולא ממשועבדים דהתורה כתבה על המזייק מיטב שדהו ישלם דוקא ולא ממשועבדים אפילו שמכר אח״כ ולא אמרינן בזה מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמי לכך כתב רבינו דהוה כאחד ששרף והזיק וק״ל ועד״ר:
(לט) {לט} ואין בהם דין שומרים וכו׳ שומר חנם אינו נשבע שלא פשע בהן וש״ש אינו משלם. כלומר בזה אין מחלוקת אבל אם פשע בהם בזה חולקים הרמב״ם והרא״ש ומחלוקת זו כתב רבינו גם לקמן בתחלת סימן צ״ה וסימן ש״א ולשם כתבתי ליישב דברי הרמב״ם דלכאורה קסתרי אהדדי דבפ״ב מה׳ שכירות כתב דאם פשע בהן חייב לשלם דהיינו שעל ידי פשיעתן נפסד לגמרי דהו״ל כמזיק בידים אבל אם פשע בהם ונאבדו או נגנבו לא הוי כמזיק בידים דאפשר ג״כ שהוא מונח בביתו אלא שלא מצאו עכשיו זה לא הוי מזיק בידים ופטור ומש״ה כתב הרב בפ״ה מטוען שאפילו פשע בו ואבד ה״ז פטור ומלשון רבינו כאן יש לדייק כך שכתב בדברי הרמב״ם שאם פשע שומר בהן ונפסדו וכו׳ והיינו כגון שהניח השטרות בחלון ונשפכו עליו מים ונמחק לגמרי וכיוצא בזה דהוה ליה כשורפו אלא דא״כ אמאי כתב רבינו דהאלפסי והרא״ש נחלקו עליו הלא איכא דפשע בהן ונגנבו או נאבדו מודה הרמב״ם דפטור וי״ל דמדלא כתבו לחלק בין אבידה לאבידה משמע דבכל איזה אבידה שיהיה פטורים אפילו נפסד השטר לגמרי כנ״ל דעת רבינו:
כתב הרא״ש בפרק הזהב ובפר׳ שבועת הדיינים דהראב״ד והרמב״ן כתבו דפשע בשטרות חייב. ותימה דהלא הב״י הביא תשובת כרא״ש דש״ח פטור מפשיעה להרי״ף והראב״ד ור״י ע״ש כלל צ״ה סימן ה׳ ובתשובת הריטב״א שהביא ב״י כתב שכ״כ הרמב״ן וכ״כ ה׳ המגיד פ״ב מהלכות שכירות דהראב״ד והרמב״ן ס״ל דאפילו אם פשעו פטורים ואולי דט״ס הוא וצריך להגיה הרמ״ה והרמב״ם במקום הראב״ד והרמב״ן שכ״כ רבינו לקמן בסימן צ״ה סעיף ב׳ ע״ש:
רמב״ם שכירות ב׳:א׳
(קג) י) טור בשם ת׳ הרי״ף ושכ״כ אביו הרא״ש שם בפסקיו
(קד) כ) הרא״ש שם
(קה) ל) הרמב״ם פ״ב מה׳ שכירות מדתנן שומר חנם אינו נשבע דמשמע הא אם נודע שפשע משלם וכ״נ דברי רש״י ז״ל ה׳ המגיד
(קו) מ) כ׳ ל״ט סי׳ ב׳ וביאר שם דכיון שהוציא את אלו מכלל פרשת השומרים אין לחייבו אלא מטעם אדם המזיק ופושע בדבר ונאבד לא חשיב אדם המזיק שהרי פשיע׳ בבעלים פטור וכ״כ הראב״ד שם בהשג׳ וכ״ה בשם הרמב״ן והרשב״א
(קז) נ) ב״י מסכ״ז ורמב״ם שם מאוקימתא דרב ששת ור׳ יוחנן ב״מ דף נ״ח ע״א
(צ) ואם קנו מידו שיתחייב כו׳ – קאי גם אשומר חנם וכן כ׳ בד״מ ולא כב״י עיין ד״מ ומ״ש ואם קנו מידו גם לקמן סי׳ ש״א ס״ד כתב המחבר דאינו מתחייב כ״א בקנין ומור״ם שכתב בר״ס צ״ה אהאי דינא אם התנה לשלם הכל לפי תנאו כתבתי שם דאינו ר״ל התנה בדברים אלא בקנין והא דכתב הטור והמחבר לקמן סי׳ רצ״א סכ״ז דשומר חנם שהתנה להיות חייב אף באונסין חייב בדברים בלא קנין וחזרו וכתבו כן בסי׳ ש״ה ס״ד כתבתי ישוב לזה בסי׳ ש״א ס״ד והוא דשאני שומרים דחייב עכ״פ מ״ה יכול להתחייב בדיבור אף ביותר משא״כ בשטרות וקרקעות ואינך דאין עליהן חיוב שומרים כלל מ״ה אין יכולין להיות בדין שומרים כ״א בקנין כ״כ המ״מ ע״ש ודו״ק:
(קכו) והסברא הראשונה היא עיקר כו׳ – באמת כן דעת הרבה פוסקים מאד ובפרט הרא״ש בתשובה שכתב שאין לפסוק כהרמב״ם אלא כהתוספות שהביא ראיות ידועות לדבריהם וגם הב״י גופיה פסק לקמן סי׳ ש״א דלא כהרמב״ם וכ״פ בש״ע לקמן ד״ה צ״ה בסתם אבל מה אעשה שלפע״ד דברי הרמב״ם עיקר ומוכרחים בש״ס וראיות התוס׳ והפוסקים שהשיגו עליו לפע״ד אינם ראיות וכמו שאבאד ופשיטא דאין הולכים אחר רוב הפוסקים במקום שנראה לעינים בש״ס שהדין עם המועטים ובפרט כי הפוסקים לא פסקו כן אלא מכח ראיותיהם וכיון שנסתר הענין נפל הבנין מה שכתבו התוספות והרא״ש והר״ן פרק שבועת הדיינים ושאר פוסקים דהכי מוכח בהדיא ממאי דאמרינן בסוף פרק החובל (דף צ״ג סוף ע״א) ההוא ארנקי דצדקה דאתי לפומבדיתא אפקדה רב יוסף גבי ההוא גברא פשע בה אתי גנבי גנבוה חייביה רב יוסף אמר ליה אביי והתניא לשמור ולא לחלק לעניים אמר ליה עניי דפומבדיתא מקיץ קיץ להו ולשמור הוא ע״כ אלמא כל הני דמימעטי מהאי קרא אפילו מפשיע׳ מימעטי: לפע״ד לא מוכח מידי דהתם כיון דמומעט מלשמור ולא לחלק לעניים אלמא דלחלק לעניים לאו לשמור הוא נמצא כיון שאין לו דין שומר אלא הוא כאינש דעלמא פשיטא דפטור אף מפשיעה (וע״כ גם הרמב״ם גופי׳ בריש פ״ה מה׳ שאלה ופקדון כתב מי שהפקידו אצלו מעות של עניים ופשע בהם ונגנבו פטור שנא׳ לשמור ולא לחלק לעניים ע״כ) אבל הכא דין שומר יש לו אלא דמימעט משבועה ומפשיעה לא מימעט וכמו שיתבאר: גם ראיתי בתוס׳ פ׳ הזהב (דף נ״ז ע״ב) שכתבו נראה דאפי׳ פשע פטור מדפריך לקמן מהשוכר את הפועל לשמור כו׳ ולא משני כשפשע כו׳ וגם זה לפע״ד לאו ראיה היא דהתם מדקתני סתמא אחריות שבת עליו משמע כדין שאר שומר שכר ואפי׳ לא פשע אחריותו עליו ועוד דליכ׳ למימר דמיירי שפשע דא״כ רישא דקתני אין נותנים לו שכר שבת לפיכך אין אחריות שבת עליו כו׳ מה בכך שאין נותניה לו שכר שבת הא שומר חנה מיהא הוי לחייב בפשיעה ואף שיש לדחו׳ ולומר כיון דאין נותניה לו שכר שבת ה״ל כאלו לא קבל עליו שמירת שבת כלל ובשבת ה״ל כאינש דעלמא מ״מ י״ל דמשמע לש״ס דכיון דקבלו בסתם ועדיין הוא ברשותו יום השבת ה״ל מיהת שומר חנם עליו ביום השבת: גם מ״ש הראב״ד בהשגות ר״פ ב׳ מה׳ שכירות וז״ל ואה אמת הוא שומר חנם למה אינו נשבע על טענתו שלא פשע שהרי אם פשע משלם עכ״ל לק״מ דמודה מקצת ועד א׳ יוכיח וכבר כתב. הוא עצמו על זה ואה נפשך לומר הלא מודה במקצת שאם יודה ישלם ואע״פ כן אינו נשבע עכ״ל והאי אם נפשך לומר ודאי אמת הוא ומ״ש הראב״ד שם ע״ז הרי אמרה תורה כלל ופרט בש״ח וכלל ופרט בשומר שכר מה ש״ש מיעט את אלו מעיקר התשלומין ולא מן השבועה לבדה אף ש״ח שמיעט את אלו אף מעיקר התשלומין מיעט׳ ולא מן השבועה עכ״ל הוכחה זו אינה תלויה בתירוץ שלפניו והיה לו מיד לכתוב הוכחה זו אבל באמת לפע״ד גם הוכחה זו אינה כלוה דכל מה שרבתה תורה בד׳ פרשיות לחיובא כגון ש״ח לשבועה וש״ש לתשלומין אימעוט מכלל ופרט מחיובא דיליה שחייבתו התורה אבל פשיעה בשומר חנם לא אתיא קרא לחיובא דאפי׳ לאו קרא נמי מסברא הוה מחייבינן ליה דפושע מזיק הוא ונ״ל שזה דעת הרמב״ם שכתב בריש פ״ב מה׳ שכירות וז״ל יראה לי שאם פשע השומר בעבדיה וכיוצא בהן חייב לשלם שאינו פטור בעבדים ושטרות וקרקעות אלא מדין גנבה ואבדה ומתה וכיוצא בהן שאם היה ש״ח על מטלטליה ונגנבו או אבדו נשבע ובעבדים וקרקעות ושטרות פטור משבועה וכן אם היה שומר שכר שמשלה גנבה ואבדה במטלטליה פטור מלשלם באלו אבל אם פשע בה חייב לשלם שכל הפושע מזיק הוא ואין הפרש בין דין המזיק קרקע לדין מזיק מטלטלין ודין אמת הוא זה למבינים וכן ראוי לדון עכ״ל והדברים ודאי ראוים למי שאמרה ולמביני הדעת ומ״ש שכל הפושע מזיק הוא ר״ל כמו שכתבתי דלכך ממעטינ׳ ש״ש מעיקר תשלומין ולא ממעטינ׳ ש״ח מתשלומים דידיה משום דפושע חייב מדין מזיק מסברא אפי׳ בלא קרא ומ״ש הראב״ד בהשגות שם ואין פושע מזיק שאם הי׳ כן פשיעה בבעלים למה פטור אלא שאין פושע דומה למזיק עכ״ל וכ״כ הרא״ש והר״ן פ׳ שבועת הדיינים ושאר פוסקים. לפע״ד אין זו הוכחה דפשיטא דאין כוונת הרמב״ם דפושע מזיק ממש הוא אלא כמו מזיק הוא לענין דמן הסברא חייב פושע אפי׳ בלא קרא וכמ״ש ואין להקשות היא גופה מנלן למעוטי עבדים ושטרות וקרקעות מתשלומין ולא מפשיעה ושמירה בבעלי׳ ממעטי׳ אפי׳ מפשיעה נראה דבשלמא עבדים ושטרות וקרקעות היינו כדאמרי׳ בש״ס דילפינן לה מכלל ופרט מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון יצאו קרקעות שאינה מטלטלים יצאו שטרות שאין גופן ממין יצאו עבדי׳ שהוקשו לקרקעות הקדשות אמר קרא רעהו ולא של הקדש א״כ עבדים ושטרות וקרקעות והקדשות כיון דאינן בכלל החיוב שחייבה התורה הרי אינם מוזכרים בתורה כלל ומנא לן לחיובינהו ומוקמינן להו אסברא מבחוץ דפטורי׳ משבועה וחייבים בפשיעה דפושע כמו מזיק הוא אבל פשיעה בבעלים בפי׳ כתבה התורה לפטור׳ דהא כתיב אם בעליו עמו לא ישלם א״כ קאי אכל מה שהזכירה התורה לחיובה דהיינו פשיעה וגניבה ואינך הם בעליו עמו לא ישלם והיינו טעמא דקרא דכשבעלים עמו לא ה״ל שומר עליו כלל אלא ה״ל כאינש דעלמא ואחרי אשרי דאינו ראיות התוספות והפוסקים אביא ראיות לדברי הרמב״ם חדא דפשטא דמתני׳ דקתני ש״ח אינו נשבע ונושא שכר אינו משלם משמע דדוקא ש״ח אינו נשבע אבל משלם מיהא אם מודה שפשע ועוד דלאו לחנם קתני העבדים ושטרות וקרקעות והקדשות אין להן תשלומי כפל ולא תשלומי ד׳ וה׳ ש״ח אינו נשבע ונושא שכר אינו משלם ובהאי לישנא תני ליה תרי זימני בפ׳ הזהב ובפ׳ שבועת הדיינים ואם איתא כמו דקתני אין להן תשלומי כפל ולא תשלומי ד׳ וה׳ הכי ה״ל למיתני בקצרה אין להן דין שומרין ועוד דבפ׳ שבועת הדיינים קתני ואלו הדברים שאין נשבעים עליהן העבדים ושטרות וקרקעות כו׳ משמע דדוקא שבועה היא דאין נשבעים ועוד מדקתני לה בשבועות בפ׳ שבועת הדיינים ואם איתא ה״ל לתלויי בפ׳ ארבעה שומרין הן שומר חנם כו׳ עבדים ושטרות וקרקעות אין בהם דין שומרים אלא ודאי משמע דלא קתני אלא דאימעטו מדין שבועה ושאר דברים שחייבה תורה לתשלומין ולכך איידי דנקט לה בפ׳ שבועת הדיינים ש״ש אינו נשבע קתני נושא שכר אינו משלם ועוד נ״ל ראיה נכונה ממאי דגרסי׳ בש״ס בפ׳ הזהב (ריש דף נ״ח) ש״ח אינו נשבע כו׳ ורמינהי בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שאבדו נשבעין לגזברין כו׳ ומסיק אלא אמר ר׳ אלעזר שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהיו בני אדם מזלזלין בהקדשות אלמא דמדינא חייב בתשלומים אלא דפטור משבוע׳ דודאי לא מסתבר לומר שיהא חייב בתשלומין (מתקנתא) משוה שלא יהיו בנ״א מזלזלין בהקדשות דכי משום שלא יזלזלו יחייבוהו בתשלומי׳ והלא אפי׳ אם זלזל ופשע פטור ומשוה שלא יזלזלו יטלו מזה ויתנו לזה דא״כ בכל מילי דהקדש היכא דפטור יחייבוהו משוה שלא יזלזלו: ועוד דלישנא דשבועה זו תקנת חכמים היא כו׳ משמע דהשבועה היא רק תקנת חכמי׳ דאה איתא הל״ל אלא אמר ר׳ אלעזר תקנת חכמים היא כו׳ מדקאמר שבועה זו תקנת חכמים משמע דבתשלומים אם ידוע שפשע או מודה שפשע ודאי חייב רק דמשבועה פטור בהקדשות וחברייהו ושבועה זו תקנת חכמים הוא שלא יהיו בני אדם מזלזלים בהקדשות וכן נראה מדברי רש״י שכתב במתני׳ פ׳ הזהב וז״ל ש״ח אינו נשבע שלא פשע שלא הזקיקתו תורה לישבע עליהן ונושא שכר אינו משלם אם נגנבו ע״כ ובש״ס נמי בסוגיא דהקדשות (דף נ״ח ע״א) כתב וז״ל הכא בנושא שכר עסקינן כלומר שבועה זו לא ליפטר מן התשלומים היא דלאו שומר חנם נשבע על הפשיעה ולא נושא שכר משלם גנבה ואבדה כי מתני׳ אלא שבועה זו ליטול שכרן הוא ע״כ וכ״כ ה׳ המגיד רפ״ב מה׳ שכירות והנ״י פ׳ הזהב שכן נראה מדברי רש״י וכתבו שם שכן דעת יש מפרשים ע״ש וכ״כ הטור לקמן הי׳ צ״ה בשם הרמ״ה וכ״כ הרא״ש פ׳ שבועת הדיינים בשם הרמב״ן והראב״ד והב״ח כתב בס״ס זה דהרמב״ן והראב״ד והרא״ש שם ט״ס הוא וצ״ל הרמב״ם והרמ״ה שהרי בתשובה כתב בשם הראב״ד להפך וגם הריטב״א והה״מ כתב בשה הרמב״ן להפך עכ״ד ובאמת הראב״ד בהשגות חולק אבל מ״מ נ״ל דאינו ט״ה בהרא״ש שהרי הנ״י פ׳ הזהב וגם ר׳ ירוחם ני״ד כתבו כן בשם הראב״ד כהרמב״ם לכך נראה דתרי הראב״ד נינהו כנודע או אפשר שהראב״ד בפירושיו ס״ל כהרמב״ם וחזר בו ממ״ש בהשגות וגם הרמב״ן אע״פ שכתבו ה״ה והריטב״א בשמו שחולק על הרמב״ם בדיני דגרמי שלו דף קי״א דיש ע״ג וז״ל ואע״פ שאם היזיק חייב לשלם אם פשע בשמירתן פטור שלא מצינו דינא דגרמי אלא במזיק ויש מי שאומר שהפושע מזיק הוא ומשלם אבל שבועת התורה לעולה אין נשבעין כו׳ עכ״ל והבאתיו לקמן סי׳ שפ״ו ס״ק י׳ הרי שלא הכריע גם הסמ״ג דף קע״א ע״א והמרדכי פ׳ הדייניה כתבו בסוף דבריהם אבל המיימוני פליג כו׳ ע״ש ויהי׳ איך שיהיה העיקר כהרמב״ם וכמ״ש ומקוה הניחו לי להתגדר בו: ושוב מצאתי בבעל העיטור בדיני חוב על פה דף ס״ז ע״ב שכתב וז״ל אלו דברים שאין נשבעין עליהן העבדים והשטרות והקרקעות ודוקא בכל מה דכתוב באוריית׳ ואפי׳ שבוע׳ דעד א׳ דלא כתב בהדיא בענינא אבל פשיעה ומזיק כולהו בר תשלומי נינהו אבל איתבר או איתנס פטור משבועה דאוריי׳ עכ״ל וזהו כדברי הרמב״ם וכמו שפי׳ למעלה ור״ל ואפי׳ שבועה דע״א דלא כתב בהדיא הוא ענינא מ״מ כיון דכתב באורייתא ואי לאו קרא לא הוה מחייבי׳ שבועה אבל פשיעה ומזיק כולהו בר תשלומי נינהו מסברא אפי׳ בלא קרא וכמו שכתוב לעיל ודו״ק.
(קכז) כגון שהשליכו לנהר כו׳ – ומפני כך פסק הרא״ש בתשובה כלל ל״ט סי׳ ב׳ על סופר שכתב שטר לשמעון ונתנו לאביו דהוי כמשליכו לאיבוד בידים כו׳ ומביאו ב״י ומיירי שנתנה לאביו לגמרי ודלא כהר״ב בד״מ ובהג״ה לקמן ריש סי׳ ש״א שהבין שנתנו לאביו בתורת שמירה ולכך כ׳ דשומר שמסר לשומר בשטרות חייב דגרע מפשיעה וחולק על מהרי״ק שורש י׳ ולא דק דפשיטא דהרא״ש לא פליג אמהרי״ק ולא מסתבר כלל לומר דגרע מפשיעה וכ״כ הרא״ש גופיה בפסקיו פרק המפקיד דשומר שמסר לשומר אפי׳ פשיעה לא הוי והכי מוכח בש״ס פרק המפקיד (דף ל״ו ע״ב) והרבה פוסקים וכבר השגתי לקמן ריש סי׳ ש״א באריכות על הר״ב בזה ע״ש.
(קכח) ואם קנו מידו כו׳ – כתב ב״י וז״ל ונ״ל דלא קאי אלא אשומר שכר ומשתעבד ע״י קנין להתחייב בתשלומין אבל לש״ח האיך ישתעבד לישבע ע״י קנין ובש״ס נמי אש״ש איתמר עכ״ל וכתב עליו בד״מ וז״ל ולא ידעתי מה חלוק יש בין ש״ש לש״ח בדין זה דהא אף הש״ח יכול להקנו׳ ולהתנות שישבע או ישלם עכ״ל וכ״כ בשמ״ע ס״ק צ׳ דקאי גם אש״ח וכ״כ בדרכי משה ודלא כבית יוסף עכ״ל ולפע״ד לא ירדו לדעת הב״י דכוונתו דודאי אם התנה השומר חנם שיתחייב לשלם חל הקנין על התשלומין אבל אם התנ׳ שישבע על מה יחול הקנין אין זה אלא קנין דברים וכ״כ הב״י בספרו בדק הבית ובכסף משנה להדיא דאם קנו מיד השומר חנם שישבע אינו כלום דקנין דברים הוא אבל אם קנו מיד השומר חנם להתחייב לשלם כשומר שכר או כשואל חייב עכ״ל ודבריו נכונים ומוכרחים מסוגיא דש״ס ריש פ״ק דב״ב דפריך אקנו מידו לחלוק וכי קנו מידו מאי הוי קנין דברים הוא ומשני כגון שקנו מידו ברוחו׳ או שהלך זה והחזיק בשל חברו כו׳ והוא מוסכם מכל הפוסקים כדלקמן ריש סי׳ קנ״ז אלמא דאי לאו הכי קנין דברים הוא והכי מוכח נמי מדברי הרמ״ה והטור דלקמן סי׳ קנ״ז סעיף כ׳ שכתב וז״ל ואם קנו מידו לעשות בנין א״י לחזור בו דלאו קנין דברים הוא וכתב הרמ״ה ומיהו דוקא דקנו מיניה דמחייב ליתן כך וכך דדרך הודאה היא א״נ דרך שעבוד דשעבד נפשיה להכי ולאו קנין דברים הוא אבל אם קנו מידו לתת כך וכך או לבנות כיון שאין קנין נופל על החיוב ולא על גוף הממון רק על הנתינה עצמה והנתינה אין בה ממש אלא מעשה בעלמא הוי קנין דברים ומצי הדר ביה ואיכא מרבוותא דסבירא להו קנין לתת לאו קנין דברים הוא דלא מקרי קנין דברים אלא שקנו מידו לחלוק או להשתתף או לילך עד כאן וירא׳ מדברי א״א הרא״ש ז״ל דלבנות לא הוי קנין דברים עד כאן לשונו הרי דע״כ לא פליגי אלא בלתת ולבנות כיון דהמעות או בנין דבר שיש בו ממש הוא אינו קנין דברים אבל אם קנו מידו להשתתף או לילך כיון דדבר שאין בו ממש הוא הוו קנין דברים וה״ה הכא בקנו מידו שישבע (ומשמע דאפי׳ קנו מידו ושעבר נפשיה לא מהני מדמחלק גבי קנו מידו לתת בין שעבד נפשי׳ משמע דבסיפא בקנו מידו לחלוק או להשתתף או לילך אפילו קנו מידו ששעבד נפשיה לכך לא מהני והכי מוכח מסוגיא דש״ס רפ״ק דב״ב מדלא אוקמה בהכי שקנו מידו ושעבד נפשיה לחלוק אלא משמע דבכל ענין הוי קנין דברים ואם כן הוא הדין הכא גבי שבועה) והכי מוכח נמי מדברי ראב״ן שהבאתי לעיל סי׳ כ״ב סעיף קטן ד׳ ואפי׳ לנ״י ורש״י שהבאתי שם שאני התם דכיון שקנו מידו שלא לחזור ה״ל כקנו מידו לעשות מה שיפסוק משא״כ הכא ודו״ק והכי מוכח נמי לקמן סי׳ רמ״ה סעיף א׳ וב׳ ע״ש וכ״כ בעיר שושן כאן וז״ל ודוקא להתחייב בתשלומין משתעבד ע״י קנין כגון אם יש עדים בשומר חנם שפשע וכן ש״ש מגנבה ואבדה חייב לשלם אבל לענין שבועה שיתחייב אם אין עדים לא מהני הקנין דאין מועיל הקנין אלא על שעבוד חיוב תשלומין עכ״ל והוא מדברי ב״י דלעיל והיינו כמו שכתבתי דגבי שבועה הוי קנין דברים וכן עיקר.
(קכט) קנו מידו כו׳ – ואף על גב דמתנה ש״ח להיות כשואל אף בדברים בלא קנין כדלקמן סי׳ רצ״א סכ״ז שאני התם שהוא שומר חנם וכיון שהוא בדין השומרים יכול הוא לחייב את עצמו להיות כשואל אפילו בדברים אבל כאן שאינו בתורת שומרי׳ כלל א״א שיחול עליו שום חיוב אא״כ קנו מידו כן העלו הרשב״א והר״ן כ״כ הנ״י פ׳ הזהב ומביאו ב״י לקמן ר״ס ש״א וכ״כ התוס׳ פרק הזהב דף נ״ח ע״א (ובסמ״ע כאן ס״ק צ׳ וכן לקמן סי׳ ש״א ס״ק ז׳ כתב כן בשם המ״מ וליתא כן במ״מ ולא עיין שפיר בב״י שם ע״ש) ונראה הטעם דבסי׳ רצ״א מתנה להיות כשואל ושואל חייב התם והוי כאלו אמר הריני שואל ודומה להריני כאלו התקבלתי בנדרים כמו שנתבאר בי״ד ס״ס רל״ב משא״כ הכא דאפילו שואל פטור דאין כאן דין שומרים א״כ במה יחייב את עצמו אם לא בקנין ודוק.
(צג) עיקר – והש״ך חולק ע״ז והאריך מאד להוכיח בראיות הרב׳ מהש״ס דהעיקר כדברי הרמב״ם ז״ל דחייב בפשיעה ודחה ראיות החולקים עליו ע״ש:
(צד) קנו – כתב ב״י וזה לשונו ונ״ל דלא קאי אלא אשומר שכר ומשתעבד ע״י קנין להתחייב בתשלומין אבל לש״ח היאך ישתעבד לישבע ע״י קנין ובש״ס נמי אש״ש איתמר ע״כ וכתב עליו הד״מ ז״ל לא ידעתי מה חילוק יש בין ש״ש לש״ח בדין זה דהא אף הש״ח יכול להקנות ולהתנות שישבע או ישלם עכ״ל וכ״כ הסמ״ע דקאי גם אש״ח ולפע״ד לא ירדו לדעת הב״י דכוונתו ודאי אם התנה הש״ח שיתחייב לשלם על הקנין על התשלומין אבל אם התנה שישבע על מה יחול הקנין דה״ל קנין דברים וכ״כ בס׳ בד״ה שלו ובכ״מ להדיא ודבריו נכונים ומוכרחים מהש״ס וכן עיקר עכ״ל הש״ך וע״ש וכתב הסמ״ע והא דכ׳ הט״ו בסימן רצ״א סכ״ז ובסי׳ ש״ה ס״ד דש״ח שהתנ׳ להתחייב אף באונסין חייב בדברים בלא קנין שאני שומרים דחייב עכ״פ מש״ה יכול להתחייב יותר אף בדיבור משא״כ בשטרות וקרקעות ואינך דאין עליהן חיוב שומרים כלל מש״ה א״י להיות בדין שומרים כ״א בקנין כ״כ הה״מ וע״ש עכ״ל:
(קנו) אפי׳ בפשיעה כו׳ – וכ״ש שש״ח. דאין פושע מזיק כמש״ל רק מדין שומר חייב. ב״ק ס״פ החובל צ״ג א׳ ההוא ארנקי דצדקה כו׳ פשע בה כו׳ א״ל אביי והתניא לשמור כו׳ אלמא כ״מ שפטרה תורה אפי׳ בפשיעה פטור ועבתוס׳ פ׳ שבועות הדיינין מ״ב ב׳ ד״ה שומר חנם. והתם שומר שכר הוי לרב יוסף כו׳ ע״ש ועתוס׳ דב״מ נז ב׳ ד״ה ש״ח כו׳:
(קנז) אבל מפסידב״מ נח א׳:
(קנח) ויש מחייבים – מדנקט שבועה בש״ח ותשלומין בש״ש. וס׳ הראשונה ס״ל דל״ד אלא לישנא דקרא נקט וכמ״ש במתני׳ שם צג א׳ ושבועות מט א׳ ש״ח נשבע כו׳ והשואל כו׳:
(קנט) אבל אם הזיקב״ק ס״ב א׳ אמר רבא הנותן דינר זהב כו׳ אלמא אע״ג דפטור מדין שומרין על של זהב בהזיקה חייב:
(קס) ואם קנוב״מ נ״ח א׳ שם:
(כ) [שו״ע] שישבע ששמר כראוי. נ״ב היינו ששמר כראוי שלא נגנב ונאבד רק שנאנס דזהו מקרי שמירה כראוי לגבי ש״ש. עיין לקמן סי׳ ש״ה בש״ך ס״ק ה׳ ולא כמו שנדחק בתשובת בני אהרן סי׳ ה׳:
(כא) [ש״ך אות קכו בד״ה גם ראיתי] ועוד דל״ל דמיירי. נ״ב כך הוא באסיפת זקנים לב״מ בשם הריטב״א ועיין בתשובת מהרא״ן ששון סי׳ ע״ג שהרגיש בזה על תו׳. וכ׳ דשיעור דברי תוס׳ דש״ח פשיטא להו דפטור בפשיעה. ועוד כ׳ תוס׳ דגם בש״ש מוכח דפטור דאל״כ אלא דיש לחלק קשה מאי פריך הש״ס ע״ש ודפח״ח. ומ״מ דברי הש״ך נכונים על הרמב״ם דפסק אף בש״ח דחייב בפשיעה ע״ז קמה וגם ניצבה דחיית הש״ך:
(כב) [ש״ך שם בד״ה ואחרי אשר דחינו] דכי משום שלא יזלזלו. נ״ב ממילא דעת הש״ך מבואר דהתקנה רק אפשיעה ולא אגניבה ואבידה דבזה פטור אף מתשלומין לא תקנו כלל. ועיין תשו׳ מהרא״ן ששון סי׳ ע״ג דדייק מדברי הרמב״ם שהתקנה שיהיה בהקדש כל דיני שומרים עיי״ש ודו״ק:
אבל מפסידין שכרן – נ״ב: ע׳ בנתיבות המשפט וע׳ בחיבורי לחו״מ מהדורא ג׳ סי׳ רי״א מ״ש להקשו׳ ע״ז גם מה שהעלה הש״ך דלשבועה ל״מ קנין ע׳ בתשו׳ הנ״ל מ״ש בזה על דברי המח״א ודו״ק ומ״ש כאן המחבר ויש מחייבי בפשיעה טעמם דס״ל פושע מזיק הוא וע׳ בחיבורי לאהע״ז בהשמטות שם הוכחתי מן הש״ס דע״ז דל״א ע״ב דפושע מזיק הוא ע״ש ודו״ק:
ויש מחייבין בפשיעה – נ״ב: הנה זה הוא דעת הרמב״ם והנה ל׳ הרמב״ם בה׳ מעה״ק פי״ד הל׳ ה׳ וז״ל מה בין נדרים לנדבות שהנודר אם הפריש קרבנו ואבד או נגנב חייב באחריותו עד שיקריב כמו שנדר והמתנדב אם מת או שנגנב אינו חייב באחריותו עכ״ל והנה יש לדייק למה נקט במתנדב מת או שנגנב הול״ל רבותא יותר דאפי׳ פשע בו פטור מוכח מזה דס״ל דעכ״פ דין ש״ח יש לו עליו לחייב בפשיעה דלשיטתו אזיל דפושע מזיק הוא ואף דמזיק הקדש פטור היינו רק מקרבן מעילה ומחומש אבל קרן חייב ומ״ש אח״כ גבי ע״מ שאקרבנו בבית חוניו דיצא ידי נדרו דהוי כאילו התנה ע״מ שלא אתחייב באחריות אף דשם הזיקו בידים שהקריבו בבית חוניו התם שאני כיון דאמר ע״מ שאקרבנו בבית חוניו הוי כאילו התנה בפי׳ שאפי׳ כשיזיקו בידים יהי׳ פטור אבל בסתמא אף באומר ה״ז בהזיקו בידים או בפשע בו חייב והנה יש לעיין עוד באומר הרי עלי עול׳ אם מת באונס אם חייב להביא אחר דהנה מל׳ הרמב״ם שכ׳ ברישא אם נאבד או נגנב ולא נקט אם מת מוכח דבאונס פטור אבל בסיפא דכתב אם מת או נגנב משמע דברישא דבנודר אפי׳ אם מת חייב. ובאמת צ״ע מ״ט לא נקט גם ברישא מת ואפשר לישב דקמ״ל הרמב״ם דחייב באחריותו ומחויב להביא תיכף ומיד כאילו גוף הקרבן קיים ומחיוב להביאו ברגל הראשון ואם לאו עובר בב״ת. לכך ברישא קמ״ל רבותא דאפי׳ כגנב או נאבד וא״כ י״ל דיהיה נמצא עוד דלא יעבור על ב״ת כאילו היה קיים לזה קמ״ל דחייב באחריותו כאלו היה קיים ועובר על ב״ת וא״י לו׳ שימתין אולי יהי׳ נמצא ובסיפא קמ״ל דאפי׳ מת שבודאי לא יהי׳ עוד נמי פטור מלהביאו אחר ומה שנקט ונגנב היינו לרמז דמת דומיא דנגנב דלא הוי באונס נמי פטור וקמ״ל בזה דאם היה מת באונס גם ברישא הי׳ פטור ומוכח מזה דבאונס גם בנודר פטור ועדיין צ״ע בכ״ז ובפרט דהרמב״ם שינה מל׳ המשנ׳ דהמשנ׳ נקטה ומה בין נדר לנדב׳ נדר מת או נגנב חייב באחריותו נדב׳ מת או נגנב אינו חייב וכו׳ הרי דנקט בשניהם מת והראב״ד שינה ונקט ברישא נאבד ובסיפא מת ע״כ בכוונ׳ שינ׳ לרמז דבאונס פטור גם בהרי עלי ודו״ק:
ואם קנו מידו שיתחייב כדין שומרים וכו׳ – נ״ב: ע׳ בש״ך בדין אם קנו מידו שישבע דל״מ דהוי קנין דברים. והנה ראיתי בס׳ מחנה אפרים ה׳ שומרים סי׳ כ״ב דהביא דברי ת׳ מוהרא״ש בזה ודברי הש״ך ותמה עליהם ממש״ל סי׳ כ״ב דאם קנו מידי שישבע דחייב לשבע מוכח דלא הוה קנין דברים והניח בצ״ע. והנה מה שהביא דברי מוהרא״ש וכתב עליו שכ״כ הש״ך צ״ע. דהנה הש״ך בסי׳ רצ״א בסופו הביא דברי מוהרא״ש ולא כתב עליו כלום. ולמה לא ציין לעיין בסי׳ ס״ו ובסי׳ ס״ו כאן לא הביא ת׳ מוהרא״ש כלל. ולכך נראה דהם ענינים נפרדים דבסי׳ ס״ו מיירי אם קנו מידו להדיא שישבע אם מהני ומוהרא״ש שם. שהביא הש״ך סי׳ רצ״א היינו דמסופק אם קיבל ק״ס סתם להיות דינו כש״ש אם יכול לומר דלא כוון כלל על השבועה או לא. וכוונתו לדעת הד״מ והסמ״ע דמהני קנין על השבועה. אך עדיין קשה למה נא ציין הש״ך כלל דלעיל סי׳ ס״ו כתב דל״מ כלל קנין על השבועה אך נראה דא״ש ונתרץ תחלה בעזה״י קו׳ המח״א מלעיל סי׳ כ״ב והוא דלפי השקפ׳ הראשונה הי׳ נראה לדחות דברי הסוברים דהוי קנין דברים דאין ראיות הש״ך ראיה כלל דכל ראיותיו הוו על מה דהוי רק קנין דברים אבל בשבועה הרי אם לא נשבע חייב לשלם. וא״כ הוי קנין על הממון ושיעבוד נכסיו וכך ראיתי אח״כ באו״ת ונתיבות שכתבו כן. אך נראה כוונת הב״י והש״ך דהרי באמת הוי זה אסמכתא והוי ראוי שלא יועיל בזה קנין רק דלכך מהני בי׳ קנין מכח ההוא הנאה דמהימן לי׳ גמר ומשעבד נפשי׳. וכן ראיתי בתומים כאן כן וא״כ יש חילוק בין חד מי יימר לתרי מי יימר כעין שאיתא בב״מ בפ״ג לחלק בין חד מי יימר לתרי גבי דשלב״ל. וכן ה״נ כן הוא אם משעבד נפשי׳ לשלם הוי רק חד מי יימר דילמא לא יהי׳ נגנב. וא״כ בזה מהני הסברא דבההיא הנאה גמר ומשעבד נפשי׳ וזה מהני לחד מי יימר ולא לתרי. אבל אם משעבד נפשי׳ לשבע א״כ אמרי׳ ממ״נ למה יחול הקנין אם על השבועה הרי הוי קנין דברים ואם על מה שמוכח ממנו שאם לא ישבע ישלם ה״ז הוי תרי מי יימר דילמא לא יהי׳ נגנב ואם יהי׳ נגנב אולי ישבע וא״כ שוב להיות חל הקנין על הממון הוי אסמכתא ולא מהני סברת בההיא הנאה לדחות תרי מי יימר. וא״כ אין כאן התחל׳ לקו׳ המח״א מסי׳ כ״ב דהתם מיירי שאמר אשבע על טענה שכבר יש לכשנגדו ואין שם שייכות אסמכתא. לכך ע״ז לא הוי קנין דברים דהרי אם לא ישבע ישלם וא״ש. ולכך לא סתרי דברי הש״ך אהדדי דבסי׳ ס״ו מיירי דקבלת קניין הוי שישבע אם ע״ז הוי הקנין שייך ה״א דהוי קנין דברים ומכח ממ״נ אבל בסי׳ רצ״א בתשו׳ מוהרא״ש מיירי דהקנין הי׳ לשלם וע״ז ודאי חל הקנין כנ״ל ולא הוי אסמכתא ובזה ראוי לומר כיון דאם יודה חייב לשלם ממילא חייב בשבועה בלי קבלת קנין שלו כדין כל חייבי ממון שממילא אם כופר חייב לשלם רק דנסתפק די״ל כיון דחיובו ממון הוי רק מרצונו ודעתו. אפשר י״ל דלא הוי דעתו רק כשיוד׳ אבל לא להתחייב לשלם רק מכח אומדנא והי׳ נחשב כאלו התנה שאם יכפור לא יצטרך לשבע ואין זה ענין לסי׳ ס״ו כלל ודו״ק היטב:
(כד) היא עיקר – ע׳ באר היטב שכתב והש״ך חולק על זה כו׳ וע׳ בתשו׳ בית שמואל אחרון סי׳ ו׳ שכתב דודאי המוחזק יכול לומר קים לי כרמ״א ורוב גדולי הראשונים דאף בפשיעה פטור ע״ש וכן נראה דעת ת׳ שב יעקב חח״מ סי׳ י״ב שהובא לקמן סימן קע״ט ס״ק א׳ וכ״מ בתשובת פני יהושע ח״ב סי׳ ק״ו ע״ש:
מקורות וקישורים לטורבית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהב״חמקורות וקישורים לשו״עבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אהגהות ר׳ עקיבא איגרחכמת שלמהפתחי תשובההכל
 
(מא) אַחִים אוֹ שֻׁתָּפִים שֶׁבָּאוּ לַחֲלֹק, וְיֵשׁ לָהֶם שְׁטָרוֹת, יָשׁוּמוּ בֵּית דִּין כָּל הַשְּׁטָרוֹת לְפִי שָׁוְיָן, כָּל אֶחָד לְפִי קֵרוּב הַזְּמַן וְרִחוּקוֹ, וּלְפִי נִכְסֵי הַלּוֶֹה וְאַלְמוּתוֹ, וְיַחֲלֹקוּ. וְאִם הוּא שְׁטָר חוֹב אֶחָד, יָכוֹל כָּל אֶחָד לוֹמַר: גּוֹד אוֹ אֶגוֹד (פֵּרוּשׁ, מְשֹׁךְ אוֹ אֶמְשֹׁךְ, כְּלוֹמַר קְנֵה אוֹ מְכֹר); וְאִם אַחַר שֶׁשָּׁמוּ בֵּית דִּין וְחִלְּקוּ בְּגוֹרָל, נִתְקַלְקֵל שְׁטָרוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶם, מַזָּלוֹ גָרַם.
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אפתחי תשובהעודהכל
(40b) {מ} וכתב הרמב״ם שאם פשע השומר בהם ונפסדו חייב לשלם וכו׳ פ״ב מה׳ שכירות ואע״פ שכתב במישרים ני״ד שמתוך דבריו פ״ה מטוען ונטען נראה היפך זה כבר יישב דבריו ה״ה וכתב הרא״ש פ׳ שבועת הדיינין ופ׳ הזהב והא דתנן ש״ח אינו נשבע נושא שכר אינו משלם לכאורה משמע דמשבועה דוקא פטריה רחמנא שלא פשע הא אם מודה שפשע בשמירתו או אם יש עדים שפשע ונגנבו או נאבדו חייב וכן מצאתי בפירוש הראב״ד וכן הרמב״ן ז״ל ורי״ף כתב בתשובה שפטור ודבריו נראים דכיון שהוציא את אלו מכלל פרש׳ שומרים אין לחייבו אלא מטעם אדם המזיק ופושע בדבר ונאבד לא חשיב אדם המזיק שהרי פשיעה בבעלים פטור ואילו חשיב כאדם המזיק אמאי פטור בבעלים אלא ודאי לא מיקרי אדם המזיק כיון דלא אפסדיה בידים אלא שבפשיעתו שלא שמרו כראוי נפסד אלא על שמירת שומרים חייבתו תורה הילכך בבעלים פטור דכיון שהוציאה תורה את אלו מדין שומרים פטורים אף בפשיעה עכ״ל.
וכתב עוד הרא״ש דה״ה בשואל ומתניתין לא חש למיתנייה דכיון דתנא פיטור ש״ח וש״ש ממילא משמע דהוא הדין לכולן:
וכתב הרא״ש בתשובה כלל צ״ד שמאחר שהרי״ף והראב״ד ור״י בעל התוספות סוברים דפטור מפשיעה בראיות ידועות לנו יותר יש לסמוך עליהם מעל דברי הרמב״ם שכתב לנו דברי נבואה בלא ראיה עכ״ל ובכלל ל״ט סימן ב׳ כתב שאפי׳ לדברי הרי״ף דוקא שפשע בשמירתו ונגנבו או אבדו אבל אם השליכם בנהר לא ומפני כך פסק על סופר שכתב שטר לשמעון ונתנו לאביו דשוה כמשליכו לאיבוד בידים וחייב אא״כ בא האב לסופר בתורת שליחות הבן וידוע שהבן מאמין את האב ומשליטו בכל נכסיו דאז לא פשע הסופר:
(מא) {מא} ומיהו אם פשע בהם וכו׳ כ״כ הרא״ש פרק הזהב וכ׳ ה״ה פ״ב משכירות דבגמרא משמע שש״ש פטור מאונסין מכל מקום אם נאנס לא הפסיד שכרו אלא נשבע שנאנס ונוטל שכרו ועיקר עכ״ל:
כתב הריטב״א בתשובה דעת הרמב״ם שלא מיעט הכתוב שטרות אלא מדברים האמורים בפרשה דהיינו אונסין וגניבה אבל בפשיעה חייבין מדין מזיק מיהו כל שאין ראיה שפשע אין משביעין אותו שלא פשע ושלא שלח בו יד או שאינו ברשותו דמילתא פסיקתא קתני שומר חנם אינו נשבע ודעת הרי״ף שאפילו יש עדים שפשע בהם פטור ונראין דבריו וכן דעת כל רבותי האחרונים וכן כתב הרמב״ן ודק״ל פושע מזיק הוא וחייב שלא מדין שומר הא ליתא דפשיעה גרמא בנזקין היא שהוא פטור מדיני אדם אלא שהתורה חייבה שומרים בפשיעה מפני שסמך עליהם בעל הפקדון והבטיחו שומר לשומרו מעתה המפקיד שטרות אצל חבירו אפילו בשטר ולא קבל עליו אחריות בפירוש וטען שנאנסו או נגנבו ואפילו בפשיעה הרי הוא נאמן בלא שבועה ואפי׳ מדרבנן וכן לדברי הרמב״ם פטור ונאמן כל זמן שלא פשע בהם מעתה אם טען החזרתים לך נאמן במגו דאי בעי אמר נאנסו והיה אפשר לומר דאפילו היסת אינו נשבע במגו דאי טעין נאנסו שאינו נשבע אפילו היסת אלא דבכה״ג ליכא מגו דשבועת היסת בפקדון ומלוה שכופר הכל תקנתא דרבנן בתראי היא וכיון דמדינא פטור וחייבוהו רבנן כי אית ליה מגו נמי חייב שבועת היסת דלא מהני ליה מגו דידיה טפי מטענת חזרה עצמה וזה דעת רבותינו אלא שמקצת רבותי פוטרים שטרות אפילו משבועה זו ע״כ:
ודע דאמרינן בהזהב (נח.) שאם קנו מיד השומר שיתחייב כדין השומרים חייבין באחריותן וכתבה הרמב״ם פרק ב׳ משכירות ונ״ל דלא קאי אלא אש״ש ומשתעבד ע״י קנין להתחייב בתשלומין אבל לש״ח היאך ישתעבד לישבע ע״י קנין ובגמ׳ נמי אש״ש איתמר ולא ידעתי למה השמיט רבינו דין זה:[בדק הבית: וה״ה אם קנו מיד שומר חנם להתחייב לשלם כש״ש או כשואל שהוא חייב:]
תשלום דינים דשייכים לדברים אלו עיין בסי׳ צ״ה ובסי׳ ש״א:
(מא) {מב} ולענין חילוק שטרות כתב א״א ז״ל בתשובה כלל ל״ח ס״ו ובתשובה להרמב״ן סמ״ג כ׳ דלא שייך דינא דגוד או אגוד בשט״ח דהא המעות ראויין ליחלק:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(40b) ושרפו המוכר אח״כ כתב ושרפו המוכר דאילו שרפו אחר אפי׳ מבנ״ח לא היה גובה מהמוכר אע״ג דקיבל עליו אחריות. וה״נ במחל השטר דוקא מבנ״ח גבי ולא ממשועבדים:
דלימא חספא בעלמא זבין ליה פי׳ דהוה כאילו מכר לו דבר שאינו שלו מ״ו:
ועל אותה שעה הוא מתחייב עד״ר:
(מא) המוכר שט״ח לחבירו לגבותו אין לו דין אונאה משנה הוא בפרק הזהב (דף נ״ו) וטעמא מפרש בגמרא משום דכתיב גבי אונאה וכי תמכרו ממכר דבר שגופו מכור וגופו קנוי (פי׳ שהקנין הוא בשביל גופו הוא דיש לו אונאה) משא״כ בשטרות שאין עומדין אלא לראיה ולמ״ד מכירת שטרות אינו אלא מדרבנן קרא לאו אשטרות קאי וכמ״ש לעיל בסעיף כ״ב ע״ש. ודקדק רבינו וכתב לגבותו דאילו אם מכרו לאבקת בשמים או לצור ע״פ צלוחיתו דיש קנין בגופן יש בהן אונאה ב״י:
וכתב הרי״ף כו׳ הרי״ף תרתי קאמר חדא דל״ת דוקא מדין אונאה אין בהן דהיינו להחזיר לו דמי אונאתו כשאין בו אלא שיעור אונאה אבל אם רוצה לבטל מקחו מצי לבטל כשיש בו יותר משיעור אונאה כדין ביטול מקח קמ״ל. ועוד קאמר דאין בו ביטול מקח כלל אפילו שוה חדא בק׳ ור״ת חולק עליו בההיא האחרונה לבד וק״ל:
ומ״ש אבל הטעהו בכפל המקח בטל הוצרך לכתוב לשון זה דל״ת בשטרות ועבדים שיעור פלגא יש לו דין כשיעור שתות בשאר דברים יהיו דונו דהמקח קיים ומחזיר (או א׳ זכיתי) [אונאה וביתר] מפלגא דוקא המקח בטל קמ״ל:
ור״ת כתב כו׳ כ״ז מפורש שם באשר״י וע״ש במק״פ:
ולא פלגא בכלל כגון שמכרן שוה ק׳ בר׳ פחוח דינר וכן הסכים הרא״ש וראייתו מהירושלמי וע״ל סי׳ רכ״א:
(מא) ואין בהם דין שומרים כו׳ שם בסוף המשנה הנ״ל ובפרק שבועת הדיינים ממעטינן להו מכלל ופרט וכלל וכתבתי לקמן בר״ס צ״ה ע״ש:
ש״ח אינו נשבע שלא פשע כו׳ ל׳ המשנה ש״ח אינו נשבע ש״ש אינו משלם ופירשו הרמב״ם והראב״ד והרמב״ן ש״ח אינו נשבע שלא פשע אבל אילו ידוע שפשע חייב לשלם והרי״ף והרא״ש כתבו דכיון שאין צריך לישבע שלא פשע משום דממועט מדין שומרים ממילא אפילו ידוע שפשע אינו משלם דכיון שאינו בכלל שומרים אינו אלא בכלל אדם המזיק ואינו חייב אלא כשעושה כן בידים כן הוא ברא״ש פרק שבועת הדיינים מזה תבין שמש״ר אינו נשבע שלא פשע אינו סותר למ״ש אח״כ בשם הרא״ש דאפילו פשע אינו חייב וק״ל:
וש״ש אינו משלם וה״ה דאין ע״א מחייבו לשבועה וכ״כ רבינו בסצ״ה ע״ש:
ומיהו מדרבנן נשבעין עליהן פי׳ אם טענת ודאי הוא ישבע היסת וגם נשבעים עליהן ע״י גלגול אשר״י פ׳ שבועת הדיינים:
(קח) ס) טור בשם ת׳ אביו הרא״ש כלל ל״ה סימן ו׳
(צא) ואם הוא שטר חוב אחד כו׳ – ע״ל סי׳ קע״א ס״ס י״ד שכתב מור״ם די״א דאין דין גוד או אגוד בדבר שאין הגוף שלהן כמו במשכנתא שעתיד לגבות מעותיהן רק חולקין המעות כו׳ עיין שם וגם בשטר חוב דינא הכי כמ״ש מור״ם כאן בד״מ סמ״ב בשם רמב״ן בתשובה סי׳ ע״ג גם בשם רשב״א כתב כן בד״מ בסי׳ קע״א בסל״ה ע״ש וז״ש מור״ם שם כדומה כו׳ וא״כ צ״ל מה דסתם מור״ם כאן ולא כ׳ כלום אדברי המחבר משום דסמך אמ״ש בסי׳ קע״א שם ואפשר נמי לומ׳ דדוקא משכנתא והדומה לו הכריע מור״ם לו׳ דאין בהן גוד או אגוד משום דגם לע״ע כיון שהקרקע בעין בידם מחשב כממון לענין זה שמיד אפשר לעשות חלוקה ביניהן במעות משא״כ בשט״ח:
(צב) מזלו גרם – הטור סיים וכתב ז״ל ומ״מ מחמת חששא זו שמא יתקלקל חובו של אחד אין לבטל החלוקה מעיקרא עכ״ל:
(קל) או שותפים כו׳ – גוד או אגוד כו׳ הרא״ש ט״ו לטעמייהו לקמן סי׳ קע״א אזלי אבל כבר כתבתי שם דהר״י הלוי והראב״ד ונמוקי יוסף בשם ה״ר יונה והרא״ה ושאר פוסקים חולקין דאין דין דגוד או אגוד רק באחין שירשו ולא בשותפין ע״ש.
(קלא) ואם הוא שט״ח כו׳ – ור׳ ירוחם בשם תשובת הרשב״א כתב דאין בשטרות דין גוד או אגוד ומביאו ב״י לקמן ס״ס קע״א מחודש ה׳ וכן הוא בתשובת רמב״ן סי׳ מ״ג ומביאו ב״י כאן בסי׳ זה וכ״כ הרב גופיה לקמן סי׳ קע״א ס״ס י״ד י״א דאין דין דגוד או אגוד רק בדבר שהגוף שלהן אבל במשכנתא או כדומה שעתידין לגבות אין אומרים גוד או אגוד. וצ״ע על מה שסתם הר״ב כאן כדברי המחבר ומה שתירץ בסמ״ע ס״ק צ״א דהר״ב סמך אמ״ש לקמן סי׳ קע״א הוא דוחק ועוד שהרי בסי׳ קע״ו סעיף כ׳ חזר הר״ב גופיה וכתב דחולקין השטרות בגוד או אגוד ע״ש גם התירוץ השני שכתב הסמ״ע דמשכנתא שאני משום דגם לע״ע כיון שהקרקע בעין בידם מיחשב כממון לענין זה שמיד אפשר לעשות חלוקה ביניהם במעות משא״כ בשטר חוב עכ״ל לא נהירא כלל דאדרב׳ אי תימא דמשכנתא מחשב כמטלטלי שתחת ידם מכל שכן דנימא גוד או אגוד דהא חלוקה אי אפשר שהרי אינה ראויה לחלוק וחלוק׳ במעות לא שייך דהא אין כאן מעות עתה בידם ולא ידעתי מה קאמר הסמ״ע אפשר לעשות חלוקה ביניהם במעות וכמדומה שהבין מ״ש הר״ב לקמן אין אומרים גוד או אגוד רק חולקין המעות דר״ל חולקין המעות מיד אבל ודאי זה אי אפשר אלא ר״ל חולקים המעות כשיפדה המשכונא וכן הוא בתשובת הרמב״ן סי׳ מ״ג שם ובר׳ ירוחם בשם הרשב״א שם להדיא וגם מבואר שם להדיא בתשובת רמב״ן ובר׳ ירוחם שטרי חוב כל שכן הוא ממשכונא דאין אומרים בו דין דגוד או אגוד ומביאו ב״י לקמן ס״ס קע״א והיינו כמ״ש דפשיטא דכ״ש הוא דכיון אפי׳ במשכונא שתחת ידם צריכין להמתין כ״ש בשט״ח אלא נראה דהר״ב לא כ״כ בסי׳ קע״א אלא די״א כן אבל לדינא לא ס״ל הכי לכך סתם כאן כדברי הט״ו וחזר וכתב כן בסי׳ קע״ו ס״כ. ויותר מזה נ״ל דאף הרשב״א גופיה מודה להרא״ש והט״ו דאמרי׳ בשטרות גוד או אגוד ומ״ש בתשוב׳ ההוא היינו לפי מה שהיה נראה לו מתחל׳ להלכה דשטרות לאו בני גוביינא נינהו אבל לפי מה שחזר בו בתשובות אחרות וכפף ראשו למעשה לגדולי המורים דיש דין גוביינא בשטרו׳ וכמ״ש לקמן סי׳ ק״א סעיף ה׳ ס״ק ג׳ בשמו א״כ הרי הן כמטלטלין לענין גוביינא ולענין חלוקה וכמ״ש שם וא״כ אומרים בו דין גוד או אגוד ונראה שזהו דעת המחבר שפסק בפשיטות כהרא״ש וטור ולא כהרשב״א ור׳ ירוחם משום דס״ל דאף הרשב״א מודה למעש׳ וכמ״ש וכן משמע בב״י לקמן סי׳ קע״ו מחודש י״ו ע״ש שהביא תשובת הרשב״א שאין חולקין שטרות וכתב עלה שהרשב״א עצמו ראה שדנין כהרא״ש ע״ש וכ״כ הב״ח לקמן סי׳ קע״ו סעיף כ״ו דהכי נהוג כהרא״ש וכן עיקר.
(צה) אגוד – ע״ל סימן קע״א ס״ס י״ד שכתב הרמ״א די״א דאין דין גוד או אגוד בדבר שאין הגוף שלהן כמו במשכנתא רק חולקין המעות כו׳ ע״ש וגם בשט״ח דינא הכי וא״כ צ״ל מה דסתם הרמ״א כאן משום דסמך על מ״ש שם ואפשר נמי לומר דדוקא משכנתא והדומה לו בזה הכריע דאין גוד או אגוד בהן משום דגם עכשיו שהקרקע בעין בידם מיחשב כממון לענין זה שמיד אפשר לעשות חלוקה ביניהן במעות משא״כ בשט״ח עכ״ל הסמ״ע וז״ל הש״ך הט״ו לטעמייהו אזלי כמ״ש בסי׳ קע״א אבל כבר כתבתי שם דהרבה פוסקים חולקין דאין דין דגוד כו׳ רק באחין שירשו ולא בשותפין ע״ש:
(צו) גרם – הטור סיים וז״ל ומ״מ מחמת חששא זו שמא יתקלקל חובו של א׳ מהם אין לבטל החלוקה מעיקרא עכ״ל. סמ״ע:
(קסא) ישומו ב״ד – כמ״ש שם ז׳ ב׳ ויחלוקו נמי דאמרן לדמי כמ״ש תוס׳ שם ד״ה ויחלוקו כו׳:
(קסב) יכול – ע״ל סי׳ קע״א ססי״ד וסי׳ קע״ו ס״כ:
(כה) ואלמותו ויחלוקו – ע׳ בתשובת צ״צ סימן צ״ז שכתב דאחים או שותפים שחלקו שטרות לא מצי אידך למחול ללוה על חלקו שהיה לו כבר בשטר אע״ג דקיימא לן אחין שחלקו כלקוחות וא״כ הוי כאילו מכר לשני חלקי׳ שהיה לו בשטר וקיי״ל דמוכר שט״ח מצי מחיל מ״מ יש לחלק בין אחין או שותפין שחלקו בשטרות לבין מוכר שט״ח דעלמא דאלת״ה האיך כייפינן בשטרות לחלוק ולדון בו דין גוד או איגוד הרי יכול לבא מזה לידי הפסד כו׳ וטעם החילוק י״ל דמוכר ש״ח דעלמא צריך המוציא לבא מחמת המלוה לכך מצי המלוה למחול ללוה אבל אחים או שותפים איזה מהם שבא לגבות מן הלוה יכול לגבות הכל וא״צ כומ״ס וא״צ שיבא מחמת השני כמ״ש הרשב״א בתשוב׳ הובא בב״י סי׳ ע״ז וסימן קע״ו דמתחל׳ נשתעבד הלוה לפרוע הכל למי מהם שיתבענו ולכך כשחלקו פקע זכותו של השני לגמרי ולא מצי מחיל ע״ש באורך וע׳ בתומים ס״ק ע״ב שכתב דגוף הדין כבר קדמו הרמ״א בתשובה סימן צ״ב אך מטעם אחר כיון דקיי״ל (לעיל סעיף כ״ח) מכנסת ש״ח לבעלה א״י למחול משום דיד בעל כיד אשה הרי היכי דיד שניהם שוה אינו יכול למחול ואף בזו יד שניהם שוה והוא ז״ל פקפק בראיותיהם אך מסיים ומ״מ כבר הורו זקנים שבדור ומי ירים ראש נגדם ע״ש:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אפתחי תשובההכל
 
(מב) אָמַר: נְכָסַי לִפְלוֹנִי, שְׁטָרַי בִּכְלַל נְכָסַי. וְאִם הוּא שְׁכִיב מְרַע שֶׁדְּבָרָיו כִּכְתוּבִין וְכִמְסוּרִין, קָנָה גַם הַשְּׁטָרוֹת. {הַגָּה: וְלָכֵן בַּעַל שֶׁסִּלֵּק עַצְמוֹ מִנִּכְסֵי אִשְׁתּוֹ, אַף שְׁטָרוֹת בִּכְלָל, וְסִלֵּק גַּם כֵּן עַצְמוֹ מִשְּׁטַר יְרֻשָּׁה שֶׁלָּהּ שֶׁעָשָׂה לָהּ אָבִיהָ (מַהֲרִי״ק שֹׁרֶשׁ י״ג); אֲבָל אֵין שְׁטָרוֹת בִּכְלַל מִטַּלְטְלִים, וְלָכֵן אִם אָמַר: מִטַּלְטְלִים לִפְלוֹנִי, אֵין שְׁטָרוֹת בִּכְלָל (תְּשׁוּבַת רַשְׁבָּ״א סִימָן תתפ״ה).}
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אפתחי תשובהעודהכל
(מג) {מג} אמר נכסי לפלוני וכו׳ כך פשוט פ׳ מי שמת (בבא בתרא קנא.) דשטרות בכלל נכסים. הרשב״א בתשובה ח״א סי׳ תתקי״ח ש״מ שאמר שט״ח שיש לי על פלוני נתון לפלוני ולא אמר הוא וכל שיעבודו לא קנה אבל אם אמר כל נכסי לפלוני נראה שקנה השטרות ואע״פ שלא אמר הן וכל שיעבודן דכיון שאמר כל נכסי הו״ל כאילו פירש לו הן וכל שיעבודן וכ״כ בשמו ר״י בנכ״ד וכ״כ נ״י. אבל הרמב״ם בפ״י מה׳ זכיה כתב ש״מ שאמר תנו שטר פלוני לפלוני זכה זה במה שיש בשטר וכאילו כתב ומסר אף ע״פ שלא משך השטר וכ׳ המ״מ שאע״פ שאין כן דעת הרשב״א כבר נחלקו עליו וגם דעת הר״ן בפ׳ מי שמת כדעת הרמב״ם וכ״נ שהוא דעת הרא״ש בתשובה שכתב רבינו בס״ס רמ״ח.
וכתב הרשב״א שיש מי שהעמיד הא דאמרינן דשטרות בכלל נכסי במתנת ש״מ משום דדבריו ככתובין וכמסורין דמי ויש מי שהעמידה אפילו בבריא ונכסי שאני שהשיעבוד בכלל נכסיו הוא וכתב שאין זה מיחוור בעיניו:
ונ״י כתב בר״פ הספינה האומר נתתי או שעבדתי נכסי מקרקעי ומטלטלי אין שטרות בכלל שאין בכלל אלא מה שבפרט וצריך לומר מקרקעי ושאר נכסים וכל שיעבודא הריטב״א וכל רבותיו ז״ל עכ״ל.
וז״ל הריטב״א בתשובה שטרי וכל שיעבודייהו איקרו נכסי כדאיתא בפ׳ מי שמת ואע״פ שמורי הרשב״א כתב שאין זה אלא בש״מ דוקא כבוד רבינו במקומו מונח כי אנו בפירוש קבלנו ממורינו הרא״ה בשם הרמב״ן דה״ה בבריא וכ״כ ה״ר יצחק וכן נראה דעת הראשונים וכן אני תופס תמיד ויש לי ראיה לדבריהם עכ״ל.
וז״ל הריטב״א בתשובה הקנאת שטר איתא במתנת ש״מ באמירה בעלמא והוא דהוי מתנה בכולהו נכסי עכ״ל:
כתב הרשב״א בתשובה ח״א סי׳ תתפ״ח דבר פשוט הוא דשט״ח אינן בכלל מטלטלין דשטרות לא קרו אינשי מטלטלין:
כתב מהרי״ק בשורש י״ג שאם ראובן כתב לאשתו שסילק עצמו מכל נכסים אף משטר ירושה שעשה לה אביה הוא מסולק:
כתב הרשב״א שאלת ראובן חייב לשמעון מנה ואין לו נכסים אלא ש״ח של אלף דינרים על אביו שנתחייב לו מעכשיו ולאחר פטירתו ומעכשיו בא ראובן לכתוב לשמעון ש״ח מאותו מנה לשעבד לו אותו חוב של אלף דינרים הודיענו מה תקנה שלא יוכל ראובן לשוב ולמחול אותן האלף דינרין ואם יכתוב שהוא פוסל כל עדים שיעידו על שום מחילה והודאה שיעשה לאביו על שטר זה היועיל אם לאו:
תשובה אין ביטול זה מועיל כלום שא״א לו לבטל העדים המעידין בזכות אחרים עליו ואילו פסלן האב היה מועיל ואיני מוצא לו שום תקנה שלא יוכל להודות לו שפרעו ואע״פ שלא הגיע זמנו אבל על ההחילה יש לי לדון אם תועיל במקום שחב לאחרים אלא שאין דעת רבותי שוה עמי בדבר זה ואם מכרו לו כולו או מקצתו ויש בשטר חוב משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך והודיע שמעון ליעקב שראובן בנו מכר לו חוב שיש לו עליו מעתה לא תועיל המחילה ולא אפילו הפרעון כדעת הראב״ד ולזה דעתי נוטה עכ״ל וכבר כתבתי בסמוך דברי החולקים עליו:
וכתב עוד בתשובה שטרות אין ב״ד מגבין אותם לפי דעתי לא לאשה בכתובתה ולא לב״ח בחובו דמילי נינהו ואין נגבין בב״ד והביא ראיות לדבר ועי׳ עוד בתשובותיו סימן תתקי״ד וסימן אלף קי״ב. ועיין במ״ש בדברי רבינו בסק״א:
מי שהוציא שטרות על ראובן ונתברר שהוציא מקצתם מבית ראובן אחר פטירתו כתב הרשב״א בסי׳ תתק״ה שהוחזק כפרן לכולם דכשם שהוציא מקצתן הוציא כולן:
וכתב עוד ח״א סימן אלף קמ״ט שאלת שטר שכתוב בו שהודית פלונית שיש עליה חוב לראובן אחיה ולנפתלי בן שמעון אחיה ש׳ זהובים ע״מ אם תינשא עד תשלום עשרים שנה ונפתלי הנזכר מת קודם נשואיה ולפני מותו נתן זכותו לראובן דודו הודיעני אם המתנה שעשה נפתלי לראובן דודו מתנה אם לאו כיון שלא זכה עדיין בחוב והוי כדבר שלא בא לעולם. תשובה הדבר תלוי במה שכתבתי שאם החוב שנתחייבה האשה לראובן ונפתלי בענין שיוכלו לגבותו ר״ל שיהא בלא אסמכתא ושיהא השטר שבידם שטר חיוב גם המתנה שעשה נפתלי מתנה ובלבד בשנתן כדין נתינה או מכירת שטרות כלומר שנתן בכתיבה ומסירה וכתוב בשטר המתנה קני לך איהו וכל שיעבודא דאית ביה וכל מאי דכתיב בגויה ואין כאן משום דשלב״ל שהרי זכו אלו מעכשיו אם תינשא אבל אם יש בעיקר חיוב האשה משום אסמכתא אין מקום לשאלה זו שהרי נפתלי בעצמו לא קנה וכן אם השטר שבידם אין לו דין שטר כמ״ש מתנת נפתלי אינה מתנה משום דהוי חיוב האשה כמלוה ע״פ ואין הקנאה למע״פ אלא במעמד שלשתן אבל בענין אחר כלל וכלל לא עכ״ל:
וכתב ר״י בני״ד יש מי שכתב כי מוכר שטר חוב לחבירו והוא חייב לאחרים אינו יכול למחול ואפילו היה השטר בידו כלומר ביד המלוה אינו יכול למוחלו כיון שהמלוה חייב לאחרים ואם יכול לומר אמנה הוא בעוד השטר בידו כתבתיו בגביית חוב אבל אם מכרו פשיטא דיכול לומר אמנה הוא או פרוע מגו דאי בעי מחיל ליה דבין שימחול או יאמר אמנה או פרוע מהני ויש מי שכתב כי אפילו המלוה חייב לאחרים יכול למחול בין השטר בידו בין מכרו וכן נראה עיקר וכתב הראב״ד והיכא שהגבו ב״ד ללוה ש״ח של ראובן שהיה לו על שמעון מדינא דרבי נתן דאין יכול למוחלו ראובן דדוקא מוכר יכול למחול משום דמחילת שטרות מדרבנן אבל שיעבודא דאורייתא הילכך במקום שחב לאחרים אין יכול למחול וכ״כ הרשב״א עכ״ל וזההלשון תשובת הרשב״א הא דמוכר ש״ח לחבירו וחזר ומחלו מחול יש לי לדון אם תועיל המחילה במקום שחב לאחרים אלא שאין דעת רבותי שוה עמי בדבר זה עכ״ל:
[ביאור לכל הסימן כלול בביאור סעיף א]

(מג) אע״ג דלא נ״מ בבריא ק״ק דגם לענין בריא יש נ״מ דאם אמר אני מקנה לך נכסי אגב קרקע דהוי שטרות ג״כ בכלל ולא בעי מסירה אלא כתיבת קני לך כו׳ להרא״ש וי״ל כיון דצריך לכתוב קני לך נכסי וכל שיעבודן לשון שיעבודן מורה דכוונתו היה אשטרות ופשיטא דהוי בכלל אבל בש״מ דלא צריך לכתוב א״ש ומש״ה כתב למאי דפסקינן דבעינן כתיבה ומסירה דאי למ״ד דסגי במסירה לחוד יש נ״מ גם בבריא אם מקנה לו נכסיו אגב קרקע וגם א״ל דנ״מ דאם משעבד ליה כל נכסיו אגב קרקע דמשתעבדי (דף ל״ז) שביעית משמטת את המלוה בשטר ושלא בשטר ופירשו רב ושמואל דאפילו בשטר שיש בה אחריות נכסים איירי (ולא תאמר דאיירי דוקא בשטר שמפורש בו דלא יהא בו אחריות דאל״כ ק׳ הא קיי״ל אחריות טעות סופר) ואפי׳ ר״י דאמר שם בשטר שיש בו אחריות נכסים כגבוי דמי (פי׳ ולא שייך בזה ולא יגוש) מסיק וקאמר שם ז״ל וכי בשביל שאנו מדמין (לומר כן מן הסברא ולא קבלתי מרבותי) נעשה מעשה להוציא ממון בתמיה ופסק דמשמט אפילו ביש בו אחריות נכסים ע״ש:
ואפילו משכנתא באתרא דמסלקי פירוש במעות דהוה כמלוה והוא מימרא דר״פ בפ׳ א״נ (דף סז) ובטור י״ד בר״ס וסוף סקע״ב הוא מבואר ע״ש:
(מד) ואפי׳ אם התנה ע״מ שלא תשמיטני כו׳ מימרא דשמואל פ״ק דמכות (דף י״ג) ע״מ שלא תשמיטני שביעית שביעית משמטתו ע״מ שלא תשמט בשביעית אין שביעית משמטתו ופרש״י אם א״ל לוה הלוני ע״מ שלא תשמיטני אתה בשביעית תנאי הוא זה ואע״פ שהתנה על מה שכתוב בתורה תנאו קיים אבל א״ל ע״מ שלא תשמיטני שביעית דהשביעית אינה מסורה בידו להתנות שלא תהא השביעית משמטת לפיכך אין כאן תנאי עכ״ל ורבינו כתב כאן החלק הא׳ ובסעיף י״ב כתב החלק הב׳ ועד״ר שם:
(מה) והשמטת כספים נוהגת האידנא ר״ל אע״ג דכתיב בפרשת ראה מקץ שבע שנים תעשה שמיטה וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו כו׳ ותניא רבי אומר (והביאו הגמרא פרק השולח דף ל״ו) וזה דבר השמיטה שמוט בב׳ שמיטות הכתוב מדבר א׳ שמיטת קרקעות ר״ל שמיטת יובל שחזרו הקרקעות מהלוקחין להמוכרין להן וכן גם השטרות דהא אפילו למאן דס״ל דצריך כתיבה ומסירה יכיל לשעבדה אגב קרקע אע״ג דלא יכול למוכרם אגב קרקע כמ״ש הרא״ש בתשובה וב״י הביאו לעיל סי״א די״ל דבשיעבוד לא איירי הכא אלא בקנין:
(מג) ונפסדו נראה דר״ל נגנבו אף ע״פ שלא הזיקו בידים מ״מ כיון דתחלתו בפשיעה וסופו באונס ובא קצת מחמת פשיעה וקיי״ל דבכה״ג חייב בשאר דברים וכמש״ר לקמן בסרצ״א בשטרות ג״כ חייב דאל״כ אלא תאמר דגם הרמב״ם אינו מחייב כ״א בנאבדו בפשיעה א״כ מנ״ל לרבינו דהרי״ף פליג עליה דהא לא כתב שפטר מלשלם אלא כשבסוף נגנבו ונאבדו אבל כשנאבדו מחמת פשיעה עצמה יכול להיות דמודה דהו״ל כהזיקו בידים כיון דסמך המפקיד על הבטחתו של זה השומר וכן משמע מדברי רבינו לקמן ר״ס צ״ה ע״ש במ״ש ועיין מ״ש עוד מזה המפרשים:
אלא מדין גניבה ואבידה ומתה הרמב״ם קאי אשטרות ועבדים כ׳ ומתה. גם י״ל דבמיתה ר״ל נרקבו או נקרעו השטרות כדאמרינן בעלמא שבירתן זו היא מיתתן:
תשלום דינים השייכים לדברים האלה ע״ל סימן צ״ה וש״א:
(מד) ומיהו אם פשע כו׳ כ״כ הרא״ש שם בפרק הזהב:
(מה) ולענין חילוק שטרות כתב א״א הרא״ש ז״ל בתשובה בכלל ל״ח סימן ד׳ כ״כ ולקמן סקע״ו חזר וכתב דין זה:
דבכל דבר שייך דין חלוקה כלומר דין חלוקה איכא לעולם דאף אם אין בו שיעור חלוקה הרי יש בו דין גוד או אגוד שמקרי נמי חלוקה ועיין לעיל סקע״א:
(מו) דלא נ״מ בבריא עד״ר:
(קט) ע) פשוט בגמרא ב״ב דף ק״ן ע״ב
(צג) ואם הוא שכ״מ כו׳ – לאפוקי בריא דאף אם מקנה לו השט״ח בפי׳ לא קנהו עד שימסור לו השטר בכתיבה ומסירה ואז אין נ״מ במה שהוא בכלל נכסים דהא כותב לו בפי׳ קני לך איהו וכו׳ דהיינו השטר ועפ״ר מ״ש עוד מזה:
(צד) משטר ירושה שלה – וה״ה משט״ח שנותן לבתו עם זרעה:
(צה) אין שטרות בכלל – דבל׳ בני אדם אין שטרו׳ בכלל מטלטלים:
(קלב) ואם הוא ש״מ כו׳ – אבל בבריא לא נפקא מינה וכדאיתא בטור וכ״כ הט״ו לקמן ס״ס רמ״ח אבל רבים חולקין דנ״מ אפי׳ בבריא לפי שהשטר וכל שעבודיה אקרי נכסי וכבר כתבתי בזה לעיל סעיף ג׳ ס״ק י״ב ע״ש.
(קלג) שכיב מרע כו׳ – אף שלא אמר אלא נכסי לחוד אנו מפרשים דבריו כאלו אמר הן וכל שעבודן וכתב הרמב״ם פ״י מה׳ זכייה דין י׳ והט״ו לקמן סי׳ רנ״ג ס״ך דאם אמר תנו ש״ח זה לפלוני זכה בשטר וכאלו כתב ומסר אע״פ שלא משך את השטר ופירשו ה׳ המגיד שם והר״ן פ׳ מי שמת דבריו דאע״פ שלא אמר רק לשון תנו שטר זה ולא אמר תנו שטר זה וכל שעבודיה קנה השטר דה״ל כאלו אמר תנו שטר זה וכל שעבודיה והסכים כן ה׳ המגיד לדינא וכן נראה לכאורה דעת הר״ן ומביא׳ ב״י בקצרה כאן וכן לקמן סי׳ רנ״ג סעיף ל״ו. וכן דעת בעה״ת שער נ״א סוף ח״ד אבל דעת הרשב״א דבעינן שיאמר תנו שטר זה וכל שעבודיה וכן הוא בתשובת הרשב״א סי׳ תתקי״ח וכן כתב נ״י פ׳ מי שמת ואע״פ שהרב המגיד כתב שנחלקו על הרשב״א לפע״ד אין כאן ראיה ברורה נחלוק עליו וגם בדברי הרמב״ם אין הכרח כל כך וי״ל שהוא כתב כלשון הש״ס וכמו שפי׳ הרשב״א והר״ן הש״ס וכתבו שלשון קצרה אחזו בש״ס כך יש לפרש דברי הרמב״ם וכן ראיתי בתשוב׳ מבי״ט חלק ב׳ סי׳ י״ח ששאל דין זה מן מהר״י בי רב והשיב לו שדעת הרבה מן הפוסקים שאין בדבריו כלום אם לא צוה ש״מ שיתנו לו הוא וכל שעבודיה דאית ביה ויראה שכך דעת הרמב״ם אע״פ שקצר בלשונו והטעם כמ״ש הרשב״א כו׳ ומה שלא פי׳ הרמב״ם הוא שרגיל ליקח לשון הש״ס בקוצר ומה שפירשו בש״ס צריך לפרש בלשון הרב זהו הנ״ל שאין ראוי לעקור הירושה מן היורשים אלא בראיה ברורה כו׳ יעקב בי רב עכ״ל וגם בתשובת מהר׳ אליעזר ן׳ ששון סי׳ קס״ה מצדד בדין זה וכתב שנראה שהר״ן סובר לדינא כהרשב״א ע״ש: מיהו דעת הרא״ש בתשוב׳ שהביא הטור לקמן ס״ס רמ״ח לא נראה כהרשב״א וכ״כ ב״י כאן ובס׳ גי׳ תרומה סוף דף ש״ו הקשה על הב״י בזה דהרא״ש שם לא קאמר רק באמר נכסי והרשב״א גופיה בתשו׳ סי׳ תתקי״ח מחלק שם בין נכסי בכולל ליתנו שטר זה בפרטות ולק״מ דאע״פ דהרשב״א מחלק בכך מ״מ מלשון הרא״ש שכ׳ א״צ קנין שדבריו ככתובים ומסורים והוי כבריא שכתב שטר על השטרות כו׳ לא משמע כן וכ״כ עוד הרא״ש בתשו׳ כלל פ״ג סי׳ ד׳ להדיא וז״ל ושכ״מ שאמר תנו ש״ח לפלו׳ ונסתפקת אי אמרינן לא אמר אלא על הנייר בעלמא לצור ע״פ צלוחיתו או דילמא כל מ״ש בו קאמר דע כי בכל דבר שמועיל שום קנין בברי׳ מועיל הדבור בש״מ וכשאמר תנו שטר זה לפלוני הוי כאלו כתב ומסר לו וקנה עכ״ל והיינו שכתב הב״י לקמן סי׳ רמ״ח על תשובת הרא״ש שם ועיין עוד בתשו׳ הרא״ש כלל פ״ג סי׳ ד׳ עכ״ל וכ״פ הב״ח שם. אך לענין דינא צ״ע עדיין שנראה מדברי הב״ח שם שפסק כן מפני שהרמב״ם והר״ן ג״כ סוברים כן וכבר כתבתי שאין זה מוכרח בדעת הרמב״ם והר״ן וכן ראיתי בר׳ ירוחם נתיב כ״ד שלא כתב אלא דברי הרשב״א וז״ל שם וכתב הרשב״א דוקא בשכלל כל נכסיו אז יועיל בשטרות אפי׳ לא אמר וכל שעבודא דאית בהו אבל בפרט השטרות צריך לומר וכל שעבודא דאית בהו דכל שלא יועיל בברי׳ לא יועיל בשכ״מ עכ״ל וע׳ בתשו׳ מהר״מ אלשיך סי׳ ד׳.
(קלד) ולכן בעל שסילק כו׳ – דוקא בשעת חופה וכן מיירי במהרי״ק שם וכ״כ הריב״ש סי׳ ס״ד וק״ב וה׳ המגיד פ׳ כ״ג מה׳ אישות הביאו ב״י בא״ע ס״ס ס״ט וז״ל בכותב לה ועודה ארוסה א״נ בכותב לה בשעת כניסה אבל אחר נישואי׳ לא מהני סילוק כו׳ ומ״ש בשעת כניסה לחופה מיירי בעודה ארוסה לאפוקי לדידן דמארסין בשעת החופה וכמ״ש הרשב״א והר״ן והמחבר והר״ב בא״ע ר״ס צ״ב דקודם אירוסין לא מהני סילוק מ״מ אחר נישואיה לכ״ע לא מהני סילוק וכדאיתא בש״ס ר״פ הכותב ופוסקים ונתבאר בא״ע שם ע״ש ולפ״ז גם דברי הר״ב בכאן צריך לפרש דכתב לה בעודה ארוסה ולדידן דמארסין בשעת החופה לא מהני סילוק ודו״ק.
(קלה) מטלטלים לפלוני אין שטרות בכלל – ואפי׳ אמר נכסי מקרקעי ומטלטלי אין שטרות בכלל ואין בכלל אלא מה שבפרט וצ״ל מקרקעי ושאר נכסי נמ״י וע״ש ובדרכי משה כתב על מ״ש הטור ורשב״א דשטרות הוי בכלל נכסי אבל נ״י כתב דמי שאמר נכסי מקרקעי ומטלטלי אין שטרות בכלל כו׳ הבין דהנ״י פליג ע״ש. ולא דק.
(צז) שכ״מ – כתב הרמב״ם פ״י מה׳ זכייה והט״ו בסי׳ רנ״ג ס״כ דאם אמר תנו שט״ח זה לפלוני זכה בשטר וכאילו כתב ומסר אע״פ שלא משך והה״מ והר״ן פירשו דבריו דאע״פ שלא אמר וכל שעבודי׳ הוי לי׳ כאילו אמר כן והסכים הה״מ כן לדינא וכ״נ לכאור׳ דעת הר״ן וכן דעת בעה״ת אבל דעת הרשב״א אינו כן שכתב דדוקא בשכלל כל נכסיו אז יועיל בשטרות אפי׳ לא אמר וכל שעבודו כו׳ אבל אם פרט השטרות צ״ל וכל שעבודא דאית בהו דכל שלא יועיל בבריא לא יועיל בשכ״מ עכ״ל וצ״ע לדינא ועיין בתשו׳ מהר״מ אלשיך סי׳ ד׳ עכ״ל הש״ך:
(צח) שסילק – כתב הש״ך דדוקא בשעת חופה וכן מיירי מהרי״ק וכ״כ הריב״ש סי׳ ס״ד וק״ב גם הה״מ הביאו הב״י בא״ע ס״ס ס״ט וז״ל בכותב לה בשעת כניסה והיינו בעודה ארוסה לאפוקי לדידן דמארסין בשעת החופ׳ לא מהני סילוק עכ״ל ועיין בא״ע ר״ס צ״ד:
(צט) ירושה – וה״ה משט״ח שנותן לבתו עם זרעה. סמ״ע:
(ק) בכלל – דבלשון בני אדם אין שטרות בכלל מטלטלים כ״כ הסמ״ע וכתב הש״ך בשם נ״י דאפי׳ אמר נכסי מקרקעי ומטלטלי אין שטרות בכלל שאין בכלל אלא מה שבפרט וצ״ל מקרקעי ושאר נכסי וע״ש עכ״ל:
(קסג) ואם הוא ש״מ – כ״פ שם וכלל ס״ג:
(קסד) שדבריו – שם קנ״א א׳ אימיה דרב עמרם כו׳:
(קסה) אבל איןכתובות ק״ב:
(כו) ואם הוא שכ״מ – עבה״ט בענין אם צריך לומר וכל שעבודיה כו׳ ולקמן סי׳ רנ״ג בש״ך ס״ק כ״ט והובא בבה״ט שם ס״ק מ״ב הכריע הש״ך גופיה דהעיקר לדינא כהר״ן והה״מ דאע״פ שלא אמר כו׳ וכבר עמד על זה בתשובת נו״ב תניינא סימן מ״א דדברי הש״ך בהכרעתו סותרים זא״ז בסימן ס״ו ובסי׳ רנ״ג. וכתב שם אך כל זה אם אמר השכ״מ שיתנו השטרות לפלוני כעובדא דאימי׳ דרב עמרם בב״ב דף קנ״א דהוה לה מלוגא דשטרי ואמר׳ להוי לעמרם ברי ושם לא אמרה שהחוב יהי׳ לעמרם רק השטרות אבל בצווא׳ זו (בנדון דידיה) שאמר׳ שפלוני יטול החובות שבשטר ובע״פ הרי שהקנית׳ במתנת שכ״מ גוף החובות פשיטא דלא גרע חוב זה שבשטר מחוב בע״פ דנקנ׳ במתנת שכ״מ ע״ש:
(כז) אין שטרות בכלל מטלטלין – ע׳ בתשובת שבו״י ח״ג סי׳ ק״נ שכתב דאין דין זה ברור כלל ובתשובת הרשב״א מקור דין זה נ׳ דאינו סומך על טעם זה לחוד ועיקר סמיכתו על טעם השני שכתב שם גם בכנה״ג בהגב״י אות קי״ג כתב דבתשובת הרמ״ה מפאנו סי׳ פ״ז כתב בפשיטות דשטרות בכלל מטלטלין וע״ש גם בטור סי׳ קי״א נמי משמע דשטרות בכלל מטלטלין. וכ״ש בנ״ד (בנדון השאלה שם) שנראה וניכר כוונתו גם על השטרות דאם לא נכללו השטרות לא היה כאן החצי ממה שצוה ודאי דגם השטרות בכלל ע״ש:
בית יוסףאור חדש – תשלום בית יוסףדרישהפרישהבאר הגולהסמ״עש״ךבאר היטבביאור הגר״אפתחי תשובההכל
רשימת מהדורות
© כל הזכויות שמורות. העתקת קטעים מן הטקסטים מותרת לשימוש אישי בלבד, ובתנאי שסך ההעתקות אינו עולה על 5% של החיבור השלם.
List of Editions
© All rights reserved. Copying of paragraphs is permitted for personal use only, and on condition that total copying does not exceed 5% of the full work.

כותרת הגיליון

כותרת הגיליון

×

Are you sure you want to delete this?

האם אתם בטוחים שאתם רוצים למחוק את זה?

×

Please Login

One must be logged in to use this feature.

If you have an ALHATORAH account, please login.

If you do not yet have an ALHATORAH account, please register.

נא להתחבר לחשבונכם

עבור תכונה זו, צריכים להיות מחוברים לחשבון משתמש.

אם יש לכם חשבון באתר על־התורה, אנא היכנסו לחשבונכם.

אם עדיין אין לכם חשבון באתר על־התורה, אנא הירשמו.

×

Login!כניסה לחשבון

If you already have an account:אם יש ברשותכם חשבון:
Don't have an account? Register here!אין לכם חשבון? הרשמו כאן!
×
שלח תיקון/הערהSend Correction/Comment
×

תפילה לחיילי צה"ל

מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, הוּא יְבָרֵךְ אֶת חַיָּלֵי צְבָא הַהֲגַנָּה לְיִשְׂרָאֵל וְאַנְשֵׁי כֹּחוֹת הַבִּטָּחוֹן, הָעוֹמְדִים עַל מִשְׁמַר אַרְצֵנוּ וְעָרֵי אֱלֹהֵינוּ, מִגְּבוּל הַלְּבָנוֹן וְעַד מִדְבַּר מִצְרַיִם, וּמִן הַיָּם הַגָּדוֹל עַד לְבוֹא הָעֲרָבָה, בַּיַּבָּשָׁה בָּאֲוִיר וּבַיָּם. יִתֵּן י"י אֶת אוֹיְבֵינוּ הַקָּמִים עָלֵינוּ נִגָּפִים לִפְנֵיהֶם! הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִשְׁמֹר וְיַצִּיל אֶת חַיָלֵינוּ מִכׇּל צָרָה וְצוּקָה, וּמִכׇּל נֶגַע וּמַחֲלָה, וְיִשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכָל מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם. יַדְבֵּר שׂוֹנְאֵינוּ תַּחְתֵּיהֶם, וִיעַטְּרֵם בְּכֶתֶר יְשׁוּעָה וּבַעֲטֶרֶת נִצָּחוֹן. וִיקֻיַּם בָּהֶם הַכָּתוּב: "כִּי י"י אֱלֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם, לְהִלָּחֵם לָכֶם עִם אֹיְבֵיכֶם לְהוֹשִׁיעַ אֶתְכֶם". וְנֹאמַר: אָמֵן.

תהלים ג, תהלים כ, תהלים קכא, תהלים קל, תהלים קמד

Prayer for Our Soldiers

May He who blessed our fathers Abraham, Isaac and Jacob, bless the soldiers of the Israel Defense Forces, who keep guard over our country and cities of our God, from the border with Lebanon to the Egyptian desert and from the Mediterranean Sea to the approach to the Arava, be they on land, air, or sea. May Hashem deliver into their hands our enemies who arise against us! May the Holy One, blessed be He, watch over them and save them from all sorrow and peril, from danger and ill, and may He send blessing and success in all their endeavors. May He deliver into their hands those who hate us, and May He crown them with salvation and victory. And may it be fulfilled through them the verse, "For Hashem, your God, who goes with you, to fight your enemies for you and to save you", and let us say: Amen.

Tehillim 3, Tehillim 20, Tehillim 121, Tehillim 130, Tehillim 144